Правовое регулирование субъективного права

Динамическое понимание правоспособности. Понятие и признаки субъективного права. Классификация и пределы субъективных прав. Основания возникновения, изменения и прекращения субъективного права. Реализация правомочия на собственные положительные действия.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 22.09.2011
Размер файла 195,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Таким образом, субъективное право можно рассматривать как единство трех возможностей. Первая -- это общая возможность поведения самого управомоченного; вторая -- это конкретная возможность, состоящая в требовании совершения известных действий или, напротив, воздержания от них (например, наймодатель может требовать от нанимателя своевременной платы за пользование нанятым имуществом); третья -- специальная возможность, выражающаяся в том, что обладатель субъективных прав прибегает в необходимых случаях к содействию государственных органов для защиты нарушенных прав. Специальная возможность характеризует специфику субъективного права как юридического явления, которая заключается в охране его принудительной силой государства.

В итоге мы должны сделать вывод, что при анализе понятия субъективного права необходимо всегда исходить из наличия определенной грани между конкретным субъективным правом и правоспособностью как его общей предпосылкой. Грань эта, как нам представляется, лежит в моменте возникновения правоотношения, обусловленном юридическими фактами, предусмотренными гипотезой соответствующих правовых норм. Без этих условий нельзя говорить о конкретном субъективном праве, обеспеченном обязанностью других лиц.

Это положение имеет совершенно очевидное значение для практики охраны субъективных прав граждан и организаций, так как нельзя предъявить иск или принести жалобу на основании правоспособности: для этого необходимо нарушение уже наличного субъективного права участника правоотношения. И, наоборот, смешение правоспособности я субъективных прав и обязанностей граждан на практике может только нанести вред выполнению задачи охраны прав граждан, а не повысить гарантии прав личности в нашем обществе.

1.1.2 Признаки субъективного права

Субъективное право представляет собой меру возможного поведения (меру свободы), предоставленную управомоченному лицу для удовлетворения своего интереса. Как следует из данного определения, назначение субъективного права состоит в том, чтобы субъект мог на законных основаниях, в рамках предоставленных ему объективным правом правомочий, совершать действия, направленные на удовлетворение своих интересов. Поэтому ключевым моментом в понимании назначения субъективного права является содержание понятия «интерес». Остановимся на нем более подробно.

В основе любого субъективного права лежит потребность, а точнее, необходимость в ее удовлетворении. Попутно заметим, что категория «потребность» в большей степени относится к понятийному аппарату психологии. В юриспруденции эта категория преимущественно обозначается через термин «интерес». Категория интереса довольно обстоятельно исследована в отечественной и зарубежной юридической литературе. Однако ниже данная категория будет рассмотрена сквозь призму назначения субъективного права.

Итак, у человека возникают потребности, которые необходимо удовлетворить. Но одного наличия потребности в качестве стимула к соответствующему поведению недостаточно. Необходимо сначала, чтобы человек осознал эту потребность. Не всякая потребность может быть осознана (например, не осознается необходимость для организма того или иного витамина) Малиновский А. А. Назначение субъективного права / А.А. Малиновский // Правоведение. - 2006. - № 4. - С. 117..

Осознание потребности актуализирует ее для конкретного субъекта, превращая ее в мотив. Под мотивом в психологии понимается сознательное побуждение к достижению цели, осознаваемой индивидом как личностная необходимость.

После того как потребность мотивировала человека на совершение определенных действий, у него появляется желание достичь поставленной цели. Это желание можно терминологически обозначить как интерес (интерес в удовлетворении своей потребности). Объективности ради скажем, что категория «интерес» в психологической науке не столь популярна, как «потребность». Более того, большинство зарубежных психологов не используют активно понятие интереса в своем категориальном аппарате.
Для выяснения назначения субъективного права представляется обоснованным более пристально присмотреться к такой категории, как «потребность». Этот подход заслуживает внимания, поскольку в дефинициях как «субъективного права», так и «интереса» зачастую содержится прямое указание на потребности индивида. Например, Г. Ф. Шершеневич пишет: «Субъективное право есть власть осуществлять свой интерес, а поэтому интерес является определяющим моментом. Интерес предполагает, что человек сознает способность блага удовлетворить его потребность и потому стремится этим путем». С. В. Михайлов указывает, что по форме интерес представляет собой общественное отношение, имеющее содержанием потребность субъекта, носящую социальный характер и проявляющуюся в осознании и реализации целей. В этом плане термины «интерес» и «осознанная потребность» можно употреблять как синонимы.

В то же время, раскрывая назначение субъективного права, было бы неверным полностью отказываться от категории интереса. Во-первых, это понятие достаточно часто используется в юриспруденции. Во-вторых, некоторые носители субъективных прав и свобод (предприятия, учреждения, политические партии, общественные организации, религиозные объединения) в силу отсутствия у них психики не могут осознавать свои потребности, но, безусловно, имеют интерес в достижении своих целей. В-третьих, конкретный интерес, как мотив и одновременно цель правового поведения, -- это не только желание удовлетворить осознанную потребность, но еще и указание на те общественные отношения (а в большинстве случаев -- правоотношения), в рамках которых только и можно достичь поставленной цели.

Правоотношения, в сфере которых реализуются интересы, предполагают признание государством и обществом за человеком необходимости в удовлетворении некоторых потребностей, а также -- в целом ряде случаев -- и способов такого удовлетворения. Кроме того, удовлетворение прямо указанных (или подразумеваемых) в законе потребностей обеспечивается принудительной силой государства Малиновский А. А. Назначение субъективного права / А.А. Малиновский // Правоведение. - 2006. - № 4. - С. 117..

Основным назначением субъективного права является формальная провозглашенность и государственная гарантированность возможности человека удовлетворить свою потребность (интерес) установленным в законе способом. Безусловно, далеко не любая потребность может быть положена в основу субъективного права и не каждый способ ее удовлетворения может быть признан легальным. Поэтому одной из задач юриспруденции на протяжении веков как раз и было выявление тех базовых (витальных и социальных) потребностей, без удовлетворения которых человек не может существовать, а также тех способов их удовлетворения, которые признаются государством и обществом приемлемыми на конкретно-историческом этапе развития социума.

В самом общем виде под потребностью понимается испытываемая человеком необходимость устранения отклонений от параметров жизнедеятельности, оптимальных для него как биологического существа, индивида и личности.

Потребность обусловливает направленность организма, индивида, личности к созданию и реализации условий существования и развития. С определенной долей условности потребности можно разделить на витальные (т. е. биологически необходимые для человека), социальные (присущие человеку, выражаясь словами Аристотеля, как «политическому существу», как члену общества) и духовные (потребности в творчестве, эстетических наслаждениях и т. д.).

Известный психолог А. Х. Маслоу разработал классификацию потребностей, представив иерархию таковых в виде пирамиды, где основание образуют физиологические потребности, а вершину -- потребность в самоактуализации. В самом общем виде данная классификация включает в себя:

1) физиологические потребности (сон, голод, жажда);

2) потребности в безопасности и защите (наличие хорошо оплачиваемой работы, уверенность в завтрашнем дне, защищенность от противоправных действий);

3) потребности в принадлежности к социальным группам и в любви (наличие заботы со стороны родных и близких);

4) потребности в уважении (признание заслуг и успехов);

5) познавательные потребности (стремление получить знания и навыки);

6) эстетические потребности (необходимость удовлетворения чувства прекрасного);

7) потребность в самоактуализации (личное самосовершенствование).

Удовлетворение некоторых из указанных потребностей невозможно без их формально-юридического признания и правового опосредования самого механизма удовлетворения.

Вполне очевидно, что каждой потребности должно соответствовать определенное субъективное право (субъективные права), в рамках которого и будет удовлетворена потребность.

Не случаен тот факт, что первоначально государство формально признало за человеком его витальные потребности, без удовлетворения которых он не может должным образом существовать. Права, дарованные человеку самой природой, получили название естественных прав; их характерная особенность в том, что посредством их осуществления можно удовлетворить имманентно присущие всем членам социума базовые потребности. Естественное право, писал Томас Гоббс, есть свобода всякого человека использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, т. е. жизни. В этом контексте основной смысл правового регулирования заключается в трансформации естественного права в субъективное, что осуществляется путем признанием социально-правовых притязаний в источниках права, т. е. возведения естественного права в закон.

По мере эволюции общества, дальнейшего развития философии, психологии, медицины, юриспруденции за человеком признавалось все больше разнообразных потребностей. Поэтому и количество субъективных прав существенно возросло: появились право избирать и быть избранным, право на отдых, на отпуск по беременности и родам, право на социальную защиту, на получение информации и др. Расширилось и назначение некоторых субъективных прав. В частности, субъективное гражданское право на возмещение вреда, причиненного деликтом, включило в себя, помимо права на возмещение имущественного ущерба, право на возмещение морального вреда. Право индивида не свидетельствовать против самого себя дополнилось правом не свидетельствовать против своего супруга и близких родственников Малиновский А. А. Назначение субъективного права / А.А. Малиновский // Правоведение. - 2006. - № 4. - С. 117..

Отметим также и специфику в понимании тех или иных потребностей человека в обществах с различными обычаями, культурными и религиозными традициями. К примеру, в христианстве потребность в многоженстве считается греховной и потому в социумах, основанных на данной религиозной традиции, индивид не наделяется соответствующим правом. В обществах, ориентированных на исламскую традицию, этот вопрос решается иначе. Сексуальные отношения с законными женами не считаются грехом. Греховны только внебрачные интимные отношения. Шейх Юсуф Кардави так обосновывает назначение права на многоженство: «Бывают случаи, когда сексуальные потребности мужа сильнее, чем у жены, или она хронически больна, а супруг ее не может сдерживать в это время свои сексуальные желания. Не целесообразнее ли позволить ему вступить в брак со второй женщиной, вместо того чтобы подвергать себя греху и искать женщину на стороне? Бывают также времена, когда численность женщин превосходит численность мужчин, например в послевоенный период. В подобной ситуации в интересах общества и самой женщины быть в семье, пусть и не единственной женой, чем проводить всю жизнь в одиночестве, обделенной благополучием, любовью и защитой, которые дает супружеская жизнь, а также радостью материнства, которая для любой нормальной женщины является неотъемлемой природной потребностью».
Заметим, что не все потребности являются основой субъективных прав. Удовлетворение некоторых из них (потребность в счастье, общественном признании, дружбе и т. п.) не обеспечивается принудительной силой государства, но это не означает, что их вообще нельзя удовлетворить. Реализация данных потребностей не находится в сфере правового регулирования, поскольку они не являются в строгом смысле витальными, а представляют собой глубоко личные переживания.

В то же время общество на конкретно-историческом этапе своего развития может и не признать необходимым удовлетворение какой-либо потребности и отказать индивиду в ее легитимации. В результате у лица будет отсутствовать субъективное право, в рамках которого возможно удовлетворение данной потребности. Речь, в частности, идет о так называемых порочных потребностях, само осознание которых общество считает предосудительным, а удовлетворение -- недопустимым. Так, например, гомосексуальные отношения (а, следовательно, и однополые браки) в большинстве стран рассматриваются как социально упречные. Общество, как правило, не признает наличие у человека потребности в сексуальных отношениях с лицом того же пола. А раз нет потребности, нуждающейся в удовлетворении, не может быть и соответствующего субъективного права.

Таким образом, субъективное право характеризуется рядом сущностных признаков, выражающихся в следующем:

а) принадлежат конкретному субъекту (что в конечном счете и определяет его как субъективное);

б) основывается на нормах объективного права и неразрывное ними связано;

в) направлено на обладание тем или иным социальным благом;

г) среди юридических закрепленных возможностей является основным способом (средством) достижения (обладания) и пользования социальным благом;

д) предоставляет управомоченному субъекту обеспеченную законом возможность определенного поведения, а также возможность требования должного поведения обязанного лица;

е) обеспечивается общими (экономическими, политическими, организационными и т.п.) и специальными юридическими гарантиями;

ж) является неотъемлемым элементом правоотношения.

Непременным свойством субъективного права является и то, что оно является мерой поведения, не может осуществляться его носителем произвольно, нарушая пределы этой меры. Реализуя свое субъективное право, соответствующий субъект действует на основе и в рамках существующих правовых норм.

С учетом отмеченных свойств можно подчеркнуть, что соотношение объективного и субъективного права характеризуется следующими тремя моментами:

- объективное право первично по отношению к субъективному праву, которое является производным от него, вторичным;

- объективное право не зависит от воли и сознания субъектов, действующих в сфере правовых отношений, а субъективное право предопределено в своей реализации их волей и сознанием;

- объективное право фактически реализуется через субъективное право.

Сказанное означает, что объективное и субъективное право находятся в динамическом единстве, существование одного из них предполагает существование другого. Но мнению Н.И. Матузова, слова «объективное, и «субъективное» отражают такие свойства этих явлений, как зависимость -- независимость, принадлежность -- непринадлежность, связанность -- несвязанность с определенным субъектом.

1.2 Классификация и пределы субъективных прав

1.2.1 Классификация субъективных прав

Наиболее распространенные в настоящее время классификации субъективных гражданских прав Гражданское право: учебник. Том 1-й / под ред. Е.А. Суханова. Изд. 2-е. - М., 2004. - С. 100; Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Изд. 2-е. - М., 2004. - С. 83. нельзя признать удовлетворительными. Любая классификация проводится для четкого разграничения видов классифицируемого явления, однако существующие классификации субъективных гражданских прав ведут прямо к противоположному. Их сторонники завершают разграничение правоотношений на абсолютные и относительные (а также на вещные и обязательственные) оговоркой о том, что такое деление носит в значительной степени условный характер и что во многих правоотношениях сочетаются как абсолютные, так и относительные элементы Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Изд. 2-е. - М., 2004. - С. 83.. Отдельные авторы идут еще дальше и утверждают, что «едва ли не большинство гражданских правоотношений являются смешанными - «вещно - обязательственными» Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - М., 2002. - С. 223.. Однако даже те работы, где напрямую не выдвигается тезис об условности дифференциации вещных и обязательственных правоотношений, при переходе к рассмотрению конкретных видов субъективных прав не могут последовательно провести разграничение данных категорий. Если право пользования арендатора имуществом арендодателя относится к обязательственным правам, то аналогичные этому праву по своей природе права залогодержателя и субъекта удержания квалифицируются как вещные Гражданское право: учебник. Том 1-й / под ред. Е.А. Суханова. Изд. 2-е. - М., 2004. - С. 591, 596 - 597..

Сущностный недостаток существующих классификаций субъективных гражданских прав состоит в метафизической методике их построения. За классификационное основание при разграничении абсолютных и относительных, вещных и обязательственных правоотношений принимается без достаточного критического анализа чисто внешний, количественный, сразу заметный признак, априорно разделяющий, как кажется на первый взгляд, эти категории. Безусловно, только в абсолютном правоотношении все противостоящие управомоченному субъекту лица являются обязанными, и только в относительном правоотношении обязанными являются строго определенные субъекты. Но как по этой отрывочной, отражающей лишь маленький фрагмент сложного явления формуле оценить, абсолютны или относительны права арендатора, залогодержателя, субъекта удержания? Ведь в перечисленных случаях сам собственник - контрагент названных лиц подобно всякому иному третьему лицу обязан не нарушать титульного владения своих партнеров. Это с одной стороны. А с другой - правоотношения аренды, залога, удержания возникают в подавляющем большинстве случаев из такого юридического факта, как сделка - договор, который по определению (п. 1 ст. 420 ГК РФ) должен изменять правовое положение совершающих его лиц, делать его отличным от правового положения всех других, так называемых третьих лиц. Значит, отличие в правовом положении арендатора, залогодержателя, субъекта удержания и их партнера - собственника по отношению друг к другу в сравнении с положением третьих лиц должно быть. Таким образом возникает логическое противоречие, которое, впрочем, некоторые авторы пытаются решить путем выведения за рамки договорного обязательства и представления как особого абсолютного правоотношения «титульного владения». Ошибочность такого решения была доказана еще А.В. Венедиктовым Венедиктов А.В. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности в СССР / А.В. Венедиктов. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. - С. 110..

Помимо невозможности последовательного разграничения абсолютных и относительных, вещных и обязательственных правоотношений существующие классификации субъективных гражданских прав вызывают и другие негативные явления. Из-за неполного перечисления получаемых на основе данных классификаций видов абсолютных прав становятся беспредметными реституционные иски, возникает много ошибочных, как представляется, категорий («вещный договор», «вещно - обязательственное правоотношение» и др.). Поскольку существующие классификации не позволяют четко устанавливать природу имущественных правоотношений, некоторые авторы заключают, что субъективное обязательственное право может защищаться с помощью тех же средств, что и вещное Ефимова Л.Г. О соотношении вещных и обязательственных прав / Л.Г. Ефимова.// Государство и право. - 1998. - № 10. - С. 38 - 39.. Это, в свою очередь, означает допущение такого абсурдного с логической точки зрения явления, как конкуренция исков Иоффе О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе. - М., 1975. - С. 863 - 871..

Первая задача, с которой сталкивается классификация субъективных прав, - это необходимость разграничения самых объемных гражданско - правовых категорий - абсолютных и относительных правоотношений. Существующие классификации пытаются решить эту задачу метафизически - по количественным различиям абсолютных и относительных правоотношений, в силу чего и становятся глубоко схоластическим продуктом. Для достижения позитивного результата необходимо использовать диалектическую методику. Это предполагает, во-первых, основание разграничения абсолютных и относительных правоотношений не на их количественных, а на их качественных характеристиках, а во-вторых, построение единой классификации, охватывающей собой все виды субъективных гражданских прав.

Качественное различие абсолютных и относительных правоотношений заключается в принципиально различных основаниях возникновения этих правоотношений. Относительные правоотношения возникают из таких общеизвестных юридических фактов, как действия и события. Абсолютные же правоотношения возникают из особых, не относящихся ни к действиям, ни к событиям юридических фактов - состояний. Предложения и, как представляется, достаточно убедительная аргументация выделять как самостоятельный вид в классификации юридических фактов еще и факты - состояния высказывались в ряде работ Корнеев С.М. Право государственной социалистической собственности в СССР / С.М. Корнеев. - М., 1964. - С. 5 - 20; Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. В сб.: Избранные труды по гражданскому праву / О.С. Иоффе. - М., 2000. - С. 629., но, к сожалению, широкого признания так и не получили. Однако только обособление юридических фактов - состояний позволяет объяснить своеобразие абсолютных правоотношений, то есть обязывание всех противостоящих управомоченному субъекту лиц.

Факты - состояния существуют не кратковременно, а постоянно. Из признака постоянства существования уже априорно можно назвать два факта - состояния: факт существования субъекта и факт присвоения объекта прав. Постоянство существования факта - состояния предопределяет две важные характеристики возникающего на его основе абсолютного правоотношения: 1) количественную неопределенность обязанных лиц и 2) тождественность содержания возлагаемой на каждого из этих лиц обязанности и соответственно тождественность санкций, применяемых к каждому нарушившему свою обязанность в абсолютном правоотношении лицу. На основе этих качественных характеристик абсолютного правоотношения можно сформулировать четкий критерий разделения абсолютных и относительных правоотношений. Это будет тождество (различие) в содержании обязанности противостоящих управомоченному субъекту лиц и тождество (различие) в содержании санкций, применяемых к нарушителю. Как отмечалось, квалифицировать природу абсолютности (относительности) правоотношения лишь по содержанию обязанности его участника в некоторых случаях невозможно. Арендо-, залогодатель - собственники вещи в содержании обязанности не нарушать владения своего контрагента (арендатора, залогодержателя) - тождественны всем прочим третьим лицам, из чего можно ошибочно оценить эти правоотношения абсолютными. Использование же уточняющего критерия (тождества санкций) позволяет избежать ошибки. Нужно сравнить, тождественны ли санкции, применяемые за нарушение владения арендатора (залогодержателя) к третьим лицам и к арендо-, залогодателю - собственнику вещи. Санкции принципиально, качественно различны. При нарушении владения третьими лицами арендатор (залогодержатель) не может (при условии сохранения вещью своих индивидуализирующих признаков, конечно) вместо восстановления владения в натуре потребовать возмещения убытков. Напротив, если владение нарушил контрагент, то от него можно требовать как исполнения в натуре, так и возмещения убытков, а потому правоотношение между арендатором (залогодержателем) и их партнером - собственником нужно квалифицировать только как относительное и обязательственное. Различие в санкциях, применяемых за аналогичные нарушения к третьим лицам и к партнеру - собственнику, представляется исчерпывающим такому решению доказательством. Особая в сравнении с санкциями, применяемыми к третьим лицам, санкция (возможность замены реального исполнения на возмещение убытков) может иметь место лишь тогда, когда на самом нарушителе лежит особая обязанность, отличная от обязанностей всех прочих третьих лиц. На основе различия в санкциях следует признать также строго относительным правоотношение между удерживающим вещь кредитором и недобросовестным должником.

Сравнение санкций позволяет установить истинную природу не только данного конкретного правоотношения, но и причину его возникновения. Так, реституционное, виндикационное (негаторное), деликтное, кондикционное правоотношения по форме относительны. Но во всех этих правоотношениях санкции (в данных случаях - содержание обязанности участника этих правоотношений) качественно такие же, какие были бы применены к любому нарушителю. А это означает, что реституционное, виндикационное (негаторное), деликтное и кондикционное правоотношения есть следствия нарушения определенных абсолютных прав.

Необходимо отметить следующий момент. Возникновение абсолютного правоотношения из факта - состояния, как всякое общее правило, имеет исключения, и в единичных случаях из факта - состояния возникает не только абсолютное, но и относительное правоотношение. Однако эти исключения ни в коей мере не являются аналогом той глобальной неопределенности, которую в разграничении абсолютных и относительных правоотношений создают существующие классификации субъективных гражданских прав. Исключения основаны на том, что субъектами присвоения определенного блага могут быть одновременно несколько лиц. Так, вещь может одновременно принадлежать нескольким лицам (сособственникам), или хозяйственная корпорация (юридическое лицо) может, образно выражаясь, конечно, «принадлежать» нескольким учредителям (участникам). Тогда из одного и того же факта - состояния присвоения блага одновременно возникают не пересекающиеся и не совпадающие друг с другом (вследствие различного своего содержания) и абсолютное, и относительное правоотношения. Во всех других случаях абсолютные и относительные правоотношения возникают из качественно разных фактических оснований. Категорически нельзя согласиться с суждением о том, что абсолютное правоотношение (например, собственности) может возникнуть из факта совершения сделки - договора вообще и так называемого вещного договора в частности Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - М., 2002. - С. 225.. Конечно, норма, содержащаяся в статье 223 ГК РФ, допускает возникновение права собственности у приобретателя вещи уже с момента заключения договора и до передачи вещи. Но существо вопроса заключается в том, что до передачи вещи правоотношение собственности возникает только между приобретателем вещи и третьими лицами. До передачи вещи между отчуждателем и ее приобретателем продолжает сохраняться относительное, обязательственное правоотношение, ведь до передачи вещи отчуждатель продолжает занимать отличное от третьих лиц положение, так как только на отчуждателе лежит обязанность передать вещь. И здесь нет «собственника» - «третьего лица», а есть по-прежнему «должник» (обязанный к передаче вещи отчуждатель) и «кредитор» (приобретатель). Как пример «вещного договора», то есть соглашения, которое влечет возникновение не относительного (обязательственного) правоотношения, а абсолютного правоотношения (собственности), называется реальный договор дарения. Но здесь нужно четко разделять действие по передаче вещи, необходимое для существования реального договора как юридического факта, и факт - состояние присвоения одаряемым вещи. Право собственности одаряемого возникает не из действия передачи вещи, а из факта присвоения вещи указанным лицом. Поэтому нельзя говорить, что договор является непосредственной предпосылкой возникновения права собственности одаряемого. Непосредственной, прямой предпосылкой возникновения права собственности является все же не договор (пусть и реальный), а факт - присвоение. Сама же конструкция «вещного договора» ошибочна.

Итак, качественное своеобразие абсолютных правоотношений состоит в особом основании их возникновения (факт - состояние) и детерминированном им тождестве содержания обязанности всех противостоящих управомоченному субъекту лиц, а также в качественном тождестве санкций, применяемых к любому из этих лиц. С учетом данных суждений можно перейти к выбору критерия для выделения видов абсолютных и видов относительных субъективных прав. Один из таких критериев неоднократно упоминался в литературе Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву / М.М. Агарков. - М., 1940. - С. 24; Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Часть 2. (в сб.: Избранные труды по гражданскому праву) / О.С. Иоффе. - М., 2000. - С. 408 - 409; Серебровский В.И. Очерки советского страхового права. В сб.: Избранные труды / В.И. Серебровский. - М., 1997. - С. 328. - фактический состав, или основание возникновения определенного правоотношения (соответственно и субъективного права). Но в упоминавшихся ранее случаях возникновения из одного основания и абсолютного, и относительного правоотношений для их разграничения одного фактического состава недостаточно. Поэтому нужен еще один критерий, который позволил бы различать и те субъективные права, которые имеют одно основание своего возникновения. Такой уточняющий критерий может быть установлен из анализа понятия «субъективное право».

Наиболее точным представляется определение субъективного права через родовую категорию «возможность поведения» и такое видовое отличие, как особое обеспечение реализации данной возможности - «возложение обязанности (необходимости) на противостоящих управомоченному субъекту лиц» Певзнер А.Г. Понятие и виды субъективных гражданских прав // Ученые записки ВЮЗИ. Вопросы гражданского права / А.Г. Певзнер. - Вып. X. М., 1960. - С. 4 - 10.. Следуя правилам формальной логики, допустимо предположить, что различать разные виды субъективных прав можно как по содержанию возможности (поведения), предоставленной обладателю права, так и по содержанию обязанности, возложенной на противостоящих лиц. Однако разграничить виды субъективных прав по содержанию возможности поведения обладателя права невозможно. Дело в том, что многие субъективные права предоставляют своему обладателю не одну возможность деяния, а несколько. Так, собственник имеет возможность не только владеть, но также и возможность пользоваться, и возможность распоряжаться своим имуществом. Управомоченный субъект обязательства (кредитор) имеет возможность не только требовать надлежащего исполнения от должника, но и возможность выбора предмета исполнения в альтернативном обязательстве (ст. 320 ГК РФ), возможность непринятия просроченного исполнения (п. 2 ст. 405 ГК РФ) и т.п. Ориентация при разграничении субъективных прав на содержание предоставляемой ими своему обладателю возможности деяния неизбежно повлечет обозначение одного субъективного права как нескольких. Исходя из этого в качестве уточняющего критерия разграничения видов субъективных прав следует выбрать содержание обязанности, которая обеспечивает реализацию субъективного права.

Попытка разграничения видов субъективных гражданских прав одновременно по двум критериям (основанию возникновения и содержанию обязанности), как представляется, способна решить многие не решаемые обычными классификациями гражданских прав проблемы, а также построить единую классификацию гражданских прав, охватывающую собой все виды последних.

Проведем разграничение на основе указанных критериев сначала видов абсолютных субъективных гражданских прав. Для удобства будем перечислять виды абсолютных прав по мере возрастания числа юридических фактов, из которых данные права возникают.

1) Самый минимальный набор фактов, из которого уже возникает абсолютное субъективное право, - это факт существования (физического или юридически предполагаемого) субъекта. Данный факт - состояние трансформирует содержащееся в норме права абстрактное, обращенное ко всем лицам и имеющее в таком качестве сугубо информационное значение предписание о допустимом поведении в конкретную для существующего субъекта возможность участвовать в определенных видах правоотношений, с одновременным возложением обязанности на всех прочих лиц не нарушать этой возможности управомоченного субъекта. Возможность участвовать в определенных видах правоотношений - это правоспособность. В настоящее время продолжает пользоваться достаточным распространением точка зрения, согласно которой правоспособность не является субъективным правом. Аргументируется это тем, что правоспособность является длящимся отношением между лицом и государством, а не между этим лицом и другими лицами, в силу чего окружающие не могут нарушить правоспособность обладающего ею субъекта Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе / Н.Г. Александров. - М., 1955. - С. 116; Флейшиц Е.А. Соотношение правоспособности и субъективных прав. В сб. Вопросы общей теории советского права / Е.А. Флейшиц. - М., 1960. - С. 263; Гражданское право: учебник. Ч. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Изд. 2-е. - М., 2004. - С. 91 - 92.. Такая оценка правоспособности представляется ошибочной. Вероятно, главная причина указанной оценки заключалась в необходимости подчеркнуть общность содержания правоспособности в сравнении с локальным содержанием субъективного права. Действительно, если правоспособность признать субъективным правом, то возникает вопрос - как субъективное право правоспособности, включающее в свое содержание возможность обладания многими видами прав, разграничить с самими этими правами. Впрочем, и непризнание правоспособности субъективным правом не снимает этого вопроса, поскольку в рамках концепции «правоспособность - не субъективное право» так и не удалось однозначно определить, чем (элементом правоспособности или субъективным правом) является возможность совершения сделки по принятию открывшегося наследства, возможность акцепта оферты и т.п. Певзнер А.Г. Понятие гражданского правоотношения и некоторые вопросы теории субъективных гражданских прав / А.Г. Певзнер // Ученые записки ВЮЗИ. Вопросы гражданского права. Вып. V. - М., 1958. - С. 17 - 19. Подчеркнуть общность содержания правоспособности в сравнении с локальным содержанием субъективного права можно путем определения правоспособности как «возможности участвовать в определенных видах правоотношений». Разграничить субъективное право правоспособности с иными абсолютными правами возможно по различию фактических составов, вызывающих появление этих прав, и по различию в содержании обеспечивающих реализацию данных прав обязанностей. Факт существования лица влечет появление у него субъективного права правоспособности, реализация которого обеспечивается возложением на всех других лиц обязанности не препятствовать управомоченному субъекту участвовать в определенных видах правоотношений. Одновременно с этим факт существования лица влечет появление у последнего также некоторых прав на нематериальные блага (жизнь, здоровье и проч.), реализация которых обеспечена собственной особой обязанностью, возлагаемой на всех других лиц.

Круг правоотношений, участие в которых возможно для конкретного лица, в зависимости от наступления определенных юридических фактов может увеличиваться или уменьшаться. Так, конкретное физическое лицо из одного факта своего существования еще не может быть участником правоотношения наследственного правопреемства или участником правоотношений, связанных с предпринимательской деятельностью. Для возникновения у конкретного лица возможности участвовать в указанных видах правоотношений факт существования лица должен быть дополнен еще одним юридическим фактом (открытием наследства, регистрацией в качестве субъекта предпринимательской деятельности). Если же имеет место факт назначения физическому лицу наказания в виде лишения возможности занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью), то круг правоотношений, субъектом которых может быть лицо, уменьшается. Из этого нужно заключить, что субъективное право правоспособности является не постоянной, а динамической, меняющей свое содержание в зависимости от наличия определенных юридических фактов, величиной. Качество же статичности правоспособности, которое неизменно подчеркивается в концепции «правоспособность - не субъективное право» Братусь С.Н. Субъекты гражданского права / С.Н. Братусь. - М., 1950. - С. 6, 13; Гражданское право: учебник. Часть 1 / под ред. А.Л. Сергеева, Ю.К. Толстого. Изд. 2-е. - М., 2004. - С. 91., - это качество регламентирующей правоспособность нормы права. И именно категория этой нормы права (с ее статичностью, с неспособностью к нарушению другими лицами), как представляется, постоянно является предметом рассмотрения указанной концепции. Одновременно с констатацией динамического характера субъективного права правоспособности нужно отметить следующее. Ошибочно определять юридическими фактами, от которых зависит изменение содержания правоспособности, такие юридические факты, которые необходимы для участия субъекта в конкретном правоотношении Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву / М.М. Агарков. - М., 1940. - С. 70 - 72.. Например, участие в обязательствах вообще допускается для всех лиц и не требует каких-либо дополнительных условий. Но для участия в таком конкретном обязательстве, как страхование, страхователь должен быть заинтересован в сохранности страхуемого имущества. И, таким образом, факт наличия указанного интереса является обязательной предпосылкой для участия в такой конкретной разновидности обязательств, каким является страховое правоотношение. М.М. Агарков, как представляется, счел факт наличия у лица интереса в сохранности имущества за факт, расширяющий содержание правоспособности. Однако при таком подходе, как справедливо отмечалось в литературе Братусь С.Н. Субъекты гражданского права / С.Н. Братусь. - М., 1950. - С. 10 - 13; Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Часть 1. В сб.: Избранные труды по гражданскому праву / О.С. Иоффе. - М., 2000. - С. 290 - 292., правоспособность и другие виды субъективных прав разграничить будет невозможно. То, что принято в приведенном выше примере за факт, расширяющий содержание правоспособности, на самом деле есть факт реализации самостоятельного (не совпадающего с субъективным правом правоспособности) субъективного права, которое вызывает заинтересованность в сохранности вещи. Точно установить, является ли определенный факт предпосылкой к расширению субъективного права правоспособности или же фактом наличия (проявления) другого субъективного права, можно по содержанию обязанности, обеспечивающей реализацию возникшей на основе указанного факта возможности. Так, возникающая из факта открытия наследства возможность конкретного лица участвовать в правоотношении наследственного правопреемства, а также возникающая из факта регистрации физического лица предпринимателем возможность участвовать в правоотношениях предпринимательской деятельности обеспечены той же самой по содержанию обязанностью, что и субъективное право правоспособности в целом. Поэтому возможность принятия наследства, возможность участия в предпринимательской деятельности, равно как и возможность акцепта оферты, - это части субъективного права правоспособности. Напротив, интерес в сохранности вещи, выступающий обязательной предпосылкой для вступления в страховое правоотношение, обеспечивается не обязанностью «не препятствовать участию лица в допустимых для него правоотношениях», а обязанностью не препятствовать лицу осуществлять определенное «хозяйственное господство» над вещью. Из различия в содержании обязанности ясно видно, что наличие интереса в сохранности вещи означает наличие другого субъективного права, не совпадающего с субъективным правом правоспособности.

2) Факт существования лица в сочетании с фактом достижения физическим лицом определенного возраста влечет появление у лица субъективного права дееспособности, предоставляющего своему обладателю возможность собственной автономной волей изменять свое текущее правовое положение в регулируемых гражданским правом общественных отношениях.

3) Фактический состав, включающий в себя факт присвоения существующим лицом материального блага, влечет появление субъективного права собственности, обеспеченного обязанностью всех других лиц не препятствовать собственнику в установленных законом пределах распоряжаться вещью. В общей собственности обязанность не препятствовать собственнику осуществлять свое право собственности ложится не только на третьих лиц, но и на других сособственников. Вместе с тем на сособственниках лежит также и особая обязанность. Однако «абсолютно - относительного» правоотношения в общей собственности нет, здесь абсолютное и относительное правоотношение хотя и возникают (в виде исключения) из одного основания (факта присвоения вещи несколькими лицами) и даже частично совпадают по кругу обязанных субъектов, но существуют параллельно, не совмещаясь друг с другом. Тождественная с другими лицами обязанность сособственника не нарушать владения, пользования, распоряжения вещью других сособственников - элемент абсолютного правоотношения. Отличная от обязанностей других лиц обязанность сособственника (соблюдение возможностей других сособственников по разделу, выкупу, преимущественному приобретению доли) - элемент относительного правоотношения.

Фактический состав присвоения индивидуально - определенной материальной вещи может вызвать появление и так называемых ограниченных вещных прав (сервитуты, хозяйственное ведение, оперативное управление и некоторые другие права), если обязанность, возлагаемая на других лиц, более по своему содержанию узкая, чем обязанность в правоотношении собственности.

4) Факт создания (присвоения) лицом особых нематериальных благ, именуемых «результатами интеллектуальной деятельности», а также такого нематериального блага, как информация (ст. 128 ГК РФ), влечет появление соответствующих имущественных и неимущественных абсолютных субъективных прав.

5) Рассматриваемое с точки зрения своей потенциальной реализации всякое относительное субъективное право является особым видом имущества. Факт принадлежности (присвоения) этого особого вида имущества влечет появление абсолютного правоотношения по его защите от прекращения в результате действий третьих лиц. В связи с этим необходимо обратить внимание на следующее. Значительным распространением пользуется тезис о том, что относительное субъективное право косвенным образом действует в отношении всех противостоящих управомоченному субъекту лиц. Этот тезис основан на смешении понятий «относительное субъективное право» и «имущество», а потому представляется ошибочным. Не собственно относительное субъективное право как юридическая категория (возможного действия, обеспеченного обязанностью) имеет так называемое внешнее действие. Относительное субъективное право с точки зрения своей потенциальной реализации - это некоторая потребительная стоимость, или имущество. И именно как «имущество», а не как «относительное субъективное право» данная категория пользуется абсолютной защитой.

Проведем теперь разграничение видов относительных субъективных гражданских прав. Сразу необходимо отметить следующее. Многие относительные правоотношения существуют исключительно как следствия нарушения определенных абсолютных и относительных субъективных прав. В силу этого содержащееся в таких относительных правоотношениях право требования нельзя обозначать как самостоятельный вид субъективного права. Например, право виндицировать вещь - это часть субъективного права собственности, а не некоторое самостоятельное «субъективное право виндикации». Поэтому для избежания ошибочного обозначения одного субъективного права как нескольких при разграничении видов относительных правоотношений необходимо четко указывать, является ли определенное относительное правоотношение следствием нарушения другого правоотношения или же оно существует как самостоятельная категория. Для этого, в свою очередь, необходимо уточнить использовавшийся при разграничении абсолютных правоотношений критерий фактического состава. Уточнение сводится к двум моментам. 1. Как известно, относительные правоотношения возникают из таких юридических фактов, как действия и события. Поскольку события в возникновении относительных правоотношений гораздо менее значимы, чем действия, для целей формулировки классификационного критерия основания возникновения относительного правоотношения событиями можно пренебречь и строить разграничение видов относительных прав по их связи только с определенными фактами - действиями. 2. Факты - действия могут быть противоправными (нарушающими определенное абсолютное или относительное субъективное право) или правомерными (не нарушающими никаких субъективных прав). Факт противоправного действия можно обозначить как факт нарушения лицом своей общей (в сравнении с другими лицами) обязанности или как факт нарушения лицом своей особой (отличной по содержанию от обязанностей других лиц) обязанности. Тем самым задача демонстрации связи между существованием относительного правоотношения и нарушением другого правоотношения будет решена. Из факта нарушения абсолютных прав (общей обязанности) возникают: реституционное правоотношение (из нарушения субъективных прав право-, дееспособности); виндикационное (негаторное) правоотношение (из нарушения субъективного права собственности и ограниченных вещных прав), деликтное, кондикционное правоотношение (из нарушения прав на нематериальные блага и прав на различные виды так называемого «идеального имущества», к которому, в частности, относятся результаты интеллектуальной деятельности, абсолютные права на материальные вещи, определяемые родовыми признаками, а также относительные субъективные права требования). Из факта нарушения особой обязанности возникает договорное притязание, а также притязание из нарушения относительных прав сособственников и относительных прав участников хозяйственного союза. Все эти правоотношения не заключают в своей структуре в качестве составного элемента самостоятельного вида относительного субъективного права. Из фактов - правомерных действий возникают относительные правоотношения, обладающие самостоятельным характером существования, а потому и заключающие в своей структуре самостоятельный вид относительного субъективного права. Сюда относятся все виды возникающих из сделок субъективных обязательственных прав (гл. 30 - 58 ГК РФ).

Как отмечалось ранее, в единичных случаях относительные правоотношения могут возникать из фактов - состояний. Возникающие из фактов - состояний относительные правоотношения существуют самостоятельно (вне связи с нарушением иных правоотношений), в силу чего содержат в своем составе самостоятельный вид относительного субъективного права. Это относительные права сособственников (п. 2 ст. 247, ст. 250, ст. 252, п. 1 ст. 254 ГК РФ) и относительные права участников хозяйственного союза (ст. 93 ГК РФ и т.п.).

Из проведенного рассмотрения вопроса о классификации субъективных гражданских прав можно сделать следующие выводы:

1) Разграничение правоотношений на абсолютные и относительные является совершенно четким и не имеет исключений в виде «абсолютно - относительных» («вещно - обязательственных») правоотношений; тенденции к «сближению» субъективных вещных и обязательственных прав не существует;

2) Абсолютное правоотношение непосредственно возникает только из факта - состояния и не может непосредственно возникнуть из факта - действия, в частности из сделки - договора. Поэтому категория «вещного договора» является ошибочной;

3) Последовательно разграничить виды абсолютных и относительных субъективных прав можно лишь по критерию основания возникновения правоотношения и содержанию обязанности, обеспечивающей реализацию субъективного права;

4) Правоспособность является субъективным правом, содержание которого может изменяться в зависимости от наступления таких юридических фактов (открытие наследства, регистрация в качестве предпринимателя), которые не воплощают в себе реализацию уже существующего субъективного права;

5) Предметом защиты реституционного правоотношения являются субъективные права право- и дееспособности;

6) Любое субъективное право защищается строго определенным видом охранительного относительного правоотношения. Ситуация, когда обязательственное субъективное право защищалось бы и как обязательственное, и как вещное субъективное право, невозможна. Утверждение о возможности такой ситуации основано на нечеткости разграничения отдельных видов субъективных гражданских прав.

1.2.2 Пределы субъективного права

Вопрос о пределах субъективного права является одним из самых сложных в юридической науке. Трудность его состоит в том, что пределы права так или иначе ограничивают свободу человека. Но для чего и с какой целью необходимо вводить данные ограничения? Ответ на этот вопрос был впервые сформулирован в ст. 4 французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г., согласно которой: «Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом».

Достаточно обоснованный подход к решению проблемы определения пределов субъективных прав предлагают немецкие правоведы. В частности, речь идет о применении формулы «адекватного баланса интересов» при установлении пределов субъективных прав. В кратком изложении данная формула сводится к следующим положениям. В основе любого субъективного права лежит интерес. При удовлетворении своих интересов между субъектами права возникают конфликты интересов, что неизбежно приводит к конкуренции субъективных прав. В целях недопущения данной конкуренции пределы субъективных прав нужно определить таким образом, чтобы установить адекватный (соразмерный, разумный, пропорциональный) баланс интересов. Это позволит каждому субъекту удовлетворить свой интерес, пользуясь правовой защитой Лерхе П. Пределы основных прав / П. Лерхе // Государственное право Германии. Т. 2. -М., 1994. - С. 234 - 240..


Подобные документы

  • Исследование истории возникновения теории субъективных прав и обязанностей. Юридические возможности как составные части содержания субъективного гражданского права. Анализ выполнения принципов осуществления субъективных прав и обязанностей в Казахстане.

    курсовая работа [49,7 K], добавлен 13.07.2015

  • Сфера субъективного права, ее связь с категорией правового отношения. Лица, являющиеся носителями конкретного субъективного права, реализация этого права в рамках правоотношения. Правоотношения в сфере труда, социальное партнерство в сфере отношений.

    реферат [22,1 K], добавлен 07.01.2010

  • Основания возникновения субъективного права; формы его реализации. Принципы права социального обеспечения. Характеристика вещных и обязательственных прав. Механизм защиты населения от безработицы и инфляции как основных факторов социального риска.

    дипломная работа [125,9 K], добавлен 28.08.2014

  • Материально-правовое регулирование субъективного избирательного права граждан, его принципов (основных начал). Процессуально-правовое регулирование реализации избирательного права и формирования органов государственной власти и местного самоуправления.

    реферат [60,1 K], добавлен 11.07.2008

  • Виды злоупотребления правом. Отказ в применении способа защиты права. Лишение субъективного права. Злоупотребление правом и добросовестность. Установление значения пределов осуществления субъективного права при разрешении проблемы злоупотребления правом.

    курсовая работа [38,8 K], добавлен 01.09.2012

  • Всякое право, в том числе субъективное гражданское право, имеет социальную ценность, если оно осуществимо. Осуществление субъективного гражданского права - это реализация управомоченным лицом возможностей, заключенных в содержании данного права.

    реферат [36,0 K], добавлен 07.07.2008

  • Общие положения права собственности как субъективного права лица на вещь или имущество, его содержание и признаки по законодательству Российской Федерации. Характеристика прав владения, пользования и распоряжения как основных правомочий собственника.

    реферат [29,5 K], добавлен 12.03.2011

  • Характерные признаки правоотношений. Понятие правоспособности и дееспособности их субъектов. Первоначальные и производные основания приобретения и условия прекращения права собственности. Правовой режим находки. Способы возникновения общей собственности.

    контрольная работа [30,3 K], добавлен 09.12.2013

  • Понятие субъективного права и юридической свободы человека и гражданина. Юридическая сущность непосредственного характера их действия. Анализ действующих в настоящее время правовых механизмов их защиты. Международные стандарты в области прав человека.

    курсовая работа [29,2 K], добавлен 09.10.2014

  • Понятие, значение и содержание права собственности в гражданском праве. Общие положения о защите права, объективный и субъективный смысл права собственности. Юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого субъективного права.

    курсовая работа [36,1 K], добавлен 03.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.