Правовое регулирование отношений, связанных с недействительностью завещаний

Порядок и последствия признания завещания недействительным. Возможность совершения его как устной сделки. Пороки правового положения завещателя. Законная природа односторонней реституции. Неистинность заповедования с изъянами воли, формы и содержания.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 16.08.2017
Размер файла 62,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

Глава 1. Общие положения о недействительности завещания

1.1 Понятие недействительности сделки

Глава 2. Основания недействительности завещания

2.1 Пороки правового положения завещателя

Заключение

Список использованных источников

Введение

Актуальность темы. Как справедливо отмечается в литературе, «собственность принадлежит к числу таких понятий, вокруг которых на протяжении многих веков скрещиваются лучшие умы человечества». Согласно п. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом государственная, муниципальная, частная и иные формы собственности. Современное гражданское законодательство построено, прежде всего, на отношениях, связанных с частной собственностью.

Как известно, правомочие распоряжения - это обеспеченная юридически возможность определить судьбу вещи, в том числе, распорядиться принадлежащим имуществом и на случай смерти. Согласно действующему законодательству распорядиться имуществом на случай смерти возможно только путем совершения завещания. Достаточно детальное правовое регулирование, нотариальное удостоверение завещаний, подразумевающее контроль за их составлением, тем не менее, не гарантируют действительность таких сделок, как завещание, поскольку, во-первых, существует ряд вопросов, не охваченных вниманием законодателя. Во-вторых, такие факторы, как низкая правовая грамотность граждан, равнодушное либо пренебрежительное отношение к закону, недобросовестность наследников и прочее могут привести к тому, что завещание окажется недействительным. При включении в главу 62 ГК норм о недействительности завещания возникли проблемы соотношения общих правил о недействительности сделок, закрепленных в параграфе 2 главы 9 ГК РФ, и специальных норм наследственного права. Завещание, согласно п. 5 ст. 1118 ГК РФ, является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Гражданин, совершая завещательные распоряжения, стремится создать определенным правовые последствия, и, разумеется, должен быть заинтересован в том, чтобы завещание не имело пороков, которые привели бы его к недействительности.

Объектом исследования выступают завещания как односторонние сделки, а также отношения, возникающие при признании завещаний недействительными и применении последствий их недействительности.

Предметом исследования являются нормы российского и зарубежного права, регулирующие общественные отношения, складывающиеся при признании завещаний недействительными, применение последствий недействительности, разработки указанных проблем доктриной, а также практика применения норм, связанных с недействительностью завещания.

Целью исследования является проведение анализа проблем правового регулирования отношений, связанных с недействительностью завещаний, осмысление общих норм о недействительности сделок и специальных норм, касающихся недействительности завещаний, а также анализ механизма взаимодействия названных групп норм.

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки следующих задач:

во-первых, определение места завещания в системе односторонних сделок;

во-вторых, анализ соотношения общих норм ГК РФ о недействительности сделок и специальных норм, сформированных наследственным правом;

в-третьих, определение возможности применения общих оснований недействительности сделок к завещаниям;

в-четвертых, выявление особенностей применения последствий недействительности завещаний, в том числе анализ соотношения общих последствий недействительности сделки и последствий недействительности завещания;

в-пятых, выработка предложений по совершенствованию по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, связанных с недействительностью завещаний.

Методологическую основу исследования составляют современные научные методы познания. Диалектический метод позволил выявить место и особенности недействительного завещания в системе недействительных сделок. В ходе исследования использовался исторический метод, который позволил учесть особенности и опыт ранее существовавшего законодательства и его влияние на современное гражданское право, а также сравнительно-правовой и формально-юридический методы.

Теоретическую базу исследования составили труды советских и современных ученых, как: О. С. Иоффе, А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой, М. В. Кротов, В. С. Ем, В. М. Марухно, О. Е. Блинков, О. Ю. Шилохвост, А. М. Эрделевский, К. И. Скловский, И. В. Долганова, М. С. Абраменков, П. В. Чугунов, В.В. Гущин, В. А, Гуреев, Н. Г. Золотова, К. Б. Ярошенко, М. М. Агарков, Д. О. Тузов, Н. В. Рабинович, Д. В. Лоренц, А. В. Копьев, С. П. Гришаев, С. Н. Котарев, О. В. Котарева, Е. А. Акатова, В. И. Иванов, А. С. Зарубин, Ю. С. Поваров, М. А. Рожкова, Д. В. Афанасьев.

Научная новизна работы состоит в том, что она представляет собой исследование, в котором были проанализированы проблемы недействительности завещаний в системе недействительных сделок с учетом новой редакции Гражданского кодекса, а также возникновения проблемы применения к завещаниям общих норм. Исследование основано на достижениях отечественных цивилистов.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав основного содержания, включающих шесть параграфов, заключения, библиографического списка использованных нормативных актов и литературы. Первая глава работы включает в себя общие положения о недействительности завещания и об односторонних сделках, порядку и последствиям признания завещания недействительным, вторая посвящена исследованию таких оснований недействительности завещания, как пороки правового положения завещателя, пороки воли, пороки формы и содержания завещания.

Глава 1. Общие положения о недействительности завещания

1.1 Понятие недействительности сделки

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступления которых желали субъекты. О недействительности сделки можно говорить в тех случаях, когда нарушено одно из условий действительности сделки, иначе говоря, как пишет В. С. Ем, недействительность сделки может быть обусловлена незаконностью ее содержания; неспособностью лиц, ее совершающих, к участию в сделке; несоответствием воли и волеизъявления участников сделки; несоблюдением формы сделки. Трудно не согласиться с А. П. Сергеевым в том, что недействительная сделка, будучи неправомерным явлением, не приводит к тем последствиям, на которые она была направлена, но она не является и юридически безразличным фактом, поскольку порождает последствия, связанные с ее недействительностью. Правомерность или неправомерность сделки не меняет ее сути, но определяет ее последствия. Если стороны сделки относятся к закону безразлично либо сознательно действуют за его рамками, то исчезает их намерение породить правовые последствия, связанные со сделкой, которую они совершают, однако определенные юридические последствия, которые влечет за собой недействительность, имеют место быть.

ГК РФ дает легальное определение недействительности сделки. Так, согласно п.1 ст. 166 ГК, сделка считается недействительной по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Исходя из положений ГК, ничтожная сделка недействительна в силу самого факта ее совершения, независимо от желания участников такой сделки, а оспоримая сделка, если она не является оспариваемой по воле ее участников или иного лица, управомоченного на то законом, действительна, и, следовательно, порождает правовые последствия, к которым стремились ее участники. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено стороной сделки, или иным лицом, предусмотренным законом. Надо полагать, что такое лицо имеет охраняемый законом интерес в отношении сделки и в признании ее недействительной. Также суд может применить такие последствия по собственной инициативе (по п. 4. ст. 166 ГК). Ничтожная сделка, однако, не имеет юридической силы и до решения суда, и, как справедливо отмечает В. С. Ем: «Суд, признавая сделку ничтожной, лишь устраняет неопределенность в правоотношениях, но не превращает сделку из действительной в недействительную». Основания ничтожности сделок можно разделить на общие, названные в гл. 9 ГК РФ (ст. 169-172, 162, 165), и специальные, закрепленные другими нормами ГК (и иных законов). Следует отметить, что законодатель четко указывает на ничтожность сделки. Хотя Д. О. Скрыпником отмечено, что основанием ее ничтожности является абстрактный критерий посягательства на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Впрочем, необходимо понимать, что существует группа сделок, которые ничтожны согласно букве закона, однако они не попадают в суд, продолжая исполняться, и, по сути, остаются фактически действительными. Что касается оспоримых сделок, то, согласно ст.

168 ГК, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Интересно, что в законе сделки прямо не названы оспоримыми, существует лишь указание, что они могут быть признаны недействительными, например, по иску конкретного лица.

При этом основания оспоримости сделок также можно разделить на общие (ст. 173-179 ГК) и специальные, предусмотренные иными нормами ГК РФ или других законов. А. П. Сергеев говорит о том, что не все сделки, совершенные с нарушением закона, относятся к числу ничтожных или оспоримых. Законом могут устанавливаться и иные последствия нарушения закона при совершении сделки, например, признание действительной судом ничтожной сделки, в частности сделки, не облеченной в требуемую законом нотариальную форму (ст. 165 ГК). Думается, что существующая презумпция ничтожности сделки, из которой исходит законодатель (ст. 168 ГК РФ), является обоснованной, поскольку является вполне естественной: законодатель, прямо указывая на ничтожность сделки, создает достаточную ясность в толковании. Ничтожная сделка может не исполняться ее участниками, третьими лицами. Хотя отношение к такой презумпции неоднозначно в литературе и есть ученые, считающие, что более обоснованным было бы признание всех недействительных сделок оспоримыми, если только закон прямо не относит их к числу ничтожных, позиция законодателя здесь выражена достаточно определенно.

Так как завещание является односторонней сделкой, очевидно, что недействительные завещания являются разновидностью недействительных сделок. Основания, порядок и последствия признания завещаний недействительными предусматриваются как общими нормами о недействительности сделок, закрепленными в гл. 9 ГК РФ, так и специальными нормами наследственного права. Здесь встает вопрос о степени применимости общих норм к завещаниям. Например, ст. 1403 ГК Грузии указывает, что завещание недействительно при наличии обстоятельств, влекущих недействительность сделок вообще. Относительно российского законодательства можно предположить, что раз завещание является односторонней сделкой и также может являться ничтожным либо оспоримым, к нему могут быть применены все общие условия недействительности сделок, хоть в практики и бытует мнение, что наличие специальных норм подразумевает их первоначальное применение к регулируемой группе отношений. Так, например, В. И. Ивановым и С. А. Ивановой выдвинута точка зрения, что все общие условия недействительности сделок применимы к завещаниям.

Еще О. С. Иоффе сделал вывод, что односторонняя сделка порождает юридические последствия не сама по себе, а в сочетании с другими, предусмотренными законом юридическими фактами, т.е. в основе лежит сложный юридический состав. Логично предположить, что общие нормы о недействительности сделок применимы к завещаниям только при возможности применения всего состава недействительности сделки к завещанию. Также следует обратить внимание на некоторое противоречие в законодательстве. Исходя из п. 5. ст. 1118, можно прийти к выводу, что такая односторонняя сделка, которая не создает прав и обязанностей после открытия наследства, не может представлять собой завещание. В связи с этим не совсем понятно, как быть с завещанием, которое ограничивается распоряжением о лишении наследников наследства. Получается, что такая сделка не порождает прав и обязанностей в принципе, и можно расценивать подобное завещание как противоречащее п. 5 ст. 1118 ГК, и, соответственно, ничтожное по ст. 168 ГК. А. М. Эрделевский так комментирует данный вопрос: «Для устранения отмеченных неясностей и противоречий представляется целесообразным внести изменения в п. 5 ст. 1118 ГК, изложив его в следующей редакции: "Завещание является односторонней сделкой, которая создает правовые последствия после открытия наследства".

Недействительными могут быть признаны и отдельные части (условия) сделок, если они противоречат требованиям, установленным законом, а также основанием могут стать пороки воли и содержания, например, применение насилия, обман и т.д. Согласно ст. 180 ГК недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка может быть совершена и без включения недействительной части. Так, к примеру, признавая действительным завещание в целом, суд признает недействительным условие, согласно которому завещатель лишает права наследования необходимого наследника.

Исходя из норм, указывающих на недействительность завещания, а также из п. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.201214, можно систематизировать специальные основания недействительности завещания следующим образом: во-первых, несоблюдение письменной формы (абз 2. п. 1 ст. 1124). Можно прийти к выводу, что данное основание есть исключение из ст. 162, указывающей на действительность сделки, совершенной с несоблюдением простой письменной формы по ст. 162 ГК РФ; во-вторых, несоблюдение нотариальной формы сделки (абз. 1 п. 1 ст. 1124); в-третьих, несоблюдение требования о подписании завещания собственноручно завещателем или рукоприкладчиком (абз. 2 п. 1 ст. 1124); в-четвертых, совершение завещания гражданином, не обладавшим дееспособностью в полном объеме (п. 2. ст. 1118); в-пятых, отсутствие свидетелей либо несоответствие их указанным в законе требованиям (п.3 ст. 1124); в-шестых, несоблюдение требования о собственноручном написании завещателем закрытого завещания (п. 2 ст. 1126 ГК РФ) или завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах (абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ); в-седьмых, отсутствие собственноручного подписания завещателем закрытого завещания и завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах (п. 2 ст. 1126 ГК РФ). Очевидно, что присутствие свидетелей необходимо не во всех случаях, а при составлении так называемых специальных, выше названных завещаний (как завещания в чрезвычайных обстоятельства, закрытые завещания). Отсутствие в необходимом случае свидетелей при составлении завещания влечет за собой ничтожность завещания, а несоответствие их требованиям, указанным в законе - оспоримость завещания, поскольку данные факты подлежат доказыванию в суде.

Еще одной особенностью завещания является следующее. В соответствии с п. 3 ст. 167 ГК, если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время. Совершенно ясно, что данное положение не применимо к завещаниям, поскольку завещание можно признать недействительным с момента открытия наследства.

Итак, можно сделать вывод, что завещания, как и недействительные сделки, могут быть таковыми по решению суда (быть оспоримыми) либо являться ничтожными вне зависимости от судебного решения. При этом не нужно недооценивать значение решения суда и применения им последствий недействительности сделки, поскольку она, не соприкасаясь с негативной реакцией государства, может оставаться фактически действительной и по ней может продолжаться исполнение. Завещания, однако, занимают особое положение в системе недействительных сделок, так как они может быть признаны недействительными как по общим основаниям недействительности любых сделок, так и по специальным основаниям недействительности завещаний, существующим в гражданском законодательстве. В отличие от других сделок, которые могут быть признаны недействительными после их совершения, завещание может быть оспорено только при наличии особого состава - совершения завещания и наступления смерти завещателя.

Порядок признания завещания недействительным

Порядок признания завещания недействительным вытекает из особенностей способа защиты гражданских прав, который могут быть реализован исключительно в судебном порядке путем подачи иска. Так, ст. 11 ГК РФ указывает на то, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд в соответствии с подведомственностью дел, а ст. 12 ГК признает признание оспоримых сделок недействительными и применение последствий недействительности таких и ничтожных сделок способами защиты гражданских прав. В п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 указано, что в соответствии с правилами подсудности гражданских дел, установленными статьями 23 - 27 ГПК РФ, все дела по спорам, возникающим из наследственных правоотношений, подсудны судам общей юрисдикции, а именно районным судам.

Трудно не согласиться с В. М. Марухно в том, что исковые требования должны быть сформированы предельно четко, так как сделка может быть признана недействительной как полностью, так и в части.15 Это относится и к завещаниям. Очевидно, что четкость формулировки предъявляемых требований

- одна из целей, к которым должны стремиться истцы, поскольку решение судьбы оспариваемого завещания, а вместе с ней и наследственной массы напрямую отразится на достижении этими истцами (наследниками, к примеру) своих интересов.

В соответствии с п. 2 ст. 1131 ГК РФ завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права и законные интересы которого нарушены этим завещанием. Ст. 166 ГК РФ указывает, что оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия; требование же о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной. Также суд, как упоминалось ранее, вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе.

Для разрешения дела по существу представляется необходимым определить заинтересованность в исходе дела лица, обратившегося в суд с иском. И. В. Долгановой сформулирован интересный вывод, согласно которому критерием определения такой заинтересованности может служить только наличие материально-правовой связи между судебным решением, которым удовлетворен иск о недействительности завещания, и призванием заинтересованного лица к наследованию по иному приоритетному основанию или приобретением последним иных прав на имущество, входящее в наследственную массу. Надлежащим истцом, по ее мнению, может быть только лицо, для которого квалификация этой сделки как недействительной или, наоборот, как действительной, влечет различное содержание его собственного материально-правового статуса в наследственном правоотношении: по делам о признании недействительным ничтожного завещания истцом может быть лицо, чей материально-правовой статус зависит от того, действительна сделка либо нет, а по делам, связанным с оспоримыми завещаниями, истцом может быть лицо, чьи права завещанием нарушены. Кажется справедливой также и позиция С. П. Гришаева, который в числе истцов называет любого наследника по завещанию или по закону, отказополучателя, прокурора, исполнителя завещания. Представляется возможным, однако, дать следующую формулировку в определении надлежащего истца, дополняя и конкретизируя тем самым п. 2 ст. 1131 ГК:

«Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Таким лицом может быть любое лицо из числа наследников по закону или завещанию, чей материально-правовой статус зависит от действительности завещания и их законные представители, а также считающие завещание противоречащим требованиям закона - исполнитель завещания, прокурор, отказополучатель и его законные представители». Тем более, как отмечают П. В. Чугунов и М. С. Абраменков, вопрос о праве исполнителя завещания быть истцом в процессах о недействительности завещания решен в научной литературе положительно, хоть он и не имеет в наследстве собственного имущественного права или интереса, если только он не является одновременно наследником по завещанию.

Что касается определения надлежащего ответчика по делам о признании завещания недействительным, то предполагается, что таковым будет являться лицо, которое обладает возможностью реализовать завещание, совершать действия, направленные на его реализацию. Нотариус или иное лицо, удостоверившее завещание, стороной в деле не является, и привлекаться к участию в деле должно исключительно в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, на стороне ответчика. В связи с этим можно сделать вывод о том, что в процессе могут участвовать третьи лица, но и среди этих лиц также можно указать и наследников, которые уже приняли наследство. К иску предъявляются общие требования, предусмотренные ГПК РФ, среди которых, в том числе, требование о подачи иска по месту жительства ответчика, либо, если место жительства не известно, по месту открытия наследства (ст. 28, 30); требования ст. 132 о прилагаемых документах. Необходимо также приложить копии свидетельства о смерти завещателя, копии завещания, копии свидетельства о праве на наследство, если таковое выдано. Важно понимать, что дела о недействительности завещания являются гражданскими делами по неимущественным спорам и подлежат рассмотрению и разрешению районными судами общей юрисдикции с соблюдением правил территориальной подсудности.

Относительно порядка признания завещания следует также понимать следующее. В судебной практике встречаются случаи признания недействительным завещания вследствие того, что лицо, совершившее его, не было способно понимать значение своих действий и руководить ими (по ст. 177 ГК РФ), но считалось при этом дееспособным. Для установления психического состояния завещателя суд назначает, как правило, судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку в этом случае завещание не влечет за собой ничтожности, являясь оспоримым.

Судебной практике известен интересный случай, когда суд назначил посмертную судебно-психиатрическую экспертизу завещательницы, чтобы установить, являлась ли она дееспособной для составления завещания, но она не была проведена, поскольку материалы дела «не содержали необходимых данных для проведения экспертизы». Спустя продолжительное время экспертиза была вновь назначена судом, а затем - назначено проведение дополнительной экспертизы, причем не было предпринято каких-либо шагов во избежание задержек разбирательства данного дела. Кроме того, власти Российской Федерации не объяснили, почему имелась необходимость приостанавливать производство по делу Итогом такого затяжного разбирательства, длившегося около пяти лет, стало обращение истца в Европейский суд по правам человека, который признал жалобу приемлемой и постановил, что Российская Федерация обязана выплатить заявительнице в течение трех месяцев со дня вступления постановления суда в силу определенную cумму в качестве компенсации морального вреда.

Среди различий, существующих между оспоримыми и ничтожными сделками, существует также такое, как разные сроки исковой давности, установленные для признания оспоримых сделок недействительными и применения последствий недействительности ничтожных сделок (по ст. 181 ГК). Интересно, что срок исковой давности для исков, связанных с недействительностью завещания, обделен вниманием законодателя, то есть особых сроков не существует, и действуют сроки, предусмотренные ст. 181 ГК. Так, ст. 181 указывает, что срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной составляет три года. Указание на трехлетний срок встречается также в научной литературе.23 Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки. Отсюда возникает вопрос, какая связь термина, предусмотренного законодательством «исполнение ничтожной сделки» с завещанием? Можно предположить, что исполнение ничтожной сделки - это «исполнение», совершение самого завещания. Но, так как законодатель не допускает оспаривание завещания ранее открытия наследства, то, думается, относительно завещания справедливо будет говорить, что течение срока исковой давности по делам, связанным с ничтожностью завещания, начинает течь со дня открытия наследства, так как завещание вступает в силу после открытия наследство, создавая права и обязанности. Получается, что срок распространяется как на требование о признании ничтожного завещания недействительным, так и о применении последствий такой недействительности. А. П. Сергеев, впрочем, считает, что наиболее оправданным является следующее: требование о признании сделки ничтожной может быть заявлено независимо от времени ее совершения и исполнения, так как требования здесь представляют собой установительные притязания, по природе своей не подвергающиеся давности.

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год (по ст. 181).

Из вышесказанного можно сделать вывод об отсутствии в литературе единого подхода как к определению надлежащего истца и ответчика по делам о недействительности завещания, так и к определению момента, с которого возможно оспаривание. Законодателем не созданы особые сроки давности по делам о признании завещания недействительным, потому толкование норм, касающихся сроков исковой давности по делам о недействительности сделки, представляется несколько затруднительным.

Последствия признания завещания недействительным

ГК РФ не содержит специальных норм, устанавливающих последствия недействительности завещания или недействительности принятия наследства, но при этом последствия признания завещания недействительным обладают своими особенностями, обусловленными спецификой самой сделки, ее односторонним характером. В. М. Марухно предлагает выделить две группы последствий недействительности завещания: общую, то есть общегражданские последствия, применимые к любым сделкам, и вторую - специфические последствия, отличающиеся от общих последствий и зависящие от конкретных оснований недействительности сделок. Среди специфических последствий предложено условно выделить последствия, закрепленные главой 9 ГК РФ вопервых, а во-вторых - последствия, закрепленные нормами наследственного права. Некоторые ученые считают, что специальных последствий признания завещания недействительным как таковых не существует. Например, К. Б. Ярошенко говорит о том, что часть третья ГК РФ лишь уточняет общие положения гражданского законодательства о сделках и их недействительности. Однако с учетом того, что наиболее справедливым представляется применение общих последствий недействительности сделок к последствиям недействительности завещания в той мере, в которой это не противоречит существу самого завещания, последствия признания завещания недействительным можно рассмотреть согласно классификации, предложенной В. М. Марухно.

Итак, к первой группе последствий, связанных с недействительностью завещания, можно отнести общие последствия, которые могут быть применены ко всем сделкам, то есть общегражданские последствия. В этой группе в первую очередь можно выделить ненаступление последствий позитивного характера в том случае, если исполнение по недействительному завещанию еще не было произведено. По ст. 167 ГК недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Если завещание недействительно полностью, оно в принципе не влечет последствий позитивного характера. Очевидно, в этом случае нормы наследственного права являются специальными по отношениям к нормам главы 9 ГК, а значит, подлежат первоочередному применению. Если завещание частично недействительно, то правовые последствия позитивного характера не наступают лишь в этой части, остальная же часть завещания действительна согласно ст. 1131. Это правило также носит уточняющий характер по отношению к завещанию, если сравнить его с общим положением, содержащимся в ст. 180 ГК РФ, которая указывает на то, что недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. Следует помнить, что недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.

Главным имущественным последствием недействительности сделок, исполненных полностью или частично, является реституция. В российском гражданском праве реституция направлена на возврат имущества, полученного (или переданного) по недействительной сделке. Так, ст. 167 содержит правило о том, что при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В силу того, что оспаривание завещания возможно лишь после смерти завещателя как единственного участника этой односторонней сделки, нельзя не согласиться с В. Марухно, которой было критически оценено в силу отсутствия универсальности высказанное в научной литературе положение о том, что право на принудительную реализацию норм, указанных в п. 2 ст. 167 ГК РФ, должно предоставляться только участнику недействительной сделки.

В. С. Ем пишет, что односторонняя реституция заключается в том, что при признании недействительными сделок, заключенных под влиянием обмана, угрозы, злонамеренного соглашения и тому подобное исполненное по такой сделке обратно получает только одна сторона сделки - добросовестная; недобросовестная сторона исполненного назад не получает. Можно охарактеризовать недобросовестную сторону как такую, которая желала наступления противоправного результата, который составлял цель сделки. Таким образом, становится ясно, что односторонняя реституция как мера ответственности применима к лицу, совершившему сделку, но единственный участник такой сделки, как завещание, утратил правоспособность.

Соответственно, данная мера ответственности к нему не может быть применена. В качестве общего последствия недействительности сделки выступает двусторонняя реституция - возврат сторонами всего полученного по сделке друг другу. Как считает А. П. Сергеев, по своей юридической природе двусторонняя реституция - особая санкция, в которой выражено отрицательное отношение государства к сделке, не соответствующей тем или иным требованиям закона, эта санкция не относится к мерам гражданско-правовой ответственности, а значит, не требует для своего применения установления вины сторон и иных условий гражданско-правовой ответственности. В связи с этим возникает вопрос о возможности применения двусторонней реституции, так как стороны, по сути, должны быть возвращены в «первоначальное» положение, в котором они находились до совершения сделки.

Встает вопрос о правовой природе реституции, применимой в вопросах недействительности завещания. В научной литературе на этот счет нет единого мнения. Одна группа ученых, например, П. В. Чугунов и М. С. Абраменков считают, что реституционные требования здесь могут быть квалифицированы как взыскание неосновательного обогащения по ст. 1102 - 1108 ГК. Среди второй группы ученых есть другое мнение - Д. О. Тузовым, к примеру, сделан вывод о том, что природа реституционных требований может быть различной в зависимости от объекта притязания, и она реализуется через виндикационный и кондикционный иски. А. М. Эрделевский указывает на то, что действительные наследники вправе требовать от лица, принявшего наследство по недействительному завещанию, возврата неосновательного обогащения по правилам главы 60 ГК либо, если предметом наследования является индивидуально-определенная вещь, истребовать ее у незаконного владельца посредством предъявления виндикационного иска (ст. 301 ГК).

Представляется предпочтительной точка зрения второй группы ученых, поскольку природа реституционных требований действительно может быть различной, а так как отсутствуют нормы, определяющие последствия недействительности завещания как односторонней сделки, истребование имущества у незаконного владельца по правилам кажется вполне обоснованным. К. И. Скловский считает, что реституция - самостоятельное правовое средство, которое не нуждается в дополнительной квалификации.

Можно перейти к рассмотрению второй группы последствий, связанных с признанием завещания недействительным - специальным последствиям. Здесь хочется, прежде всего, указать на последствия, предусмотренные главой 9 ГК РФ. Итак, по п. 2 ст. 167 при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке в натуре (либо возместить стоимость), как говорилось выше. Очевидно, что при недействительности завещания данное последствие применено быть не может, поскольку, во- первых, правоспособность завещателя прекратилась с его смертью, а во- вторых, применить такое последствие попросту не позволяет природа завещания, являющегося односторонней сделкой. Сделка, совершенная недееспособным лицом либо лицом, ограниченным судом в дееспособности, недействительна, но из последствий может быть применено только общее, то есть, реституция. Это относится и к случаям совершения завещания малолетним либо несовершеннолетним. Необходимо учитывать разъяснения ВС РФ и ВАС РФ. Так, п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» указывает на то, что спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или отношений, связанных с применением последствий недействительности сделки, подлежит разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим именно эти отношения, и лишь в случаях, когда между лицами отсутствуют такие отношения, спор о возврате имущества собственнику подлежит разрешению по правилам ст. ст. 301, 302 ГК.

Следует также обратиться к последствиям недействительности завещания, закрепленными нормами наследственного права. Раздел V ГК, посвященный наследственному праву, не содержит специальных норм, устанавливающих последствия недействительности завещания или недействительности принятия наследства. Однако последствия недействительности завещания для права наследования лиц, которые упомянуты в этом завещании, находят отражения в п. 5 ст. 1131. Здесь спецификой является смена основания наследования - в отношении завещанного имущества наступает наследование по закону, если завещание признано полностью недействительным, с привлечением к наследованию лиц, очередь которых к этому наследованию призывается. Причем в качестве наследников могут выступать совсем другие лица, нежели указанные в завещании. Если завещание недействительно частично, то в части, которая признана недействительной, возникает наследование по закону, а в действительной же части действует наследование по завещанию.

Необходимо также найти ответ о существовании и о судьбе прежнего завещания. Исходя из правил ст. 1130 ГК, если недействительно последующее завещание, то прежнее, разумеется, при условии его действительности, обретает силу. Очевидно, что если в прежнем и последующем завещаниях освещена судьба разного имущества, то они не получают квалификацию прежнего и последующего. Согласно п. 2. ст. 1130 ГК завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Но стоит обратить внимание на то, что если это новое, последующее завещание недействительно, то произведенное изменение или отмена не будет иметь силы, так как недействительная сделка не влечет правовых последствий (ст. 167). В таком случае можно прийти к выводу, что прежнее завещание не получит квалификацию прежнего, так как в этом случае будет единственным действительным.

Еще одно специальное последствие состоит в приращении наследственных долей отпавшего наследника к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям (по ст. 1161 ГК РФ). Так, если все имущество было завещано наследодателем назначенным им наследникам, то часть наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику в случае признания завещания недействительным, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям.

Последствия признания завещания судом недействительным и применения правил ст. 167-169 ГК зависят от действий, совершенных заинтересованными лицами по его исполнению (например, принятие наследства). После смерти наследодателя, который оставил завещание, у наследников, указанных в нем, появляется право на принятие наследства. Следовательно, последствием недействительности завещания является отсутствие у наследника по завещанию права на принятие наследства. Выходит, что если наследство по недействительному завещанию принято не было, то другие последствия недействительности, кроме названного, отсутствуют. Еще и поэтому представляется важность нахождения ответа о существовании прежнего завещания, как говорилось ранее, а также выяснить, возможно ли наследование по закону.

Из ст. 1165 ГК следует, что соглашение между наследниками о разделе наследства, включающего недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников может быть заключено после получения ими свидетельства о праве на наследство. Соответственно, недействительность завещания влечет за собой недействительность соглашения о разделе наследства. Аналогично дело обстоит и с так называемым направленным отказом от наследства со стороны наследника по недействительному завещанию в пользу наследника по завещанию и по закону. Однако как у наследника, который совершает отказ, так и у того, в пользу которого он совершается, может быть право на наследование в связи с другим, прежним завещанием, либо по закону.

Итак, ГК РФ не содержит специальных норм, устанавливающих последствия недействительности завещания или недействительности принятия наследства, а определение правовой природы такого общего последствия, как реституция, в вопросах недействительности завещания не имеет однозначности, и так называемое недопущение реституции неприменимо к завещанию ввиду нарушения тем самым прав и законных интересов добросовестных наследников. Среди группы специальных последствий не вызывают сомнений последствия по поводу применимости, предусмотренные нормами наследственного права, а последствия недействительности сделок, закрепленные главой 9 ГК, применимы только к договорам, но не к односторонним сделкам, какой является завещание. С учетом Постановления ВС и ВАС РФ от 29.04.2010 и ввиду отсутствия законодательства, определяющего последствия недействительности односторонней сделки, истребование полученного по ней по правилам ст. 301 ГК кажется вполне обоснованным. То есть, наследники вправе истребовать индивидуально- определенную вещь, которая является предметом наследования, у ее владельца путем предъявления виндикационного иска. Конфликт между реституцией и виндикацией еще не решен. Представляется, что реституционные требования по делам, связанным с недействительностью завещания, можно расценивать как притязания, связанные с конкретным объектом - наследственным имуществом.

Глава 2. Основания недействительности завещания

2.1 Пороки правового положения завещателя

По правилам ст. 1118 ГК РФ завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Следовательно, граждане, не достигшие совершеннолетия, признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности, не могут совершать завещания. Сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным и сделки, совершенные малолетними, ничтожны (ст. 171-172 ГК). Сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей, попечителя или усыновителя, а также сделки, совершенные лицом, ограниченным в дееспособности, оспоримы (по ст. 175-176 ГК). Несовершеннолетние, которые приобрели дееспособность в полном объеме путем вступления в брак (по ст. 18 ГК) или со времени эмансипации (по ст. 27 ГК), вправе совершать завещания.

Норма о полной дееспособности завещателя является императивной. Однако можно предположить, что данное положение входит в некое противоречие со ст. 26 ГК, закрепляющей право несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет распоряжаться самостоятельно своим заработком, стипендией и иными доходами, так как кажется возможным говорить о наличии у таких лиц и завещательной правоспособности.

Не вызывает сомнений отсутствие завещательной правоспособности у лиц, признанных недееспособными вследствие психического расстройства. При этом следует обратить внимание на ряд специализированных документов ООН, защищающих права лиц с психическими расстройствами. Например, п. 1

Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 1971 г. говорит, что умственно отсталое лицо имеет в максимальной степени осуществимости те же права, что и другие люди. Также, исходя из Принципов защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи от 17 декабря 1991 г. не допускается никакой дискриминации на основании психического заболевания, то есть любого отличия, исключения или предпочтения, следствием которого является отмена или затруднение равного пользования правами. Если суд или другой компетентный судебный орган установит, что психически больное лицо не в состоянии вести свои дела, в пределах необходимости и с учетом состояния такого лица принимаются меры в целях обеспечения защиты его интересов.

Приведем пример из судебной практики. «Истец Зорина Н.С. обратилась в суд с иском к ответчику Русских М.В. о признании завещания недействительным. В обоснование своих требований указала, что ее отец Р.С.В. и ответчик Русских М. В. - родные братья. Р. А. А., их мать. Р.С.В. умер 28.03.1999 года. Бабушка, Русских А. А., как-то быстро про это забыла и траур по сыновьям не носила. 18.04.2013 года умерла Р. А.А.

16.10.2013 года она обратилась к нотариусу Поповой Г.Ю. с заявлением о вступления в права наследника после смерти бабушки. Однако, нотариус заявление и документы принять отказалась, мотивирую тем, что Р. А. А. при жизни составила завещание. В чью пользу и когда оно было составлено, нотариус ей не сообщила. От родственников ей стало известно, что бабушка Р. А. А. 26 сентября 2008 года составила завещание на своего сына - Русских М.В. Истец считала, что в момент оформления завещания Р. А. А. не была полностью дееспособна или если и была дееспособной, то находилась в момент его совершения в таком состоянии, когда она не была способна понимать значение своих действий и руководить ими. В силу преклонного возраста Р.А.А. страдала рядом хронических заболеваний. С 2003 года состояние здоровья и психическое состояние бабушки резко ухудшилось, она стала вести себя неадекватно, а именно: собирала мусор из контейнеров, затем несла к себе домой и складировала; заговаривалась и т.д. Также бабушка была конфликтной и придумывала разные небылицы. Таким образом, истец полагает, что совершенная Р. А.А. односторонняя сделка, оформление завещания, не соответствует требованиям ст.ст. 21, 177, 1118 ГК РФ. Оспариваемое завещание нарушает ее права и законные интересы как наследника, просит суд признать завещание недействительным. Ответчик указал, что в свои годы мать хорошо видела, была здорова и в здравом уме, всех узнавала. Когда Р. А.А. рассматривала фотографии своей юности, то своих подруг называла по именам. Пенсию Р. А.А. получала сама. В период с 2007 года по 2008 год Р. А.А. в больнице стационарно не лечилась. К врачам обращалась только из-за повышенного давления. Странностей в ее поведении он не замечал. Он подтверждает, что мать ходила на свалку, но брала там только хорошие и нужные вещи, приносила часы, костюм, в котором можно заниматься ремонтом машины. В основном, она приносила носильные вещи, которые можно было еще использовать. Показания свидетелей А. Ф.М., П. Г.А., Р. Л.Н свидетельствуют о неадекватности бабушки, в то время как показания свидетелей Р. В. М., Р. Е. М., П. Л. А., П. М. М., У. Н. Н., Н. Е.Н. свидетельствуют о том, что Р. А.А. была нормальным человеком, всегда вела себя адекватно и высказывала намерение свое имущество завещать своему сыну Русских М.В. На основании заключения посмертной комплексной психолого-психиатрической экспертизы от 04 марта 2014 года № 410/1 КОГКУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева» следует, что Р. А.А. на период оформления завещания и его подписания (то есть на 26.09.2008) в пользу своего сына Русских М.В какого- либо психического расстройства или иного болезненного состояния психики, которые бы препятствовали ей понимать значение своих действий и руководить ими, не отмечалось.

Следовательно, суд полагает, что на показаниях свидетелей А. Ф.М., П. Г.А., Р. Л.Н. нельзя сделать вывод о наличии психического расстройства у Р.

А.А., что она не понимала значение своих действий и не могла руководить ими на период оформления завещания - 26. 09. 2008 года, и к ним следует отнестись критически. В соответствии с п. 1, 2, 5 ст. 1118 ГК РФ - распоряжаться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Согласно ч. 1 ст. 1119 ГК РФ - завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам. В силу ч. 1 ст. 1124 ГК РФ - завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Суду не были представлены истцом бесспорные и достаточные доказательства, подтверждающие обоснованность заявленных требований, которые бы опровергли доводы ответчика и представленные им доказательства, в связи с чем суд находит заявленные истцом требования не подлежащими удовлетворению. Таким образом, в иске Зориной Н. С. к Русских М. В. о признании завещания недействительным было отказано».

Недееспособное лицо также фактически может совершить сделку, противную его же интересам, поэтому требование о наличии полной дееспособности завещателя нельзя признать дискриминационным. Если возникают сомнения в психическом состоянии завещателя, и есть данные, что он страдал психическим заболеванием, но признан недееспособным не был, суд в порядке ст. 79 ГПК РФ назначает судебно-психиатрическую экспертизу, предварительно всесторонне исследовав материалы дела.

Показателен случай из судебной практики, когда в суд было заявлено два встречных иска - от матери актрисы, завещавшей имущество, как наследницы по закону и от нотариуса М. как от наследницы по завещанию. После смерти актрисы М. предъявила суду дубликат завещания, согласно которому она является обладательницей всего имущества умершей, в том числе и квартиры в престижном районе Москвы. Из материалов дела следовало, что завещание было удостоверено 12 февраля 2001 г. в больнице, а именно в психиатрической лечебнице. К моменту совершения завещания актриса находилась там 11 дней с диагнозом «алкогольный галлюциноз, органическое поражение головного мозга». Удостоверяла завещание нотариус Б., работающая в одной нотариальной конторе с М. Исход дела, решение по которому не принято до сих пор, зависит от того, удастся ли доказать тот факт, что в момент совершения завещания актриса не могла в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

Что касается нотариального удостоверения завещания гражданина, признанного недееспособным или ограниченно дееспособным, то существует проблема фактической неосведомленности нотариуса о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Информация об этом может скрываться родственниками завещателя, а также у нотариуса ввиду адекватного поведения обратившегося гражданина и личной беседы с ним может не возникнуть никаких сомнений относительно состояния гражданина. завещание недействительный сделка реституция

Ст. 1118 ГК РФ также указывает, что совершение завещания через представителя не допускается, и в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. В то же время право некоторых государств допускает завещательные распоряжения нескольких лиц - «совместные» завещания супругов либо иных лиц, состоящих в близких отношениях, а также «взаимные» завещания. Например, ст. 8 Закона о наследовании Израиля указывает на возможность супругов составить взаимное завещание, то есть, завещание, в котором волеизъявление одного из супругов зависит от волеизъявления другого супруга. Взаимное завещание составляется в виде одного или двух отдельных документов и содержит взаимозависимые указания в отношении наследования имущества супругов.

О. Е. Блинков в связи с этим предлагает выйти за рамки квалификации завещания как односторонней сделки: «Это определяет только форму и характер волеизъявления, препятствий для совершения завещаний между супругами нет». Думается, что пока данное положение неприменимо, так как приведет к трудно разрешимым противоречиям. То же относится и к известным зарубежной практике наследственным договорам. Например, ст. 1302 ГК Украины определяет наследственный договор так: по данному договору одна сторона (приобретатель имущества) обязуется выполнить распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя. Таким образом, можно прийти к выводу, что современное законодательство содержит спорные положения, касающиеся правового положения завещателя. Вместе с тем требование закона о совершении завещания лишь одним гражданином и недопустимости составления одного завещания двумя и более гражданами представляется достаточно обоснованным, поскольку завещание двух и более лиц утрачивает односторонний характер, а завещание все-таки является односторонней сделкой.


Подобные документы

  • Место завещания в системе современного наследственного права. Гражданско-правовые основания его недействительности. Пороки правового положения завещателя. Особенности завещаний с пороками формы и содержания в контексте признания их недействительными.

    курсовая работа [62,5 K], добавлен 16.08.2017

  • Правовая природа завещания как односторонней сделки. Понятие свободы завещания и условия завещательной правоспособности лица. Особенности процедуры совершения нотариально удостоверенного завещания. Основания и последствия недействительности завещаний.

    дипломная работа [98,6 K], добавлен 08.05.2014

  • История развития наследственных правоотношений, их правовое регулирование в Российской Федерации. Анализ завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным. Последствия признания завещаний недействительным. Проблемы толкования и исполнения завещаний.

    курсовая работа [647,5 K], добавлен 04.03.2012

  • Составление нотариально удостоверенного завещания и приравненных к нему завещаний. Условия действительности закрытого завещания. Изложение воли завещателя при чрезвычайных обстоятельствах. Завещательные распоряжения на вклады в кредитных учреждениях.

    реферат [20,5 K], добавлен 17.04.2013

  • Гражданско-правовая характеристика завещания в Российской Федерации. Порядок его совершения. Понятие этого правового акта как односторонней сделки: принципы и форма создания. Анализ отмены и изменения документа, случаи недействительности завещания.

    курсовая работа [80,8 K], добавлен 21.01.2014

  • История развития института завещания; правовое регулирование общественных отношений, которые складываются при наследовании по завещанию. Характеристика завещания как односторонней гражданско-правовой сделки. Свобода завещания и способы ее ограничения.

    курсовая работа [81,4 K], добавлен 01.10.2012

  • Понятие, форма и порядок совершения завещания, его свобода и тайна. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Исполнение, отмена и изменение завещания, правило признания его недействительным.

    курсовая работа [46,5 K], добавлен 05.11.2014

  • Понятие недействительности сделок, их виды и классификация. Сделки с пороками субъектного состава, воли и содержания. Правовые последствия признания недействительности сделок. Виды реституции в российском гражданском праве. Сроки исковой давности.

    курсовая работа [84,7 K], добавлен 11.12.2012

  • Понятие и содержание наследования по завещанию. Становление и развитие правового регулирования наследственных отношений. Правовой анализ завещания. Порядок изменения и отмены завещания. Некоторые аспекты совершения завещаний.

    дипломная работа [44,1 K], добавлен 24.05.2002

  • Юридическая природа недействительности сделок. Оспоримость и ничтожность сделок с пороками субъектного состава, воли, а также содержания. Заблуждение, как универсальное основание для признания сделки недействительной. Понятие двусторонней реституции.

    дипломная работа [198,5 K], добавлен 24.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.