Характеристика особенностей смешанного и нетипичного гражданско-правового договора

Классификация гражданско-правовых договоров, их заключение, изменение и расторжение. Правовое регулирование смешанных и нетипичных договоров, гарантии их исполнения и срок действия. Юридическая практика применения смешанных и нетипичных договоров.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 11.03.2011
Размер файла 147,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке РФ осуществляют Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти;

продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке РФ осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ;

услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнительной власти субъектов РФ предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок.

В условиях договора стороны либо прописывают цену в виде фиксированной денежной суммы, либо определяют способ её расчета.

Если цена не является существенным обязательным условием для данного вида договора, то в договоре ее можно не указывать.

В соответствии с п.3 ст.424 ГК РФ в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Прописанный в п.3 ст.424 ГК РФ вариант определения договорной цены, по существу, предполагает ее установление непосредственно в момент передачи товара либо даже после передачи. При этом покупатель должен будет производить расчет по цене, обычно применяемой к такому товару на рынке при сравнимых обстоятельствах. Однако указанный способ следует рассматривать как запасной, так как он может оказаться недейственным, в случае если хотя бы одна из сторон договора не согласится с ценой - в этом случае окончательное решение спора, как правило, возможно только в судебном порядке.

При этом согласно п.54 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой ценой необходимо руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной. При наличии разногласий по условию о цене и недостижении сторонами соответствующего соглашения договор считается незаключенным.

Из ст.450 ГК РФ "Основания изменения и расторжения договора" следует, что после заключения договора изменение цены возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом или договором. Пункт 2 ст.424 ГК РФ предоставляет сторонам возможность записать условия, при которых возможно изменение цен в договоре, связанное, например, с сезонными колебаниями цен на определенный товар, ожидаемыми изменениями на рынке проданной и т.п. Для некоторых видов договоров в законодательстве предусмотрены дополнительные ограничения при изменении цены. Например, в договоре аренды арендная плата может устанавливаться в сроки установленные договором, но не чаще одного раза в год (п.3 ст.614 ГК РФ).

Согласно ст.317 ГК РФ денежные обязательства должны быть выражены в рублях. Однако в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных правах заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон. В договоре должна содержаться фраза приблизительно такого содержания: "Цена товара (работ, услуг, арендная плата и т.п.) устанавливается в размере 100 долларов США, а оплата производится в рублевом эквиваленте указанной суммы по курсу Банка России на день оплаты". Данную фразу можно разбить на части и поместить эти части в разные разделы договора. Суть отношений от этого не изменится.

Срок оплаты устанавливается соглашением сторон и может быть определен как конкретной датой, так и периодом времени после наступления определенного события (например, в течение 20 дней с момента отгрузки, через месяц после заключения договора и т.п.).

При исчислении сроков сторонам следует руководствоваться правилами, установленными в гл.11 ГК РФ. Что касается порядка оплаты товаров, то здесь вопросы могут возникнуть в связи с оплатой товаров (работ, услуг) в рассрочку и в кредит. Многие путают эти два способа оплаты. Однако различие между ними существует. Согласно п.1 ст.488 ГК РФ продажей товара в кредит является оплата товара через определенное время после его передачи покупателю. Продажей в кредит с условием о рассрочке является оплата товара несколькими платежами через определенное время после его передачи. В данном случае сторонам целесообразно составлять график поступления платежей.

Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом (ст.823 ГК РФ).

Как следует из данного определения, коммерческий кредит не является обособленным обязательством, он всегда будет дополнительным по отношению к договорам купли-продажи, подряда, аренды и др. Соответственно и оформляется не отдельный договор коммерческого кредита, а в лучшем случае дополнительное соглашение. Чаще же всего стороны включают условие о коммерческом кредите в основной договор. Обратите внимание, что невозможно предоставление коммерческого кредита по самостоятельному договору займа или кредитному договору (в таком случае это будут два отдельных договора).

По договору купли-продажи и мены в собственность могут передаваться как деньги, так и вещи, определяемые родовыми признаками. ГК РФ выделяет индивидуально-определенные вещи (ст.398 ГК РФ) и вещи, определенные родовыми признаками (ст.807 ГК РФ). Индивидуально-определенные вещи должны обладать признаками, позволяющими выделить их из массы подобных вещей, это может быть, например, какое-либо произведение искусства. Такие вещи, как правило, существуют в единственном экземпляре. Вещи же, определенные родовыми признаками, характеризуются взаимозаменяемостью и измеряются такими количественными характеристиками, как вес, число, например: тонна зерна, партия конфет "Красная Шапочка".

Родовая вещь может одновременно являться индивидуально-определенной. Например, покупатель из более чем пятидесяти одинаковых пылесосов в магазине выбирает один, который, по его мнению, лучше, и продавец должен передать ему именно этот пылесос. По договору купли-продажи и мены может быть передано право собственности как на индивидуально-определенную вещь, так и на вещи, определенные родовыми признаками. Однако правила о коммерческом кредите могут применяться к любому договору, по которому одна из сторон передает взамен определенную денежную сумму, а деньги, как известно, тоже вещи, определенные родовыми признаками.

Пункт 2 ст.823 ГК РФ устанавливает, что к коммерческому кредиту применяются правила главы 42 "Заем и кредит", если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства.

Согласно п.12 постановления пленума Верховного Суда РФ и пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.98 № 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" к коммерческому кредиту применяются нормы о договоре займа, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство и не противоречит существу такого обязательства.

Среди прочих норм о договоре займа к коммерческому кредиту применяются нормы, содержащиеся в ст.809 ГК РФ: если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства заимодавца (для юридического лица - в месте его нахождения) ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. Иными словами, по общему правилу коммерческий кредит признается процентным, если договором или законом не установлено иное. Однако это правило не применяется в случае с договором купли-продажи. Дело в том, что это именно тот случай, когда применению подлежит п.2 ст.823 ГК РФ, то есть нормы о договоре займа не будут применяться, так как иной порядок установлен правилами о договоре купли-продажи. Порядок этот содержится в п.4 ст.487, п.4 ст.488, п.3 ст.489 ГК РФ: договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты, аванса, кредита и рассрочки, то есть изначально указанные разновидности коммерческого кредита процентными не являются, а будут таковыми только в случае прямого указания на это в договоре.

При предоставлении коммерческого кредита цена может устанавливаться разными способами:

в договоре фиксируется конечная сумма (с учетом отсрочки или рассрочки платежа) - то есть проценты за предоставление коммерческого кредита не взимаются либо скрыты в цене товара;

в договоре фиксируется базовая цена и отдельно указывается, какую сумму покупатель должен заплатить за каждый день или за все время обусловленной договором отсрочки либо рассрочки платежа.

Согласно п.2 ст.823 ГК РФ к коммерческому кредиту применяются правила, содержащиеся в главе 42 ГК РФ "Заем и кредит", если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и если такое применение не противоречит существу этого обязательства. Это означает, что при осуществлении платежей по какому-либо договору следует в первую очередь руководствоваться правилами, установленными ГК РФ в отношении этого вида договора, и только при их отсутствии (полностью или в какой-либо части) обращаться к главе 42 ГК РФ.

Наиболее распространенными формами оплаты являются следующие:

платежным поручением;

аккредитивом;

чеком;

по инкассо.

Все вышеуказанные формы оплаты регулируются Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Банком России от 03.10.2002 № 2-П.

Расчеты платежными поручениями являются наиболее часто применяемой формой расчетов. Платежным поручением является распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. Платежное поручение исполняется банком в срок, предусмотренный законодательством, или в более короткий срок, установленный договором банковского счета либо определяемый применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

В настоящее время все большее распространение получает форма расчетов по аккредитиву. Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, принимаемое банком (далее - банк-эмитент) по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку (далее - исполняющий банк) произвести такие платежи.

Банками могут открываться следующие виды аккредитивов:

покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные);

отзывные и безотзывные (последние могут быть подтверждены исполняющим банком).

При открытии покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент перечисляет за счет средств плательщика или за счет предоставленного ему кредита сумму аккредитива (покрытие) в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива. При открытии непокрытого (гарантированного) аккредитива банк-эмитент предоставляет исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива. Порядок списания денежных средств с корреспондентского счета банка-эмитента по гарантированному аккредитиву определяется по соглашению между банками.

Отзывным является аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом на основании письменного распоряжения плательщика без предварительного согласования с получателем средств и без каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств после отзыва аккредитива. Безотзывным признается аккредитив, который может быть отменен только с согласия получателя средств. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк может подтвердить безотзывный аккредитив (подтвержденный аккредитив). Безотзывный аккредитив, подтвержденный исполняющим банком, не может быть изменен или отменен без согласия исполняющего банка. Порядок предоставления подтверждения по безотзывному подтвержденному аккредитиву определяется по соглашению между банками.

Платеж по аккредитиву производится в безналичном порядке путем перечисления суммы аккредитива на счет получателя средств. Допускаются частичные платежи по аккредитиву.

Также в безналичных расчетах могут использоваться чеки. Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Чекодателем является юридическое лицо, имеющее денежные средства в банке, которыми оно вправе распоряжаться путем выставления чеков, чекодержателем - юридическое лицо, в пользу которого выдан чек, плательщиком - банк, в котором находятся денежные средства чекодателя.

Чек оплачивается плательщиком за счет денежных средств чекодателя. При этом чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока для его предъявления к оплате.

Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, посредством которой банк (далее - банк-эмитент) по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению платежа от плательщика. Для осуществления расчетов по инкассо банк-эмитент вправе привлекать другой банк (далее - исполняющий банк).

Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных требований, оплата которых может производиться по распоряжению плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (в безакцептном порядке), и инкассовых поручений, оплата которых производится без распоряжения плательщика (в бесспорном порядке).

Платежные требования и инкассовые поручения предъявляются получателем средств (взыскателем) к счету плательщика через банк, обслуживающий получателя средств (взыскателя).

В случае купли-продажи следует обратить внимание на тот раздел котором речь идет о базисе поставки. Под базисом поставки понимаются условия, предусматривающие распределение между продавцом и покупателем обязанностей по перемещению товара, оформление соответствующих документов и оплаты транспортных расходов, определение момента перехода от продавца к покупателю права собственности на товар, риска случайного повреждения или утраты товара, а также даты поставки. К данной характеристике относятся условия о виде транспорта, о периодичности поставок, о сроках поставки, о том, какой организации поручить доставку товаров и т.п. Базис поставки может быть включен в структуру цены в случаях, когда поставку оплачивает продавец.

В разделе "Условия поставки" следует указать момент исполнения обязанности продавца по передаче товара, передаче арендуемого здания, сооружения, предприятия, сдаче результатов работ. Статья 458 ГК РФ предусматривает (если иное не предусмотрено договором купли-продажи) три варианта исполнения этой обязанности:

1) в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке, товара;

2) в момент предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом;

3) в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю: договором может быть предусмотрено и иное.

Как правило, после исполнения продавцом своей обязанности по передаче товара покупателю на последнего переходит право собственности на товар и соответственно риск случайной гибели товара. Исключение предусмотрено при продаже товара, находящегося в пути, в данном случае риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента заключения договора купли-продажи.

Условия об упаковке (таре) и маркировке также относятся к условиям о передаче товара. Пункт 2 ст.481 ГК РФ предусматривает, что если договором не определены требования к таре и упаковке, то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки. В случае, когда момент исполнения обязанности продавца по передаче товаров определяется моментом предоставления товара в распоряжение покупателя, большое значение приобретает маркировка. Маркировка при этом выступает в качестве способа идентификации товара.

Имущество должно быть передано со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами, если договором не предусмотрено иное.

Стороны практически всегда устанавливают сроки передачи. В случае нарушения этих сроков, нарушившая их сторона привлекается к гражданско-правовой ответственности (неустойка, штрафы и др.).

По окончании передачи товаров, результатов работ, оказания услуг стороны, как правило, составляют акт приемки-передачи, который подписывается обеими сторонами и является подтверждением того, что претензии друг к другу они не имеют.

§4. Гарантии исполнения смешанных и нетипичных договоров. Ответственность сторон и форс-мажорные обстоятельства. Порядок разрешения споров

Для обеспечения взаимных обязательств по договору стороны обычно предъявляют друг другу определенные гарантии. Глава 23 ГК РФ предусматривает следующие способы обеспечения исполнения обязательств:

неустойка;

залог;

удержание имущества должника;

поручительство;

банковская гарантия;

задаток.

Кроме вышеперечисленных способов, стороны могут изобрести свои собственные способы обеспечения обязательств или никак не подкреплять свои обязательства.

Особенностью неустойки является то, что она предусмотрена как и в главе 23 ГК РФ в качестве способа обеспечения обязательств, так и в главе25 ГК РФ в качестве формы ответственности за нарушения обязательства. Таким образом, неустойка может быть включена как в раздел "Гарантии исполнения договора", так и в раздел "Ответственность сторон".

Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Неустойки делят на штрафы и пени. Различие здесь состоит способе исчисления и уплаты неустойки.

Штраф - это твердая денежная сумма, взыскиваемая однократно. Пеня является неустойкой, взыскиваемой нарастающим итогом за каждый день (или иной временной отрезок) просрочки исполнения обязательства.

Популярность неустойке придают следующие обстоятельства: - во-первых, пострадавшей стороне не придется доказывать в суде размер причиненных убытков и само наличие этих убытков;

во-вторых, неустойка устанавливается в определенном размере, значит, нарушившая договор сторона будет заранее знать о том, какой денежной суммой ей придется расстаться;

в-третьих, неустойка предполагает широкий диапазон вариантов ее применения. Например, можно устанавливать неустойку в процентах от неуплаченной суммы, от стоимости товара, в твердой сумме и др.

При заключении договора контрагентам необходимо помнить, что неустойка может быть как договорной, то есть установленной ими самими, так и законной, то есть установленной в законе. В последнем случае она будет применяться независимо от воли сторон.

Например, согласно п.3 ст.5 Федерального закона № 60-ФЗ от 13.12.94 "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" в случае невыполнения в установленный срок государственного контракта по объему продукции поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 50% от стоимости недопоставленной продукции.

В зависимости от соотношения с убытками неустойки подразделяются на зачетные, штрафные, альтернативные и исключительные.

Если убытки возмещаются в части, непокрытой неустойкой, то такая неустойка называется зачетной. Данный вид неустойки часто применяется в договорах поставки, строительного подряда.

Пример 1.

За просрочку предоставления технических средств свыше 7 (семи) дней по сравнению с установленным заказом сроком Арендодатель уплачивает Арендатору дополнительную неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) стоимости арендной платы за каждый день просрочки, но не более 20% (двадцати процентов) от общей суммы настоящего Договора.

Если убытки взыскиваются в полном объеме помимо неустойки, такая неустойка называется штрафной. Причем, если по условиям договора с должника подлежит взысканию штраф, то это еще не означает, что данная мера ответственности носит штрафной характер и взыскивается помимо убытков. По общему правилу, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства с должника взыскивается зачетная неустойка. Для того чтобы придать неустойке штрафной, альтернативный или исключительный характер, об этом необходимо будет прямо указать в договоре. Штрафные неустойки предусматриваются, как правило, за наиболее грубые нарушения условий договора, например, поставку недоброкачественной или некомплектной продукции.

Пример 2. При возврате технических средств в неисправном состоянии Арендатор уплачивает Арендодателю расходы по их ремонту и штрафную неустойку в размере 10% стоимости поврежденных технических средств.

Если при возврате технических средств установлена их некомплектность, Арендатор возмещает Арендодателю фактические затраты на покупку недостающих частей технических средств и уплачивает штраф в размере 15% стоимости недостающих частей.

Если взыскивается только неустойка, то такая неустойка является исключительной. При данном виде неустойки сторона не имеет права на возмещение убытков ни сверх, ни помимо неустойки. Исключительная неустойка установлена в отношении клиентов с транспортными организациями, почтой, телеграфом и др.

Пример 3. В случае пропажи груза, произошедшей по вине Экспедитора, последний возмещает Клиенту исключительно стоимость пропавшего груза по ценам, указанным в отгрузочных документах. Заказчик не имеет права на возмещение иных убытков, понесенных им по причине пропажи груза.

Если у кредитора есть выбор: взыскать неустойку либо убытки, то такой тип неустойки называется альтернативной. В случае выбора кредитором неустойки он лишается права на возмещение убытков. На сегодняшний день данный вид неустойки широкого распространения не получил.

Пример 4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Продавец по выбору Покупателя обязан:

либо выплатить штраф в размере 10% стоимости поставляемого товара. При этом Продавец освобождается от оплаты расходов Покупателя на устранение недостатков товара;

либо возместить расходы Покупателя на устранение недостатков товара. Следующим способом обеспечения исполнения обязательства является залог. Кроме ГК РФ данный способ регулируется Законом РФ ОТ 29.05.92 № 2872-1 "О залоге" (далее - Закон "О залоге") и Федеральным законом от 16.07.98 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (далее - Закон "Об ипотеке"). Статья 1 Закона "О залоге" дает определение залогу.

Итак, залог - это способ обеспечения обязательства, при котором кредитор-залогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, предусмотренными законом.

Предметом залога могут быть вещи, ценные бумаги, иное имущество и имущественные права. Закон допускает возможность залога вещей, которые будут созданы в будущем. При этом под залог не могут передаваться требования, носящие личный характер, в частности требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также иные требования, залог которых запрещен законом.

Законодатель различает два вида залога:

залог с оставлением имущества у залогодателя;

залог с передачей заложенного имущества (вещи) залогодержателю (заклад).

От выбора вида залога зависит и то, какая из сторон будет исполнять обязанности по страхованию заложенного имущества, обеспечению его сохранности, уведомлению другой стороны о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.

Если договор содержит условие о том, что обязательство обеспечивается залогом, то в таком договоре необходимо указать:

предмет залога и его оценка;

сущность, размер и срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом;

сторона, у которой находится заложенное имущество, ее права и обязанности применительно к разным видам залога (в том числе право распоряжения заложенным имуществом);

виды контроля со стороны кредитной организации за сохранностью заложенного имущества (при владении им залогодателем);

момент возникновения права залогодержателя обратить взыскание на предмет залога;

порядок обращения взыскания на предмет залога;

иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто согласие.

Данные рекомендации, будут применимы для всех случаев заключения смешанных и нетипичных договоров, когда в качестве способа обеспечения исполнения обязательств в договоре сторонами используется залог.

В целях минимизации кредитного риска в кредитном договоре должны быть предусмотрены следующие условия:

внесение ссудозаемщиком дополнительного обеспечения в случае, если в период действия кредитного договора текущая стоимость обеспечения (оцененная по текущим рыночным котировкам) стала меньше оценочной стоимости, установленной при расчете суммы кредитного договора;

возможность и срок одностороннего расторжения кредитного договора со стороны кредитной организации, если ссудозаемщик не предоставил дополнительного обеспечения либо не выполнил взятые обязательства;

возможность списания средств с расчетного, текущего, корреспондентского счета заемщика без распоряжения владельца счета;

порядок направления дохода по ценным бумагам и средств, полученных от погашения ценных бумаг, если на период действия кредитного договора приходится срок получения дохода по ценным бумагам или/и наступает срок погашения ценных бумаг, являющихся обеспечением по кредитному договору.

С целью снижения кредитных рисков указанные формы обеспечения возврата кредита могут использоваться как отдельно, так и в сочетании. Контрагентам следует учесть, что согласно ст.337 ГК РФ, если иное предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию. Как явствует из определения залога, смысл его состоит в том, что залогодержатель получает, в случае неисполнения должником обязательства, преимущество перед другими кредиторами в праве получения удовлетворения за счет заложенного имущества. Однако взыскание не может быть наложено в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства на произошло в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, или нарушение такого обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости залога.

Кроме вышеуказанных обстоятельств для наложения взыскания па недвижимое имущество, являющееся предметом залога, необходимо решение суда или нотариально удостоверенное соглашение залогодержателя с залогодателем, заключенное после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога.

Если же предмет залога - движимое имущество, порядок обращения взыскания на него стороны могут установить своим договором С условием о залоге или отдельным договором о залоге.

Независимо от вида имущества решение суда об обращении взыскания на заложенное имущество обязательно в следующих случаях:

1) для заключения договора о залоге требуется согласие или разрешение другого лица или органа;

2) предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;

3) залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно.

Следует учесть, что после обращения взыскания на заложенное имущество оно не переходит в собственность залогодержателя, а реализуется им с публичных торгов, причем начальная цена устанавливается судом (в случае обращения в суд) или соглашением сторон. После реализации из вырученной суммы удовлетворяются требования кредитора-залогодержателя.

Согласно ст.359 ГК РФ кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или по возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Удержание - это единственный способ обеспечения обязательства, воспользоваться которым можно, ссылаясь лишь на закон. Таким образом, применить удержание к должнику кредитор может даже в том случае, если такой способ обеспечения обязательства не оговорен ими в договоре.

Однако в случае с договором купли-продажи применение удержания не всегда оправданно. С одной стороны, отказ от передачи товаров продавцом покупателю, не произведшему в срок предварительную оплату указанных товаров, подходит под формулировку п.1 ст.359 ГК РФ. А с другой стороны, есть ст.360 ГК РФ, в которой сказано, что требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом. Это, в свою очередь, означает, что товар должен быть продан продавцом на открытых торгах, что зачастую выглядит просто абсурдно. В большинстве случаев продавцу будет гораздо легче расторгнуть договор ввиду неисполнения покупателем своей обязанности по оплате товаров.

Очень часто к удержанию прибегают комиссионеры, агенты, подрядчики.

Обязанность поручителя отвечать за исполнение должником его обязательств возникает после заключения договора поручительства между поручителем и кредитором. Договор поручительства составляется в письменной форме и должен содержать указание на обязательство, за неисполнение которого должником несет ответственность поручитель. Условие, в соответствии с которым поручитель отвечает за любое обязательство, является недействительным.

Согласно п.1 ст.363 ГК РФ поручитель несет с должником солидарную ответственность, но закон или договор могут предусматривать и субсидиарную ответственность.

Солидарная ответственность означает, что кредитор может потребовать исполнения обязательства как от должника, так и от поручителя, причем как целиком, так и частично. При субсидиарной ответственности кредитор сначала обязан потребовать исполнения от должника, а уж потом обращаться за неисполненной частью к поручителю. В обоих этих случаях поручитель, исполнивший обязанность должника, становится в части исполненного обязательства его новым кредитором.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Должник в случае исполнения им своего обязательства обязан немедленно известить об этом поручителя, так как последний может также исполнить это обязательство и предъявить регрессное требование к должнику либо взыскать с кредитора неосновательно полученное. У должника при этом выбора нет, он может только взыскать с кредитора неосновательно полученное.

В статье 367 ГК РФ дан полный список обстоятельств, с наступлением которых прекращается поручительство:

1) прекращение обеспеченного им обязательства;

2) изменение этого обязательства, влекущее увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего;

3) перевод долга на другое лицо по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника;

4) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем;

5) по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Когда такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда же срок исполнения основного обязательства определен моментом востребования или не указан и не может быть определен, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст.368 ГК РФ).

Банковская гарантия выдается на возмездной и безвозвратной основе. Возмездность означает, что принципал должен уплатить гаранту за выдачу банковской гарантии вознаграждение, а безвозвратность - то, что она не может быть отозвана гарантом. Правда, в отношении последнего правила ст.371 ГК РФ допускает установление иного в самой банковской гарантии. Отличительным признаком данного способа обеспечения обязательства является также то, что в отношении него бенефициаром не может быть произведена уступка права требования, как, например, в случае с залогом или поручительством.

В отличие от поручительства, по которому поручитель обязуется исполнить за должника его обязательство, по банковской гарантии гарант обязан уплатить денежную сумму. Денежная сумма подлежит уплате по письменному требованию бенефициара, к которому должны быть приложены указанные в гарантии документы. В требовании бенефициара или приложении к нему должно быть обязательно указано, в чем состоит нарушение принципалом обязательства, в отношении которого выдана банковская гарантия. Еще одним обязательным условием, относящимся к требованию, является то, что оно должно быть представлено гаранту до окончания срока, на который выдана гарантия.

Получив требование, гарант должен немедленно уведомить об этом принципала и передать ему копии самого требования и всех прилагаемых к нему документов. После этого в разумный срок он обязан требование бенефициара рассмотреть и проявить разумную заботливость, чтобы установить, соответствуют ли это требование и приложенные к нему документы условиям гарантии. В ГК РФ не дается определения понятиям "разумный срок" и "разумная заботливость". Так что в случае необходимости суд будет устанавливать, рассмотрел ли гарант требование в разумный срок и проявил ли он при этом разумную заботливость, исходя из конкретных обстоятельств дела.

Например, время доставки почтового сообщения - 2 недели. И хотя возможно уведомить контрагента через почту в более короткий срок, разумным сроком будет 2 недели.

Лицам, обеспечивающим свои обязательства банковской гарантией, следует учесть, что гарант обязан удовлетворить требования бенефициара по ней независимо от того, исполнил или нет принципал свою обязанность по обеспечиваемому гарантией обязательству возможность отказа гаранта предусмотрена только в случаях, когда требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям этой гарантии или представлены гаранту по окончании срока действия гарантии.

Кроме вышеперечисленных случаев, когда гарант имеет право отдать бенефициару в удовлетворении его требований, он имеет право делать это в случаях, когда его обязательство перед бенефициаром гарантии прекращается:

уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;

вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;

вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств.

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Исходя из содержания этого определения, можно выделить три функции задатка. Задаток выдается в счет причитающихся по договору платежей, значит, кроме обеспечения исполнения обязательства, он выступает еще и в роли средства платежа, что делает его очень похожим на аванс.

Кроме того, задаток выдается в доказательство заключения договора, то есть подтверждает само наличие обязательства, которое должник должен исполнить.

Соглашение о задатке должно быть заключено в письменной форме с указанием размера денежной суммы, выдаваемой в качестве задатка (оно, как правило, включается в текст договора).

В случае неисполнения обязательства задаткодателем сумма задатка остается у задаткополучателя, если же обязательство не исполнит задаткополучатель, он должен вернуть сумму задатка в двойном размере. Сверх того, нарушившая договор сторона обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка. Договором, однако, в отношении возмещения убытков, может быть предусмотрено иное (п.2 ст.381 ГК РФ).

Раздел "Ответственность сторон" посвящен вопросам гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникающих из договора. Договорной ответственностью определяются те санкции, которые применяются к нарушителю и которые могут выражаться в форме:

возложения на лицо дополнительных обязанностей. Под дополнительными обязанностями понимается дополнительное имущественное обременение по сравнению с тем, которое он нес в соответствии с договором. Примером такой обязанности является неустойка за нарушение срока поставки товара по договору купли-продажи;

лишения лица, нарушившего договор, принадлежащего ему права. Примером такой ответственности может служить удержание имущества, резервирование прав собственности.

При составлении договора необходимо учитывать, что:

гражданско-правовая ответственность имеет имущественный характер;

гражданское право регулирует отношения равных субъектов, и невыполнение своих обязанностей одной из сторон вызывает нарушение прав другой стороны. Поэтому имущественные санкции взыскиваются в пользу потерпевшей стороны;

гражданско-правовая ответственность имеет компенсационный характер, то есть размер имущественных санкций должен соответствовать размеру причиненных убытков.

Под убытками согласно ст.15 ГК РФ понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). В гражданском праве различают несколько способов удовлетворения пострадавших интересов одной из сторон договора: в форме возмещения убытков, иным предусмотренным в договоре способом, как то: потеря залога, потеря задатка, неустойка в виде пени и штрафов, удержание вещи.

Помимо этого договор может предусматривать ответственность в виде: соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков, возмещения расходов на устранение недостатков, до-укомплектования и др. Единственное требование, предъявляемое к форме гражданско-правовой ответственности, это ее имущественный характер и соответствие нанесенному вреду.

Для контрагентов по договору купли-продажи очень важным является условие, установленное в ст.396 ГК РФ. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором. В то же время возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором.

Пример:

7.1 За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.2 За передачу товара, ненадлежащего качества Продавец обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков.

7.3 За отгрузку продукции с нарушением согласованного графика Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 (пяти) процентов стоимости продукции, отгруженной не по графику.

7.4 При отказе Покупателя (полностью или частично) от принятия предусмотренных Договором товаров он возмещает Продавцу возникшие в связи с этим убытки в размере упущенной выгоды.

7.5 За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 (одну десятую) процента за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара.

7.6 За отказ от оплаты товара (в том числе при предварительной оплате) Покупатель несет ответственность в соответствии с действующем законодательством.

7.7 За отказ от возврата многооборотной тары Покупатель выплачивает Продавцу стоимость этой многооборотной тары

7.8 Уплата пени, штрафа или процентов за пользование чужими денежными средствами не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.

Стороны часто автоматически включают в текст договора положения о форс-мажоре, не вникая в их смысл. Тем не менее специалистами настоятельно рекомендуется детально ознакомиться с настоящим разделом.

Данный раздел предусмотрен в договоре на случай непредвиденных обстоятельств, могущих воспрепятствовать исполнению этого договора, которые стороны не в состоянии предотвратить. В связи с этим наступлением форс-мажорных обстоятельств освобождает должника от ответственности, предусмотренной договором.

Пример:

8. Форс-мажор

8.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошли вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), то есть обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которых они не могли предвидеть и избежать. Форс-мажорными обстоятельствами являются: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, решения, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления, и др.

8.2 Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате форс-мажорных обстоятельств.

8.3 Сторона, которой форс-мажорные обстоятельства не позволяют исполнить обязательство, обязана в течение 3-х календарных дней, с момента наступления, а также прекращения форс-мажорных обстоятельств, по телефону и письменно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения названных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентным государственным органом.

8.4 Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению обязательства в течение 2 (двух) последовательных месяцев, то настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон с обязательным письменным уведомлением другой стороны. При этом Договор будет считаться расторгнутым по истечении 7 (семи) календарных дней с даты отправки уведомления о расторжении настоящего Договора.

Хотя на практике термин "форс-мажор" часто используется, в ГК РФ вообще не упоминается такое понятие, а подобные обстоятельства именуются обстоятельствами непреодолимой силы. Так, в соответствии с п.3 ст.401 ГК РФ лицо, не исполнившее своих обязательств, не несет ответственность, если надлежащие исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Обычно к обстоятельствам непреодолимой силы относят стихийные бедствия, например засухи, наводнения, землетрясения, ураганы и др. Сюда же относятся негативные обстоятельства, вызванные политикой государства, например военные, чрезвычайные положения, издание государственными органами актов, препятствующих исполнению обязательств и др. С учетом существующих реалий целесообразно включать в договор в качестве форс-мажора террористические акты.

Пункт 3 ст.401 ГК РФ содержит перечень обстоятельств, на которые нельзя ссылаться как на непреодолимые. В частности, это нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательства товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В договоре могут быть предусмотрены обстоятельства, хотя и не относящиеся к непреодолимым, но тем не менее препятствующие его надлежащему исполнению.

Для российских контрагентов порядок подтверждения форс-мажорных обстоятельств относительно прост: необходимо лишь представить документ компетентного органа, например справку о пожаре, выданную пожарной инспекцией, и т.п.

В разделе "Порядок разрешения споров" договора определяются положения, устанавливающие порядок рассмотрения споров, которые могут возникнуть между сторонами.

В пределах действующего российского законодательства стороны могут сами определять порядок разрешения споров, возникающих и ходе исполнения договора.

Разрешение споров можно разделить на два этапа: досудебный и судебный. На досудебной стадии урегулирования спора стороны, правило, пытаются самостоятельно договориться друг с другом, не прибегая к помощи суда. Досудебный порядок урегулирования устанавливается либо законом, либо соглашением сторон. В случае достижения такого соглашения оно становится обязательным к исполнению. Согласно ч.5 ст.4 АПК РФ, если для определенной категории споров федеральным законом установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого порядка. В противном случае суд оставит исковое заявление без рассмотрения (п.2 ст.148 АПК РФ). При подаче иска истец должен документально подтвердить соблюдение претензионного или иного досудебного порядка разрешения спора (п.2 ст.125 АПК РФ и 6т.128 АПК РФ).

Досудебный порядок разрешения споров во многих случаях установлен законом, в качестве примера можно привести положения п.2 ст.452 ГК РФ, ч.3 ст.619 ГК РФ, пункты 1 и 2 ст.797 ГК РФ, ст.161 Кодекса внутреннего водного транспорта, ст.37 Федерального закона от 17.07.99 № 176-ФЗ "О почтовой связи", ст.125 Воздушного кодекса РФ.

Досудебный порядок разрешения споров установленный соглашением подразумевает наличие в договоре условий о направлении, письма, телеграммы иного документа, установление кон ответа на них, другие подобные условия. Предусмотренная и договоре возможность проведения переговоров по спорным вопросам досудебным порядком урегулирования спора не считается.

Пример 1.9 Порядок разрешения споров

9.7 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2 В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3 До передачи спора в Арбитражный суд Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования.

Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана руководителем и выслана по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении.

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15 календарных дней с момента получения и направить другой Стороне ответ. Ответ на претензию направляется по электронной почте или по факсу.

Существует два варианта разрешения споров: судебный и внесудебный. Разрешая свой спор во внесудебном порядке стороны могут обратиться к помощи третьего лица, которому в одинаково высокой степени доверяют и решению которого будут следовать. Такой порядок разрешения споров называется третейским судом. Третейские суды действуют на основании Федерального закона от 24.08.2002 №102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации". По соглашению сторон в третейский суд может передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным законом.

Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения. Стороны, заключившие третейское соглашение, обязуются попытаться разрешить свои разногласия при помощи третейского суда до обращения в суд. Они также принимают на себя обязанность по добровольному исполнению решения третейского суда. Если решение не исполнено добровольно в установленный срок, оно должно исполняться в принудительном порядке на основании исполнительного листа, который выдается судом общей юрисдикции или арбитражным судом.

Ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение третейского суда, является третейским соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора. Третейское соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном сторонами, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения.

Пример 2.9.2 В случае невозможности урегулирования споров и разногласий, возникших при исполнении настоящего Договора, все споры подлежат разрешению в третейском суде г. Чебоксары в соответствии с его регламентом.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.