Наследование по законодательству РФ
Основания наследования; время и место открытия наследства. Круг наследников. Граждане, не имеющие право наследовать. Наследование по закону. Наследование "по праву представления". Наследование по завещанию. Завещательный отказ. Завещательное возложение.
Рубрика | Государство и право |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 15.03.2008 |
Размер файла | 85,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Если по ранее действовавшему законодательству такое имущество всегда переходило по наследству к государству в целом, то в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 1151 ГК выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Однако оно может перейти и в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований в порядке, определяемом специальным законом (пока такой закон не принят).
ГК не касается вопроса о выморочном имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации. Можно предположить, что в таких случаях оно переходит в собственность РФ.
Государство при наследовании выморочного имущества не должно принимать каких-либо особых мер, направленных на принятие на-следства. После признания имущества перешедшим по праву насле-дования к государству нотариальный орган направляет соответствую-щему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве на наследство (ч. 5 ст. 71 Основ законодательства РФ о нота-риате). Соответственно этот финансовый орган определяет, кому и в каком порядке переходит наследственное имущество. Правила насле-дования и учета выморочного имущества устанавливаются законом (п. 3 ст. 1151 ГК). На государство не распространяется правило о праве наследников отказаться от наследования.
Исторически существовали два разных подхода к определению правовой природы выморочного имущества. Так, в соответствии с одной точкой зрения переход выморочного имущества к государству является не наследованием, а реализацией права государства или му-ниципального образования на никому не принадлежащее имущество. Такой подход был, в частности, зафиксирован в ГК РСФСР 1922 г. Однако при этом подходе наследство должно перейти к тому государ-ству, на территории которого находится выморочное имущество на момент открытия наследства. Соответственно, если имущество рос-сийского гражданина находится на территории иностранного государ-ства и наследников на него нет, то РФ не может на него претендовать. Поэтому правильнее согласиться с другой точкой зрения, согласно ко-торой переход выморочного имущества к государству имеет своим ос-нованием наследование, а потому оно должно перейти к тому государ-ству, чьим гражданином был наследодатель в момент своей смерти.
Следует отметить, что в зарубежных государствах этот вопрос ре-шается по-разному. Ряд стран признают наследственную природу та-кого перехода, однако США, Великобритания и Франция считают, что государство в этих случаях приобретает имущество, которое ни-кому не принадлежит Лунц Л.А. Международное частное право. Особенная часть. М., 1963. С. 297..
3.2. Наследование по праву представления
Статья 1146 ГК устанавливает порядок наследования по праву представления.
Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну в случаях, когда этими потомками являются:
* внуки наследодателя и их потомки;
* дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и племянницы;
* двоюродные братья и сестры наследодателя.
Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства ( ст. 1119 ГК). Данная норма ограничивается также правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК).
Также не наследуют по праву представления потомки умершего до открытия наследства т.н. недостойного наследника (ст. 1117 ГК).
При применении ст. 1146 ГК необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 1116 ГК к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства. При наличии среди наследников усыновленных (удочеренных) граждан следует руководствоваться нормой ст. 1147 ГК, согласно которой при наследо-вании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).
4. Наследование по завещанию
Наследование по завещанию не получило достаточно широкого рас-пространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмот-ность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психо-логического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное яв-ление, хотя и в меньшей степени, присутствует и в тех странах, кото-рые мы обычно называем развитыми.
Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя, закон требует определенной формы завещания.
Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и не-которых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе породить таких последствий оно не может. Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследства наследником.
Новый ГК впервые в российском законодательстве дал легальное определение завещания. Согласно п. 5 ст. 1118, завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Поскольку завещание представляет собой одно-стороннюю сделку, то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК для ее соверше-ния достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому действи-тельность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражений против него.
Закон особо подчеркивает, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Вместе с тем ранее в практике был отмечен случай, когда суд признал действительным за-вещание, составленное от имени двух лиц Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию // Комментарий судебной прак-тики за 1973 год. М, 1974. С. 33-35.
Для действительности завещания не имеет значения и то, известно ли наследникам его содержание или нет. Более того, даже сам факт существования завещания должен сохраняться в тайне должностны-ми лицами, оформляющими его (ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате). В соответствии с п. 2 ст. 1119 ГК завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или от-мене завещания. Положение о тайне завещания введено и в новый ГК. Так, согласно ст. 1123 ГК, нотариус, другое лицо, удостоверяющее за-вещание, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержа-ния завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае на-рушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенса-цию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК. Моральный вред в данном случае может выражаться, например, в нравственных пережи-ваниях, которые пришлось бы испытать завещателю, если бы его бли-жайшим родственникам стало известно о том, что в завещании он лишил их наследства.
Справки о наличии завещания выдаются только после смерти за-вещателя наследникам по завещанию, исполнителю завещания, кре-диторам наследодателя, отказополучателям, а также по запросам суда, органов предварительного следствия и дознания в связи с на-ходящимися в их производстве уголовными и гражданскими де-лами.
Как уже отмечалось, ГК провозглашает принцип свободы завеща-ния, который заключается в том, что гражданин вправе по своему ус-мотрению завещать любое имущество любым лицам (количество таких лиц не ограничено), любым образом определить доли наследни-ков в наследстве, лишить наследства наследников по закону, не ука-зывая причин этого, включить в завещание иные распоряжения, пред-усмотренные правилами ГК о наследовании, отменить или изменить уже совершенное завещание, составить одно или несколько завеща-ний (ст. 1119 ГК). Ограничивает свободу завещания только правило об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК).
При составлении завещания наследодатель не связан кругом за-конных наследников. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государству, государственным и муниципальным образовани-ям. Важно отметить, что, завещая имущество кому-либо из перечис-ленных выше категорий наследников, завещатель не связан ни очеред-ностью их призвания к наследованию, ни правом представления Мушинский В.О. Основы гражданского права. М., 1995. С. 89.. Он имеет право завещать любому из перечисленных наследников все имущество или его часть в любом распределении долей. В этом также проявляется принцип свободы завещания, который характерен для за-конодательства многих стран. Так, например, известен случай, когда гражданка США завещала все свое состояние советским космонавтам Ю. Гагарину и Г. Титову.
Как уже говорилось, завещатель может лишить какого-либо одно-го, нескольких или всех законных наследников права на получение наследства, в том числе предметов домашней обстановки и обихода.
Завещание -- сделка, непосредственно связанная с личностью за-вещателя, следовательно, оно не может быть совершено через посред-ника или представителя, действующих по доверенности либо на осно-вании закона. Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами. Ничтожны отказ как от права сделать завещание, так и от права отменить или изменить его, поскольку такой отказ рассматри-вается как ограничение дееспособности, признаваемое в соответствии с п. 3 ст. 22 ничтожным.
Особо следует сказать о так называемых условных завещаниях, суть которых заключается в том, что возможность получения наслед-ства обусловлена выполнением какого-либо условия. Законодательст-во не содержит на этот счет четких указаний. Нужно сразу отметить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекут ограниче-ние гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан (на-пример, условие о выборе той или иной профессии, проживании в определенном населенном пункте, исполнении или, наоборот, неис-полнении определенных религиозных обрядов, вступлении в брак с определенным лицом или, наоборот, об отказе от вступления в брак). Что касается условных завещаний вообще, то, как отмечалось в лите-ратуре, сами по себе они не противоречат закону Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М, 1989. С. 61..
Возникает вопрос о том, можно ли включить в завещание условия, которые на день открытия наследства не дают наследнику возможнос-ти принять наследство. Например, обусловить в завещании получение наследником наследства по окончании вуза или по прошествии столь-ких-то лет со дня смерти завещателя. По мнению М.Ю. Барщевского, такие условия являются правомерными Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М, 1989. С. 62. С данной точкой зрения трудно согласиться, поскольку подобные условия противоречат дру-гим положениям наследственного права, и в частности нормам о сро-ках на принятие наследства.
Наследник по завещанию, в котором содержатся подобные усло-вия, вправе обратиться в суд с иском о признании завещания в части оговоренного условия недействительным. В случае удовлетворения его исковых требований он получит наследственное имущество без выполнения условий завещания, признанных недействительными. Если же условия сами по себе являются правомерными, однако их выполнение стало невозможным по причинам, не зависящим от на-следника, и эти обстоятельства также были подтверждены в суде, то в этом случае наследственное имущество должно перейти по наслед-ству. Например, в завещании содержалось условие об устройстве на работу для наследования имущества. Если к моменту открытия на-следства наследник стал инвалидом, то по объективным причинам вы-полнить это условие он не может. Тогда наследник вправе обратиться в суд с иском об установлении юридического факта невозможности выполнения условия завещания.
Полагаем, что на вопрос о том, может ли быть составлено завеща-ние под условием, если в качестве наследника указано государство, следует дать отрицательный ответ, поскольку иначе был бы нарушен суверенитет государства.
Не должны признаваться действительными завещания, в которых в качестве условия указано предоставление пожизненного содержа-ния. В этих случаях завещание из односторонней сделки превращает-ся в двустороннюю, возмездную.
Нельзя считать действительными и завещания, в которых завеща-тель ограничивает права наследника по распоряжению полученным по наследству имуществом (например, обязательство не продавать по-лученные по наследству вещи), поскольку это означало бы ограниче-ние правоспособности наследника.
Не могут быть включены в завещание условия, по которым иму-щество переходит к наследникам только временно.
4.1. Форма завещания
По способу закрепления информации завещание -- документ квали-фицированной письменной формы. Так, по общему правилу, оно должно быть составлено в письменной форме, собственноручно под-писано завещателем и нотариально удостоверено. При этом удостове-рение завещания не ограничивается простым заверением подписи за-вещателя. Оно состоит прежде всего в выяснении должностным лицом подлинной воли завещателя, в разъяснении ему действующего законодательства о порядке наследования, о необходимости охраны прав нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников.
В новом ГК сохранено положение о том, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или иными должностными лицами, прямо указанными в законе (ст. 1124).
Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК (завещание в чрезвычайных обстоятельствах), допускается состав-ление завещания в простой письменной форме.
Следует отметить, что в соответствии с Основами законодательст-ва РФ о нотариате (ст. 37) при отсутствии в населенном пункте нота-риуса завещания удостоверяются должностными лицами органов ис-полнительной власти. На момент принятия Основ к таковым относились и сельсоветы. Но после принятия Конституции РФ 1993 г. сельсоветы трансформировались в органы местного самоуправления, не имеющие никакого отношения к органам государственной испол-нительной власти. Органы местного самоуправления продолжали удостоверять завещания и после принятия Конституции. Однако от-мечено немало случаев предъявления исков о признании таких заве-щаний недействительными. Есть также иски об обжаловании отказа нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство на основании завещаний, удостоверенных подобным образом.
В завещании должно быть указано время и место его составления. Значение фиксации времени совершения завещания состоит в том, что в зависимости от него решаются вопросы: а) действительности завещания с точки зрения соблюдения формы; б) дееспособности за-вещателя; в) значения данного завещания в сопоставлении его с иными завещаниями того же наследодателя, составленными в другое время.
Процедура составления и нотариального удостоверения завеща-ния регламентируется ГК и Основами законодательства РФ о нота-риате достаточно подробно. Так, нотариально удостоверенное завеща-ние должно быть написано завещателем либо записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть ис-пользованы технические средства (ЭВМ, пишущая машинка и т.д.). При этом завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть до его подписания полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично про-читать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
Завещание, как правило, удостоверяется в помещении нотариуса. Однако если по болезни или по другой причине завещатель не в со-стоянии явиться туда, нотариус по его просьбе может удостоверить завещание на дому, в больнице и т.д. В последнем случае второй экземпляр завещания должен направляться нотариусу по месту посто-янного жительства завещателя.
Завещание составляется в свободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобы завещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм. Вместе с тем оно должно содержать предус-мотренные законом формальные реквизиты: время и место составле-ния, фамилию, имя и отчество завещателя, место его жительства, со-держание завещательных распоряжений, полное наименование наследника (фамилия, имя, отчество -- для физических лиц и полное наименование юридического лица).
Требование закона об указании места и времени составления заве-щания имеет существенное значение для разрешения спора о его под-линности, при оспаривании дееспособности завещателя в момент со-ставления завещания либо при наличии двух или нескольких завещаний, когда надо установить, которое из них, как составленное позднее, имеет юридическую силу.
Завещание составляется, подписывается завещателем и удостове-ряется нотариусом или должностным лицом, имеющим право на удос-товерение завещаний, в двух экземплярах, один из которых передает-ся завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы (нотариуса) по месту открытия наследства. В нотариальную контору (нотариусу) поступают на хранение также завещания, удостоверен-ные должностными лицами, имеющими право на совершение указан-ных действий. Получив завещание на хранение, нотариус должен про-верить его законность и, обнаружив несоответствие завещания закону, сообщить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверив-шему, для принятия мер к устранению выявленных нарушений.
Удостоверить завещание можно у любого нотариуса. Оформить же получение наследства можно только у тех нотариусов, в компетен-цию которых это входит. В соответствии с Основами законодатель-ства РФ о нотариате нотариусы могут быть государственными и частными, и ведение наследственных дел обычно поручалось государ-ственным нотариусам. Однако в некоторых регионах государственных нотариусов нет (например, в Москве). Наследственные же дела ведут специально выделенные для этого нотариусы. Наследники должны прийти к нотариусу, удостоверившему завещание, который делает от-метку о том, что завещание не было отменено или изменено, и только после этого можно обращаться к нотариусу, который ведет наследст-венное дело.
В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель воли, указанный в завещании, вправе обратиться в нотариальную контору, удостоверившую завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания. К заявлению должна прилагаться копия свидетельства о смерти.
Дубликат завещания может быть выдан в случае смерти завещате-ля и по доверенности указанных выше лиц. Нотариальные копии с завещаний снимаются в общем порядке по предъявлении свидетель-ства о смерти завещателя.
При жизни завещателя справки о завещании не выдаются, по-скольку завещание обретает юридическую силу лишь после смерти завещателя.
Нововведением является то, что по желанию завещателя при со-ставлении и нотариальном удостоверении завещания может присут-ствовать свидетель. Причем если завещатель в силу физических недо-статков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, присутствие свидетеля обязательно.
Завещание, составляемое и удостоверяемое в присутствии свиде-теля, должно быть подписано также этим свидетелем, а на самом завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля. При этом нотариус обязан предупредить свидетеля и лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания, а завещателю должен разъяснить содержание ст. 1149 ГК об обязательной доле и сделать об этом соответствующую надпись на завещании.
По общему правилу завещание в письменной форме должно быть собственноручно подписано завещателем, однако в силу различных причин это не всегда возможно и потому закон допускает подписание завещания рукоприкладчиком. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК, если завещатель в силу физических недостатков, болезни или не-грамотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукопри-кладчиком) в присутствии нотариуса (см. также п. 3 ст. 160 ГК). Пере-чень вышеуказанных причин, по которым завещание подписывается рукоприкладчиком, является исчерпывающим. В завещании должны быть прямо указаны причины, в силу которых завещатель не мог под-писать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.
Помимо рукоприкладчиков в составлении завещания, как это уже отмечено, могут принимать участие свидетели.
Определенные требования предъявляются как к свидетелям, так и к рукоприкладчикам (п. 2 ст. 1124 ГК). В частности, ими не могут быть следующие категории граждан:
* нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание;
* лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан заве-щательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
* граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
* неграмотные;
* граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
* лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случаев, когда составляется закрытое завещание (см. о нем ниже).
В случае, когда в соответствии с правилами ГК при составлении, подписании, удостоверении или при передаче завещания нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, его отсутствие при со-вершении указанных действий влечет за собой недействительность за-вещания, а несоответствие свидетеля вышеуказанным требованиям может являться основанием для признания завещания недействитель-ным.
Новым для российского наследственного права является и зако-нодательное закрепление возможности совершения так называемого закрытого завещания (ст. 1126 ГК), с содержанием которого завеща-тель вправе не знакомить ни нотариуса, ни других лиц. Практика подобных завещаний восходит к временам дореволюционной Рос-сии.
Закон предъявляет определенные требования к форме закрытого завещания. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания, о чем нотариус обязан предупредить завещателя.
Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завеща-телем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завеща-теле, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Кроме того, принимая от завещателя конверт с завещанием, но-тариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 ГК о том, что закрытое завещание должно быть собственноручно написа-но и подписано завещателем, ст. 1123 ГК о необходимости соблю-дать тайну завещания, ст. 1149 ГК об обязательной доле и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также вы-дать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.
По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего за-крытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем документа сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с документом и содер-жащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально заверенная копия протокола (п. 4 ст. 1126 ГК).
Несомненным достоинством закрытых завещаний является то, что они обеспечивают абсолютную тайну завещания. Вместе с тем очевид-но, что отсутствие квалифицированной помощи нотариуса при со-ставлении завещания может привести к негативным последствиям (например, завещание не написано собственноручно, что приведет к его недействительности, или не учтены права обязательных наследни-ков, а потому в этой части завещание также будет признано недейст-вительным).
В новом ГК не изменен установленный в ранее действовавшей ст. 541 ГК 1964 г. перечень завещаний, которые приравниваются к но-тариально удостоверенным. Согласно п. 1 ст. 1127 ГК, к нотариально удостоверенным приравниваются завещания, удостоверенные указан-ными в законе должностными лицами. Сюда относятся:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или про-живающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационар-ных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, ди-ректорами или главными врачами Домов для престарелых и инвали-дов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих час-тях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужа-щих, удостоверенные командирами воинских частей;
5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Хотя перечень должностных лиц, имеющих право удостоверять за-вещания, не изменился по сравнению с ранее действовавшим законо-дательством, однако сама процедура их удостоверения претерпела не-которые изменения. Так, завещания, удостоверенные указанными должностными лицами, должны быть подписаны завещателем в при-сутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетелем.
Кроме того, лицо, удостоверившее такое завещание, должно при первой возможности направить его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Когда лицу, удостоверившему заве-щание, известно место жительства завещателя, завещание направля-ется непосредственно соответствующему нотариусу. При этом если гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает же-лание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возмож-ность выполнить такое желание, лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.
Следует отметить, что перечень лиц, имеющих право удостоверять завещания, которые приравниваются к нотариально удостоверенным, исчерпывающе представлен в законе и расширенному толкованию не подлежит. Наиболее распространенными завещаниями, приравнен-ными к нотариально удостоверенным, являются завещания, о которых говорится в п. 1 указанного перечня. Однако, как показывает практи-ка, они довольно часто удостоверяются с нарушением закона, в част-ности, подписываются должностными лицами, не имеющими такого права (например, лечащим врачом или заместителем главного врача но административно-хозяйственной части). Иногда удостоверяется не само волеизъявление наследодателя, выраженное в тексте завещания, а только его подпись.
Правовой базой, на которой основывается удостоверение завеща-ний главными врачами, является Инструкция Минюста СССР от 20 июня 1974 г., согласованная с Минздравом СССР. В соответствии с указанной Инструкцией для удостоверения завещания в больнице
необходимо находиться там на стационарном лечении, быть дееспо-собным в силу возраста, а при вступлении в брак в случаях, допуска-емых законом, до достижения возраста совершеннолетия, -- с момента заключения брака (то же относится и к эмансипированным несовер-шеннолетним).
На момент удостоверения завещания лицо должно понимать зна-чение своих действий и быть способным руководить ими.
Удостоверение завещаний граждан, находящихся на излечении, осуществляется по их устному заявлению.
Должностное лицо лечебного учреждения обязано установить личность завещателя и его возраст по паспорту или иному заменяю-щему паспорт документу.
Завещание в двух экземплярах составляется (пишется) лично за-вещателем либо может быть напечатано на машинке (очевидно, могут быть использованы и другие технические средства, в частности ком-пьютер), с указанием места и времени его составления. Фамилия, имя, отчество завещателя и его адрес должны быть указаны полностью, разборчиво. Текст завещания должен быть точным и ясным, не содер-жать не оговоренных исправлений и подчисток, исправления должны быть оговорены как завещателем, так и лицом, удостоверяющим заве-щание.
Статья 1129 ГК допускает изложение гражданином последней воли в простой письменной форме в исключительных случаях, а именно когда гражданин, находящийся в явно угрожающем его жизни положении, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности нотариально удостоверить завещание либо удостове-рить его у имеющего такое право другого должностного лица. Заве-щание, изложенное в простой письменной форме, должно быть собст-венноручно написано и подписано гражданином в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа должно быть ясно, что оно представляет собой завещание. Таким образом, даже если от-сутствует само слово «завещание», но из смысла документа вытекает, что речь идет о распоряжении имуществом на случай смерти, такой документ должен быть признан завещанием. Следует отметить, что на стадии законопроекта обсуждалась возможность составления в чрез-вычайных обстоятельствах и устных завещаний, однако в конечном итоге законодатель не поддержал эту идею, опасаясь возможных зло-употреблений.
Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подле-жит обязательному исполнению лишь при условии утверждения его судом по требованию заинтересованных лиц либо свидетелей, присутствовавших при изложении завещателем последней воли. Таким об-разом, подобное завещание приобретает юридическую силу не авто-матически, а при условии подтверждения судом по требованию заин-тересованных лиц факта составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Требование об утверждении такого завещания долж-но быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства. Под заинтересованными лицами понимаются наследники, отказополучатели, исполнители завещания.
Если гражданин, совершивший завещание в чрезвычайных обсто-ятельствах, в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной предусмотренной законом форме, завещание, сделанное им в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.
Еще на стадии разработки и принятия нового ГК изложенная норма вызвала бурные дискуссии. Противники ее принятия обращали внимание на возможность злоупотреблений, а также на то, что свиде-тели могут не понять смысл завещания. В то же время ее сторонники ссылались на многочисленные случаи захвата заложников и других чрезвычайных обстоятельств, определенно угрожавших жизни граж-дан, оказавшихся в такой ситуации, когда нет реальной возможности составить завещание в обычном порядке. Вопрос же о том, действи-тельно ли речь идет о чрезвычайных обстоятельствах, должен решать-ся судом в каждом конкретном случае.
5. Содержание завещания
Термины, используемые в завещании, должны быть достаточно четкими и ясными. Так, примером двусмысленности могут служить содержащиеся в завещании слова завещателя о том, что имущество передается наследнику в постоянное владение и пользование. В этом случае возникает сомнение в том, что имущество переходит в собст-венность наследника.
Проверка законности содержания завещания входит в обязаннос-ти удостоверяющих их лиц. Если речь идет о нотариусах, то они, как правило, заметят подобные ошибки. Сложнее обстоит дело с другими должностными лицами, имеющими, право удостоверять завещания (главными врачами, начальниками исправительно-трудовых учрежде-ний и т.д.), которые могут не располагать необходимыми знаниями и опытом.
Возможны ситуации, когда воля завещателя выражена недоста-точно четко и ясно (очевидно, это касается в первую очередь так называемых закрытых завещаний, которые составляются без учас-тия нотариуса). В таких случаях ГК допускает возможность толко-вания завещания (ст. 1132). Под толкованием обычно понимается уяснение смысла действительной воли завещателя. При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом прини-мается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Другими словами, не могут применяться ни расшири-тельное толкование, когда подлинный смысл завещания шире, чем его словесная формулировка, ни ограничительное толкование, когда предполагается, что подлинное содержание уже его словесной формы.
В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления с другими поло-жениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обес-печено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завеща-теля. Подобное толкование называется систематическим. Однако приведенное положение закона не запрещает использование других видов толкования (например, грамматического, т.е. основанного на использовании грамматических правил).
Основное содержание завещания состоит в назначении наследни-ков с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследова-ния. Одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Как уже отмечалось, проверка законности возлагается на должностное лицо, удостоверяющее завещание. Закон содержит ряд правил, касающихся содержания завещания.
Во-первых, завещание должно содержать распоряжение имущест-вом и имущественными (некоторыми неимущественными) правами, однако только теми, которые могут переходить по наследству. При этом наследодатель может завещать и то имущество, которое он при-обретет только в будущем, а наследство открывается в отношении имущества, принадлежащего наследодателю на день открытия наслед-ства. В завещании может быть указано и то имущество, которое не является собственностью завещателя (например, все имущество, на-житое в браке, без выделения супружеской доли). В обязанности но-тариуса или другого должностного лица, уполномоченного удостове-рять завещания, не входит проверка принадлежности имущества завещателю.
Во-вторых, завещать можно только имущество, принадлежащее за-вещателю на праве частной собственности. Завещатель вправе распо-рядиться имуществом, составляющим общую собственность, лишь в пределах принадлежащих ему прав (даже если в тексте завещания это имущество и было указано целиком).
В-третьих, завещание не должно содержать ограничений относи-тельно прав наследника в последующем распоряжении наследствен-ным имуществом.
В завещании можно указать конкретные виды завещаемого иму-щества. Но можно и не конкретизировать его, а ограничиться стан-дартной фразой «все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, завещаю такому-то». В этом случае на-следник обязан будет представить нотариусу документы, подтверж-дающие принадлежность наследственного имущества наследодате-лю. Иногда составляется так называемое частичное завещание. Из принадлежащего наследодателю имущества завещается только часть, а остальное имущество наследуется по закону. Наконец, заве-щатель может указать в завещании, что отдельные вещи из наслед-ственного имущества он завещает одним лицам, все же остальное имущество -- другим, т.е. завещанием может охватываться не все наследственное имущество.
Действующее законодательство не предусматривает возможность составления так называемых литературных завещаний, содержащих отдельное распоряжение судьбой объектов авторского права на слу-чай смерти их создателя.
В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть выражены в идеальном выражении (обычно это ариф-метические дроби). Однако завещатель может указать и то, какая кон-кретно часть имущества (например, жилого дома) предназначается каждому из наследников.
Возможны ситуации, когда в завещании указаны два или более наследников, но не определены доли каждого из них, а также не ука-зано, какие входящие в состав наследства вещи или права предназна-чаются каждому из наследников. В таких случаях в соответствии с п. 1 ст. 1122 ГК считается, что имущество завещано наследникам в равных долях.
Одной из распространенных ошибок является составление заве-щаний, в которых завещана неделимая вещь с указанием ее частей в натуре, предназначающихся каждому из наследников. Ранее такие за-вещания признавались недействительными как не соответствующие закону. Однако теперь, согласно п. 2 ст. 1122 ГК, они не являются недействительными, а вещь считается завещанной в долях, соответст-вующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназна-ченными им в завещании ее частями.
При выдаче свидетельства о праве на наследство в отношении не-делимой вещи, завещанной по частям, в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указы-ваются в свидетельстве о праве на наследство. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью оп-ределяются судом.
5.1. Подназначение наследника.
Завещатель вправе указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назна-ченный им в завещании наследник либо наследник завещателя по за-кону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещате-лем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследства по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследова-ния как недостойный (п. 2 ст. 1121 ГК).
Таким образом, суть подназначения наследника (именуется также субституцией) состоит в том, что кроме основного или основных на-следников назначается также запасной или запасные наследники. В качестве подназначаемого наследника могут выступать любые субъ-екты гражданского права. По сравнению с ранее действовавшим зако-нодательством сфера действия подназначения наследников по новому ГК стала шире. Так, наследодатель имеет право подназначить наслед-ника не только наследнику по завещанию, но и наследнику по закону. Причем не только на тот случай, если наследник умрет до открытия наследства или не примет его, но и на случай, если наследник умрет одновременно с завещателем, а также если наследник не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостой-ный.
Количество подназначений законом не ограничивается, поэтому завещатель может указать неограниченное количество лиц, выступа-ющих в качестве подназначенных наследников к запасному (подназначенному) наследнику.
Следует отметить, что законодательство РФ не устанавливает воз-можности так называемой фидеикомиссарной субституции, преду-смотренной законодательством некоторых стран. Ее суть состоит в том, что на основного наследника возлагается обязанность сохранить полученное по наследству имущество, с тем чтобы оно после его смер-ти перешло к другому лицу, указанному в том же завещании.
Закон ничего не говорит о тех случаях, когда завещание составле-но под отлагательным условием, которое не было выполнено наслед-ником, в связи с чем наследник не получил наследства. Представля-ется, что и в этом случае подназначенный наследник имеет право на получение наследства.
5.2. Порядок определения обязательной доли «необходимых наследников».
Предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим иму-ществом, закон одновременно устанавливает правило, согласно кото-рому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю не-трудоспособных наследников по закону. Этих лиц принято называть необходимыми наследниками, а причитающуюся им в соответствии с законом долю в наследстве -- обязательной долей. Круг таких наследников установлен в законе. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК не-совершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его не-трудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные ижди-венцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
К числу наследников, имеющих право на обязательную долю, ра-зумеется, относятся и усыновленные, так как они в соответствии с п. 1 ст. 137 СК полностью приравниваются к родственникам по проис-хождению.
Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим законода-тельством размер обязательной доли несколько снизился (она со-ставляла не менее двух третей от доли, причитавшейся наследнику по закону). Следует отметить, что это уже второе снижение размера обязательной доли. Так, согласно законодательству, в 20--30-е гг. XX в. размер обязательной доли равнялся законной доле. Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК суд имеет право с учетом конкретных обстоятельств (в частности, имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю) уменьшить и эту долю либо вообще отказать в ее присуждении, если осуществле-ние права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой не-возможность передать наследнику по завещанию имущество, кото-рым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользо-вался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помеще-ние, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мас-терская и т.п.). Это обусловлено тем, что не всегда претендентами на получение обязательной доли являются люди малоимущие и нуждающиеся в защите.
Несовершеннолетние внуки и правнуки, наследующие по праву представления (в том случае, если являвшиеся наследниками их ро-дители умерли до открытия наследства), к числу обязательных на-следников не относятся.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основа-нию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наслед-ника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК).
При определении наследственной доли возникает вопрос о ее со-отношении с супружеской долей. Следует иметь в виду, что при наследовании имущества лица, состоявшего в браке, речь может идти только о его доле в общей совместной собственности супругов, опре-деляемой в соответствии со ст. 256 ГК. При отсутствии брачного до-говора или соглашения о разделе имущества доли супругов предпола-гаются равными. Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам по правилам, установ-ленным ГК.
Рассмотрим ситуацию на конкретном примере. Гражданин С. в 1995 г. приватизировал 3-комнатную квартиру на свое имя. Со своей семьей -- женой (пенсионеркой) и двумя совершеннолетними детьми, которые проживали в другой квартире, он по причине ссоры отноше-ния не поддерживал. В 1996 г. С. составил завещание на квартиру на имя гр. И., которая в последние два года ухаживала за ним. После смерти С. в 1996 г. И. не сообщила родственникам о кончине насле-додателя, приняла наследство и получила свидетельство о праве на наследство по завещанию (на всю квартиру). Узнав о смерти мужа, С. обратилась в юридическую консультацию, где было разъяснено ее право на обязательную долю. Эта доля была подсчитана следующим образом. Наследственное имущество (квартира) делилось на число наследников по закону. Поскольку их было трое (жена, двое детей), каждый из них при отсутствии завещания имел бы право на одну треть квартиры. Дети в данном случае не имели права на обязатель-ную долю. Супруга же завещателя, как нетрудоспособная, имела право на обязательную долю, которая по действовавшему в то время законодательству составляла две третьих от одной третьей законной доли и равнялась двум девятым квартиры. При этом возникает еще один вопрос. Если супруги проживали в разных жилых помещениях и один из них приватизировал свое жилое помещение только на свое имя, поскольку второй супруг не имел права этого делать, так как был зарегистрирован в другом месте, можно ли рассматривать такую квар-тиру как совместно нажитое имущество? Проблема заключается в том, что правовая природа сделки по приватизации жилых помеще-ний пока не ясна. Если квалифицировать ее в качестве разновидности договора дарения (в данном случае -- со стороны государства), то такая квартира будет рассматриваться как собственность только при-ватизировавшего ее супруга. Соответственно расчет обязательной доли будет производиться без учета доли второго супруга в совместно нажитом имуществе.
В соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещаннои части на-следственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещаннои части имущества для осуществления права на обязательную долю -- из той части имущества, которая за-вещана.
С учетом изложенного при определении обязательной доли судеб-ная и нотариальная практика исходят из следующего:
* стоимость обязательной доли определяется из всего завещанного и незавещанного имущества;
* при исчислении обязательной доли нотариус учитывает всех на-следников по закону на день открытия наследства;
* обязательная доля выделяется прежде всего из незавещанного имущества, а если его не хватает для обязательной доли, то и из заве-щанного;
* при определении обязательной доли учитываются предметы обычной домашней обстановки и обихода;
* право на обязательную долю не может быть поставлено в зави-симость от согласия других наследников на ее получение;
* внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники по закону второй очереди не имеют права на обязательную долю, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;
* закон не связывает возникновение прав на обязательную долю у лиц, указанных в ст. 1149 ГК, с совместным проживанием с наследо-дателем и ведением с ним общего хозяйства.
Обязательные наследники получают отдельное свидетельство о праве на наследство. Разумеется, они должны подтвердить нотариусу брачные, родственные отношения, отношения усыновления или иж-дивения.
6. Завещательный отказ. ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ.
Завещательный отказ
В соответствии со ст. 1137 ГК завещатель вправе установить завещательный отказ (легат). Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.
Предметом завещательного отказа может быть также передача от-казополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного иму-щества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п.
В частности, на наследника, которому переходит жилой дом, квар-тира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обя-занность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определен-ной частью.Таким образом, суть завещательного отказа состоит в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, входящих в наследство, оп-ределенному лицу или лицам передается лишь какое-то определенное имущественное право. Соответственно в данном случае можно гово-рить о частичном правопреемстве.
Завещательный отказ не может быть установлен в каком-либо от-дельном документе, а должен быть частью завещания. При этом со-держание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Поскольку завещательный отказ должен быть установлен в завеща-нии, он не может быть включен в завещание путем его толкования судом.
В основе легата лежит обязательственное отношение между на-следником (наследниками), на которого возложено исполнение отказа, и третьим лицом (лицами) (отказополучателем или отказополучателями), имеющим право требовать исполнения отказа. Таким обра-зом, отказополучатель выступает в качестве кредитора, а наследник является должником. При этом право требования отказополучатель имеет не ко всем наследникам, а только к тому наследнику по завеща-нию, доля которого обременена завещательным отказом, и не в отно-шении всего наследственного имущества, а конкретно указанного за-вещателем.
Соответственно к отношениям между отказополучателем (креди-тором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются общие положения об обязательствах (гл. 21--26), поскольку из правил ГК и существа завещательного от-каза не вытекает иное (п. 3 ст. 1137 ГК).
Завещательный отказ обременяет наследственное имущество, и поэтому при последующем переходе права собственности на имуще-ство, входящее в состав наследства, к другому лицу, право пользова-ния этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняется.
Обязанность исполнения отказа для наследника наступает лишь в случае принятия им наследства. Закон закрепил безусловное право отказополучателя отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ от части причитающегося ему по завещательному от-казу, отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под усло-вием не допускается.
Подобные документы
История развития института наследования по закону. Время и место открытия наследства. Наследственное имущество, наследники по закону и порядок призвания их к наследству. Граждане, не имеющие права наследовать. Наследование по "праву представления".
дипломная работа [130,8 K], добавлен 16.12.2011Значение, признаки и основания наследования по закону. Время и место открытия наследства. Состав наследственной массы. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. Обязательная доля в наследстве. Наследование выморочного имущества.
дипломная работа [108,3 K], добавлен 06.12.2010Время и место открытия наследства, отказ от его принятия. Понятие, содержание, форма и виды завещания. Изучение отдельных аспектов наследования по российскому законодательству. Наследование выморочного имущества, передачи его в казну государства.
курсовая работа [36,1 K], добавлен 19.12.2014Общие положения о наследовании: понятие и принципы, субъекты наследственных правоотношений, принятие наследства и отказ от него. Наследование по завещанию в современном Российском наследственном праве: завещательное возложение, исполнение, отмена.
дипломная работа [70,7 K], добавлен 02.08.2008Условия и принципы наследования по закону. Круг наследников, очередность их призвания к наследованию. Проблемы приобретения наследства по закону. Способы принятия наследства. Право на обязательную долю в наследстве и наследование выморочного имущества.
дипломная работа [136,3 K], добавлен 13.07.2011Общие положения наследования, круг наследников по закону. Наследование в порядке представления и наследственной трансмиссии. Недостойные наследники. Специфика отказа от наследства. Защита прав и свобод гражданина в применении норм наследственного права.
курсовая работа [54,0 K], добавлен 03.02.2010История становления и развития законодательства о наследовании в России. Основные понятия наследственного права. Открытие и принятие наследства. Время и место открытия наследства. Наследование по закону и по завещанию.
дипломная работа [62,4 K], добавлен 04.02.2003Общие положения, понятие и субъекты наследования. Время и место открытия наследства. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Очереди наследников. Право на обязательную долю в наследстве. Порядок и срок принятия наследства.
курсовая работа [30,0 K], добавлен 01.02.2009Особенности форм наследования: по завещанию и наследование по закону. Решение о принятии наследства. Наследственные права иностранных граждан на территории в РФ. Охрана наследственных прав российских граждан за рубежом. Время открытия наследства.
курсовая работа [71,9 K], добавлен 29.06.2011Условия открытия наследства. Наследование по праву представления. Оформление наследственных прав. Условия осуществления наследственной трансмиссии. Наследование выморочного имущества. Основания и пределы наследования по закону в Российской Федерации.
курсовая работа [51,8 K], добавлен 11.09.2015