Российское уголовное право
Состав преступления, уголовная ответственность и ее основание. Объективная сторона преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказания. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания, амнистия и помилование.
Рубрика | Государство и право |
Вид | курс лекций |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.12.2010 |
Размер файла | 322,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Общественные отношения как объект преступления - категория изменчивая, так как любая социальная категория подвержена изменениям как и жизнь. Особенно это заметно в переходные периоды развития нашего общества, в которые мы и живём.
В теории уголовного права считается традиционной трактовка объекта преступления с помощью категории «общественные отношения», под которыми понимаются сложившиеся в обществе связи между субъектами социального взаимодействия (государство, его правомочные органы, общественные организации, личность и др.).
Следуя концепции «объект преступления, есть общественные отношения», уголовно-правовая наука обосновывает общественные отношения как целостное системное образование, социальная структура которого включает такие элементы, как:
а) субъекты (участники отношений, люди, государство);
б) содержание отношений, выражающееся в виде взаимосвязи между его участниками;
в) предмет отношений, т.е. социальное благо или интерес, по поводу которого возникают общественные отношения.
Предмет отношений, участники отношений, содержание отношений в органическом единстве и взаимосвязи, образуют обязательный признак объекта - собственно объект.
Широко используемое в научной и учебной уголовно-правовой литературе определение объекта преступления как охраняемых уголовным законом общественных отношений, которым в результате совершения преступления причиняется ущерб, это наиболее универсальное определение, кроме того, оно имеет законодательную основу.
Согласно положениям Особенной части УК РФ, в качестве объекта преступного посягательства могут выступать, например, отношения в сфере защиты свободы, чести и достоинства гражданина (гл. 19), отношения, обеспечивающие права семьи и несовершеннолетних (гл. 20) и др.
Однако в последнее время наметился и некоторый отход от такой однозначной трактовки понятия объекта преступления.
Нельзя не признать справедливым высказанное в литературе суждение о том, что теория «объект преступления - общественные отношения» не может претендовать на универсальность.
По мнению проф. А.В. Наумова, «объектом преступления следует признать не только общественные отношения, но и те блага (интересы), на которые посягает преступное деяние и которые охраняются уголовным законом».
Появилась и совсем необычная трактовка объекта преступления.
По мнению одного из авторов учебника по Общей части уголовного права, подготовленного коллективом ученых из Екатеринбурга (И.Я. Козаченко, Г.П. Новосёлова), объект преступления - это "тот, против кого оно совершается, т.е. отдельные лица или какое-то множество лиц, материальные или нематериальные ценности которых, будучи поставленными под уголовно-правовую охрану, подвергаются преступному воздействию, в результате чего этим лицам причиняется вред или создается угроза причинения вреда".
Геннадием Петровичем Новосёловым в 2001 г. подготовлена монография, в которой приводится довольно обширное обоснование данной позиции. Однако согласиться с ней вряд ли возможно.
Почему? Такое понимание объекта преступления противоречит как позиции законодателя, так и обыкновенному здравому смыслу.
Такая трактовка меняет местами понятия объекта и предмета преступления.
Позиция Г.П. Новосёлова не отвечает главному требованию понятия объекта преступления - определению того, чему именно причиняется или может быть причинен вред в результате преступного посягательства.
При таком подходе невозможно разграничить отдельные преступления между собой: так, например, и диверсия и терроризм совершаются против множества лиц, следовательно, разграничить эти преступления можно только по "предмету" (согласно данной трактовке) - тем ценностям, которым причиняется вред. Именно эти ценности и должны признаваться объектом преступления. Диверсия - вред причиняется государственной безопасности. Терроризм - порядку управления, общественной безопасности.
Смешение же объекта и предмета преступления нивелирует сущность и значение, как первого, так и второго.
По-видимому, стоит согласиться с профессором А.В. Hayмовым в том, что представляется возможным возвращение к теории объекта как правового блага, созданной ещё в конце девятнадцатого столетия в рамках классической и социологической школ уголовного права.
При повседневном практическом использовании в уголовном праве понятия "общественное отношение", "объект уголовно-правовой охраны", "социальная возможность", "интерес" зачастую употребляют как синонимы.
Ценность сложившихся в обществе общественных отношений и благ (интересов) различна, поэтому не все они могут выступать в качестве объекта уголовно-правовой охраны (объекта преступления).
Действующее российское уголовное законодательство охраняет от преступных посягательств наиболее значимые и важные из них.
Каковы же признаки объекта?
Признаки объекта преступного посягательства следующие:
- общественная полезность, социальная значимость (обладает ценностью для общества и человека);
- упорядоченность, т.е. занимает соответствующее место в нормативно-правовом регулировании общественной жизни;
- охраняется нормой права;
- страдает (если можно так выразиться) в результате преступного посягательства на него со стороны физического лица.
Все перечисленные признаки являются обязательными для определения объекта как элемента состава преступления.
Теперь о значении объекта преступления.
1. Объект преступления является обязательным признаком состава преступления и является одним из элементов основания уголовной ответственности.
Это означает, что деяние (действие или бездействие) не признается преступлением, если оно не нарушает охраняемые уголовным законом общественные отношения и блага (интересы).
Именно поэтому объект преступления как один из обязательных признаков состава преступления наряду с другими его признаками образует основание уголовной ответственности (ст. 8 УК).
2. Объект преступления определяет характер общественной опасности преступления. Ответ на вопрос о том, какой является сфера преступного и наказуемого поведения, следует искать в перечне объектов уголовно-правовой охраны (ч. 1 ст. 2 УК). Причинение вреда этим значимым для каждого человека в отдельности и общества в целом ценностям свидетельствует о социальной природе преступления, его антиобщественной направленности и характере общественной опасности.
3. Далее, объект является основанием разграничения преступлений между собой и учитывается при квалификации преступления. Например, при хищении путем кражи (ст. 158 УК) такой разновидности имущества, как оружие, содеянное, образует посягательство не на отношения собственности, а на общественную безопасность (ст. 226 УК).
Такая квалификация обязательна потому, что основным разграничительным признаком рассматриваемых преступлений, предметом которых выступает имущество, является объект преступления (при хищении оружия оно изъято из свободного торгового оборота).
4. Объект преступления, кроме того, служит системообразующим критерием классификации преступлений. Именно разграничение по объекту в основе структурирования Особенной части Уголовного закона.
5.2 Виды объектов преступления
До принятия Уголовного кодекса РФ 1996 г. традиционной считалась классификация объектов преступлений по вертикали на: общий, родовой, непосредственный. Такая классификация связывалась с делением всех явлений и связей объективного мира с учетом философских категорий единичного, особенного и общего (философский подход).
В связи с принятием УК РФ, законодательное подтверждение получило положение о том, что при «вертикальной» легальной классификации объекта необходимо выделить еще одну группу общественных отношений, объединенных общими признаками. Такой объект называют видовым.
В теории уголовного права объект преступления обычно классифицируется на виды (условно говоря) по вертикали и горизонтали.
В настоящее время, по вертикали выделяют четырехступенчатую классификацию объектов: общий, родовой (специальный), видовой и непосредственный.
По горизонтали, т.е. на уровне максимально конкретизированного непосредственного объекта преступления, выделяются основной непосредственный объект, дополнительный непосредственный объект и факультативный непосредственный объект.
И так, по вертикали:
Общий объект преступления представляет собой всю совокупность охраняемых уголовным законом общественных отношений и благ (интересов), обратите внимание на ст.1 и 14 УК РФ. (Вся совокупность охраняемых благ, закреплённая в особенной части УК).
Функциональное назначение общего объекта преступления состоит в том, что с его помощью уголовный закон четко очерчивает границы своего действия, а также определяет сферу преступного и непреступного поведения.
Общий, подразделяется на 6-ть групп родовых объектов:
Родовой объект преступления - это группа однородных, близких по содержанию общественных отношений и благ (интересов), охраняемых нормами, которые расположены в соответствующем разделе Особенной части УК.
Родовой объект традиционно используется для построения системы Особенной части УК, в настоящее время - для конструирования ее разделов.
Выделение разделов Особенной части УК, в основе которых находится родовой объект преступления, осуществляется с учетом социальной ценности и важности охраняемых общественных отношений и благ (интересов).
Разделы (их 6-ть) образуют иерархическую подсистему в единой системе Особенной части УК: «Преступления против личности» (разд. VII); «Преступления в сфере экономики» (разд. VIII); «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» (разд. IX); «Преступления против государственной власти» (разд. X); «Преступления против военной службы» (разд. XI); «Преступления против мира и безопасности человечества» (разд. XII).
В свою очередь, родовые объекты подразделяются на видовые, их 19-ть.
Видовой объект преступления представляет собой входящую в родовой объект группу одновидовых общественных отношений и благ (интересов), охраняемых нормами, расположенными в соответствующей главе Особенной части УК.
Например, видовым объектом преступлений, предусмотренных гл. 16 УК, структурно входящей в разд. VII «Преступления против личности», выступает жизнь и здоровье людей.
Видовые объекты, в свою очередь включают в себя непосредственные объекты, которые также отражены в Особенной части УК.
Непосредственный объект преступления - это конкретное общественное отношение и благо (интерес), которому причиняется вред в результате совершения конкретного преступления, например ст. 105 УК - преступление против жизни.
Непосредственный объект преступления находится в плоскости и родового объекта и видового.
Нередко преступление одновременно причиняет вред не одному (ст.131 - изнасилование) а нескольким непосредственным объектам. В этом случае мы говорим о так называемых «двуобъектных» преступлениях, вследствие чего в уголовном праве, по горизонтали, на уровне непосредственного объекта выделяют:
1)основной и
2) дополнительный объекты уголовно-правовой охраны.
Основной непосредственный объект преступления - это общественное отношение и благо (интерес), против которого направлено общественно опасное посягательство и которое законодатель в первую очередь защищает с помощью данной уголовно-правовой нормы.
Что более значимо для человека - если у него отберут автомобиль под угрозой оружия и изобьют до полусмерти, или только отберут автомобиль?
Например, основным непосредственным объектом разбоя (ст. 162 УК) выступает собственность, хотя данное преступление одновременно причиняет вред и здоровью человека.
Разграничение проводится не по степени значимости объекта, а по его связи с родовым объектом преступлений определённой группы.
В нашем примере разбой - преступление против собственности, этим и определяется его расположение в системе Особенной части УК, а потому именно собственность будет выступать основным объектом, а жизнь и здоровье личности - дополнительным.
Дополнительный непосредственный объект - это общественное отношение и благо (интерес), которому причиняется вред наряду с основным объектом. На примере разбоя видно, что его дополнительным непосредственным объектом является здоровье человека, которому при посягательстве на собственность был попутно причинен вред.
В свою очередь дополнительный объект может быть необходимым (обязательным) и факультативным.
В ранее упомянутом составе разбоя жизнь и здоровье - всегда необходимый дополнительный объект, поскольку без посягательства на личность не может быть разбойного нападения (это будет кража или ненасильственный грабёж).
Факультативный дополнительный объект - это когда дополнительный объект преступления указан в законе в альтернативной форме, например, в случае порчи земле (ст. 254 УК «Отравление, загрязнение или иная порча земли,…повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде») существенный вред посредством порчи земли вредными продуктами, может быть причинён ещё и человеку или окружающей среде. Каждый из этих дополнительных объектов является факультативным, так как в случае совершения данного преступления ущерб может быть причинён чему-либо одному из перечисленного (Союз «или» - юридическая техника).
В теории существует и такая классификация: все объекты подразделяют на простые (единичные) и сложные. Простые, это качественно однородные объекты посягательства, например убийство - посягательство на жизнь; сложные объекты - состоят из нескольких общественных отношений, всё то же изнасилование.
5.3 Предмет преступления
В теории уголовного права доминирующей является позиция, согласно которой объектом преступления выступают общественные отношения. Недостаток такого подхода для правоприменителя заключается в том, что понятие "общественные отношения" достаточно абстрактно. Одним из способов его конкретизации является разработка и использование такого понятия, как "предмет преступления".
Предмет преступления представляет собой вещи материального мира, воздействуя на которые виновный осуществляет посягательство на охраняемые уголовным законом общественные отношения и блага (интересы).
При краже сотового телефона объектом преступления выступает право собственности, предметом - сам телефон, как объект материального мира.
Некоторые авторы утверждают, что это ещё и имеющая стоимостную оценку вещь материального мира, воздействие на которую влечёт причинение вреда объекту преступного посягательства (В.В.Сверчков - кюн, Нижегородская Ак. МВД).
Предмет - это материальная частица в объекте, материальное выражение нарушенных общественных отношений.
Проф. В.С. Комиссаров предлагает под предметом понимать ту часть объекта посягательства, в отношении которой происходит непосредственное воздействие преступника. Определение это, по нашему мнению несколько туманно, не за что зацепиться, требует доработки. Правда, в этом случае помимо вещей материального мира включаем информацию и т.п.
В соответствии с действующим уголовным законодательством в качестве предмета преступления могут выступать различные вещи материального мира. В частности: имущество (ст. 158-168 УК); деньги и ценные бумаги (ст. 186 УК); дикие звери и птицы (ст. 258 УК); деревья и кустарники (ст. 260 УК); официальные документы и государственные награды (ст. 324 УК) и т.п.
Объективно возникает двойственность в определении места предмета преступления в системе признаков состава преступления. Во-первых, предметы преступления - это предметы материального мира и информация, которые существуют до совершения преступления и свидетельствуют о наличии определенных общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Непосредственно воздействуя на них, виновный причиняет тем самым вред объекту преступления. Во-вторых, к предметам преступления относятся также предметы материального мира и информация, получающиеся в результате совершения преступления, - продукты преступной деятельности, которые следует рассматривать как частный случай предмета преступления. К этой группе относят преступления, предусмотренные ст. ст. 185, 186, 187, 222, 228, 238, 327 УК РФ. Кроме этого, к предметам преступления относятся и определенные предметы материального мира (предметы действий), при совершении определенных действий с которыми (приобретение, хранение, перевозка, передача и т.д.) виновный посягает на объект преступления - общественные отношения. Условно их можно назвать "предмет деятельности". К этой группе относятся преступления, предусмотренные ст. ст. 174, 174.1, 188, 204, 290 УК РФ. Совершение с такими предметами определенных действий свидетельствует о том, что произошло преступление.
И в первом и во втором случае предметы материального мира выполняют при квалификации одну и ту же функцию - позволяют конкретизировать общественные отношения, выступающие объектом преступления.
В отличии от объекта, предмет преступления является факультативным признакам состава, соответственно в некоторых преступлениях он отсутствует.
Так, к числу, так называемых, «беспредметных» преступлений относятся: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК), укрывательство преступлений (ст. 316 УК), оскорбление, клевета, дезертирство и др.
Если же предмет преступления прямо указан в законе или очевидно подразумевается, то из факультативного, он становится признаком обязательным. Так, следует, из ст. 158 УК предмет преступления для любого хищения (имущество) обязательный признак, о чём указано в определении хищения - Примечание 1 «…под хищением понимается…безвозмездное изъятие чужого имущества в пользу виновного…»
Вместе с тем, в уголовном праве не принято относить к предмету преступления человека (личность), который, как известно, часто становится жертвой преступления, например, при убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью и т.п.
В таких случаях термин «предмет преступления» заменяется понятием «потерпевший».
В числе факультативных признаков объекта преступления выступают предмет преступления и потерпевший от преступления.
В качестве потерпевшего в УК РФ указаны персонифицированные в социальном отношении жертвы: граждане, представитель власти, собственник, владелец имущества, военнослужащий, начальник и другие социально значимые роли. Например, в ст. 155 (Разглашение тайны усыновления) - Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воли усыновителя…- потерпевший назван «усыновителем».
Анализ ряда составов преступлений показывает, что наравне с предметом преступления законодатель в число самостоятельных признаков (как бы параллельно) включает и потерпевшего от преступления.
К таковым, например, относится состав преступления, предусмотренный ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» - где предметом выступает коммерческая или банковская тайна, а потерпевшим - субъект хозяйственной деятельности, которому принадлежит эта тайна; или же состав, предусмотренный ст. 140 УК РФ «Отказ в предоставлении гражданину информации», в котором предметом является информация в виде соответствующих документов или материалов, а потерпевшим - гражданин.
Исследование этих и других составов преступлений приводит к выводу, что потерпевший обладает автономными, отличными от предмета и других признаков состава свойствами, что дает основания рассматривать его как самостоятельный признак состава преступления.
Анализируя нормативные предписания, также следует отметить, что указание на потерпевшего не всегда содержится в уголовном законе или прямо вытекает из его смысла, поэтому этот признак для одних составов является обязательным, a для других не обязательным.
Соответственно, в системе признаков общего состава преступления, потерпевшего необходимо рассматривать как факультативный признак, приобретающий черты обязательного только для некоторых преступлений.
Следует уточнить, что и в уголовном процессе есть понятие «потерпевший», но оно не идентично уголовно-правовому (например, при совершении грабежа потерпевший есть всегда, однако предметом преступления является имущество).
Предмет преступления необходимо отличать от орудий и средств совершения преступления.
Одни и те же вещи материального мира могут выступать в качестве, как предмета, так и средства совершения преступления. Например, оружие выступает как средство совершения разбоя (ст. 162 УК) и как предмет хищения (ст. 226 УК - Хищение, либо вымогательство оружия).
Основное отличие рассматриваемых признаков состава преступления заключается в следующем - предмет находится в сфере объекта уголовно-правовой охраны, а средства совершения преступления - в сфере объективной стороны, и заключается в характере их использования во время совершения преступления.
Если предмет (вещь) используется в качестве инструмента воздействия на объект посягательства, то он является средством совершения преступления; если же преступное деяние направлено на конкретную вещь, опосредующую тот или иной вид общественного отношения, то такая вещь признается предметом преступления.
Точное установление предмета преступления имеет важное уголовно-правовое значение, в первую очередь для квалификации преступлений.
1. Предмет преступления позволяет отграничивать преступное деяние, от непреступного.
2. Предмет преступления позволяет отграничивать смежные преступные деяния. Например, хищение путем кражи имущества свободного в торговом обороте (телевизора, автомобиля и т.п.), является преступлением против собственности (ст. 158 УК), хищение же оружия согласно ст. 226 УК образует преступление против общественной безопасности.
3. Предмет преступления в ряде случаев выступает в роли квалифицирующего признака конкретного состава преступления, превращая его из простого, в квалифицированный вид.
Механизм причинения вреда объекту.
Причинить вред объекту преступления путем непосредственного воздействия на общественные отношения невозможно. Поэтому следует уяснить механизм причинения вреда объекту.
Объект преступления, как определенные общественные отношения недоступен для непосредственного воздействия на него. Действительно, непосредственно на общественное отношение воздействовать нельзя.
Преступное нарушение общественных отношений возможно путем воздействия на участников, т.е. субъекты общественного отношения, на материальный объект отношения, под которым понимаем предмет преступления, либо путем разрыва социальной связи между субъектами общественного отношения по поводу конкретного предмета.
Преступное воздействие на участника (субъекта) общественного отношения может быть физическое или психическое, например, в соответствии со ст. 111 УК РФ это будет причинение тяжкого вреда здоровью человека, либо, в материальных отношениях ущерб может быть причинен путем уничтожения, повреждения, видоизменения, изъятия, замены или изготовления предмета преступления (ст.167 - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
Повреждение же общественных отношений путем разрыва социальной связи имеет место в случаях, когда непосредственному преступному воздействию подвергаются не субъекты и предмет отношения, а сама взаимосвязь между субъектами охраняемого уголовным законом отношения, например, ст. 146 - нарушение авторских и смежных прав (незаконное использование объектов авторского права, а равно присвоение авторства - между собственником и его правами появляется незаконный пользователь - происходит разрыв тех самых социальных связей по поводу собственности.).
Тема 6. Объективная сторона преступления
6.1 Понятие и значение объективной стороны преступления
Объективная сторона представляет собой внешний акт преступного деяния (действие или бездействие), совершённое конкретным способом в конкретных условиях места, времени и обстановки, иногда с применением орудий или средств, повлекшее в материальных составах вредные последствия.
В основе данной дефиниции общепризнанное определение, сформулированное Г.В. Тимейко ещё в 1977 г. (Общее учение об объективной стороне преступления, Ростов на Дону, 1977 г) и дополненное в 2004 г. проф. В.Б. Малининым.
Описывая преступления, законодатель всегда указывает на признаки объективной стороны. В уголовном законодательстве нет ни одного преступления, при описании которого не раскрывалась, или хотя бы не упоминалась объективная сторона, в отличие от других элементов состава преступления, не всегда точно фиксируемых в законе.
Прежде, чем приступить к характеристике объективной стороны необходимо уяснить следующее.
В уголовно-правовой науке говорят о двух различных категориях - об объективной стороне преступления и об объективной стороне состава преступления.
Объективная сторона преступления и объективная сторона состава преступления соотносятся между собой как «явление» и «понятие о нём».
Объективная сторона преступления представляет собой полную характеристику внешней стороны совершенного преступного посягательства, всех его признаков, существующих в реальной действительности. Можно сказать, что это типичный взгляд на объективную сторону с позиции процессуального права.
Она - объективная сторона, в этом случае складывается из общественно опасного деяния (действия или бездействия), общественно опасного последствия, причинной связи между ними, способа, орудий и средств преступления, его обстановки, места и времени его совершения.
Объективная же сторона состава преступления состоит из юридически значимых признаков, характеризующих внешнюю сторону, и непосредственно указанных в норме закона.
И для объективной стороны преступления, выступающей материальной основой квалификации и для объективной стороны состава преступления, неизменным и обязательным является наличие такого признака, как общественно опасное деяние в форме действия либо бездействия, которое и является основным (обязательным) признаком объективной стороны состава преступления, так как оно присутствует в любом составе преступления.
Остальные признаки объективной стороны называются факультативными, поскольку обусловливают преступность только некоторых преступлений.
В юридической литературе вопрос о количестве обязательных и факультативных признаков состава преступления дискутируется до настоящего времени. Одни авторы (Г.А. Кригер, М.И. Ковалев и другие) выделяют три обязательных признака и пять-шесть факультативных. Другие (Е.В. Мельников, А.В. Наумов) обязательным признаком объективной стороны считают общественно опасное деяние. Остальные признаки относят к факультативным.
В ряде случаев факультативные признаки объективной стороны могут иметь главенствующее значение для смягчения или усиления уголовной ответственности. Тогда они выступают в качестве обязательных признаков привилегированного или квалифицированного составов. Например, убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов (что здесь доминирует? - время совершения преступления), и далее…а равно в условиях психотравмирующей ситуации (что главенствует? - обстановка) влечет более мягкое наказание, чем простое убийство. Для квалифицированного убийства, таково же значение способа. Например, убийство, совершенное общеопасным способом, наказывается строже, чем простое убийство.
По общему признанию значение объективной стороны и ее признаков заключается в следующем:
1) Эти признаки положены законодателем в основу признания деяния преступным (а именно - «совершение общественно опасного деяния» выступают в качестве одного из элементов основания уголовной ответственности);
2) выступают основанием для установления более мягкой или более строгой уголовной ответственности за конкретный вид преступления.
3) Признаки объективной стороны учитываются судом при назначении виновному наказания. Так, смягчающими наказание обстоятельствами закон называет совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств или при нарушении условий правомерности необходимой обороны. Указанные обстоятельства характеризуют обстановку совершения преступления. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются, например: наступление тяжких последствий (последствие); совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего (способ).
4) Признаки объективной стороны состава преступления помогают в квалификации преступлений и служат для отграничения одних преступлений от других. Так, кража и грабеж сходны по признакам объекта, субъективной стороны и субъекта и различаются только способом совершения деяния: тайным в одном случае и открытым - в другом.
5) Признаки объективной стороны помогают отграничивать преступление от дисциплинарных или административных правонарушений. Например, уголовно-наказуемое хулиганство (ст. 213 УК) от административно-наказуемого мелкого хулиганства.
6.2 Деяние как обязательный признак объективной стороны преступления
Как мы отметили общественно опасное деяние - обязательный и главный признак объективной стороны преступления.
Деяние в уголовно-правовом значении представляет собой общественно опасное, противозаконное, сознательно-волевое поведение. Рассмотрим поэлементно.
Общественная опасность - это материальный признак уголовно-правового деяния, выражающий его социальную сущность, иначе говоря - способность причинять вред общественным отношениям.
В соответствии с законом (ч. 2 ст. 14 УК) отсутствие общественной опасности исключает совершенное деяние из числа преступлений. По этому основанию деяние, не представляющее общественной опасности в силу малозначительности, не может быть признаком объективной стороны состава преступления.
Противозаконность является нормативным выражением общественной опасности деяния. Деяние, не указанное в уголовном законе, не является преступным и не может быть признаком объективной стороны состава преступления.
Осознанность деяния проявляется в способности лица понимать характер и содержание общественной опасности своего поведения. Неосознанный характер поведения исключает деяние из числа преступлений. Деяния малолетних, невменяемых и заблуждающихся лиц не могут рассматриваться в качестве признака объективной стороны состава преступления.
Волевой характер - волимость деяния определяется возможностью лица поступать по своему усмотрению. В тех случаях, когда имеет место непреодолимая сила в виде стихийного бедствия, либо иного катаклизма, присутствует психическое или физическое принуждение, действие и бездействие лица, причиняющие вред, имеют вынужденный характер и не могут рассматриваться как признак объективной стороны состава преступления. Уголовно-правовое деяние лишается своего уголовно-правового значения. В таких случаях при действии непреодолимой силы - уголовная ответственность исключается, при применении физического или психического насилия - уголовная ответственность наступает по правилам крайней необходимости.
Рефлекторные, импульсивные и непроизвольные действия исключаются из сферы уголовно-правового регулирования.
Закон (ст. 14 УК) указывает две формы общественно опасного деяния: общественно опасное действие и общественно опасное бездействие.
Большинство преступлений совершаются в форме действия, например, все преступления в сфере компьютерной информации (ст. 272-274).
Значительное количество преступлений может быть совершено как в форме действия так и бездействия. Типичным примером является убийство (ст. ст. 105, 106 УК), так как лишение жизни может быть достигнуто за счет таких действий, как нанесение ударов в жизненно важные органы, либо за счет не предоставления пищи лицу, находящемуся в зависимости от преступника.
Некоторые преступления совершаются в форме бездействия, например, неоказание помощи больному (ст. 124 УК).
Общественно опасное действие
Действие в уголовно-правовом смысле - это активная форма преступного поведения, которая охватывает различные виды противозаконной деятельности.
Уголовно-правовое действие может проявляться в виде физического воздействия на людей, животных либо вещи. Примером такого воздействия являются похищение человека (ст. 126), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК), хулиганство (ст. 213 УК), хищение чужого имущества (ст.ст. 158-162 УК).
В ряде случаев действие может проявляться в виде вербального (устного, словесного) воздействия в устной или письменной форме, например, клевета (ч. 2 ст. 129 УК).
Уголовно-правовое воздействие может выражаться конклюдентно, то есть в виде различных жестов, например, в случае оскорбления (ч. 1 ст. 130 УК). (Хотя в словаре иностранных слов конклюдентное действие понимается в значении действия, свидетельствующего о молчаливом согласии лица вступить в договор).
В зависимости от особенностей преступления законодатель в одних нормах обозначает действие:
как единичный акт (заведомо ложный донос, клевета, изнасилование);
в других - как совокупность актов (кража, грабеж, разбой);
в третьих - как акты с альтернативными действиями (приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).
В зависимости от характера действий законодатель дает:
- обобщенное описание действий: «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий» - ст. 286 УК;
- в других - указывает конкретные действия: «растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту» - ст. 312 УК;
в третьих - законодатель вообще не указывает характер действия, поскольку оно может быть совершено в виде множества разнородных актов, ведущих к преступному результату, например, в случае умышленного или неосторожного причинения смерти (ст.ст. 105-109 УК).
По протяженности во времени различаются одномоментные, разномоментные, длящиеся, продолжаемые действия и действия с отдаленным результатом.
Одномоментные действия носят разовый характер, преступный акт ограничен действием, начало и конец которого совпадают. Типичный пример - словесное оскорбление (ст. 130 УК) -профессор студенту «ты тупой».
Разномоментные действия имеют определённую временную протяженность: начало и конец действия не совпадают во времени, например, в случае фиктивного банкротства (ст. 197 УК).
Продолжаемые действия состоят из нескольких актов, направленных на реализацию единого преступного умысла. Началом продолжаемых действий является первый преступный акт, концом - последний, например, в тех случаях, когда хищение телевизора с завода «Электросигнал» осуществляется по частям (ст. 158 УК).
Длящееся действие имеет место в тех случаях, когда началом действия является акт нарушения уголовного закона, а концом - прекращение длительного невыполнения правовой обязанности в силу задержания, явки с повинной либо истечения условий, определяющих преступность деяния. Характерный пример - побег из мест лишения свободы (ст. 313 УК), которое начинается с самовольного оставления места заключения и заканчивается в момент задержания виновного.
Действие с отдаленным результатом характеризуется тем, что преступный акт и его результат разделены во времени, например, в случае причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (ч. 4 ст. 111 УК).
Установление начального и конечного момента преступного действия имеет значение для правильной квалификации преступления, а также для отграничения соучастия от заранее не обещанного укрывательства. Момент окончания преступного действия влияет и на определение места совершения преступления (убийство посредством отравления).
Общественно опасное бездействие
Бездействие в уголовно-правовом смысле - это пассивная форма общественно опасного поведения, которая охватывает все виды уклонения от выполнения правовых обязанностей, за неисполнение которых предусмотрена уголовная ответственность. Самый известный пример бездействия - стрелочник обязан переводить стрелку, а он этого не делает - в результате - крушение.
Правовую обязанность действовать определяют три фактора:
1) прямое указание закона или подзаконного акта. Так, ст. 156 УК обязывает родителей и других лиц, на которых возложено воспитание, надлежащим образом воспитывать несовершеннолетних;
2) должностное положение либо профессиональные функции.
Так, врач в силу своей профессии обязан оказывать медицинскую помощь (ст. 124 УК);
3) предшествующее поведение лица, поставившее правоохраняемые интересы в реальную опасность, например, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение вреда здоровью человека в случае оставления места дорожно-транспортного происшествия (ст. 265 УК).
Общественно опасное бездействие как признак объективной стороны имеет место лишь в тех случаях, когда лицо не только должно было, но и могло совершить правовое действие.
Невозможность совершить предписанное действие исключает общественную опасность бездействия.
В ряде уголовно-правовых норм содержится прямое указание на реальную возможность выполнить соответствующее предписание.
Например, капитан морского или речного судна отвечает за неоказание помощи терпящим бедствие при условии, что «эта помощь могла быть оказана без серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров» (ст. 270 УК).
По продолжительности бездействие может носить разовый, либо длящийся характер.
Разовое бездействие в уголовно-правовых нормах представлено как единичный акт: неоказание помощи больному, оставление места дорожно-транспортного происшествия.
Длящееся бездействие представляет собой длительное уклонение от выполнения правовой обязанности, которое по существу является неправомерным состоянием, в котором непрерывно находится виновное лицо, например, в случае уклонения от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК).
Бездействие - пассивная форма общественно опасного поведения. Хотя субъект преступления при бездействии может и проявлять активность, не запрещенную законом, например, не являться на регистрацию, по вызову работников УИИ, менять место жительства, чтобы уклониться от отбывания лишения свободы. При всём при том, общественно опасная форма поведения остается пассивной, так как состоит в невыполнении правовой обязанности.
Такого рода бездействие отдельные ученые рассматривают как смешанное бездействие, выделяя при этом другую разновидность - чистое (полное) бездействие.
Вопрос о начале и конце общественно опасного бездействия, так же, как и в случае совершения общественно опасных действий, имеет большое значение для правильной квалификации преступлений, применения новых законов, давности уголовного преследования и амнистии.
6.3 Понятие и виды преступных последствий
Общественно опасные последствия как признак объективной стороны состава преступления представляют собой преступный результат в форме вреда, который причиняется общественным отношениям, благам, интересам, охраняемым уголовным законом.
Различают:
Материальные: имущественные и физические;
Нематериальные: нравственные, организационные, моральные, политические.
В материальных составах вредные последствия указаны в диспозициях уголовно-правовых норм. Формальные составы не содержат указания на преступный результат.
В тех случаях, когда причиненный вред имеет материальный или физический характер и может быть измерен, законодатель конструирует материальные составы, например, в отношении хищений и причинения телесных повреждений.
Формальные составы сконструированы для тех случаев, когда ущерб, причиненный преступлением, имеет нематериальный характеру, например, в случае оскорбления и клеветы. В таких случаях законодатель ограничивается указанием на общественно опасное деяние без описания вредных последствий.
Подобные составы конструируются для тех преступных деяний, при описании которых невозможно учесть наступление всех конкретных последствий, например, при изнасиловании (ст. 131 УК); либо деяние является настолько опасным, что законодатель с целью усиления ответственности не указывает последствия, например, при организации преступного сообщества (ст. 210 УК).
Своеобразно конструируются составы, когда общественно опасное деяние лишь создает угрозу причинения существенного вреда (ст.ст. 205 - терроризм), 215.1(прекращение или ограничение подачи электрической энергии), 122 УК (заведомое поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией). Преступления с такими составами представляют собой деликты поставления в опасность.
Ряд учены (Н.Д. Дурманов и другие) возражают против деления составов на материальные и формальные, так как считают, что любое преступление причиняет ущерб: организационный, идеологический, политический, социальный, либо моральный.
В основе этого отрицания - смешение понятия преступления как реального явления и понятия «состав преступления».
Безусловно, все преступления материальны, поскольку причиняют вред общественным отношениям. Однако конструкции составов преступлений (речь идёт об особенностях юридической техники) по усмотрению законодателя могут быть материальными либо формальными, то есть содержать указания на последствия либо не содержать, иначе говорят «последствия могут быть вынесены за пределы состава».
Приемы описания общественно опасных последствий в законе различны. Наиболее типичные:
1. Указывается характер и тяжесть вредных последствий, например, при описании телесных повреждений (ст.ст. 111,112,115 УК).
2. Приводится перечень вредных последствий, например, при нарушении правил охраны окружающей среды (ст.246 УК) если это повлекло существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных).
3. Указывает ряд альтернативных последствий, каждое из которых дает основание квалифицировать деяние в качестве конкретного преступления, например, при нарушении правил безопасности движения (ст. 264 УК).
4. Составы, с так называемыми, дополнительными тяжкими последствиями, которые конструируются при наличии нескольких последствий, которые играют роль отягчающих признаков, например, в случае причинения тяжких телесных повреждений со смертельным исходом (ч. 4 ст.111 УК).
5. При наличии комплексных последствий, включающих в себя социальный, организационный, экономический и другие виды вреда, законодатель указывает объекты, которым причиняется существенный вред, например, злоупотребление при эмиссии ценных бумаг причиняет крупный ущерб гражданам, организациям или государству (ст. 185 УК).
6. В наиболее затруднительных случаях для описания последствий применяют, так называемые, оценочные признаки, которые выражены такими словосочетаниями, как «существенный вред» (ст. 202 УК), «крупный размер» (ст. 158 УК), «крупный ущерб» (ст. 171), «тяжкие последствия» (ст. 247 УК). Использование оценочных признаков предполагает их конкретизацию в процессе осуществления правоприменительной практики.
Значение общественно опасных последствий заключается в том, что они определяют характер и степень материальных и нематериальных последствий и тем самым влияют на вид и размер наказания.
Наличие последствий в материальных составах является необходимым конструктивным элементом, при отсутствии которого исключается уголовная ответственность.
6.4 Причинная связь между общественно опасным действием (бездействием) и наступившими последствиями
Причинная связь есть признак объективной стороны материальных преступлений.
Речь об ответственности лица за наступившие общественно опасные последствия (при наличии, разумеется, вины) может пойти только тогда, когда они находятся в причинной связи с совершенным им общественно опасным действием или бездействием.
При отсутствии причинной связи уголовная ответственность за наступление вредных последствий исключается.
Причина - это философская категория, отражающая одну из форм всеобщей объективной связи, взаимозависимости и взаимообусловленности предметов, явлений и процессов, происходящих в природе и обществе.
Под причиной понимается явление, которое закономерно, с внутренней необходимостью порождает другое явление, рассматриваемое как следствие.
Это философское понимание причинности является общим для всех отраслей знаний, и поэтому оно применимо и к причинной связи в уголовном праве.
Объективный характер причинных связей имеет важное значение для уголовного права. Следственные органы и суд при расследовании и судебном рассмотрении уголовного дела устанавливают не какую-то воображаемую связь между общественно опасным поведением лица и вредными последствиями этого поведения, а объективную, существующую вне сознания следователя и суда причинную связь.
Однако процесс установления причинной связи не всегда является простым. В связи с этим следствие и суд для установления причинной связи по уголовному делу прибегают к помощи различного рода специалистов и экспертиз.
Причинная связь в уголовном праве, характеризуется рядом признаков.
Наиболее общим признаком любых причинных связей является их многозначность.
Это означает, что в реальной действительности редко бывают ситуации, когда одно последствие порождается одной причиной.
Обычно сама причина вызывается рядом обстоятельств и в свою очередь порождает также не одно, а несколько самых разнообразных явлений - следствий.
В связи с этим причинная связь чаще всего есть не взаимодействие двух явлений, а совокупность ряда явлений.
Нередко причина и следствие отделены друг от друга целой цепочкой других явлений и обстоятельств, которые выступают в виде связывающих причину и следствие звеньев.
Поэтому причинная связь - это не обязательно связь между «соседними» по внешней последовательности событиями.
Преступное последствие также может быть следствием не одного деяния, а нескольких, и в этом случае необходимо учитывать всю совокупность причин.
Науке уголовного права известны три теории причинно-следственной связи: эквивалентная, адекватная и диалектическая.
1. Согласно теории эквивалентной причинной связи, причиной вредных последствий являются все обстоятельства, которые ведут к преступному результату. Так, в 30-40 годы следователи усматривали причинную связь между действиями грабителя, снявшего зимой пальто с пьяного на улице, и гибелью потерпевшего от переохлаждения и соответственно квалифицировали смерть жертвы как убийство с косвенным умыслом.
Сторонники эквивалентности не различали причин и условий совершения преступлений и рассматривали эти явления как равнозначные (эквивалентные). Отсюда выводилась причинная связь между незаконным завладением одежды и гибелью потерпевшего от холода. Недостаток такого подхода заключается в чрезмерном расширении понятия причинно-следственной связи, что неизбежно ведет к объективному вменению, то есть к привлечению к уголовной ответственности при отсутствии вины.
2. Согласно теории адекватности причинной связи причиной наступления вредных последствий являются опасные деяния, последствия которых адекватны, то есть соответствуют типичному результату. Сторонники адекватности высказывают ошибочные суждения об отсутствии причинной связи между легкими телесными повреждениями и смертью потерпевшего, которому нанесен удар по голове после травмы либо инсульта. В действительности причинная связь между действиями субъекта и наступившим результатом существует. Однако, если субъекту неизвестно о болезненном состоянии потерпевшего, то вина в причинении смерти отсутствует. Недостаток теории адекватности заключается в том, что такой подход сужает понятие причинной связи, что может привести к неправильной квалификации содеянного.
3. В соответствии с диалектико-материалистической теорией причиной признается такое явление (событие), которое закономерно с внутренней необходимостью порождает другое явление (следствие). Условиями выступают такие факторы, которые не порождают следствия, но способствуют или препятствуют его наступлению.
Для признания наличия причинной связи между общественно опасным деянием и общественно опасным последствием необходимо наличие трёх условий:
1. общественно опасное деяние во времени обязательно предшествует общественно опасным последствиям;
2. общественно опасное деяние закономерно, с внутренней необходимостью, порождает общественно опасные последствия, т.е. общественно опасное деяние создаёт реальную возможность наступления общественно опасных последствий;
Подобные документы
Понятие, признаки и элементы состава преступления. Цели и виды наказаний. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Уголовная ответственность медицинских и фармацевтических работников. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
реферат [40,4 K], добавлен 12.04.2015Амнистия и помилование - две разновидности полной или частичной отмены юридических последствий совершения преступления, осуществляемого в несудебном порядке. Амнистия и помилование облегчают участь лиц, осужденных за преступления.
реферат [7,8 K], добавлен 20.01.2004Амнистия и помилование в рамках многоотраслевого института государственного прощения. Освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления. Сокращение назначенного наказания. Замена назначенного наказания. Снятие судимости.
реферат [18,5 K], добавлен 21.02.2007Принципы уголовного законодательства. Понятие и признаки преступлений, основания и пределы уголовной ответственности за их совершение. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовно-правовая ответственность. Виды освобождения от наказания.
презентация [100,8 K], добавлен 14.05.2014Правовая природа освобождения от уголовной ответственности и наказания, амнистия, помилование. Уголовная ответственность может не наступить при условии, что достижение цели исправления можно добиться мерами общественного воздействия.
курсовая работа [36,8 K], добавлен 22.04.2003Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, с деятельным раскаянием или с истечением сроков давности. Замена неотбытой части наказания другим, более мягким, видом наказания. Помилование и его отличие от амнистии.
контрольная работа [98,9 K], добавлен 19.08.2015История учения о субъекте преступления. Понятие субъекта преступления и уголовная ответственность. Обстоятельства, исключающие признание лица, совершившего общественно опасное деяние, субъектом преступления и привлечение его к уголовной ответственности.
дипломная работа [82,8 K], добавлен 20.06.2008История возникновения уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Характеристика предмета преступлений, уголовной ответственности и видов наказания. Объективная и субъективная сторона преступления.
дипломная работа [114,8 K], добавлен 04.08.2014Признаки ответственности за налоговые преступления, состав их субъектов и объектов. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие привлечение лиц к уголовной ответственности за совершение налогового правонарушения. Освобождение от уголовной ответственности.
дипломная работа [120,9 K], добавлен 23.09.2013Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления. Виды составов. Материальный и формальный составы преступления. Определение вида состава преступления.
курсовая работа [24,9 K], добавлен 21.02.2007