Наследование по закону
Условия и принципы наследования по закону. Круг наследников, очередность их призвания к наследованию. Проблемы приобретения наследства по закону. Способы принятия наследства. Право на обязательную долю в наследстве и наследование выморочного имущества.
Рубрика | Государство и право |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.07.2011 |
Размер файла | 136,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
3) в фактических брачных отношениях, заключенных до 08 июля 1944 года См.: Сутягин А.В. Имущественные отношения супругов и наследование. М., 2008.С. 78-79. .
В случае расторжения брака супруг утрачивает право на наследование с момента регистрации расторжения брака в ЗАГСе.
Родители после умерших детей наследуют в следующем порядке:
1) мать - наследует всегда;
2) отец - наследует, если он состоит с матерью в зарегистрированном (или приравненном к нему) браке или отцовство установлено в законном порядке.
Усыновители в наследственных правах приравниваются к кровным родителям.
Дети усыновленных, умерших ранее усыновителя, также обладают правом наследования.
Согласно ст.1147 ГК РФ не наследуют по закону:
1) усыновленные и их потомство после смерти родителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии, а также его кровных братьев и сестер;
2) родители усыновленного и другие его кровные родственники по восходящей линии, а также его кровные братья и сестры после смерти усыновленного и его потомства См.: Абраменков М.С., Чванов М.Ю. О лицах, не имеющих права наследовать // Наследственное право. 2009. № 3.С. 22. .
Во вторую очередь наследниками являются:
1) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;
2) дед и бабка (как со стороны отца, так и со стороны матери).
Наследниками по закону могут быть братья и сестры, между которыми есть родство, то есть кровная связь в происхождении от общего родителя. Родные братья и сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных отцов или матерей - неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери. Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значения.
Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
Пример из судебной практики: "04 декабря 2006 года суд, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Г.В.П. об установлении факта родственных отношений с Т.М.Я., установил следующее. Г.В.П. обратился в суд с заявлением об установлении юридического факта родственных отношений с Т.М.Я., 13.06.1923 г. р., умершей 23 июля 2006 года, указывая, что приходится ей родным племянником, то есть он сын ее родного брата Г.П.Я., умершего 18.08.1968.Т. М.Я. (в девичестве Г.М. Я.) дважды выходила замуж и меняла фамилию с Г. на К., а затем на Т.
После смерти Т. М.Я. открылось наследство в г. Екатеринбурге, доля которого наследуется им, но для принятия наследства ему необходимо установить факт родственных отношений с Т. М.Я. Сделать это иным путем, кроме судебного, невозможно.
Так, согласно свидетельству о рождении Г. М.Я. родилась 13.06.1923, родителями ее являются Г.Я.С. и Г. Е.В. Место рождения: Красногорский с/с Верхотурского района Свердловской области.
Из ответа Государственного архива Свердловской области и архивной справки от 31 августа 2006 года в метрической книге о родившихся Спасской церкви Красногорского села Верхотурского уезда Пермской губернии имеется запись о рождении 15 января и крещении 16 января 1912 года П., родители которого жители с. Матафоново крестьянин Г.Я.С. и его законная жена Г.Е. В.
Таким образом, суд пришел к выводу, что Г.П.Я. и Г. М.Я. являются родными братом и сестрой.
Г.П.Я., 17.01.1912 г. р., умер 18 августа 1968 года в с. Матафоново Верхотурского района Свердловской области, что подтверждается копией свидетельства о смерти.
Согласно свидетельству о рождении заявителя и паспорту Г.В.П. он родился 15 февраля 1954 года в с. Матафоново Верхотурского района Свердловской области. Его отцом является Г.П. Я.
Факт изменения наследодателем фамилии с Г. на К., а затем на Т. подтверждается копией свидетельства о браке от 05 ноября 1955 года.
Вышеприведенные доказательства подтверждают факт, что заявитель приходится родным племянником Т.М.Я., родившейся 13 июня 1923 года в д. Матафоново Верхотурского района Свердловской области, Россия, и умершей 23 июля 2006 года в г. Екатеринбурге" См.: Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. М., 2007.С. 29-30. .
Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) к наследованию не призываются. Также не являются наследниками по закону двоюродные братья и сестры.
Деда и бабку с внуком или внучкой связывает кровное родство, поэтому дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца в случае, если отец состоял с матерью в законном (или приравненном к нему) браке или отцовство установлено в законном порядке См.: Ярмонова Е.Н. Отдельные аспекты наследования по российскому законодательству // Бюллетень нотариальной практики. 2008. № 6.С. 13-14. .
В третью очередь наследниками являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).
Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства - прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.
В качестве наследников пятой очереди к наследованию призываются родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки).
В качестве наследников шестой очереди к наследованию призываются родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
В качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя См.: Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, А.С. Васильев, В.В. Голофаев. М., 2010.С. 1022. .
В качестве наследников восьмой очереди наследуют самостоятельно нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если они ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
Нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости (женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет), и несовершеннолетние дети. Кроме того, нетрудоспособными признаются инвалиды 1, 2, 3 групп, независимо от того, продолжают ли они трудиться или нет См.: Хаскельберг Б. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами // Российская юстиция. 2006. № 7.С. 23. .
Наследником-иждивенцем по закону может быть любое лицо, не имеющее родственного отношения с наследодателем. Кроме того, не требуется совместного проживания наследодателя и наследника-иждивенца. Иждивение имеет место только тогда, когда помощь наследодателя являлась для данного лица основным и постоянным источником существования. Если иждивенец владеет каким-либо имуществом или располагает дополнительным источником существования, то это не лишает его права наследования по закону как иждивенца См.: Ярмонова Е.Н. Указ. соч.С. 14. .
В соответствии со ст.90 Семейного кодекса РФ право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
1) бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка;
2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства 1 группы;
3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
Указанные разведенные супруги могут быть иждивенцами и, следовательно, наследниками См.: Солодкова Т.П. Защита прав "фактических" супругов в наследственных правоотношениях // Наследственное право. 2009. № 2.С. 16. .
На основании изложенного во второй главе можно сделать вывод о том, что наследование по закону имеет место при соблюдении следующих условий:
1) если наследодатель не оставил завещания или если его завещание признано полностью недействительным;
2) если завещана только часть имущества или завещание признано недействительным в определенной части;
3) если назначенный в завещании наследник умер ранее открытия наследства или отказался от принятия наследства.
К принципам наследования по закону могут быть отнесены: принцип очередности призвания наследников по закону к наследованию; принцип равнодолевого распределения наследства между наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
Круг наследников по закону определяется наличием родственной связи с наследодателем до определенной степени, состоянием в браке с наследодателем, обстоятельствами усыновления наследодателя и нахождением на иждивении наследодателя. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, согласно которой все наследники подразделяются на очереди в зависимости от степени родства с наследодателем.
3. Актуальные проблемы приобретения наследства по закону
3.1 Понятие и способы принятия наследства
Завершением развития наследственного правоотношения является момент принятия наследства, когда наследник становится субъектом тех прав и обязанностей, которые имел наследодатель См.: Лайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство: о терминологии в наследственном праве, доктрине и практике // Наследственное право. 2008. № 2.С. 31. .
Согласно п.1 ст.1152 ГК РФ принятие наследства представляет собой акт волеизъявления, необходимый для приобретения наследства.
В соответствии со ст.1153 ГК РФ наследство может быть принято двумя способами:
1) подачей наследником по месту открытия наследства заявления нотариусу или иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. Это может быть заявления о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство;
2) фактическое принятие наследства. Согласно п.2 ст.1153 ГК РФ признается, что наследник принял наследство при совершении им каких-либо действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, пока не будет доказано иное. В частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю средства См.: Вавилин Е.В. Механизм осуществления права на принятие наследства // Наследственное право. 2009. № 1.С. 17. .
Однако в процессе применения п.2 ст.1153 ГК РФ возникла проблема, связанная с тем, что совершенные наследником конклюдентные действия, с формальной стороны свидетельствующие о фактическом принятии наследником наследства, тем не менее не отражают воли этого наследника принять наследство См.: Матинян К.А. Процедура принятия наследства: понятие и особенности // Юрист. 2008. № 3.С. 19. .
Так, например, наследник, проживающий в принадлежащем наследодателю жилом помещении и продолжающий там проживать после открытия наследства, вносит соответствующие платежи, осуществляет текущий ремонт помещения, но не имеет намерения становиться собственником жилья, так как его устраивает статус нанимателя. Зачастую нотариусы считают такого наследника принявшим наследство, если он в течение шести месяцев со дня его открытия не заявил о своем отказе от наследства. Даже в тех случаях, когда наследник, проживавший совместно с наследодателем, по истечении шести месяцев заявляет о своем непринятии наследства, нотариусы, исходя из того, что он фактически вступил во владение наследственным имуществом, оставляют его долю в наследстве открытой и рекомендуют доказывать факт непринятия наследства в судебном порядке. Такую позицию вряд ли во всех ситуациях можно признать правильной, так как оставление его доли открытой превращает право на принятие наследства в обязанность принять его и является нарушением прав как этого лица, так и других наследников, желающих оформить свои наследственные права См.: Михалева Т.Н. Как правильно вступить в наследство: практические рекомендации юриста. М., 2008.С. 122-123. .
Пример из судебной практики: "19 февраля 2007 года суд рассмотрел в судебном заседании гражданское дело по заявлению гр-на К. об установлении факта непринятия наследства.
К. обратился в суд, мотивировав свое заявление тем, что после его дочери Г., умершей 16 августа 2005 года, открылось наследство, состоящее из комнаты в двухкомнатной квартире по адресу … Установление факта непринятия наследства ему было необходимо для выдачи свидетельства о праве на наследство его внучке Б., принявшей наследство после смерти своей матери (дочери заявителя). Нотариус отказал ему в оформлении его волеизъявления по поводу нежелания принимать наследство, так как шесть месяцев, установленные для отказа от наследства, давно истекли.
В суде К. также заявил, что наследство после своей дочери он не принимал и принимать не намерен. Судом установлен факт непринятия К. наследства, открывшегося после смерти его дочери Г., умершей 16 августа 2005 года" См.: Архив суда Курчатовского района. 2007.Д. № 2-08/2007.Л. 18. .
Представляется, что подобная судебная практика вызвана недостаточно юридически продуманными действиями нотариусов. В приведенной ситуации заявитель до обращения в суд пытался выразить нотариусу свое волеизъявление, направленное на непринятие наследства, однако получил отказ в принятии и рассмотрении соответствующего заявления. Единственным сугубо формальным поводом для отказа послужил факт регистрации заявителей в жилых помещениях, входящих в состав наследства. Следует учитывать, что закон (п.2 ст.1153 ГК РФ) допускает опровержение презумпции о фактическом принятии наследства. Наследник, вступивший в фактическое владение наследственным имуществом, считается принявшим наследство, пока не доказано иное. Совершенно очевидно, что самым убедительным доказательством иного может быть признано заявление самого наследника об отношении к наследственному имуществу, в частности о непринятии им наследства См.:: Зайцева Т.И. Указ. соч.С. 39. .
Центральным в наследственном праве выступает срок для принятия наследства - период времени, в рамках которого наследник (наследники) может совершить действия, направленные на принятие наследства. Истечение данного срока влечет за собой утрату наследником права на принятие наследства или права на наследство.
Согласно ст.1154 ГК РФ существует два срока для принятия наследства: общий и удлиненный.
Общий срок для принятия наследства в соответствии со ст.1154 ГК РФ определяется в шесть месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (п.1 ст.1114 ГК РФ) оно может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, даже если в таком решении указывается день его предполагаемой гибели (п.1 ст.1114, абз.2 п.1 ст.1154 ГК РФ). В этом случае наследственный закон отступает от общего правила исчисления сроков принятия наследства, признавая днем открытия наследства день предполагаемой гибели наследодателя (п.1 ст.1114 ГК РФ), но в качестве момента отсчета срока для принятия наследства устанавливая день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В соответствии с общими правилами о порядке исчисления сроков шестимесячный срок для принятия наследства, как и для отказа от наследства, начинает течь со дня, следующего за днем смерти гражданина (ст. 191 ГК РФ) См.: Матинян К.А. Указ. соч.С. 20. .
Удлиненные (увеличенные) сроки для принятия наследства установлены для наследников, право которых на получение возникает не из простого юридического факта открытия наследства, а на основании сложного юридического состава, включающего последовательно происходящие открытие наследства и непринятие наследства другими наследниками или отказа от наследства. К таким наследникам относятся:
1) наследники по закону со второй по восьмую очередь наследования, приобретающие право наследовать в результате отказа предыдущих (по очередности) наследников от наследства (ст.1157 ГК РФ), либо отстранения предыдущих наследников от наследования как недостойных наследников (п.2 ст.1117 ГК РФ), либо смерти не успевшего принять наследство наследника, когда у него нет своих наследников или они не приняли или отказались от наследства в силу наследственной трансмиссии (ст.1156 ГК РФ), либо непринятия наследства предыдущими наследниками, то есть в случае несовершения ими действий, свидетельствующих о намерении принять наследство (ст.1153 ГК РФ);
2) наследники по закону с первой по восьмую очередь наследования, приобретающие право наследовать в результате отказа всех наследников по завещанию, либо отстранения наследников по завещанию как недостойных наследников, либо смерти не успевшего принять наследство наследника по завещанию, когда у него нет своих наследников или они не приняли или отказались от наследства в силу наследственной трансмиссии, кроме случаев, если ему в завещании был подназначен наследник (п.2 ст.1121 ГК РФ), либо непринятия наследства всеми наследниками по завещанию, то есть несовершения ими действий, свидетельствующих о намерении принять наследство (ст.1153 ГК РФ);
3) подназначенные наследники по завещанию, которые приобретают право наследовать вследствие отказа предыдущих (по очередности) наследников по завещанию от наследования как недостойных наследников, либо смерти до открытия наследства или смерти предыдущего наследника по завещанию, который не успел принять наследство, либо непринятия наследства предыдущими наследниками по завещанию, то есть несовершения действий, свидетельствующих о намерении принять наследство См.: Слободян С.А. Сроки для принятия наследства и последствия их пропуска // Бюллетень нотариальной практики. 2007. № 4.С. 25-26. .
Гражданский кодекс РФ дифференцирует условия и порядок увеличения срока в зависимости от различных случаев, когда фактически предыдущие наследники так или иначе не принимают наследство. В силу этого отсчет шестимесячного срока, предусмотренного п.2 ст.1154 ГК РФ, должен производиться с момента, когда наследнику стало известно о наличии подтвержденных в судебном порядке обстоятельств, исключающих возможность призвания к наследованию недостойных наследников, либо с момента вступления в законную силу решения суда об отстранении от наследования недостойных наследников, либо с момента, когда наследнику стало известно об отказе других наследников от наследства См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Указ. соч.С. 51. .
Наследники, для которых право наследования возникает лишь вследствие непринятия наследства другими наследниками, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня истечения общего шестимесячного срока для принятия наследства (п.3 ст.1154 ГК РФ). При этом непринятие наследства следует толковать буквально, то есть как несовершение (в том числе и в случае смерти до истечения срока на принятие наследства) другими наследниками действий, свидетельствующих о намерении принять наследство или направленных на отказ от наследства.
Действия по принятию наследства могут быть совершены в течение общего срока для принятия наследства, следовательно, установление факта несовершения наследником указанных действий невозможно до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, поэтому и удлиненный срок на принятие наследства отсчитывается со дня окончания общего шестимесячного срока.
Данные правила касаются и подназначенных наследников, призываемых к наследованию в результате смерти основного или предыдущего наследника (в случае отказа основного наследника от наследства срок для его принятия подназначенными наследниками определяется по правилам п.2 ст.1154 ГК РФ), а также наследников, призываемых к наследованию в результате смерти не успевшего принять наследство другого наследника.
Наследники умершего наследника, не успевшего принять наследство, которые принимают наследство в порядке наследственной трансмиссии, могут принять наследство в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства, к которому призван умерший наследник. При этом, если оставшаяся часть общего срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (абз.2 п.2 ст.1156 ГК РФ). В последнем случае отсчет трехмесячного срока должен производиться с момента, когда наследникам, осуществляющим принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии, стало известно о смерти их наследодателя См.: Магомедова З.И. Судебное толкование норм российского права при рассмотрении судами общей юрисдикции наследственных споров: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.С. 21. .
По общему правилу пропуск срока принятия наследства влечет для наследника утрату права наследования. Однако ст.1155 ГК РФ предусматривает возможность принятия наследства по истечении установленного срока. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того как причины пропуска этого срока отпали. Судебная практика пошла по пути признания в качестве уважительных причин тяжелую болезнь, длительность командировки наследника, отсутствие специальных знаний о принятии наследства или информации о существовании у наследодателя имущества, которое могло бы являться предметом наследования, незнание наследником о смерти наследодателя ввиду того, что в течение какого-то периода времени они не поддерживали отношений, если при этом не будет установлено, что наследник прекратил общение с наследодателем, уклоняясь от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя См.: Малкин О.Ю. Восстановление срока для принятия наследства в судебном порядке // Наследственное право. 2008. № 3.С. 26. .
Пример из судебной практики: "Истец Алексеенко А.В. обратился в суд с иском к ТУ ФАУГИ в. о восстановлении срока принятии наследства, признании принявшим наследство, признании права собственности на квартиру по адресу., после смерти матери Силкиной Н.Н., ссылаясь на то, что не проживая совместно с наследодателем на момент смерти, является единственным наследником первой очереди, пропустил срок принятия наследства по уважительной причине - отбыванием наказания в Лабытнангском районе Ямало-Ненецкого автономного округа до … года, с матерью переписку не вел.
Исследовав письменные материалы дела, суд считает, что требования искового заявления подлежат удовлетворению в полном объеме" См.: Архив суда Курчатовского района г. Челябинска. 2010.Д. № 2-2938/2010.Л. 229. .
Однако на практике судами не всегда правильно определяются уважительные причины пропуска срока для принятия наследства, момент, когда соответствующие причины отпали, правовые последствия восстановления срока для принятия наследства.
Как правило, для восстановления срока для принятия наследства в суд должен обратиться наследник. В случае смерти наследника восстановление срока для принятия наследства умершему недопустимо. По смыслу закона, если наследник умер, не успев принять наследство в установленный срок, его наследники в порядке наследственной трансмиссии выражают уже свою волю на принятие наследства См.: Ярошенко К.Б. Вопросы применения законодательства о наследовании (о сроках принятия наследства).М., 2006.С. 184. . Данное положение, несмотря на свою бесспорность, не всегда учитывается при подготовке заявлений в суд.
Так, судом было рассмотрено дело по иску С., в котором она просила восстановить срок своему отцу для принятия наследства после смерти деда истицы, а ей - после смерти отца См.: Архив суда г. Копейска Челябинской области. 2005.Д. № 2-924/05.Л. 156. .
Проблемы, возникающие при рассмотрении дел о восстановлении срока для принятия наследства, могут быть связаны также с определением надлежащей формы обращения и компетентного органа.
Согласно материалам одного из дел, истец, подавшая заявление о восстановлении срока для принятия наследства 24 апреля 2007 г., в августе 2006 г. случайно узнала о смерти наследодателя, 25 августа 2006 г. была привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, 28 августа 2006 г. обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, 30 августа 2006 г. нотариусом было вынесено постановление об отказе истцу в совершении нотариального действия. Суд, указав, что истец не знала и не могла знать о смерти наследодателя, восстановил срок для принятия наследства См.: Архив суда Советского района г. Челябинска. 2007.Д. № 2-7/07.Л. 17. .
Кассационная инстанция, оставляя в силе указанное решение суда, отметила следующее: "Заявление о намерении предъявить самостоятельные требования Н. подано в течение шести месяцев со дня, когда она узнала о смерти сестры. В течение четырех с половиной месяцев из указанного времени производство по делу было приостановлено, а в указанный период в соответствии с положениями главы 17 ГПК РФ принятие судом какого-либо самостоятельного иска не допускалось" См.: Архив суда Советского района г. Челябинска. 2008.Д. № 3-2446/2008.Л. 119. .
В связи с тем, что восстановление установленного законом срока связано с признанием за наследником права на имущество, дела указанной категории исходя из п.1 ч.1 ст.22 ГПК РФ, подлежат рассмотрению судами в порядке искового производства. По этой причине не может быть воспринят довод коллегии о том, что заявление о намерении предъявить самостоятельные требования было подано в установленный срок. Заявление о намерении предъявить требования в будущем не предусмотрено Гражданско-процессуальным кодексом РФ, а потому не может иметь правового значения, аналогичного исковому заявлению.
Указание Судебной коллегии на то, что в течение четырех с половиной месяцев производство по делу было приостановлено, а в указанный период принятие судом какого-либо самостоятельного иска не допускалось, также не соответствует смыслу статей 134-136 ГПК РФ, которые не предусматривают в качестве оснований отказа в принятии возвращение, оставление искового заявления без движения, приостановление производства по делу.
При этом стоит отметить, что указанное гражданское дело, истребованное по надзорным жалобам, было рассмотрено судьей Челябинского областного суда. В результате было вынесено определение, в котором указывалось, что "судебные инстанции правомерно приняли во внимание прежде всего факт обращения Н. к нотариусу с заявлением о принятии наследства в срок, предусмотренный ст.1155 ГК РФ" См.: Архив Челябинского областного суда. 2008.Д. № 4г08-1437.Л. 203. .
Данный вывод представляется еще более сомнительным, поскольку в ст.1155 ГК РФ говорится об обращении не к нотариусу, а в суд.
Анализ правовых позиций различных судебных инстанций позволяет заключить, что они не отличаются единством. При этом ни один из поддержанных подходов не согласуется с положениями ГК РФ, который прямо указывает на необходимость обращения в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока, установленного для принятия наследства, отпали См.: Малкин О.Ю. Указ. соч.С. 26-27. .
3.2 Право на обязательную долю в наследстве и наследование выморочного имущества
Согласно ст.1149 ГК РФ обязательная доля представляет собой часть наследственного имущества, переходящую независимо от содержания завещания к определенным законом наследникам. Однако обязательная доля может причитаться только тому из наследников по закону, кто призывается к наследованию. Поэтому при наличии наследников по закону первой очереди наследник последующей очереди не приобретает права на обязательную долю См.: Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву.М., 2006.С. 35. .
Пунктом 1 ст.149 ГК РФ определен круг таких наследников, а именно:
1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети завещателя (в том числе усыновленные);
2) его нетрудоспособный супруг и родители (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I, II, III групп);
3) нетрудоспособные иждивенцы (лица, которые не менее одного года до смерти наследодателя находились на его полном материальном обеспечении или получали от него материальную помощь, размер которой можно оценить как основной источник дохода этого лица) См.: Набиев С.Р. Положения об обязательной доле в наследстве и особенности их применения при наследовании авторских прав: Автореф. дис. … канд. юрид. наук.М., 2007.С. 11. .
Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, наследуют имущество наследодателя в установленном законом размере - не менее половины доли, причитающейся каждому из них по закону, независимо от того, указаны эти лица в завещании или нет.
При подсчете размера обязательной доли принимается во внимание все имущество, входящее в состав наследства, в том числе предметы обычной домашней обстановки и обихода, денежные средства, находящиеся во вкладах и на других счетах, и др., а также все наследники, которые призывались бы к наследству при отсутствии завещания См.: Демина Н.Б. Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников наследодателя // Нотариус. 2005. № 4.С. 35-36. . К примеру, при открытии наследства оказалось, что из наследственного имущества вклад в сумме 100 тыс. руб. был завещан жене, автомобиль стоимостью 80 тыс. руб. - дочери. Кроме этого, в состав наследственного имущества входили предметы домашней обстановки и обихода на сумму 90 тыс. руб., к наследованию которых были призваны все наследники по закону первой очереди: жена, дочь, а также сын умершего - инвалид III группы. Доля каждого наследника по закону составляла 1/3 незавещанного имущества и оценивалась в 30 тыс. руб. Сын умершего предъявил требование о выделении ему обязательной доли в наследстве. Размер причитающейся сыну как обязательному наследнику доли будет составлять 1/6 всего наследственного имущества (половину от законной доли), т.е.45 тыс. руб. (1/6 от 270 тыс. руб.). Поскольку из незавещанной части он имеет право на долю стоимостью 30 тыс. руб., ему должно быть дополнительно выделено имущество на 15 тыс. руб. В результате жена и дочь умершего, помимо предназначенного им по завещанию имущества, имеют право на часть незавещанного имущества стоимостью в 22,5 тыс. руб. каждая.
Таким образом, доля сына в незавещанной части имущества составляет 1/2, а жены и дочери - по 1/4 См.: Зайцева Т.И. Указ. соч.С. 43. .
Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, простоту обязательной доли в наследстве, данное право на практике порождает множество проблем и вопросов.
Так, одна из самых серьезных проблем связана с правильным определением размера обязательной доли, исходя из стоимости всего наследственного имущества. Речь идет прежде всего о трудностях, вызванных оценкой предметов обычной домашней обстановки и обихода. Включение указанных объектов в состав наследства требует учитывать их стоимость и при исчислении обязательной доли. Поскольку предметы обычной домашней обстановки и обихода относятся к имуществу, принадлежность которого правоустанавливающими документами обычно не подтверждена, выдача свидетельства о праве на наследство на него может иметь место лишь в тех случаях, когда нотариусом в порядке принятия мер к охране наследственного имущества была произведена опись. Однако на практике принятие мер к охране наследственного имущества является весьма редким нотариальным действием. Вместе с тем очевидно, что игнорирование в составе наследства предметов обычной домашней обстановки и обихода уже само по себе приводит к неправильному определению обязательной доли необходимых наследников, так как данный вид имущества существует в любой семье, различие состоит лишь в его стоимости.
Кроме того, отсутствие документального подтверждения принадлежности наследодателю не только вышеуказанных объектов (которые, как правило, не представляют особой ценности), но и более дорогостоящего имущества (антиквариат, предметы роскоши и пр.) также влечет искажение истинной картины о составе наследства и, следовательно, не может способствовать (а скорее, даже препятствует) верному исчислению долей обязательных наследников.
О фактической невозможности определить общую стоимость наследства для целей правильного исчисления обязательной доли свидетельствует и нынешний порядок выплаты предварительной компенсации по вкладам. Как правило, отвечая на запрос нотариуса о размере остатка вклада умершего и причитающейся ему компенсации, банк указывает конкретную денежную сумму, рассчитанную, исходя из применимых коэффициентов. Однако по некоторым категориям вкладов информация о размере компенсации может быть предоставлена только наследникам при непосредственном обращении в банк. Нотариусу же в этих случаях не остается ничего иного, кроме как игнорировать вообще указанное имущество См.: Лебедева А.В. Правовые проблемы определения общей стоимости наследственного имущества для расчета обязательной доли // Наследственное право. 2008. № 1.С. 36-37. .
Второй проблемой, связанной с правом наследников по закону на обязательную долю, является процедура расчета обязательной доли.
Вопрос об определении размера доли обязательного наследника возникает в первую очередь в тех случаях, когда завещание составлено по форме "из принадлежащего…". Есть точка зрения, что в рамках наследственного дела нотариусу невозможно определить объём наследственного имущества, т.к. трудно установить, имеется ли незавещанное имущество и какое именно. Сторонники этой точки зрения направляют наследников в суд, даже если между ними нет спора. Вряд ли можно признать правильным такой подход. Суд определяет объём наследственного имущества со слов наследников, таким же образом объём наследственного имущества может определить и нотариус См.: Зайцева Т.И. Указ. соч.С. 148. .
Для правильного расчёта обязательной доли необходимо знать количество наследников по закону, перечень наследственного имущества, в том числе незавещанного, и его оценку. Эти сведения должны сообщить все наследники по наследственному делу, оформив отдельные заявления. Затем нотариус на основании заявленных сведений (при условии, что они совпадают) производит расчёт размера обязательной доли имущества и определение имущества, подлежащего передаче обязательному наследнику. Если наследников устраивает произведённый нотариусом расчёт, удостоверяется их согласие с расчётом, после чего подаются заявления о выдаче свидетельств в рассчитанных долях и свидетельства о праве на наследство См.: Гвоздева И.Н. Вопросы наследования // Бюллетень нотариальной практики. 2006. № 4.С. 23. .
Однако в данном случае возможно возникновение следующей проблемы: после выдачи свидетельств может обнаружиться наследственное имущество, которое не учитывалось при расчёте размера обязательной доли. Какова судьба указанного имущества? Если бы оно присутствовало сразу при расчёте, то в той или иной мере уменьшило или устранило бы долю обязательного наследника в завещанном имуществе. Эту проблему можно решить, предупредив наследника по завещанию о такой возможности и заранее истребовав в любой форме его согласие на выдачу свидетельства о праве на наследство на это имущество обязательному наследнику (если он один), а также другим наследникам по закону. Если же этого не сделать при обнаружении незавещанного имущества, то и нотариус будет лишён возможности выдать свидетельство обязательному наследнику и другим наследникам по закону, и у наследника по завещанию появится основание для оспаривания свидетельств См.: Артемьева Н.В. Право на обязательную долю: проблемы правоприменительной практики // Нотариальный вестник. 2008. № 4.С. 25-26. .
В институте наследования по закону наряду с проблемами, связанными с правом на обязательную долю в наследстве, некоторые вопросы и трудности возникают по поводу выморочного имущества.
При возникновении ситуации, когда наследники имущества умершего гражданина и по закону, и по завещанию отсутствуют либо никто из наследников не имеет права наследовать это имущество, либо все наследники отстранены от наследования этого имущества или отказались от него и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, такое имущество считается выморочным.
В соответствии с п.2 ст.1151 ГК РФ выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации См.: Котухова М.В. Гражданско-правовое регулирование отношений с выморочным имуществом в наследственном праве Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.С. 13. .
Российская Федерация, выступая в качестве наследника выморочного имущества, является особым наследником по закону, не отнесенным ни к одной из очередей.
Особое положение Российской Федерации в гражданском обороте предопределяет и особый порядок получения выморочного имущества. Становясь федеральной собственностью, выморочное имущество поступает в государственную казну Российской Федерации См.: Самсонова Л.П. О порядке наследования выморочного имущества // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2008. № 3.С. 17. .
Переход выморочного имущества в порядке наследования к государству имеет ряд особенностей по сравнению с обычным наследованием по закону, в частности:
1) переход выморочного имущества к государству закреплен императивно. Таким образом, от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследства (п.1 ст.1152 ГК РФ);
2) поскольку норма о переходе выморочного имущества к государству императивна, у государства отсутствует возможность отказаться от принятия наследства (п.1 ст.1157 ГК РФ). Законодательство предусматривает возможность передачи полученного государством выморочного имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Однако такая передача должна осуществляться исходя из положений п.3 ст.1151 ГК РФ только после оформления права собственности государства, то есть уже за рамками наследственного правопреемства;
3) для определения порядка наследования и учета выморочного имущества, а также порядка передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований предусмотрено принятие специального закона См.: Дутов И.С. Наследование выморочного имущества // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 10.С. 18-19. .
Так, в п.3 ст.1151 ГК РФ предусмотрено издание федерального закона о порядке наследования и учета выморочного имущества, а также о порядке его передачи в собственность субъектов Российской Федерации или собственность муниципальных образований. Однако в настоящее время такой закон еще не принят. В результате это приводит к ряду немаловажных проблем.
В качестве примера можно привести случаи с наследованием "выморочных" квартир. В Челябинске на сегодняшний день официально являются выморочными только около 300 таких объектов См.: Жилищная политика // http: //www.cheladmin.ru/gorodskaya_sreda/jilischnaya_politika. Формально такая жилплощадь становится федеральной собственностью, и пока не принят соответствующий закон, пользоваться таким жильем либо совершать с ним какую-либо сделку противозаконно. В действительности квартиры без наследников продолжают пустовать и в собственность (в том числе федеральную) не оформляются. В связи с этим все расходы по их содержанию (оплата счетов за коммунальные услуги и т.д.) производятся за счет городского бюджета, однако права распоряжаться такими квартирами городская администрация не имеет См: Волкова Н.А. Указ. соч.С. 78. .
Порядок наследования выморочного имущества в целом определен в части третьей ГК РФ, однако в ее нормах не решен вопрос о том, какие именно органы вправе или обязаны участвовать в наследственном правоотношении от имени Российской федерации. Так, в п.1 ст.125 ГК РФ установлено, что от имени Российской Федерации в гражданских правоотношениях участвуют органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. Таким образом, квалифицирующим признаком, позволяющим решить вопрос о том, какой орган должен представлять Российскую Федерацию при получении выморочного имущества, является наличие таких полномочий у государственного органа и закрепление их актами, определяющими их статус Чеботарева А.А., Жукова А.С. Проблемы передачи выморочного имущества в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований // Государственная власть и местное самоуправление. - 2009. - № 3. - С. 32-33. .
На основании изложенного в третьей главе можно сделать вывод о том, что принятие наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, участником которых при жизни был наследодатель. Для принятия наследства установлен специальный порядок, предусмотрены специальные способы и специальные сроки. Правовое значение принятия наследства состоит в получении наследником статуса приобретателя и триады полномочий, присущих такому приобретателю, как собственнику.
Обязательная доля представляет собой часть наследственного имущества, которая переходит к определенным наследникам независимо от содержания завещания. Анализируя правовую природу права на обязательную долю в наследстве, наблюдается острая необходимость внесения изменений в действующее законодательство для беспрепятственного осуществления данного права. Устранение противоречий и пробелов будет являться реальной гарантией получения обязательной доли в наследстве в бесспорном порядке, нотариус без труда сможет выдать свидетельство о праве на наследство на обязательную долю, и у судов также будет меньше проблем для разрешения споров о данном праве.
Что касается выморочного имущества, то оно представляет собой имущество, оставшееся после смерти гражданина, у которого нет наследников, в результате чего оно переходит к государству. Основной проблемой наследования выморочного имущества является отсутствие закона, определяющего порядок его наследования и передачи в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. В законе, издание которого предусмотрено в п.3 ст.1151 ГК РФ, было бы целесообразно четко определить, какие именно органы вправе и обязаны участвовать в наследственном правоотношении от имени Российской Федерации, в частности получать свидетельства о праве на наследство и выступать от ее имени в судебных делах о наследовании; должен быть урегулирован учет выморочного имущества, решены вопросы его приобретения.
Заключение
Проведенный анализ положений главы 63 ГК РФ показывает явную недостаточность правовых норм для эффективного регулирования наследственных отношений, наличие правовых вопросов, не имеющих четкой и однозначной законодательной регламентации, что в итоге порождает массу споров и трудностей при применении данных норм.
Сложившаяся ситуация вокруг института наследования по закону обусловила необходимость исследования правовых норм, регулирующих данный институт, практику их применения, в результате чего были сформулированы выводы и предложения по совершенствованию законодательства в данной области.
1. Наследование - это охраняемый законом переход после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент. Значение наследования состоит в том, что оно является основанием (способом) возникновения права собственности на чужое имущество.
2. В российском наследственном праве в качестве оснований наследования Гражданским кодексом РФ традиционно названы завещание и закон.
Наследование по завещанию имеет место тогда, когда умершее лицо оставило распоряжение в отношении своего имущества на случай наступления своей смерти.
Наследование по закону наступает, если наследодатель не оставил завещания, либо составленное им завещание полностью или частично признано недействительным.
При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей наследодателя указаны в самом законе. Имущество наследодателя делится в равных долях между лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленной очередностью.
3. Наследование по закону имеет место при соблюдении следующих условий:
1) если наследодатель не оставил завещания или если его завещание признано полностью недействительным;
2) если завещана только часть имущества или завещание признано недействительным в определенной части;
3) если назначенный в завещании наследник умер ранее открытия наследства или отказался от принятия наследства.
К принципам наследования по закону относятся:
1) принцип очередности призвания наследников по закону к наследованию;
2) принцип равнодолевого распределения наследства между наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
4. Круг наследников по закону определяется наличием родственной связи с наследодателем до определенной степени, состоянием в браке с наследодателем, обстоятельствами усыновления наследодателя и нахождением на иждивении наследодателя.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, согласно которой все наследники подразделяются на очереди в зависимости от степени родства с наследодателем.
5. Принятие наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, участником которых при жизни был наследодатель.
Для принятия наследства установлен специальный порядок, предусмотрены специальные способы и специальные сроки.
Правовое значение принятия наследства состоит в получении наследником статуса приобретателя и триады полномочий, присущих такому приобретателю, как собственнику.
На практике в процессе применения п.2 ст.1153 ГК РФ возникла проблема, связанная с тем, что совершенные наследником конклюдентные действия, с формальной стороны свидетельствующие о фактическом принятии наследником наследства, тем не менее не отражают воли этого наследника принять наследство. При этом следует учитывать, что п.2 ст.1153 ГК РФ допускает опровержение презумпции о фактическом принятии наследства. Наследник, вступивший в фактическое владение наследственным имуществом, считается принявшим наследство, пока не доказано иное. На мой взгляд, в данном случае самым убедительным доказательством иного может быть признано заявление самого наследника об отношении к наследственному имуществу, в частности о непринятии им наследства.
6. Согласно ст.1149 ГК РФ обязательная доля представляет собой часть наследственного имущества, переходящую независимо от содержания завещания к определенным законом наследникам. Однако обязательная доля может причитаться только тому из наследников по закону, кто призывается к наследованию. Поэтому при наличии наследников по закону первой очереди наследник последующей очереди не приобретает права на обязательную долю.
Анализируя правовую природу права на обязательную долю в наследстве, наблюдается острая необходимость внесения изменений в действующее законодательство для беспрепятственного осуществления данного права.
На практике процедура расчета обязательной доли вызывает множество вопросов и сложностей. Для разрешения данной проблемы предлагается следующий алгоритм действий участников наследственных отношений: каждый наследник в форме заявления должен сообщить нотариусу количество наследников по закону, перечень наследственного имущества, в том числе незавещанного, и его оценку. Только при условии, что заявленные всеми наследниками сведения совпадают, нотариус производит расчёт размера обязательной доли имущества и определение имущества, подлежащего передаче обязательному наследнику. После чего наследники должны выразить свое согласие/несогласие на произведённый нотариусом расчёт и подать заявления о выдаче свидетельств в рассчитанных долях и свидетельства о праве на наследство.
Устранение противоречий и пробелов в процедуре расчета обязательной доли будет являться реальной гарантией получения данной доли в бесспорном порядке, нотариус без труда сможет выдать свидетельство о праве на наследство на обязательную долю, и у судов также будет меньше проблем для разрешения споров о данном праве.
7. Выморочное имущество представляет собой имущество, оставшееся после смерти гражданина, у которого нет наследников либо все наследники отстранены от наследования этого имущества или отказались от него и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, в результате чего имущество переходит к государству.
Основной проблемой наследования выморочного имущества является отсутствие закона, определяющего порядок его наследования и передачи в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. В законе, издание которого предусмотрено в п.3 ст.1151 ГК РФ, было бы целесообразно четко определить:
1) какие именно органы вправе и обязаны участвовать в наследственном правоотношении от имени Российской Федерации, в частности получать свидетельства о праве на наследство и выступать от ее имени в судебных делах о наследовании;
Подобные документы
Определение наследования по закону. Очередность и право на обязательную долю в наследстве. Наследование по закону супругов полигамного брака, легально заключенного за рубежом. Оформление выморочного имущества в собственность муниципального образования.
курсовая работа [58,1 K], добавлен 02.11.2011Применение норм наследственного права как одного из инструментов защиты прав и свобод гражданина. Понятие наследования по закону, условия его наступления. Круг наследников по закону, очередь, право на обязательную долю. Порядок призвания к наследованию.
курсовая работа [66,0 K], добавлен 22.06.2015Общие положения, понятие и субъекты наследования. Время и место открытия наследства. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Очереди наследников. Право на обязательную долю в наследстве. Порядок и срок принятия наследства.
курсовая работа [30,0 K], добавлен 01.02.2009Понятие наследственного правоотношения, стадии наследования. Наследование по завещанию и по закону. Формы и виды завещания. Право на обязательную долю в наследстве. Круг наследников по закону, их распределение по очередям. Принятие и отказ от наследства.
дипломная работа [140,8 K], добавлен 04.09.2014Порядок наследования по закону в соответствии с действующим гражданским законодательством. Особенности применения права на обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества. Проблемы, связанные с наследованием отдельных видов имущества.
реферат [41,4 K], добавлен 28.11.2013Имущественные права и обязанности. Наследники по закону, порядок их призвания к наследованию. Принцип равенства долей наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву представления. Порядок наследования и учета выморочного имущества.
курсовая работа [36,5 K], добавлен 27.05.2015Значение, признаки и основания наследования по закону. Время и место открытия наследства. Состав наследственной массы. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. Обязательная доля в наследстве. Наследование выморочного имущества.
дипломная работа [108,3 K], добавлен 06.12.2010Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону, круг наследников по закону. Характеристика особенностей наследования отдельных видов имущества. Механизм принятия наследства и оформления наследственного права.
курсовая работа [59,9 K], добавлен 31.03.2011Понятие наследственные правоотношения. Особенности института наследования по закону в российском гражданском праве. Порядок принятия, раздела и отказа от наследства. Права отдельных лиц при наследовании по закону. Наследование выморочного имущества.
курсовая работа [68,0 K], добавлен 29.03.2013Понятие и сущность наследования. Открытие и принятие наследства. Исследование очереди наследников, режима выморочного имущества. Судебная практика по делам, возникающим из споров о наследовании по закону. Совершенствование законодательства в данной сфере.
дипломная работа [715,3 K], добавлен 27.04.2016