Наследование отдельных видов имущества

Понятие наследственного права, исторический аспект его становления и развития. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и производственных потребительских кооперативах, недвижимого имущества и земельных участков.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 21.07.2013
Размер файла 117,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Современное гражданское законодательство предоставляет право гражданам иметь в собственности любое имущество за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут им принадлежать. Одним из оснований возникновения права собственности является наследование, гарантированное Конституцией РФ (ч. 4 ст. 35). В свою очередь, п. 2 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Развитие рыночных отношений в стране, рост доходов населения, которые вызвали рост числа объектов гражданского оборота, в том числе недвижимого имущества, в определенной степени обусловили и количество сделок, и рост количества наследственных дел, поскольку при отсутствии наследственного имущества нет необходимости вступать в права наследования. В связи с этим заметен существенный рост количества выданных свидетельств о праве на наследство и удостоверенных нотариусами завещаний. Например, по данным Центра нотариальных исследований при Федеральной нотариальной палате за 2011 год можно констатировать тот факт, что в большинстве регионов Российской Федерации количество удостоверенных нотариусами завещаний с 2001 г. по 2011 г. существенно возросло. Примерами могут служить Калининградская область (1,9 раза), Рязанская область (2,2 раза), Республика Калмыкия (4,5 раза), Мурманская область (3,2 раза), Тверская область (5,2 раза).

В настоящее время порядок наследования регулируется разделом V «Наследственное право» части третьей ГК РФ, вступившей в законную силу 1 марта 2002 года. Этот закон детально урегулировал и существенно дополнил правила о порядке наследования (ГК РСФСР 1964 г. содержал 35 статей о наследовании, а новый ГК РФ - 76).

Важно заметить, что порядок наследования по завещанию урегулирован более детально, чем по закону. Например, наследованию по завещанию посвящено 22 статьи (ст. 1118-1140 ГК РФ), а наследованию по закону всего 10 статей (ст. 1141-1151 ГК РФ). Такие изменения в структуре самого закона связаны с переходом к рыночным отношениям, укреплением частной собственности и снятием ограничений по ее распоряжению самим владельцем. Наследованию отдельных видов имущества посвящена глава 65 ГК РФ.

Однако анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что, несмотря на существенное дополнение и изменение порядка наследования, в том числе и наследования отдельных видов имущества, оно не лишено недостатков.

Таким образом, на сегодняшний день говорить о завершении законотворчества в области наследования по завещанию было бы преждевременным, что и определяет актуальность предлагаемой работы.

Тема дипломной работы относится к числу не очень хорошо изученных, о чем говорит небольшой объем специальных монографических исследований. В свою очередь важное методологическое значение для настоящей работы имели публикации, посвященные общетеоретическим аспектам российского наследственного права, к числу которых, в первую очередь, следует отнести труды ученых дореволюционной российской цивилистики: Ю.С. Гамбарова, С.А. Муромцева, М.Я. Пергамента, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, Д.И. Мейера, В.И. Синайского, Г.Ф. Шершеневича и др. Это далеко не полный перечень ученых-цивилистов, чьи труды заслуживают быть донесенными до современного исследователя, поскольку содержат целостную теоретическую разработку подавляющего большинства проблем наследственного права, в том числе связанных с наследованием по завещанию.

Работы российских цивилистов не потеряли научного и образовательного значения и получили развитие в трудах: С.С. Алексеева, Б.С. Антимонова и К.А. Граве, С.Н. Братуся, Ю.Е. Булатецкого, В.Г. Вишнякова, А.А. Власова, В.П. Грибанова, М.В. Гордона, В.А. Дроникова, В.А. Егиазарова, А.Г. Калпина, П.С. Никитюк, В.А. Рясендева, В.И. Серебровского, А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина Э.В. Эйдиновой, и др.

Проблемам наследования были посвящены диссертационные исследования М.Ю. Барщевского, З.Г. Крыловой, У.А. Омаровой, А.А. Фанштейна, Т.Д. Чепиги, О.Ю. Шилохвоста и др.

В настоящее время интерес к проблеме наследственного права возрастает. Об этом свидетельствует появление новых публикаций, связанных с этим гражданско-правовым институтом. В числе современных работ следует указать труды Л.П. Ануфриевой, А.Т. Гаврюшова, В.В. Гущина, Ю.Н. Власова, Т.И. Зайцевой, З.Г. Крыловой, О.В. Мананникова, Е.А. Суханова, С.В. Тычинина, Т.Д. Чепиги, О.Ю. Шилохвоста, К.Б. Ярошенко и др.

Цель дипломного исследования заключается в комплексной и системной характеристике теоретических и практических проблем правового регулирования наследования отдельных видов имущества. Основными задачами исследования, обеспечивающими достижение указанной цели, являются:

- определение сущности и истории развития наследственного права в России;

- изучение особенностей наследования прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и производственных кооперативах, а также связанных с участием в потребительском кооперативе;

- анализ правовых норм о наследовании недвижимого имущества и земельных участков;

- изучение особенностей наследования имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства;

- характеристика наследования вещей, ограниченно оборотоспособных; невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях, государственных наград, почетных и именных знаков и интеллектуальной собственности.

Объектом исследования являются наследственные правоотношения, возникающие при переходе прав и обязанностей умершего к другим лицам по поводу наследования отдельных видов имущества. Предметом исследования является совокупность правовых норм, регулирующих наследование отдельных видов имущества, материалы судебной практики, справочные и статистические материалы, учебные и доктринальные источники.

Методологическую базу исследования составляют общенаучный диалектический метод познания и вытекающие из него частно-научные методы: метод сравнительного правоведения, системно-структурный, технико-юридический и иные научные методы.

В процессе исследования использовались формально-юридической, исторический, системно-функциональный и иные специальные методы научного познания.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых делится на параграфы, заключения, списка источников и литературы.

1. Общие положения наследственного права

1.1 Понятие и особенности наследственного права

Граждане могут наследовать и завещать имущество (ст. 18 ГК РФ). Наследование - переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего лица (наследодателя) к другому указанному им в завещании или определенному законом лицу (наследнику), при котором имущество переходит в порядке универсального правопреемства, то есть по общему правилу в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не установлено иное (п. 1 ст. 1110 и ст. 1111 ГК РФ).

Наследование, таким образом, - правопреемство с участием на стороне правопредшественника (праводателя) умершего. С наследованием связываются смена правообладателя и переход права (в том числе смена собственника и переход права собственности).

Поскольку наследование - правопреемство, не касаясь сейчас вопроса о критериях деления оснований возникновения права на первоначальные и производные (как и самого этого деления, в котором иногда сомневаются), наследование - основание производного приобретения права. Поскольку наследование - правопреемство с участием на стороне праводателя умершего, нормы наследственного права не применяются к прижизненным отношениям с его участием (за исключением прижизненных отношений по составлению, отмене и изменению завещания, связанных с подготовкой гражданина к смерти). И как верно то, что сходное наследственному правопреемству правопреемство при прекращении (реорганизации) юридических лиц регулируется отдельно (ст. 57, 58 ГК РФ), в свою очередь, государство и муниципальные образования, будучи постоянно действующими субъектами, вообще едва ли нуждаются в подобных механизмах, не всякое правопреемство с участием на стороне праводателя умершего, как будет показано далее, является наследованием.

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по двум возможным и автономно регулируемым законом основаниям - по завещанию и по закону (гл. 62, 63 ГК РФ). В силу п. 3 ст. 572 ГК РФ отечественное право не знает do №atio mortis causa (договор дарения, вступающий в силу после смерти дарителя).

Однако наследование по завещанию и по закону не следует понимать так, будто бы для возникновения правопреемства достаточно одного завещания в первом случае или нормы закона во втором. Наследственное правопреемство во всяком случае покоится на фактическом составе из разнообразных по количеству и качеству юридических фактов. В числе общих - смерть (неизбежное событие) или аналогичное по правовым последствиям объявление гражданина умершим (судебное решение), а также принятие наследства (действие наследника, являющееся односторонней сделкой).

Среди специальных - в зависимости от того, о каком основании в смысле ст. 1111 ГК РФ идет речь, - наличие завещания (при наследовании по завещанию) или, напротив, в условиях его отсутствия принадлежность лица к числу законных наследников ввиду его юридически значимой связи с наследодателем, а также к той очереди наследников, которая призывается к наследованию (при наследовании по закону). Известны и другие специальные факты. Так, при наследовании по закону для особого (внеочередного) порядка призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, относящихся к законным наследникам второй - седьмой очередей, но не входящих в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, необходимы их нетрудоспособность и нахождение на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (п. 1 ст. 1148 ГК РФ), а для прочих нетрудоспособных иждивенцев (не принадлежащих ни к одной очереди законных наследников) - также совместное проживание с наследодателем в тот же период (пп. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ). Последнее обстоятельство учитывается и в других случаях наследования (предметов обычной домашней обстановки - ст. 1169 ГК РФ), а также за рамками наследования (имеются в виду случаи «наследственноподобного правопреемства», в частности при получении членами семьи социальных выплат, предусмотренных абз. 1 п. 1 ст. 1183 ГК РФ).

Поскольку посмертный переход имущества закон связывает с дополнительными фактами, в контексте двух оснований наследования (по завещанию и по закону) известны и другие (производные) основания. Так, смерть самого наследника, не успевшего принять наследство, в разных условиях «активирует»:

а) субституцию (substitutio), то есть наследование подназначенным наследником или субститутом (при наследовании по завещанию - п. 2 ст. 1121 ГК РФ);

б) наследование по праву представления или представляющим наследником (при наследовании по закону - ст. 1146 ГК РФ);

в) наследственную трансмиссию (tra №smissio hereditatis) или наследование трансмиссаром (при наследовании по завещанию или по закону - ст. 1156 ГК РФ).

Кстати, последние два случая закон прямо именует основаниями наследования, а в результате использования слов «тому подобное» и вовсе оставляет перечень таких оснований открытым (абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК РФ). Учитывая последнее, еще одним явным основанием является наследование выморочного имущества, которое, хотя и рассматривается в контексте наследования по закону, отличается от наследования и по завещанию, и по закону: правопреемство здесь, с одной стороны, не обусловлено волей наследодателя, с другой - является императивным (ст. 1151 ГК РФ) и обязательным для наследника (абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК РФ); есть и другие особенности (например, с выморочностью наследства отпадает и обременяющий всю наследственную массу легат).

Для возникновения этого - запасного - случая наследственного правопреемства достаточен факт смерти и наличие условий, названных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ. Вместе с тем в открытый перечень оснований наследования не следует включать конструкции, хотя и известные наследственному праву из-за связи с наследованием, однако имеющие самостоятельную природу. Типичный тому пример - завещательный отказ (легат) - обязательство между наследником (по завещанию или по закону) и третьим лицом - отказополучателем (легатарием) по исполнению первым (должником) имущественной обязанности перед вторым (кредитором) (ст. 1137 ГК РФ).

Поэтому дело не в наименовании, а в содержании ст. 1111 ГК РФ и в особенностях гражданско-правового регулирования наследственного правопреемства. Правопреемство при наследовании по закону регулируется только законом, а при наследовании по завещанию - завещанием и законом (в том и в другом случае под «законом» имеются в виду нормы права, содержащиеся в ГК РФ и в других источниках). Что же касается завещания или завещательного распоряжения, необходимого при наследовании по завещанию, оно представляет собой прижизненную сделку наследодателя. По принятой классификации эта сделка является:

а) распорядительной (определяет посмертную судьбу имущества - пп. 1, 4 ст. 1118, ст. 1120 ГК РФ);

б) личной (не может совершаться представителем и выражать волю двух и более лиц - пп. 3, 4 ст. 1118 ГК РФ);

в) односторонней (для ее совершения необходимо и достаточно воли завещателя - п. 5 ст. 1118 ГК РФ);

г) срочной и безусловной (порождает правовые последствия после смерти - п. 5 ст. 1118 ГК РФ, которая, в свою очередь, - необходимый элемент завещания, а поскольку ее наступление неизбежно, смерть - срок «активации» завещания, выраженный не датой, а событием, напротив, условие - возможный элемент условной сделки, его наступление может и не произойти);

д) формальной (требует квалифицированной формы - ст. 1124-1129 ГК РФ);

е) отзывной (до открытия наследства может быть отменена или изменена - абз. 1 п. 1 ст. 1119, ст. 1130 ГК РФ). Содержание завещания может быть конкретным или абстрактным (как в смысле самого наследства, так и причитающегося конкретному наследнику имущества - ч. 1 ст. 1120, п. 1 ст. 1122 ГК РФ), оно может наделять правами на наследство любых лиц, лишать прав наследников по закону, содержать иные распоряжения и даже исчерпываться завещательным отказом (абз. 1 п. 1 ст. 1119, абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК РФ).

Наследование по завещанию и по закону имеют двустороннюю связь: с одной стороны, завещание изменяет нормы о наследовании по закону (в целом диспозитивные), а значит, наследование по завещанию приоритетно перед наследованием по закону (ч. 2 ст. 1111 ГК РФ), с другой - некоторые нормы закона ограничивают свободу завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1119, 1149 ГК РФ).

Завещание - только возможный, но не необходимый и не исключительный регулятор наследственного правопреемства: когда и поскольку это не изменено завещанием, имеет место наследование по закону, последнее также имеет место и в иных случаях, установленных в законе (например, при признании наследника по завещанию недостойным, при недействительности завещания, при наследовании обязательной доли - абз. 1 п. 1 ст. 1117, ст. 1131, 1149 ГК РФ).

Наследник может призываться к наследованию по завещанию и по закону одновременно (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Отсюда можно сделать вывод, что в регулировании наследственного правопреемства доминирует частный метод, при этом назначение публичного метода состоит, с одной стороны, в ограничении частного регулирования, а с другой - в его субсидиарном восполнении при дефиците или отсутствии. И именно из-за неизбежности смерти (а значит, и выполнения гражданином функции наследодателя, как и самого наследственного правопреемства, которое во всяком случае состоится, хотя бы с участием публичного наследника выморочного имущества), а также учитывая тот факт, что даже составленное при жизни завещание «не покрывает» всех возможных ситуаций посмертного перехода имущества (которые закон иногда регулирует особо), в содержание правоспособности гражданина не включено право быть наследодателем, но включено право быть завещателем и наследником (ст. 18, 1120 ГК РФ).

Наследственное правоотношение, начавшись с открытием наследства, может на этом и закончиться, если наследник не принял наследство или вовсе отказался от него (ст. 1154, 1157, 1158 ГК РФ, в том числе только по отдельным основаниям - абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК РФ).

При такой паллиативности («незаконченности») наследственного правоотношения не возникает и последствия в виде правопреемства. Напротив, последнее возможно, только если наследственное правоотношение последовательно пройдет обе стадии, то есть если наследство откроется, а наследник примет его. Если же открывшееся наследство наследник не примет (откажется от него), право на получение наследства перейдет к другим лицам. В разных ситуациях таковыми могут быть:

а) субституты (п. 2 ст. 1121 ГК РФ);

б) наследники по закону последующей очереди (абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК РФ);

в) наследники по завещанию или по закону любой очереди (в том числе представляющие и трансмиссары), в пользу которых произошел отказ от наследства (ст. 1158 ГК РФ);

г) наследники по завещанию или по закону, прирастившие наследственную долю (п. 1 ст. 1161 ГК РФ);

д) публичный наследник выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ).

И вновь для возникновения правопреемства уже с новым наследующим субъектом последний должен принять наследство, и снова этого может не произойти (во всех случаях, кроме последнего, когда принятие наследства уже не требуется, а отказ от него невозможен в принципе - абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

Отсюда можно сделать следующий ряд важных выводов:

а) наследодатель - субъект наследственного правопреемства, который не является субъектом наследственного правоотношения (поэтому наличие юридической связи в виде правопреемства между наследодателем и наследником не означает наличия между ними правоотношения, а значит, не всякая юридическая связь сама по себе есть правоотношение);

б) наследственное правопреемство - правовое последствие (результат, эффект) полноценной (двустадийной) реализации наследственного правоотношения;

в) понятия «наследственное правоотношение» и «наследственное правопреемство» различаются по субъекту и соотносятся как «причина» и «результат»;

г) наследственное правоотношение и правопреемство объективны, поскольку смерть неизбежна, а открывшееся с ней наследство во всяком случае перейдет к другому лицу (в самом крайнем случае - к публичному субъекту как выморочное).

Итак, основание наследственного правоотношения с эффектом в виде правопреемства - фактический состав из разных юридических фактов (в их числе во всяком случае неизбежное событие в виде смерти гражданина или судебное решение об объявлении его умершим, а также действие наследника по принятию наследства).

Наследодатель, являющийся управомоченным лицом только в смысле прижизненного права завещать (ст. 1120 ГК РФ), после смерти находится уже за рамками наследственного правоотношения. Наследник - управомоченное лицо на принятие наследства, однако это его право не может быть реализовано в отношении наследодателя: до смерти наследодателя наследник им не обладает, а после смерти наследодателя об этом праве наследника можно говорить только относительно третьих лиц (включая других наследников, а также так называемый публичный порядок).

Сказанное позволяет «противопоставить наследственные правоотношения обязательствам, которые возникают из договоров и других гражданско-правовых оснований (и новируются по субъекту, в том числе в результате наследственного правопреемства), имеют две стороны - обязанную (должника) и управомоченную (кредитора), причем первая должна совершить в пользу второй определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) и исполнить обязательство надлежащим образом, к тому же функции должника и кредитора нередко несут обе стороны обязательства ввиду двустороннего характера многих обязательств (ст. 307-309 ГК РФ)». Не случайно, что специальное правовое регулирование наследственных отношений обеспечивают правила раздела V ГК РФ, при этом правила об обязательствах применяются в предусмотренных законом случаях (пп. 3 и 5 ст. 1117, п. 3 ст. 1137, ст. 1173 ГК РФ).

Наследственное правопреемство - односторонний, а потому безвозмездный переход имущества умершего к наследнику. По этой причине если оно возникло в результате объявления гражданина умершим, то в случае последующей его явки (и независимо от времени явки) перешедшее к наследнику и сохранившееся у него наследство за установленными законом изъятиями подлежит возврату (абз. 1 п. 2 ст. 46 ГК РФ). И по этой же причине, не связывая себя сделанным выше выводом, не будет лишним провести дифференциацию между наследованием и дарением имущества (также безвозмездным), принимая во внимание расхожий вопрос: что лучше - подарить или завещать?, а также существующие между дарением и наследованием черты сходства (в том числе наличие правопреемства, присущий многим договорам дарения не обязательственный, а вещный характер, а также тот факт, что и одаряемый, и наследник могут обязываться к совершению действий в пользу третьих лиц - ср. ст. 582 со ст. 1137-1140 ГК РФ).

В наиболее общем смысле различия между этими конструкциями в следующем:

а) основание дарения - одноименный договор (единичный факт), основание наследования - сложный фактический состав без участия в нем договора;

б) дарение - пожизненный переход имущества от дарителя к одаряемому (договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен, к такого рода дарению применяются правила о наследовании - п. 3 ст. 572 ГК РФ), наследование - всегда посмертный (при этом распоряжение имуществом на случай смерти возможно только путем завещания - п. 1 ст. 1118 ГК РФ);

в) наследодатель в отличие от дарителя - только гражданин;

г) наследование в отличие от дарения покоится на идее универсального (а не сингулярного) правопреемства.

Наследственное правопреемство и в самом деле является прямым (непосредственным) и универсальным. Согласно первому признаку наследство переходит от наследодателя к наследнику без участия в этом третьих лиц. Поэтому известные наследственному праву случаи непрямого (опосредованного) перехода наследства, хотя и связаны с наследованием, сами при этом наследованием не являются. Таковы случаи завещательного отказа (легата) и возложения, когда один или несколько отказополучателей (более широкий круг дестинатариев) получают имущество умершего, но не как наследники, а как кредиторы наследника-должника (ст. 1137-1139, 1174 ГК РФ). Согласно второму признаку наследство переходит от наследодателя к наследнику: в неизменном виде, как единое целое, в один и тот же момент (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).

Именно в силу универсальности наследственного правопреемства:

а) принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось (включая и те его составляющие, о существовании которых наследник не знает и не подозревает);

б) принятие наследства под условием или с оговорками не допускается;

в) наследство принимается однократным актом, исключающим необходимость принятия каждой его составляющей в отдельности (п. 2 ст. 1152, ст. 1153 ГК РФ).

Однако правило п. 1 ст. 1110 ГК РФ об универсальности наследственного правопреемства диспозитивно и знает исключения. Так, частичное принятие наследства возможно в условиях одновременного наследования по нескольким основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК РФ).

Впрочем, поскольку отсюда можно сделать и иной вывод, будто бы речь идет не об изъятии из данного правила, а о его ограниченности рамками конкретного основания наследования, среди более иллюстративных изъятий - случаев так называемого правопреемства с модификацией переходящего права - изменение состава наследства в рамках абз. 2 п. 1 ст. 1176 ГК РФ, а также при наследовании имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, когда наследник, не являющийся членом данного хозяйства и не вступивший в него, имеет право на получение соразмерной наследуемой доле в праве общей собственности денежной компенсации, которую ему должны уплатить члены хозяйства (но не самой этой доли и не соответствующего ей имущества в натуре - п. 2 ст. 1179 ГК РФ).

Наследство переходит к наследнику и считается принадлежащим ему со дня открытия наследства (ст. 1113, 1114 ГК РФ), а не со дня фактического его принятия и не с момента необходимой для соответствующих случаев государственной регистрации права на имущество: акту фактического принятия наследства закон придает обратную силу (п. 4 ст. 1152, ч. 1 ст. 1164 ГК РФ).

Значение этого приема в следующем: в рамках акта правопреемства он:

а) обеспечивает «непрерывную» («бесперебойную») юридическую связь между правом наследодателя и правом наследника;

б) определяет правовой режим так называемого «лежачего наследства» (от момента его открытия до момента принятия) - уже со дня открытия наследства именно того наследника, который примет его немедленно или позднее, закон признает собственником наследственной вещи (а если право на нее подлежит государственной регистрации - законным ее владельцем), а также обладателем иных прав.

Объект наследования - имущество умершего (наследственное имущество, наследство - п. 1 ст. 1110, ст. 1112 ГК РФ).

Наследственные правоотношения (включая состоявшееся правопреемство) аннулируются из-за нарушения закона (в частности, требований ст. 1117 ГК РФ, ничтожности завещания или в результате эффективного его оспаривания - пп. 1, 2 ст. 1131 ГК РФ, нарушения правил очередности призвания к наследованию законных наследников - п. 1 ст. 1141 ГК РФ), а если наследодатель был объявлен умершим - вследствие его явки (ст. 46 ГК РФ).

Отношения по наследованию имущества умершего другими лицами регулирует наследственное право - подотрасль права гражданского.

Соответственно предмет наследственного права (наследственно-правового регулирования) - посмертные отношения, возникающие по поводу открытия наследства и его принятия наследниками по завещанию и (или) по закону (наследственные отношения).

В то же время при определении предмета наследственного права не обойтись без двух важных уточнений:

а) учитывая особенности регулирования наследственных отношений, а также ту роль, которая принадлежит в этом прижизненной воле наследодателя, наследственное право помимо наследственных регулирует и некоторые прижизненные отношения, «связанные с подготовкой гражданина к смерти»;

б) учитывая многообразие и сложность отношений, возникающих после смерти наследодателя, наследственное право регулирует (или, по крайней мере, в той или иной степени вовлекает в свою орбиту) многие другие отношения, примыкающие к наследственным (в том числе обслуживающие их).

Таким образом, предмет наследственного права образуют следующие группы отношений.

1. Прижизненные отношения наследодателя, связанные с составлением, отменой и изменением завещания (ст. 1119-1122, 1124-1130 ГК РФ).

2. Посмертные отношения, связанные, с одной стороны, с открытием наследства и призванием к наследованию наследников по завещанию и (или) по закону (включая субститутов, представляющих наследников, нетрудоспособных иждивенцев, необходимых наследников, трансмиссаров, наконец, публичного наследника выморочного имущества), а с другой стороны - с его принятием наследником или отказом от него (ст. 1113-1117, 1121, 1141-1159 ГК РФ).

3. Отношения между наследниками (ст. 1140, 1141, 1157-1158, 1165, 1168-1170, 1182 ГК РФ), в том числе по поводу обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ) и приращения долей (ст. 1161 ГК РФ).

4. Отношения между наследниками и другими заинтересованными лицами - отказополучателями (п. 5 ст. 1117, 1137-1138, 1160 ГК РФ), дестинатариями (ст. 1139 ГК РФ), иными кредиторами (ст. 1174, 1175 ГК РФ), юридическими лицами при наследовании права участия в них, а также их участниками (ст. 1176, 1177 ГК РФ), сособственниками умершего (ст. 1150, пп. 1, 2 ст. 1168, ст. 1179 ГК РФ).

5. Прочие вовлекаемые в предмет наследственного права отношения, к которым можно отнести отношения с участием уполномоченных душеприказчиков (ст. 1134-1136 ГК РФ), нотариусов и других уполномоченных законом лиц (п. 1 ст. 1124, ст. 1171, 1172 ГК РФ), свидетелей (пп. 2, 3 ст. 1124, пп. 4, 5 ст. 1125, п. 3 ст. 1126 ГК РФ), представителей наследников (абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 3 ст. 1159 ГК РФ), доверительных управляющих (ст. 1173 ГК РФ).

6. Наконец, в рамках предмета наследственного права нельзя не сказать и об отношениях по переходу имущества умершего к другим лицам по специальному (иному, чем наследование) основанию. Упоминание о таких отношениях и даже их регулирование (непосредственное - пп. 1, 2 ст. 1183 ГК РФ или отсылочное - п. 1 ст. 1185 ГК РФ) едва ли вызывают сомнения ввиду их близости к наследственным отношениям, особенно если учесть, что некоторые из них, начавшись как ненаследственные, при указанных в законе условиях могут «перерастать» в наследственные (ст. 1183 ГК РФ).

Поскольку наследование - процедура и процесс перехода имущества умершего к другим лицам, предмет наследственного права образуют отношения организационные и имущественные.

Совокупный анализ норм наследственного права позволяет сделать три важных вывода:

а) если не о преобладании первых над вторыми, то, по крайней мере, о том значительном месте, которое первые занимают в предмете наследственного права;

б) о тесной взаимосвязи этих отношений, поскольку организация процесса наследования - не самоцель, а средство правильного и справедливого с точки зрения закона распределения имущества умершего и определения дальнейшей его судьбы;

в) о комплексности Гражданского кодекса как нормативного правового акта, объединившего наряду с гражданскими также отдельные нормы иной отраслевой принадлежности. Надлежит подчеркнуть, что наследственное право не регулирует личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, в то же время нет никаких препятствий для распространения норм наследственного права на случаи посмертного перехода присущего данным отношениям имущественного компонента (ст. 1241, 1283, п. 3 ст. 1293 ГК РФ).

Совсем далеки от наследственного права отношения по поводу личных неимущественных прав и нематериальных благ: даже если в предусмотренных законом случаях и порядке последние переходят от правообладателя к наследникам (п. 1 ст. 150 ГК РФ), такой переход, как видно, осуществляется по самостоятельному правовому основанию, не имеющему ничего общего с правовым режимом наследования и нормами наследственного права.

Формой (источником) наследственного права является законодательство о наследовании, представляющее собой систему нормативных правовых актов. Центральное, но при этом отнюдь не исключительное место в этой системе занимает Гражданский кодекс, при этом важно подчеркнуть, что, помимо специального раздела V «Наследственное право», расположенного в его части третьей, упоминания о наследовании (или, по крайней мере, о наследниках) можно без труда обнаружить и в других его подразделениях, в том числе в части первой (п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111, п. 1 ст. 150, п. 2 ст. 218, п. 2 ст. 256, ст. 266, 267), в части второй (п. 3 ст. 572, п. 1 ст. 578, ст. 581, п. 5 ст. 582, п. 2 ст. 589, п. 2 ст. 617, п. 2 ст. 700, п. 2 ст. 934, ст. 979, п. 2 ст. 1038, абз. 4 п. 1 ст. 1050), в разделе VI части третьей (ст. 1224), в части четвертой (п. 5 ст. 1232, ст. 1241, п. 2 ст. 1267, ст. 1283, п. 1 ст. 1284, п. 3 ст. 1291, п. 3 ст. 1293, п. 2 ст. 1316, ст. 1318, п. 1 ст. 1319, п. 2 ст. 1327, п. 9 ст. 1483).

Помимо Гражданского кодекса, в состав законодательства о наследовании входят и другие нормативные правовые акты разной юридической силы. Так, важную роль в регулировании наследственных отношений играют Основы о нотариате (ст. 36-38, 61-73, 75, 105), Земельный кодекс (ст. 21, п. 10 ст. 22, ст. 80), законы о юридических лицах (см., например, ст. 21, 23 Федерального закона от 8 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 7, 9 Федерального закона от 8 мая 1996 года «О производственных кооперативах») и другие законы, а также подзаконные акты.

Часть третья Гражданского кодекса применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие (то есть после 1 марта 2002 г.), а ее раздел V «Наследственное право» - к тем правам и обязанностям, которые возникли после 1 марта 2002 года, и независимо от момента возникновения самого наследственного правоотношения, даже если последнее возникло до 1 марта 2002 года.

Наследственное право покоится на общих и специальных принципах, присущих соответственно подотрасли в целом или тому или иному ее институту.

В числе первых можно назвать:

а) саму универсальность наследственного правопреемства;

б) обеспечение преемственности в праве частной собственности и в других частных правах, их сохранности и неприкосновенности, закрепленности имущества за конкретными лицами;

в) приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону;

г) свободу принятия наследства и отказа от него;

д) юридически дифференцированный подход законодателя к разным категориям наследников;

е) охрану интересов наследодателя, наследников, иных лиц, самого наследства.

В числе вторых:

а) свободу и тайну завещания;

б) обязательность исполнения воли завещателя;

в) очередность призвания к наследованию законных наследников;

г) социальную справедливость и экономическую целесообразность при распределении имущества умершего.

1.2 Исторический аспект становления и развития наследственного права в России

наследование право потребительский имущество

Гражданское законодательство Российской империи предусматривало получение права собственности на имущество в порядке наследования по завещанию (ст. ст. 1010-1103 Свода законов гражданских) и по закону (ст. ст. 1104-1221 Свода законов гражданских).

Со смертью субъекта фактически прекращаются те отношения, которые связывали его с другими лицами по поводу имущества. Но юридически отношения эти не прекращаются, они продолжают существовать, с той лишь разницей, что на место выбывшего субъекта становится его правопреемник, справедливо указывал профессор А.М. Гуляев. В свою очередь, анализируя нормы наследственного права, Д.И. Мейер указывал, что «лицо делается наследником двумя путями - или по завещанию, или по закону, - но как скоро достигает пункта, на котором делается наследником, то идет уже одним путем».

Завещание, а точнее духовное завещание, могло быть составлено гражданином, достигшим 20-летнего возраста (совершеннолетним).

Духовные завещания могли быть крепостными или домашними, они различались по месту составления и заверения. Первые составлялись на гербовой бумаге в судах, магистратах или гражданской палате либо в местах, к ним приравненных, а вторые - на простой бумаге, как правило, дома и заверялись в гражданской палате.

Недействительными признавались завещания, составленные безумными, сумасшедшими и самоубийцами (ст. 1017 Свода законов гражданских).

В тех случаях, когда в завещании указывались лица, не имеющие права наследовать либо лишенные права обладать некоторыми видами имущества (например, недвижимыми дворянскими имениями), завещание признавалось недействительным (полностью либо частично).

Отечественное гражданское законодательство до 1917 г. характеризовалось детальной проработкой регулируемых отношений. Не была исключением и регламентация наследования по закону. Данной проблеме было посвящено более 100 статей Свода законов гражданских.

Рассмотрим только общие положения наследования по закону. Право наследования распространялось «на всех членов рода, однокровное родство составляющих, до совершенного его прекращения не только в мужском, но и в женском поколении» (ст. 1111 Свода законов гражданских). Близость родства определялась линиями (связь степеней) и степенями (связь одного лица с другим посредством рождения). Отношения свойства не давали права наследовать по закону.

Не имели права наследовать по закону:

- лица, лишенные всех прав состояния;

- монашествующие лица, отрекшиеся от мирской жизни;

- лица, лишенные дворянства и разжалованные (до восстановления).

Специальные нормы были посвящены наследованию по нисходящей линии (ст. ст. 1127-1133), по боковой линии (ст. ст. 1134-1140), по восходящей линии (ст. ст. 1141-1147 Свода законов гражданских).

Полагаем необходимым обратить внимание на нормы, регулирующие наследование по закону супругов. Если в отношении законной жены или мужа не было завещания, то она (он) получала(-л) из недвижимого имения седьмую часть, а из движимого - четвертую. При этом ее собственное имущество, а также приданое в состав наследственной массы не включались. В некоторых губерниях и уездах закавказского края были предусмотрены исключения для призвания к наследованию супругов.

В тех случаях, когда наследников по закону и по завещанию не было или если они были, но в течение 10 лет не выразили желания принять наследство, имущество признавалось выморочным и обращалось в казну.

Вместе с тем предусматривались случаи, когда выморочное имущество переходило к другим лицам. Например, от служащих университетов - университетам, от духовных служителей - духовным учреждениям и т.д.

Достаточно много специальных норм было предусмотрено для наследования отдельных специфических объектов (например, заповедных имений) или от некоторых граждан (например, после военных чинов).

Следует особо отметить (можно сказать, выделить красной чертой) акт, принятый в апреле 1918 г. и сыгравший большую роль не только в наследственном праве (и, соответственно, в гражданском), но и в жизни всего общества. Название этого акта говорит само за себя: «Об отмене наследования».

На основании данного документа наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменялось. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое), становилось государственным достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. При этом нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей линии, по восходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после него имущества. В соответствии с Постановлением НКЮ РСФСР от 11 июня 1918 г. все находившиеся в производстве судов наследственные дела были прекращены и переданы в ведение местных Советов.

Имущество умершего поступало местному Совету, который передавал его в управление учреждений, ведающих на местах соответствующими имуществами Российской Республики, по последнему месту жительства умершего или по месту нахождения оставшегося имущества.

Характерно и то, что вышеназванный акт имел обратную силу по отношению ко всем наследствам, открывшимся до его издания, если они еще не приобретены наследниками или хотя и приобретены, но еще не поступили в их владение.

Рассмотренный документ появился не сам по себе, а во исполнение «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, где прямо указывалось на необходимость отмены наследования. Представляется, что не всегда те или иные теоретические разработки необходимо воплощать в жизнь, особенно если разработки от нее (жизни) оторваны. Декрет действовал недолго, но нанес колоссальный ущерб правосознанию, интересам конкретных граждан, юридически поддерживая тезис «после меня хоть потоп». Кроме того, наличие имущества, оставшегося после умершего, но еще не переданного и не учтенного соответствующими органами РСФСР, давало благоприятную почву для расхищения этого имущества.

И еще один вопрос, без которого характеристика наследственного права того времени была бы неполной. Это - непризнание обязательств, возникших до 7 ноября 1917 г., т.е. до государственного переворота (иногда его называют Великой Октябрьской социалистической революцией). Официальная позиция была следующей: «погашаются не только обязательства, срок которых наступил до 7 ноября 1917 г., но, главным образом, те обязательства, которые возникли до 7 ноября 1917 г. и срок исполнения по которым наступает после 7 ноября 1917 г.».

Проводя анализ одной из лучших работ по советскому наследственному праву - труда В.И. Серебровского «Очерки советского наследственного права», С.М. Корнеев указывал на то, что из содержания книги видно следующее: советская власть скоро забыла об отмене права наследования и достаточно полно урегулировала отношения наследования, предусмотрев почти все институты, которые свойственны наследственному праву буржуазных стран (хотя и в урезанном виде), например регулирование наследования по завещанию.

Переходя к новой экономической политике, руководители РСФСР понимали, что без собственности, хотя бы даже без приставки «частной», поднимать экономику государства невозможно. И, конечно же, совершенно логично, что, хотя и в урезанном виде, наследственное право стало восстанавливаться.

22 мая 1922 г. Декретом ВЦИК «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» наследственное право было восстановлено. Декретом восстанавливалось наследование по завещанию и по закону.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г. и введенный в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву. В его нормах уже говорилось о возможности наследования, но оно ограничивалось 10 тыс. рублей. В частности, ст. 416 указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом всех долгов умершего. При этом, если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников как по закону, так и по завещанию. При наследовании по закону имущество делилось между названными лицами.

Завещанием признавалось сделанное лицом распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам. Завещание представлялось в нотариальный орган для внесения в актовую книгу. При этом выписка из актовой книги могла заменить завещание.

Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. «Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения» с 1 марта 1926 г. отменялось ограничение и, соответственно, корректировался ГК РСФСР.

Отмена максимума наследования идеологически объяснялась «общими успехами социалистического строительства, решающими успехами политики социалистической индустриализации страны, когда в области промышленности вопрос «кто - кого» уже был предрешен в пользу социализма, когда быстро вытеснялся частник из торговли».

В 1928 г. обязанность выдачи свидетельств о праве на наследство была возложена на нотариальные органы, ранее этим занимались народные суды (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 18 января 1928 г.). В апреле того же года к кругу возможных наследников были отнесены и усыновленные дети (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 г.).

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. внесла значительные изменения в жизнь государства и каждого гражданина. Трагедия затронула всех: и военнослужащих, и гражданских лиц. Гибель военнослужащих и лиц, проживавших на охваченных военными действиями и оккупированных территориях, массовое передвижение граждан в связи с эвакуацией не давало возможности в нормальном порядке решать огромное количество проблем, в том числе осуществлять наследование.

15 сентября 1942 г. СНК СССР принял Постановление «О порядке удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время», которым разрешалось удостоверять завещания командованию воинских частей и начальникам госпиталей. Н.В. Рабинович в 1949 г. писал: «Упрощенный порядок оформления завещательных распоряжений был продиктован самой жизнью. В условиях военной обстановки на фронте, перед боем, в лечебном учреждении, разумеется, не могла быть обеспечена воинам нашей армии возможность участия нотариальных органов в засвидетельствовании их завещаний и распоряжений. Участие командования или начальника госпиталя в засвидетельствовании завещания являлось в этих случаях вполне достаточной гарантией достоверности и правильности последнего».

На практике приостанавливалось течение шестимесячного срока для принятия наследства «впредь до прекращения соответствующих обстоятельств» (невозможности явки наследников вследствие призыва в армию, вследствие эвакуации и т.п.).

14 марта 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследовании по закону и завещанию», где расширялся круг наследников и устанавливались очереди призвания к наследованию по закону.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001 г.), расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.

Здесь, наверное, уместно отметить, что советское законодательство прямо запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым (ст. 13 Конституции Союза ССР 1977 г., ст. 13 Конституции РСФСР 1978 г., ст. 111 ГК РСФСР 1964 г.). Земля принадлежала только государству. Исключительность права государственной собственности на землю была закреплена в основных законах как Союза ССР, так и всех его республик (например, ст. 10 Конституции Союза ССР и ст. 11 Конституции РСФСР).

Законодательство не допускало «использование имущества для частной хозяйственной деятельности, систематического извлечения нетрудовых доходов». Для примера можно привести только название Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые доходы».

Кроме того, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусматривал ответственность за использование жилого дома для получения нетрудовых доходов: такой жилой дом подлежал безвозмездному изъятию в фонд местного совета народных депутатов.

Помимо запрета на извлечение «нетрудовых доходов» советское законодательство устанавливало пределы количества и размеров объектов, находящихся в собственности одного гражданина. Так, ст. 106 ГК РСФСР указывала на то, что у гражданина или совместно проживающих супругов на праве собственности мог находиться только один жилой дом (или его часть). Кроме того, названная статья устанавливала предельный размер жилого дома (или его части), принадлежащего гражданину на праве личной собственности: жилая площадь дома не должна была превышать 60 квадратных метров (исключение могло быть сделано только для некоторых категорий граждан с разрешения исполнительного комитета городского совета народных депутатов). В тех случаях, когда гражданин, например, по наследству получал второй жилой дом, то «собственник вправе по своему выбору оставить в своей собственности любой из этих домов. Другой дом (дома) должен быть собственником в течение одного года продан, подарен или отчужден иным способом» (ст. 107 ГК РСФСР). Указанные ограничения не имели под собой никаких, кроме идеологических, оснований и, по выражению Е.А. Суханова, «были крайне неэффективны и даже вредны для общества».

Одним из последних нормативных актов, касающихся данного вопроса, было Постановление Совета Министров РСФСР от 22 июля 1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами», которым перед органами государственного управления прямо ставилась задача усиления контроля за использованием гражданами жилых домов и помещений исходя из того, что они не могут использоваться для личной наживы и в других корыстных целях.

С началом экономических преобразований в стране законодательство, регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права собственности.

Новый Гражданский кодекс Российской Федерации, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в названных Законах, в части первой (вступившей в силу 1 января 1995 г.) установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц действия, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).


Подобные документы

  • Исследование ГК РФ о наследовании отдельных видов имущества и имущественных прав. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, производственных кооперативах. Наследование предприятий, фермерских хозяйств, земельных участков.

    курсовая работа [43,6 K], добавлен 25.12.2009

  • Понятие и открытие наследства. Проблемные вопросы наследования по закону. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, потребительских, производственных кооперативах. Наследование вещей, ограниченных в обороте.

    контрольная работа [41,2 K], добавлен 24.09.2014

  • Положение о наследовании в России. Понятие предмета и система наследственного права. Субъекты наследственных правоотношений. Особенности наследования отдельных видов имущества. Наследование вещей с ограниченной оборотоспособностью и земельных участков.

    дипломная работа [85,6 K], добавлен 12.05.2009

  • Описание основных теорий происхождения государства, их признаки и положения. Наследование отдельных видов имущества согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных объединениях любого типа.

    контрольная работа [29,6 K], добавлен 06.05.2014

  • Субъекты наследственных правоотношений. Круг наследников по закону, порядок призвания их к наследованию. Регулирование вопросов, связанных с наследованием земельных участков, недвижимого имущества, интеллектуальной собственности, вещей, выигрышей.

    дипломная работа [88,6 K], добавлен 12.11.2012

  • Наследование недвижимого имущества (жилых помещений, предприятия и земельного участка) как способ приобретения права собственности. Понятие и состав наследства. Наследование долей участия в юридических лицах: в коммерческих и некоммерческих организациях.

    дипломная работа [132,2 K], добавлен 13.03.2015

  • Общие правила о наследовании. Наследование по завещанию. Наследование по закону. В эпохальном документе есть и нормы наследования отдельных видов имущества - недвижимости, земельных участков, вкладов, паев, невыплаченных пенсий.

    курсовая работа [42,1 K], добавлен 13.01.2004

  • Общие вопросы наследования по законодательству Российской Федерации. Включение отдельных видов имущества в состав наследства. Наследование денежных сумм и наследование некоторых сумм, взыскиваемых по решению суда, жилых помещений и иных видов имущества.

    дипломная работа [110,2 K], добавлен 27.04.2011

  • Общее понятие о завещании. Наследование прав, связанных с участием в юридических лицах и наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок раздела общего имущества супругов. Отказ от наследства: основания, анализ процесса.

    курсовая работа [135,9 K], добавлен 04.09.2014

  • Порядок наследования по закону в соответствии с действующим гражданским законодательством. Особенности применения права на обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества. Проблемы, связанные с наследованием отдельных видов имущества.

    реферат [41,4 K], добавлен 28.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.