Авторское право
Исключительные права имущественного характера и личные неимущественные права. Нормативная основа правового регулирования отношений, возникающих в связи с созданием, использованием, гражданским оборотом и защитой произведений науки, литературы и искусства.
Рубрика | Государство и право |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.11.2013 |
Размер файла | 33,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
АВТОРСКОЕ ПРАВО
гражданский имущественный регулирование право
Публикаций по авторскому праву на сегодняшний день выпущено немало, тем не менее, на данном этапе авторское право переживает сложное время. Сегодняшнее законодательство составлено достаточно сложно и неоднозначно. На данном витке развития существует множество пробелов, которые хотелось бы донести до нашей аудитории, а так же помочь читателям передать общее представление об авторском праве в целом, с небольшим экскурсом в историю.
Авторское право не возникло спонтанно или внезапно. На протяжении всего развития человечества происходило созревание авторского права - его определение, понятие и значение в развивающемся мире.
В Средние века предшественниками авторского права были так называемые «привилегии». Привилегии выдавались монархом лично автору по просьбе последнего. Например, Генрих II король Франции давал свою королевскую привилегию многим французским поэтам (Понтюсу де Тиару, Пьеру де Ронсамру, целой семье французских писателей Сен-Желе и др.).
Многие учёные и люди искусства придерживались той точки зрения, что АВТОР всего лишь «проводник» божественного знания, тем самым заявлять права на свои произведения считалось делом греховным. Тем не менее, в Англии уже в начале восемнадцатого века впервые принят закон -- «Статут королевы Анны», вводящий понятие авторское право. Закон, принятый британским парламентом, защищал авторов книг, карт и чертежей. Можно сказать, что принятию этого закона способствовала индустриализация общества, а точнее потребность общества делать копии. В дальнейшем авторское право так и назовут copyright - право делать копии.
В России до 1771 года книгоиздательское дело являлось государственной монополией, пока в Петербурге не была выдана первая привилегия на печать иностранной литературы. В дальнейшем деятельность частных типографий была разрешена Указом от 15 января 1783 года.
Революционным прорывом в авторском праве России принято считать 1828 год. Появилась специальная глава Цензурного устава, первый закон, предоставляющий право использовать литературные произведения самим авторам. Пять статей, дополненные правилами, были посвящены вопросу об авторском праве. В частности, раздел «О сочинителях и издателях книг», предоставлял авторам исключительные права на собственные произведения на протяжении жизни автора и его наследникам на протяжении 25 лет после смерти автора.
20 марта 1911 года приняты Положения об авторском праве. Этот закон отражал новейшие тенденции западных стран в области права, что обеспечивало авторам защиту как в России, так и за рубежом.
В настоящее время, Авторское право в объективном смысле представляет собой подотрасль права гражданского, систему норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, а также защиту личных неимущественных и имущественных прав авторов, возникающие в связи с созданием и использованием нематериального продукта, в области литературы, науки или искусства.
Нормативную основу правового регулирования отношений, возникающих в связи с созданием, использованием, гражданским оборотом и защитой произведений науки, литературы и искусства, составляет часть четвертая ГК РФ, действующая на территории России с 01 января 2008года. Тем не менее, данные нормы права не являются исчерпывающими.
Во-первых, к соответствующим правоотношениям подлежит применению Общая часть Гражданского кодекса РФ как в части регулирования имущественных отношений, возникающих в связи с оборотом исключительных прав, так и в части регулирования отношений, возникающих в связи с неимущественными правами авторов произведений. Другие федеральные законы на данный момент, содержат незначительный объем норм авторского права.
Во-вторых, необходимо учитывать, что международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, и если международным договором, в котором участвует Российская Федерация, установлены иные правила, то применяются правила международного договора.
Это не маловажный аспект, т.к. в судебном разбирательстве вам придется столкнуться с коллизией норм.
Начнем говорить, с одной стороны, вроде бы об элементарных вещах, (таких как понятие произведения в музыке, в литературе и изобразительном искусстве), но с другой, так до конца не изученных как объекты авторского права.
Для начала раскроем понятие интеллектуальная собственность, ее особенность и переход от одного лица к другому.
Согласно статье 1225 ГК РФ законодатель разделил право интеллектуальной собственности и результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. Разница между интеллектуальной собственностью и правами на интеллектуальную собственность отражена в п. 4 ст. 129 ГК: «Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225) не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому»
Таким образом, в гражданском обороте первую скрипку играют интеллектуальные права, а сопутствующим товаром результаты интеллектуальной деятельности.
Как мы уже упоминали, разновидностью интеллектуальных прав являются исключительные права имущественного характера и личные неимущественные права, в первую очередь, право авторства и другие личные неимущественные права. Таким образом, использование выражения "объекты интеллектуальной собственности" с точки зрения норм действующего законодательства является не вполне правильным. Правильнее говорить об объектах интеллектуальных прав или об интеллектуальной собственности, как это отражено в Конвенции от 14 июля 1967 года, учреждающей «Всемирную организацию интеллектуальной собственности».
Интеллектуальные права по своей природе являются правами абсолютными. Модель собственности, выработанная классическим римским правом для вещного права, оказалась возможной для закрепления и защиты результатов интеллектуальной деятельности. Права на результаты, интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальные права) - это возможность владельца интеллектуальной собственности по своему усмотрению распоряжаться ею, разрешать или запрещать ее использование неограниченному кругу лиц, а также защищать свои имущественные и неимущественные права.
Необходимо выделить следующее, - по общему правилу ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА МАТЕРИАЛЬНЫЙ НОСИТЕЛЬ (вещь), и что ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ВЕЩЬ НЕ ВЛЕЧЕТ ПЕРЕХОД ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи.
При составлении Проекта Гражданского уложения Российской империи (1905 год) законодатель уже осознавал что, литературная, музыкальная или художественная собственность - это особая ценность, не сходная по ценности экземпляров книги, граммофонной пластинки или картины. (РАЗДЕЛ VII Проекта Гражданского уложения Российской империи).
Разграничение интеллектуальных прав от права собственности на объект, в котором запечатлен результат интеллектуальной деятельности, имеет немаловажное значение. Например, в римском праве классического периода художественное произведение, написанное на чужом папирусе, принадлежала не автору, а собственнику папируса, поскольку в римском праве классического и постклассического периода большое внимание уделялось праву собственности и рассматривалось как наиболее полное господство лица над вещью, как абсолютное и неограниченное право.
Авторское право невозможно без, собственно говоря, самого автора. Согласно ст.1257 автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.
Соответственно граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.
Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное.
Закон выделяет два вида соавторства - делимое и неделимое. Правовое значение выделения видов соавторства заключается в определении различного порядка реализации соавторами своих прав. При раздельном соавторстве автор вправе использовать свое произведение (часть произведения, созданного в соавторстве) по своему усмотрению, если соглашением между соавторами не предусмотрено иное.
Критерием разграничения является возможность разделения произведения на части, создание каждым из авторов отдельной части произведения. Указанный критерий является единственным, который установлен законодателем, вместе с тем следует предположить, что существуют и иные способы идентификации произведения, созданного раздельным трудом соавторов (в частности, раздельным соавторством, следует признавать произведение, состоящее из разнопорядковых объектов авторского права, например повесть и иллюстрации, музыка и слова песни, фильм и музыка к нему). Или все производные произведения, созданные творческим трудом нескольких лиц на основе произведения, принадлежащего одному автору, следует признавать неделимыми независимо от того, что, например, переводчики разделили книгу на главы и переводили независимо один от другого.
Автору произведения, согласно действующему законодательству, а именно ст. 1255 ГК РФ, принадлежат:
1) исключительное право на произведение;
2) право авторства;
3) право автора на имя;
4) право на неприкосновенность произведения;
5) право на обнародование произведения.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору произведения наряду с правами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, принадлежат другие права, в том числе право на вознаграждение за использование служебного произведения, право на отзыв, право следования, право доступа к произведениям изобразительного искусства.
Норма ст. 1255 ГК РФ имеет более чем принципиальное значение, поскольку определяет, какие именно права принадлежат автору произведения науки, литературы и искусства. Иных прав, чем указанных и определенных в указанной норме, нет. Это особенно важно понимать при осуществлении защиты авторских прав, поскольку обращение в суд возможно только за защитой нарушенных и оспариваемых прав поименованных в данной статье и именно одно из указанных авторских прав может быть защищено способами, предусмотренными законом.
Например, право авторства, право на имя, право на обнародование, право на отзыв, право на защиту репутации являются личными неимущественными правами. Поэтому в соответствии со ст. 208 ГК РФ на требования о защите этих прав исковая давность не распространяется. К исковым требованиям имущественного характера, например, к взысканию гонорара по договору автора с пользователем, применяется общий срок исковой давности в соответствии со ст. 196 ГК РФ
Авторские права могут быть ограничены в угоду иным неимущественным правам иного лица. Так, художнику принадлежит авторское право на портрет, изготовленный по заказу изображенного лица, между тем повторять портреты художник вправе лишь с согласия лица, с которого написан портрет или сделан бюст, если только он не позировал за плату. (ст. 152.1 ГК РФ).
При определенных обстоятельствах письмо (корреспонденция) может являться объектом авторских прав, однако, поскольку законодательством гарантируется тайна связи (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ), реализация имущественных прав в отношении письма, подпадающего под признаки объекта авторских прав, автором-отправителем возможна только с согласия адресата.
В зарубежном и международном законодательстве для обозначения личных неимущественных прав автора используется термин "моральные права автора". Моральные права отражают эстетическое начало автора, дают возможность соединить интеллектуальную связь с творением, защищают духовный мир автора от неправомерного вторжения. В свою очередь, права материальные дают возможность приобрести имущественную независимость.
Само по себе авторское право представляет собой соглашение между интересами автора и интересами социума.
С одной стороны автор имеет право требовать достойного вознаграждение за свой труд, т.к. каждый зарабатывает себе на жизнь, тем чем может, с другой стороны, если его работа это открытие, движение вперед или новация в мире науки литературы, искусства, то человечество имеет такое же право на ознакомление с этим произведением.
Компромисс заключается в следующем: авторское право предоставляет автору защиту на его творения и в тоже время ограничивает его права на сокрытие соответствующего произведения.
Процитировав известного советского цивилиста можно дать следующее определение авторской деятельности: «Правовым критерием для отграничения авторской деятельности в литературе, науке, искусстве и технике от смежных видов интеллектуальной работы является аналитико-синтетический характер умственной деятельности, имеющий своим результатом создание новых идей, образов, понятий, суждений, силлогизмов или новой комбинации известных идей, образов, понятий».
Владимир Яковлевич Ионас
Далее нашей целью будет попытка раскрытия объекта авторского права.
Согласно п.1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.
Далее приводиться перечень видов произведений - объектов авторских прав, в конце статьи мы видим заветные слова «И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ». И скорей пытаемся сделать, как нам кажется непреложный ВЫВОД - произведениям (их видам) которые не упоминаются в списке, которые в дальнейшем могут быть включены в этот список, охрана в отношении них должна предоставляться независимо от того, упоминаются они данном перечне в настоящее время или нет. С другой стороны, следует отметить, что перечень объектов авторских прав является закрытым, и новый объект, не указанный в ст. 1259 ГК РФ, не может получить правового режима объекта авторского права.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКРЫТ, ОДНАКО ОТКРЫТЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОНЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
Вот здесь то и начинается все то, загадочное, что еще до конца не раскрыто в авторском праве, а именно понятие ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
Задача определения понятия «произведение», казалось бы, не должна входить в компетенцию гражданского права, так как составляет предмет специальных наук: теории литературы, теории искусства и теории науки. Многие цивилисты так именно и смотрят на это, отсылая в случае необходимости судебные органы, рассматривающие авторские и изобретательские споры, к специальной экспертизе. Тем не менее, в цивилистической литературе был высказан и другой взгляд. В научных трудах В.И. Серебровского (В. И. Серебровский, Вопросы советского авторского права, изд-во АН СССР, 1956), посвященных авторскому праву, задача определения понятия произведения была отнесена к компетенции гражданского права. Указав на то обстоятельство, что «закон, гарантируя охрану произведения, не указывает, однако, что следует понимать под «произведением», В.И. Серебровский решительно заключил, что «задача дать определение понятия произведения падает, таким образом, на долю науки гражданского права». Им же была сделана попытка раскрыть понятие произведения полнее, чем это имело место ранее в авторском праве.
«Произведением - признается совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами в конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения»
Тем самым был предпринят важный шаг в изучении сложной проблемы произведения в аспекте гражданского права.
Свой вклад в решение рассматриваемой проблемы наряду с В.И.Серебровским внесли многие советские цивилисты: Б. С. Антимонов, Е. А. Флейшиц, М. В. Гордон, А. И. Ваксберг, Е. Л. Вакман, И. А. Грингольц, Н. А. Райгородский и другие. Однако эти исследования далеко не завершены.
Произведение - прежде всего, благо нематериальное, как реально существующее явление окружающего мира, оно, прежде всего, выступает в виде комплекса идей и образов. Важно различать само произведение, имеющее нематериальную сущность, и форму его воплощения, т.е. ту вещественную форму, которая является материальным носителем произведения (напр. рукопись, нотная запись).
Связь произведения со своим материальным носителем может быть неразрывной, например, картина и скульптура но, несмотря на это, картина и скульптура выступают одновременно как объекты авторского права и как объекты права собственности.
При уяснении содержания понятия творчества в авторском праве важно учитывать, во-первых, что творчество - это, прежде всего интеллектуальная, а не физическая деятельность человека и, во-вторых, что данная деятельность должна приводить к результату, ранее не существовавшему.
Признак творчества как критерий охраноспособности произведения в законе также не раскрывается. В юридической литературе предпринято немало попыток определить понятие «творчество», однако дальше того, что творчество рассматривается как «деятельность человека, порождающая нечто качественное новое и отличающееся НЕПОВТОРИМОСТЬЮ, ОРИГИНАЛЬНОСТЬЮ и УНИКАЛЬНОСТЬЮ» дело не пошло.
В отличие от понятия "произведение" понятие "музыкальное произведение" в юридической литературе как таковое отсутствует вообще. Для того чтобы сформулировать соответствующее определение, необходимо обратиться к одному из его составляющих - понятию "музыка". В одном из самых авторитетных музыковедческих изданий современности, а именно, в музыкальной энциклопедии под редакцией Юрия Всеволодовича Келдыша, музыка определяется как «вид искусства, который отражает действительность и воздействует на человека посредством осмысленных и особым образом организованных по высоте и во времени звуковых проследований, состоящих в основном из тонов - звуков определенной высоты»
В литературе неоднократно отмечалось, что творческая деятельность по созданию музыкального произведения характеризуется определенной спецификой, поскольку именно в музыке очень трудно бывает отграничить творческую часть труда от технической. Создавая произведение, композитору зачастую приходится тратить массу времени, чтобы откорректировать уже сочиненное, придать желаемую форму задуманному.
Вдохновение может посетить автора совершенно неожиданно и также неожиданно может его покинуть. Как справедливо отмечается в литературе, процесс написания музыкального произведения представляет собой процесс перехода вдохновения в усидчивый труд. В свое время об этом писал великий русский композитор П.И. Чайковский: «Иногда на несколько времени вдохновение отлетает; приходится искать его, и подчас тщетно. Весьма часто совершенно холодный рассудочный, технический процесс работы должен прийти на помощь».
Чайковский П.И. Переписка с Н.Ф. фон Мекк. М., 1934. Т. 1. С. 217.
В музыке мы сталкиваемся с большими сложностями на пути определения той грани, которая бы отделяла истинно "деятельность творца" от обычных человеческих усилий, стремления к достижению результата. Именно в совокупности эти два переплетающихся между собой процесса и образуют явление, которое принято называть творческой деятельностью по созданию музыкального произведения.
Охраняемую форму произведения принято делить на ВНУТРЕННЮЮ И ВНЕШНЮЮ. Внутренняя форма состоит из образов, являющихся неотъемлемой частью сюжета произведения. Внешнюю форму произведения образует язык, т.е. конкретные выразительные средства, которые используются автором для передачи образов
Принимая во внимание специфику выразительных средств, используемых в музыке, можно утверждать, что в случае с музыкальными произведениями правовой охране подлежит лишь внешняя форма произведения. Внешнюю форму музыкального произведения образует звуковой ряд, представляющий собой определенную последовательность звуков и созвучий различной высоты и длительности. Иными словами, авторское право охраняет собственно "музыкальный текст" - внешнюю составляющую музыкального произведения, которая непосредственно воспринимается при его прослушивании. Что касается внутренней формы музыкального произведения, то она по своей природе не может охраняться правом. Образы в музыке передаются с помощью различных по высоте, частоте, силе и длительности звуков, не имеющих четкой смысловой нагрузки, вследствие чего они являются недостаточно определенными и едва ли способны к правовой охране.
В отличие от музыки, в изобразительном искусстве главную скрипку играет внутренняя форма, т.е. та смысловая нагрузка, которую автор пытается донести до зрителей, то, что он хотел выразить, создавая произведение, ОДНИМ СЛОВОМ ИДЕЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. В качестве примера можно привести небезызвестный «Черный квадрат» Каземира Малевича, вокруг которого до настоящего времени не утихают споры. С точки зрения внешней формы - это геометрическая фигура на плоскости, закрашенная в черный цвет. С другой стороны (внутренняя форма) - это пустота, дверь в другой мир, это то, что поглощает свет, это бесконечное стремление в никуда - это ИКОНА НАШЕГО ВРЕМЕНИ. Не зная всего этого невозможно с уверенностью сказать, что находиться перед вашими глазами - объект авторского права или очередная обыденность.
Сам постулат, что авторское право охраняет форму, а не содержание произведения, мало что дает, если нет необходимой ясности в том, какие элементы произведения относятся к его форме и какие образуют его содержание.
Исследованием этой проблемы, которая выходит за рамки собственно права, занимались многие известные ученые-юристы, как в России, так и за рубежом. Первая попытка выявить элементы произведения литературы принадлежит немецкому философу Иомганну Гомтлибу Фимхте, выступившему против неправомерной перепечатки книг. В российской науке авторского права широкую известность и признание получили выводы, к которым пришел Владимир Яковлевич Ионас.
Опираясь на труды своих предшественников, в том числе немецких ученых Колера и Боора, а также широко используя положения литературоведения, искусствоведения и иных специальных областей знания, Владимир Яковлевич отнес к содержанию, т.е. ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗРАЗЛИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ художественной литературы, такие элементы произведения, как ТЕМА, МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СЮЖЕТНОЕ ЯДРО, И ИДЕЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.
Заимствование этих элементов не налагает на пользователей никаких обязанностей и не является нарушением авторского права. Любое лицо может создать произведение на туже тему, использовать фактический материал (если на основе реальных событий, фактов), аналогичную фабулу произведения (общую схему развития событий, сюжетное ядро) давать аналогичную интерпретацию излагаемым событиям, одинаково оценивать поступки героев и т.п.
К ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ, т.е. ОХРАНЯЕМЫМ элементам произведения, В.Я. Ионас отнес ОБРАЗЫ И ЯЗЫК ПРОИЗВЕДЕНИЯ, которые образуют соответственно внутреннюю и внешнюю форму произведения. При этом под художественным образом понимается специфическая для литературы форма отражения действительности и выражения мыслей и чувств писателя, а под языком - свойственные автору средства и приемы создания художественных образов, т.е. совокупность используемых им изобразительно-выразительных средств.
Указанный подход получил широкое признание в российской науке авторского права и отражен в большинстве современных работ по авторскому праву. Дискуссионными, однако, остаются вопросы о том, пользуются ли самостоятельной правовой охраной такие элементы произведения, как его НАЗВАНИЕ И СЮЖЕТ. Проблема в том, что литературоведение относит их к элементам содержания произведения, а оно как таковое в соотв.с доктриной а.п. законом не охраняется. Между тем совершенно очевидно, что и название произведения, и его сюжет могут быть результатами творческой деятельности, способны использоваться самостоятельно, отдельно от произведения в целом и нуждаются в правовой охране. Разумеется, правовой охраной пользуются не любые названия произведений, А ЛИШЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ, являющиеся результатом творческой деятельности.
Что касается сюжета произведения, то отнести его однозначно к элементам содержания или формам произведения, видимо не возможно. Многое зависит от характера, жанра, и даже от объема произведения. Не случайно Ионас относил к содержанию произведения не сюжет как таковой, а лишь сюжетное ядро, понимая под последним общую схему развития событий, т.е. фабулу. В отличие от него сюжет представляет собой детальное описание событий и поступков героев, включает в себя различные сюжетные ходы, предполагает участие в событиях персонажей произведения, в ходе которых раскрываются их характеры, и т.п. Поэтому, так или иначе, сюжет произведения соприкасается с таким охраняемым элементом произведения, как система образов, нередко становиться от него неотделимым и в силу этого охраняется авторским правом.
Продолжая рассуждать на данную тему необходимо обратить внимание на то, что ПРОИЗВЕДЕНИЕ, КАК ПРАВИЛО, СОСТОИТ ИЗ МНОЖЕСТВА КОМПОНЕНТОВ. Как отмечал В.Я. Ионас, что с одной стороны, возможно создание произведения, в котором все его составляющие будут новыми, но, в то же время возможно и создание такого произведения, в котором часть его элементов будет заимствована из другого ранее созданного произведения. При этом новизна той части элементов, которые не являются заимствованными, далеко не всегда свидетельствует о творческом характере произведения в целом. Следовательно, по мнению В.Я. Ионаса, ВОЗМОЖНЫ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЕЗ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, и в связи с этим в авторском праве целесообразно ввести понятие существенной новизны произведения.
Показателем творческого результата, по мнению большинства российских ученых, является его новизна. Новизна в данном случае рассматривается как синоним оригинальности произведения. Хотя подобные рассуждения небеспочвенны, серьезной поддержки в научных кругах они не получили. Как отмечает Никита Витальевич Иванов (Н.В. Иванов «Авторские и смежные права в музыке»: учебно-практическое пособие Издательство: Проспект 2009 год), в авторском праве, которое охраняет форму произведения, выделение признака новизны как самостоятельного представляется излишним, поскольку "он полностью поглощается признаком творчества. Если на практике возникает спор о том, является ли новое произведение, созданное на основе уже существующего, результатом творческой деятельности, ТО СУД КАК РАЗ И БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ, ЕСТЬ ЛИ В ДАННОЙ РАБОТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТВОРЧЕСТВА, что само по себе уже означает, является ли данное произведение новым или нет. Иными словами, признак творчества включает признак новизны, так как "в сфере авторского права новизна представляет собой неизбежное следствие творческой деятельности". Данная позиция в настоящее время преобладает в доктрине, и получила свое подтверждение в законодательстве, где новизна как самостоятельный признак охраноспособности произведения не выделяется.
Чтобы произведение могло получить охрану оно должно не только возникнуть в сознании автора, но также получить объективную форму выражения, т.е. стать доступным для восприятия др.людей. Это не означает, что охрана предоставляется только произведениям зафиксированных на каких либо материальных носителях. Охраной будут пользоваться также устные произведения, например - лекции, доклады, прозвучавшие мелодии, прочитанные стихи и т.п. независимо от того будут ли они каким-либо образом записаны.
Объектами авторского права признаются лишь такие произведения, которые обладают предусмотренными законом признаками (творческий характер произведения и объективная форма его выражения).
Однако следует признать, что каких-то четких критериев отграничения творческих произведений от нетворческих, кроме приведенных ссылок на новизну, оригинальность, неповторимость и т.п. видимо не существует. Данный вывод основывается на том, что авторское право не предъявляет высоких требований к уровню творчества и презюмирует его наличие в любом произведении.
Произведение как результат творческой деятельности автора становиться объектом авторского права лишь при условии, что оно выражено в какой-либо объективной форме.
СМЫСЛ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ТОМ, ЧТО ПОКА МЫСЛИ И ОБРАЗЫ СУЩЕСТВУЮТ ЛИШЬ ВИДЕ ТВОРЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА, ОНИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАДОБНОСТИ В ИХ ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ.
Авторские права распространяются на часть произведения, если по своему характеру она может быть признана самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечает требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1259 ГК.
При этом понятие «часть произведения» в законе не раскрывается, за исключением признания такими частями названия и персонажа произведения.
Частью произведения по смыслу закона может считаться как отдельный его фрагмент (например глава из романа, отрывок музыкального произведения) так и такой элемент, который неотъемлем от произведения и может быть выделен из него лишь искусственно, однако способен к самостоятельному использованию (напр.система образов, персонаж, мелодия).
Охрана отдельных частей произведения в смысле его фрагментов, как правило, решается достаточно просто: нарушением авторского права должно считаться использование любой части произведения, если только оно не подпадает под один из случаев свободного использования произведений (ст.ст.1274-1280 ГК)
Проблема охраны элемента, который неотъемлем от произведения и может быть выделен из него лишь искусственно является более сложной и решается лишь неразрывно с нормой, закрепленной в п.5 ст.1259 ГК РФ, согласно которому:
авторское право не распространяется на идеи, открытия, концепции факты принципы, языки программирования, методы, сюжеты произведений, процессы, привила игр, системы, способы, решения технических, организационных и иных задач, иные результаты интеллектуальной деятельности и сведения (информация), не получившие воплощения в форме конкретного произведения.
Перейдя к вопросу о делении охраняемых законом произведений на произведения науки, литературы и искусства, мы увидим, что эти категории используются в законе не в своем обычном значении, поскольку в противном случае они взаимно накладывались бы друг на друга. По смыслу закона произведениями науки являются любые произведения, основное содержание которых состоит в выработке и систематизации объективных данных о действительности, включая произведения научной литературы.
Произведениями литературы, признаются художественные произведения, выраженные в словесной форме.
К произведениям искусства относятся все остальные произведения художественного творчества, включая произведения архитектуры, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, музыки, кино, театра и.т.д.
Закрепленный законом перечень охраняемых произведений носит примерный, ориентировочный характер. Его цель указать основные его виды охраняемых произведений, исключить споры относительно охраноспособности большинства из них.
Тем самым можно сделать вывод «произведение науки, литературы и искусства» являются данью традиции и не имеют практического значения, т.к. действующее законодательство не устанавливает каких-либо принципиальных различий в правовом регулировании для этих трех групп произведений. Мало того, во многих случаев не существует однозначных критериев для их общепризнанного разграничения. Например, произведение представляющее результат научного творчества и выраженное в форме статьи или книги, традиционно рассматривается в качестве литературного произведения, альбом репродукций может быть признан сборником произведений изобразительного искусства и.т.д.
Заканчивая данную статью можно сделать только один вывод: в целом авторское право составляет настолько сложный, взаимосвязанный комплекс: что, как совершенно справедливо отмечает профессор А.П. Сергеев «выделить среди него права чисто имущественного или неимущественного характера, или определить объект авторского права довольно трудно», тем не менее решать эту задачу надо.
Необходимо исследовать понятия, «творчество» и «произведение» в сочетании с юридическим анализом проблемы охраноспособности произведения, раскрыть юридически значимую структуру произведений творчества и установить юридически важные элементы структуры, способные быть носителями правовых свойств произведения.
Проникновение в структуру произведения с помощью одних только юридических методов мышления и правовых категорий невозможно, для этого требуется анализ с позиций теории познания, психологии, языкознания, искусствоведения.
Литература
«Критерий творчества в авторском праве и судебной практике» Ионас В.Я. М., Юридическая литература, 1963г.
«Произведения творчества в гражданском праве» Ионас В.Я. М.,Юридическая литература, 1972г.
«Авторские и смежные права в музыке» учебно-практическое пособие Н.В. Иванов
«Право интеллектуальной собственности» Гаврилов Э. П., Добрынин О.В., Близнец И. А., Издательство: Проспект, 2011 г.
«Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации» под редакцией доктора юридических наук С.А. Степанова. Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009г.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Авторское право как система норм права, регулирующая личные неимущественные и имущественные отношения, возникающие с созданием и использованием произведений науки и искусства. Объекты и субъекты авторского права. Способы защиты авторского права.
реферат [19,9 K], добавлен 30.10.2010Закрепленные законом временные исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Правоотношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы или искусства. История авторского права.
реферат [27,7 K], добавлен 26.01.2011Личные права авторов произведений науки, литературы и искусства как объект гражданско-правовой защиты. Международная защита прав авторов произведений. Содержание неимущественных прав авторов. Право на имя, защиту репутации, обнародование, опубликование.
курсовая работа [48,5 K], добавлен 30.04.2010Изучение понятия, значения и источников авторского права: совокупности правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства. Объекты авторского права, условия охраноспособности.
курсовая работа [37,5 K], добавлен 08.05.2011Авторское право как совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведений науки, литературы и искусства. Общая характеристика гражданско-правовых отношений в сфере исключительных прав и авторского права.
курсовая работа [65,7 K], добавлен 12.02.2016Объекты и субъекты авторского права. Стороны авторского договора. Принципы патентного права, личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Защита патентного права.
контрольная работа [35,8 K], добавлен 18.09.2013Авторское право: объект, возникновение, предмет, соавторство. Регулирование правоотношений, связанных с созданием и использованием произведений науки, литературы или искусства; международные договоры. Свободное воспроизведение авторских работ, их охрана.
реферат [30,9 K], добавлен 29.01.2011Сущность, особенности и соотношение авторского и патентного права, коммерческая тайна в современных условиях. Правовые нормы гражданского права, регулирующие отношения, возникающие в связи с использованием произведений науки, литературы и искусства.
контрольная работа [28,8 K], добавлен 27.10.2010Авторское право и сфера его регулирования. Исключительная природа авторских прав. Характеристика понятий "авторское право" и "отдельные авторские полномочия". Виды авторских прав. Личные неимущественные права авторов. Срок действия авторского права.
дипломная работа [89,9 K], добавлен 15.10.2008Определение авторского права, его принципы, основные функции, задачи и источники. Признаки объектов авторского права и их перечень. Классификация субъектов авторского права, их анализ и сравнение. Личные неимущественные и имущественные права авторов.
курсовая работа [45,7 K], добавлен 27.04.2010