Принцип состязательности в уголовном процессе

Исследование состояния состязательности на досудебном этапе уголовного процесса. Определение теоретической возможности реализации данного принципа на предварительном расследовании. Рассмотрение и анализ эффективности современного судебного контроля.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 10.06.2017
Размер файла 95,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

Введение

1. Состязательность на стадии предварительного расследования

1.1 Общая характеристика состязательности уголовного процесса

1.2 Реализация состязательных начал уголовного процесса в стадии предварительного расследования

1.3 Надзор и контроль за предварительным следствием

2. Суд в состязательном уголовном процессе

2.1 Независимость и беспристрастность суда

2.2 Роль суда в состязательном процессе

Заключение

Введение

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена прежде всего значением принципа состязательности. Прежде всего состязательный процесс - наиболее совершенный и современный (в историческом значении) тип построения уголовного процесса. Более того, по нашему мнению, состязательная модель построения уголовного процесса в наибольшей степени обеспечивает защиту прав и свобод обвиняемого, поскольку обеспечивает значительную процессуальную свободу стороне защиты (функционально равную свободе стороны обвинения), направленную на реализацию процессуального интереса - защиту. Также следует отметить неоднократные заявления официальных лиц относительно необходимости реформ в сфере реализации принципа состязательности. Мы также полагаем, что множество институтов современного уголовно-процессуального права необходимо привести в соответствие с конституционными требованиями состязательности.

Степень научной разработанности темы. Исследованиями последних лет установлен широкий перечень проблемных и спорных аспектов, связанных с правовой природой состязательности в различных ее проявлениях в рамках уголовного процесса. Автором данного исследования были использованы работы следующих представителей научной доктрины: П.С. Элькинд, М.С. Строгович, А.В. Смирнов, К.Б. Калиновсий, В.П. Божьев, М.А. Никонов, Н.Н. Ковтун, В.С. Нерсесянц, О.А. Шварц и др. В рамках исследований ученых устанавливаются существо, правовая природа состязательного процесса, содержание и элементы данного принципа, условия реализации состязательности на досудебном этапе процесса, а также разрешаются вопросы роли суда в состязательном процессе.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией принципа состязательности в рамках уголовного процесса.

Предмет исследования составляет правовое регулирование, современный правопорядок устанавливающие принцип состязательности в уголовном судопроизводстве.

Целью настоящей работы является комплексное исследование состязательного типа уголовного процесса, установление критических проблем реализации данного принципа на современном этапе, предложение путей разрешения проблем состязательности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих исследовательских задач:

1)установить теоретическую основу состязательности уголовного процесса;

2)определить элементы принципа состязательности, а также основные условия его реализации;

3)установить состояние состязательности на досудебном этапе уголовного процесса, определить теоретическую возможность реализации данного принципа на предварительном расследовании, а также обоснованность его применения в отношении предварительного расследования;

4) определить эффективность современного судебного контроля как средства реализации процессуальной свободы стороной защиты;

5)выявить требования независимости и беспристрастности суда в рамках состязательного процесса;

6) установить роль суда в состязательном процессе.

Методологической основой исследования является совокупность методов научного познания, включающих в себя формально-логический, исторический, сравнительно-правовой, метод системного анализа и иные методы.

Нормативную правовую основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы Российской Федерации.

Эмпирическую основу исследования составляют судебная практика, решения Европейского суда по правам человека, решения Конституционного Суда РФ, Постановления Пленума Верховного Суда РФ, Обзоры судебной практики, утвержденные Президиумом Верховного Суда РФ.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.

1. Состязательность на стадии предварительного расследования

1.1 Общая характеристика состязательности уголовного процесса

Прежде чем приступить к исследованию проблематики состязательности предварительного расследования, представляется необходимым изучить ряд вопросов общего характера, а именно установить природу состязательности, содержание и структуру данного принципа, а также место данного принципа в современном уголовном процессе России.

Отправной точкой в исследовании состязательности безусловно являются положения ст. 123 Конституции РФ и ст. 15 УПК РФ декларирующие состязательность уголовного судопроизводства.

Интересными представляются позиции различных судов относительно состязательности процесса. Так ЕСПЧ сводит состязательность прежде всего к возможности сторон ознакомится со всеми доказательствами по делу, с возможностью комментировать их, с целью воздействия на суд. Иными словами, ЕСПЧ прежде всего делает акцент на равное ознакомление со всеми предоставленными сторонами доказательствами.

Так в деле Роу и Девис против Соединенного Королевства прямо указывается, что применительно к уголовному процессу, право на состязательный процесс означает, что как обвинению, так и защите должна быть предоставлена равная возможность знать о комментариях, замечаниях и доказательств каждой из сторон.

Исследуя случаи непредставления доказательств стороне защиты или случаи отсутствия непосредственного исследования доказательств в суде, в целях защиты прав других лиц, публичных интересов и т.д., Европейский Суд прежде всего соотносит такие ограничения с правом на состязательный процесс. Таким образом, следует вывод, что для ЕСПЧ состязательность представляется лишь способом исследования доказательств сторонами процесса. уголовный судебный состязательность

Конституционный Суд РФ трактует состязательность как конститутивный принцип процесса, при котором функция зашиты и обвинения отделены от функции разрешения уголовного дела и они возложены на различных участников уголовного процесса. То есть, КС РФ трактует состязательность как способ организации процессуальной деятельности участников процесса, следовательно и всего процесса. По нашему мнению такой подход, более приемлемый, однако не раскрывает состязательность в полной мере.

В доктрине же распространены два подхода к определению понятия состязательности. С одной стороны, ряд авторов рассматривают состязательность как принцип уголовного процесса, с другой точки зрения состязательность рассматривается как модель, тип процесса. Говоря о состязательном типе процесса, подразумевается совокупность принципов и иных институтов, организующие уголовно-процессуальную деятельность. Принцип состязательности - норма-идея, норма-концепция, подчиняющая себе весь остальной нормативный материал отрасли.

По нашему мнению, в рамках данной работы невозможно исследовать состязательность исключительно как принцип. Исторически тип процесса первичен по отношению к принципам. Именно модель процесса предопределяет набор принципов, процессуальных полномочий и функций сторон, а также процедуру доказывания.

Таким образом, для теоритико-практического изучения состязательности современного уголовного процесса, необходимо детально исследовать структуру состязательного процесса, его элементы.

Относительно содержания состязательного процесса ведутся ожесточенные дискуссии уже не одно десятилетие. Так П.С. Элькинд к главным принципам состязательного процесса относила разделение уголовно-процессуальных функций сторон и их процессуальное равноправие.

М.С. Строгович выделял три признака состязательного процесса: процессуальное равноправие сторон (обвинения и защиты), позволяющее им отстаивать перед судом свои заявления и требования, оспаривать и опровергать позиции, требования другой стороны; разделение процессуальных функций сторон (обвинения и защиты) от функций суда; руководящая роль суда, устанавливающий в деле объективную истину.

К.Б. Калиновский выделяет лишь два признака состязательности процесса: процессуальное равноправие сторон и независимость суда.

По нашему мнению, все вышеперечисленные признаки присущи идеальному состязательному процессу, в равной степени не допускается устранение из процессуальной деятельности хотя бы одного, без ущерба состязательности. Однако прежде, чем перейти к рассмотрению данных принципов необходимо определиться с методами состязательного процесса.

Главенствующую роль занимает арбитральный метод регулирования процесса. Сущность данного принципа заключается в том, что стороны процесса для разрешения первостепенных вопросов дела, прибегают к помощи независимого и беспристрастного суда. Так в рамках данного метода важное значение играет соотношение процессуальной инициативы и процессуальных полномочий. Так инициативе стороны корреспондирует полномочие суда. К примеру, по инициативе следователя суд рассматривает вопрос о заключении обвиняемого под стражу и выносит соответствующее решение в порядке статьи 108 УПК РФ (полномочие). Для утверждение данного принципа, недостаточно лишь формального закрепления институтов в рамках которых стороны обращаются по своей инициативе к суду с целью разрешения какого-либо вопроса. Арбитральность в состязательном процессе прежде всего предполагает процессуальную свободу лиц, участвующих в деле. Состязательность неизбежно устанавливается в тех правопорядках, где сторонам предоставлены реальные возможности свободно реализовывать мотивы своей процессуальной деятельности. Однако такая позиция является лишь абстрактной концепцией, которой должны быть подчинены многие институты уголовного процесса: доказывание, оперативный контроль, прекращение дела и т.д.

Для утверждения данного принципа прежде всего необходимо четкое разделение процессуальных функций сторон. Функции, а иными словами назначение сторон уголовного процесса, предопределяют всю структуру уголовно-процессуальной деятельности, всю структуру процесса. Процессуальные функции, статус сторон фактически является юридическим оформлением процессуального интереса сторон. К примеру, согласно ст. 38 УПК РФ следователь является должностным лицом со стороны обвинения, уполномоченный осуществлять следствие по уголовному дел. Из логики ст.ст. 38, 73 и гл.30 УПК РФ, которые очерчивают основные элементы правового статуса следователя, вытекает, что данное должностное лицо заинтересовано в расследовании уголовного дела (то есть в установлении и доказывании предмета доказывания), а также в предъявлении окончательного обвинения.

Таким образом, следователь и иные лица, осуществляющие уголовное преследование от на основании закона изобличают подозреваемых в совершении преступления, собирают необходимую для рассмотрения дела в суде доказательственную базу, а также выдвигают официальные обвинения обвиняемым.

Стороне обвинения противопоставлена сторона защиты во главе с обвиняемым (подозреваемым) и защитником. Интерес данной стороны заключается в предоставлении возражений на заявления, требования и доказательства стороны обвинения, а также в предоставлении доказательств оправдывающих обвиняемого.

Третьей стороной процесса является суд, который на основании внутреннего, беспристрастного независимого убеждения, на основании доводов и доказательств двух других сторон разрешает дело.

Таким образом, современный правопорядок предполагает три процессуальные функции: обвинение, защита и разрешение уголовного дела. Исходя из ч.2 ст. 15 УПК РФ данные функции не могут быть возложены на одни и те же органы и должностные лица, иными словами, данная норма закрепляет разделение процессуальных функций сторон.

Большинство авторов сходятся во мнении, что недопустимо совмещение функций обвинения и разрешение дела, либо защиты и разрешения дела, поскольку такое положение дел в корне рушит состязательную форму, структуру процесса. Однако открытым остается вопрос, необходимо ли разделять функции защиты и обвинения между различными сторонами? По нашему мнению ответ - очевидно необходимо, поскольку только при размежевании процессуальных интересов возможно противоборство двух сторон с различными интересами, в случае смешения функций защиты и обвинения в руках одной стороны уничтожается весь антагонизм состязательности, уничтожается природа состязательности. Однако действующая правоприменительная практика высших судов, говорит нам об обратном (данный вопрос будет исследован далее по тексту).

Более того, указание в ч.2 ст.15 УПК РФ на три основных процессуальные функции, по нашему мнению, не означает отсутствие иных процессуальных функций. Из анализа УПК можно вычленить множество иных: функция надзора за органами предварительного расследования, функция уголовного преследования, функция расследования уголовного дела и т.д.

Некоторые авторы сходятся во мнении, что данный принцип является главенствующим в состязательном процессе, подчиняющий себе остальные признаки состязательного процесса. Такая позиция представляется необоснованной, поскольку процессуальное разделение функций сторон выступает лишь формой состязательности, содержательным выражением состязательного процесса являются процессуальное равноправие сторон и независимость суда.

Некоторые авторы приходят к заключению, что принцип состязательности и равенства сторон настолько связаны, что не обоснованным представляется вовсе выделять принцип состязательности, поскольку существует исключительно равенство сторон в состязательном процессе. Такая позиция абсурдна, безусловно равенство сторон представляет собой неотъемлемую часть состязательного процесса (как типа процесса), однако состязательность и равенство сторон - два отличных принципа. Первый содержит в себе идею о двух антагоничных сторонах, посредством борьбы которых, устанавливается истина по делу. Равенство предоставляет сторонам равные возможности для такого "противоборства".

Очевидно, что процессуальное равенство сторон не означает формальное равенство объема прав сторон защиты и обвинения. Говоря о процессуальном равенстве сторон следует руководствоваться формулой: "Все, что делается для поддержания обвинения, должно быть возможно и для защиты от него". Таким образом, необходимо добиться функционального равенства сторон, равенства их возможностей.

Однако подобного рода общие фразы неприменимы по отношению к действующему правопорядку. О каких именно возможностях идет речь? Как неоднократно указывал КС РФ в своих решениях, что в состязательном процессе поставленные перед судом вопросе (в указанном постановлении - о продлении срока заключения под стражу) разрешаются судом на основании аргументов сторон, подтвержденные предоставленными доказательствами.

Таким образом, "состязание" сторон базируется прежде всего на доказательствах, как на средстве подтверждающее перед судом требование, заявление или возражение стороны. Таким образом, когда мы говорим о равенстве сторон в состязательном процессе, то прежде всего необходимо обеспечить функциональное равенство защиты и обвинения в сфере доказывания.

По нашему мнению, невозможно ограничиваться исключительно равными возможностями по исследованию доказательств в суде, поскольку таким образом состязательность превращается лишь в способ исследования доказательств, а не в системный принцип процесса. Сторонам должны быть предоставлены равные возможности в рамках доказывания, прежде всего по собиранию доказательств.

Помимо процессуального равенства, важнейшим условием состязательности процесса является независимость судей. В рамках данной работы мы условно выделяем два составных элемента независимого статуса судей: организационная независимость (межотраслевая независимость, установленная ст. 120 Конституции РФ) и функциональная (процессуальная) независимость суда (определенная в ч. 2 ст. 15 УПК РФ), обеспечивающая независимость суда от обвинительных или оправдательных функций. Такая независимость, есть ничто иное, как следствие действия принципа разделения процессуальных функций. Именно функциональное разделение сторон обеспечивает независимое и беспристрастное рассмотрение и разрешение дела. Однако обо всем этом во второй главе данной работы.

Кроме независимости судей, практика применения уголовного закона обязывает нас обратить внимание на независимый статус еще одного участника процесса, а именно - защитника.

Главное условие работы адвоката - абсолютное доверие доверителя по отношению к защитнику, как требует того ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвокатов. Защитник обязан исполнять поручение на защиту в точном и полном соответствии с интересами подозреваемого, обвиняемого или лица, в отношении которого проводится проверка в порядке 144 УПК РФ, в противном случае это подрывало доверие к защитнику и как следствие нарушало право на защиту.

Также согласно ч. 3 ст. 50 и ч. 3 ст. 51 УПК РФ каждому обвиняемому, подозреваемому гарантируется профессиональная защита прав и законных интересов, а также оказание юридической помощи при производстве по делу. Согласно вышеуказанным нормам, дознаватель, следователь и суд обеспечивают участие защитника в деле, иными словами привлекают для участия в деле так называемых защитников по назначению - адвокат, который вступает в дело не на основании договора об оказании юридической помощи, а на основании постановления следователя, суда.

Обязанность обеспечить защитника обвиняемому - обязанность следователя, либо суда. В этом и заключалась проблема: следователь самостоятельно напрямую назначал защитника в дело, посредством издания постановления. Очевидно, что данному постановлению предшествует какого-либо рода переговоры, договоренности между следователем и адвокатом относительно назначения последнего в качестве защитника в дело. Такая практика дает почву для объективных опасений в независимости защитников по назначению от органов уголовного преследования. Такие опасения также подтверждаются обстоятельствами некоторых дел.

К примеру, в марте 2015 года в отношении Светланы Д. было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ей был назначен "государственный" защитник. В рамках рассмотрения ходатайства о заключении обвиняемой под стражу, защитник заявил, что обвиняемая в полной мере виновна в совершении вменяемого ей преступления, а также необходимо заключить ее под стражу. Защитник по назначению был лишен статуса, а новый защитник (осуществляющий помощь на основании соглашения), добился оправдательного приговора в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Некоторые представители адвокатского сообщества вовсе заявляют, что у большинства следователей есть "карманные" адвокаты, которых следователи регулярно привлекают в свои дела в качестве защитников. Такого рода симбиоз дает следователю абсолютную свободу действия, поскольку защитник никаким образом не пытается защитить доверителя, воспрепятствовать производству следственных действий в порядке ст. 165 УПК РФ или назначению мер пресечения в порядке ст. 108 УПК РФ, адвокату же предоставляет стабильный источник заработка, поскольку такого адвоката следователь будет приглашать всегда.

К сожалению или к счастью такие утверждения можно подтвердить исключительно эмпирически. Тем не менее, очевидно, что необходимо исключить субъективный элемент в вопросе обеспечения защитника для обвиняемого, подозреваемого, поскольку это дает основания для сомнения в независимости и объективности защитника. Очевидно, что на стадии предварительного расследования назначить защитника могут исключительно дознаватель или следователь. Данные лица - центральные субъекты указанной стадии, осуществляющие практически всю процессуальную деятельность на досудебном производстве. Тем не менее, необходим механизм, обеспечивающий объективную независимость защитника.

К частью, 17.04.2017 года в чч. 3, 4 ст. 50 УПК РФ были внесены поправки: порядок назначения защитников в дело с 28.04.2017г. определяет совет Федеральной палаты адвокатов. К сожалению, на момент написания данной работы (20.04.2017г.) соответствующий акт не был издан. Тем не менее, ряд вопросов уже можно поставить перед законодателем.

Во-первых, на основании ст. 35 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре" Федеральная палата адвокатов - общероссийская негосударственная некоммерческая организация, объединяющая региональные адвокатские палаты на основании обязательного членства. Из это всего следует закономерный вопрос: почему законодатель наделяет некоммерческую организацию полномочиями по изданию нормативных подзаконных актов? Безусловно, невозможно решать вопрос назначения защитника в уголовное дело без мнения собственно адвокатского сообщества. Однако такого рода новелла несущественно, но декодифицирует уголовно-процессуальное право.

Предпочтительнее было бы закрепить порядок назначения защитника непосредственно в УПК РФ, более того, такая норма являлась бы дополнительной процессуальной гарантией прав и свобод подозреваемых, обвиняемых. Не смотря на все вышесказанное, не может не радовать намерение законодателя разрешить проблему с независимостью защитников.

Относительно порядка назначения защитников, для нас наиболее предпочтительным представляется выборка адвокатов автоматизированной системой. Дознаватель, следователь направляют в автоматизированную систему запрос на защитника в дело; система анализируя реестр региональной палаты, с учетом места производства предварительного расследования случайным образом выбирает защитника. Следователь обязан вынести постановление о назначении выбранного адвоката в качестве защитника, прикрепив отчет из системы к постановлению. Адвокат также не вправе отстраниться от дела, за исключением случаев самоотвода.

Такого рода процедура является не затратной для бюджета, поскольку реестры адвокатов уже сформированы, однако наиболее эффективно обеспечивает объективную независимость защитников от органов предварительного расследования.

В завершении данного пункта необходимо отметить ряд итогов, к которым мы пришли:

1. Принцип состязательности - конститутивный принцип, формирующий тип процесса;

2. Базируется состязательность на арбитральном методе регулирования процессуальной деятельности, согласно которому движущей силой процесса, главным актором процесса является инициатива сторон. Инициатива сторон прежде всего опосредована процессуальными интересами сторон. Суд же выступает независимым арбитром, обеспечивающим условия для реализации данной инициативы. Важнейшим условием арбитрального регулирования процесса является процессуальная свобода противоборствующих сторон, в интереах реализации мотивов своей деятельности;

3. Функциональное разделение сторон с одной стороны также является конститутивным принципом процесса, определяющим его структуру, с другой стороны является предпосылкой состязательного процесса, поскольку нормативно оформляет антоганичные интересы сторон;

4. Равенство сторон должно быть функциональным, то есть предоставлять равные возможности сторонам для заявления требований, возражений, опровержения позиций противоположной стороны. Такая полемика прежде всего базируется на доказательства, следовательно стороны должны обладать равными способностями в доказывании в состязательном процессе.

5. Законодатель признал проблему независимости защитника по уголовному делу, однако реальных путей решения данной проблему законодательно не было закреплено.

1.2 Реализация состязательных начал уголовного процесса в стадии предварительного расследования

В данном пункте основной акцент будет сделан именной на анализе предварительного следствия, поскольку данная форма обеспечивает наиболее широкий объем процессуальных гарантий. Более того, процессуальный закон отдает предпочтение данной форме (ч. 2 ст. 150 УПК РФ). Также следует отметить, что выявленная проблематика, в части, равно применима и к дознанию.

В 2000 году Конституционный Суд РФ в своем Постановлении пришел к однозначной позиции: принцип состязательности сторон в равной степени распространяется на все стадии уголовного процесса, однако объем прав сторон может изменять от стадии к стадии, поскольку того требуют цели и задачи конкретной стадии. Тем не менее, построение прав и обязанностей сторон в любой стадии законодателем должно осуществляться на основе состязательности и равноправия сторон.

Невозможно не согласится с данной позицией, поскольку такая трактовка состязательности наиболее широко способствует обеспечению справедливости процесса. Однако мы вынуждены признать, что такая позиция является скорее стандартом, целью для законодателя, нежели интерпретацией действующего УПК РФ. В частности стадия предварительного расследования больше всех страдает от "нехватки" состязательности.

Некоторые исследователи, также вступают в полемику с вышеуказанным Постановлением КС РФ, однако их тезисы представляются некорректными. Так профессор Божьев утверждал, что состязательность в стадии предварительного расследования нереализуема даже в теории. Подтверждают свою позицию Вячеслав Петрович следующими аргументами. Во-первых, существуют стадии предварительного расследования, когда отсутствует обвинение, а следовательно и защита. Например, на стадии возбуждения уголовного дела (особенно по факту совершения преступления) или в рамках доследственной проверки в порядке ст. 144 УПК РФ. Также исследователь отмечает, что следователь, как субъект процесса, совмещает в себе гораздо больше функций, чем просто обвинение. Это функции прежде всего расследования уголовного дела, защиты, обвинения и разрешения уголовного дела, что противоречит ст. 15 УПК РФ. Более того, автор отмечает, что исторически состязательность развивалась как принцип судопроизводства, следовательно состязательность сторон возможна исключительно перед судом, а суд как участник процесса отсутствует на стадии расследования.

Прежде всего следует отметить, что профессор Божьев очевидно подразумевает под состязательностью принцип процесса, при котором функции обвинения, защиты и разрешения дела разделены между тремя сторонами и следовательно состязательность реализуется исключительно при взаимодействии всех трех сторон (то есть при рассмотрении и разрешении дела в суде). По нашему мнению такой подход слишком узкий. Состязательность - конститутивный принцип, образующий особый тип процесса, подчиняющий себе каждую норму процессуального права. Безусловно правопорядок каждой стадии должен отвечать целям и задачам конкретной стадии, вместе с тем такой правопорядок должен отвечать основам состязательности: функциональному разделению, равенству сторон при независимом суде и арбитральном методе.

Относительно аргументов Вячеслава Петровича, безусловно, отсутствие на конкретной стадии подозреваемого или обвиняемого не предполагают состязательного развития данных стадий (в виду участия одной сторона), тем не менее, по нашему мнению это укладывается в вышеуказанную позицию КС РФ: цель и задача стадии возбуждения уголовного дела, да и всей процессуальной деятельности до появления в деле подозреваемого (или сразу же обвиняемого) - расследование преступлений: установление достаточных обстоятельств по делу и составление доказательственной базы. Цель такой деятельности не требует состязательного построения нормативного материала. Касательно участия суда на стадии предварительного расследования. Действительно сложно представить состязательность без суда, она практически невозможна, поскольку того требует арбитральный метод. Однако суд опосредованно присутствует при расследовании, однако в рамках ст.ст. 108, 125, 165 УПК РФ. Судебный оперативный контроль, по нашему мнению и есть воплощение состязательности на досудебном этапе. Арбитрально стороны инициативно разрешают наиболее важные вопросы процесса с участием суда. Согласно современному УПК РФ такими вопросами являются избрание домашнего ареста или заключения под стражу, получение судебного решения на проведение следственных действий, ограничивающих конституционные права подозреваемого, обвиняемого и вопросы разрешаемые в порядке ст. 125 УПК РФ. Статья 125 УПК РФ в силу определенного в ней основания для жалоб (нарушение конституционных прав и свобод) позволяет поставить перед судом под сомнение практически любые действия, бездействия, постановления, решения следователя. В теории судебный контроль в рамках ст. 125 УПК РФ - крайне эффективный инструмент защиты и функциональный "уравнитель" сторон. Относительно функций следователя, мы не можем не согласится с профессором Божьевым, следователь действительно функционально перегружен, однако об этом далее по тексту.

Наибольшую опасность для состязательного процесса современной России представляет обвинительный уклон. Данный термин крепко устоялся в доктрине, а также в заявлениях официальных лиц. Семантически обвинительный уклон - отклонение результатов процессуальной деятельности от справедливого, состязательного разрешения дела в обвинительную сторону. Более того, такое отклонение имеет и функциональные предпосылки, главная из которых - приоритет обвинительных функций над функциями защиты, не смотря на их теоретическое равенство (ч.2 ст. 15 УПК РФ).

Конституционное закрепление принципа состязательности и равноправия сторон, независимости суда (ст. 120 и ст. 123 Конституции РФ), равнозначность задач уголовного процесса по защите прав и законных интересов потерпевших и прав обвиняемых от незаконного преследования, логично дают понять, что руководствуясь данными принципами, органы уголовного преследования не могут реализовать обвинительный уклон по делу. Однако практика определяет истину. Невозможно не согласиться, что проблема обвинительного уклона лежит за пределами процессуального права, данная проблема во многом обусловлена социальными, политическими, экономическими и иными факторами, однако это не означает, что мы не можем очертить круг нормативных предпосылок данного явления с целью предотвращения нарушения принципа состязательности процесса.

Прежде всего относительно статуса следователя. На досудебных этапах следователь - хозяин процесса, он осуществляет основную властно-распорядительную деятельность, является главной фигурой доказывания, поскольку согласно ст. 86 УПК РФ собирание доказательств осуществляется исключительно путем производства следственных действий. То есть собирание доказательств, формирование доказательственной базы - исключительное полномочие следователя (в рамках предварительного расследования). Согласно ч.ч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый, а также защитник вправе собирать иные документы и вещественные доказательства. Однако собирание данных доказательств осуществляется, посредством приобщения их к делу следователем. Вышеуказанные позиции, подтверждаются Конституционным Судом РФ. Более того, КС РФ указывает, что подобного рода способ собирания доказательств не нарушает процессуального равенства сторон процесса, поскольку функционально предоставляет механизм собирания доказательств, уравнивающий положение сторон на предварительном расследовании. Под данным механизмом подразумевается обязанность следователя рассматривать каждое заявленное ходатайство стороны защиты, более того согласно ч. 2 ст. 159 УПК РФ следователь не вправе отказ в удовлетворении ходатайства о производстве следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела. Мы в полной мере согласны с КС РФ, что нет необходимости предоставлять стороне защиты непосредственное полномочие по собиранию доказательств, поскольку собирание доказательств должно осуществляться профессиональными участниками процесса посредством производства следственных действий в целях обеспечения ценности доказательств для целей процессуальной деятельности. Также очевидно, действующий правопорядок в теории предоставляет сторонам функциональное равенство, а не арифметически их уравнивает.

Тем не менее, исходя из проведенных исследованиям, 62% из опрошенных адвокатов заявили о безосновательном отказе в удовлетворении ходатайств о производстве следственных действий или о приобщении доказательств к делу, при том, что КС РФ неоднократно указывал на обязанность следователя мотивировать отказ в удовлетворении такого рода ходатайств со ссылками на доводы, подтверждающие неприемлемость истребуемых доказательств.

Из этого следует закономерный вывод, правопорядок отвечает требованиям состязательности и равноправия сторон, однако мы сталкиваемся с отсутствием контроля за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования. Следовательно, на практике мы можем декларировать отсутствие процессуального равенства сторон.

По нашему мнению, наиболее эффективный контроль в рамках состязательного процесса - инициативный контроль в рамках статьи 125 УПК РФ. Однако об эффективности данного института далее по тексту.

Тем не менее, не со всеми позициями КС РФ можно согласиться. Так Конституционный суд указал, что следователь вправе отказать в удовлетворении ходатайства в случае, когда обстоятельства, которые призвано подтвердить истребуемое стороной защиты доказательство, уже установлены на основе достаточной совокупности других доказательств, в связи с чем исследование еще одного доказательства оказывается с позиций принципа разумности избыточным.

Такая позиция представляется абсурдной, поскольку нарушает право обвиняемого на защиту. Как указал Пленум ВС РФ, право на защиту реализуется не только посредством юридической помощи защитника, но и посредством предоставления обвиняемым доказательств. В данном случае КС РФ необоснованно лишает обвиняемого права предоставлять доказательства, что лишает его права на защиту. Более того, такая позиция ограничивает полномочие суда по оценке достоверности доказательств (ст. 88 УПК РФ). Предоставляя суду исключительно обвинительные доказательства суд не сможет оценить их достоверность, поскольку иных сведений из иных доказательств относительно одного и тоже обстоятельства представлено не будет, что ограничивает свободу оценки доказательств. Более того, такая позиция посягает на презумпцию невиновности заведомо отдавая предпочтение доказательствам, подтверждающим виновность обвиняемого. И в завершение, Конституционной Суд явно отдает предпочтение доказательствам стороны обвинения, что противоречит функциональному равенству в состязательном процессе, поскольку сторона защиты лишена равной возможности в доказывании одних и тех же обстоятельств, то есть лишена возможности опровергать позицию обвинения, что противоречит самой природе состязательности. Заявитель ходатайства может стремиться не только к подтверждению, но и к опровержению ранее выясненных следователем обстоятельств, а вопрос о достоверности может быть решен лишь в процессе исследования уже полученного доказательства. В силу принципа равенства сторон следователь как представитель стороны обвинения не может и не должен решать за противоположную сторону защиты, какими доказательствами она будет подтверждать свою позицию по делу.

По нашему мнению, вышеуказанное Определение КС РФ является актом нормотворчества, нежели интерпретирующим актом, поскольку содержащаяся в ч. 2 ст. 159 УПК РФ норма в своей гипотезе, в качестве основания для безусловного удовлетворения ходатайства о производстве следственных действий выделяет относимость истребуемых доказательств ("...имеют значение для данного уголовного дела."). Гипотеза данной нормы не содержит недоказанность обстоятельств в качестве основания для безусловного удовлетворения ходатайства. Следовательно КС РФ дополнил гипотезу рассматриваемой нормы, обосновав это принципом разумности. Однако закреплен ли в Конституции РФ принцип разумности на основании, которого КС РФ осуществляет конституционно-правовое толкование нормы ч. 2 ст. 159 УПК РФ? Ответ - нет. Следовательно это является не актом конституционной проверки, а нормотворческим актом.

По нашему мнению, это является главными причинами обвинительного уклона предварительного расследования: отсутствие контроля за органами преследования и как следствие формирование обвинительной доказательственной базы на досудебном этапе.

Однако в доктрине приведены еще несколько проблемных вопросов касающиеся состязательности на стадии предварительного расследования.

Во-первых, касательно функций следователя, дознавателя. Многие авторы, анализируя предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), приходят к выводу, что в рамках предварительного расследования следователь также осуществляет функцию защиты поскольку данная статья обязывает следователя по каждому уголовному делу доказать обстоятельства исключающие преступность и наказуемость деяния, смягчающие наказание, обстоятельства которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания (пп. 5-7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Мы не согласны с данной позицией. По нашему мнению единственной функцией следователя является функция расследования преступления, то есть установления всех объективных обстоятельств дела, безотносительно являются ли они обвинительными или оправдательными. Такой же позиции придерживались и ряд видных ученых. Более того КС РФ указывал, что главной целью предварительного расследования, а следовательно и процессуальной деятельности следователя, является полного, а главное объективного рассмотрения дела.

Отправной точкой предварительного расследования является постановление о возбуждении уголовного дела. Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления. То есть для возбуждения уголовного дела достаточно установить и доказать лишь некоторые признаки состава (например объективные при возбуждении дела по факту). Постановление о привлечении в качестве требует от следователя достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления (ч. 1 ст. 171 УПК РФ). Однако процессуальный закон не требует от следователя указывать содержание данных доказательств, а лишь требует описать фактические обстоятельства дела (п.4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ). Основанием для составления обвинительного заключения являются признание следователем, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения (ч. 1 ст. 215 УПК РФ). Более того, помимо обстоятельств, входящих в предмет доказывания (п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ), обвинительное заключение содержит перечень доказательств, на которых базируется обвинение, а также их содержание (п. 5 ч. 1 ст. 220 УПК РФ). Как мы видим, от одной стадии к другой закон предъявляет различные требования к расследованию: на стадии привлечении в качестве обвиняемого лишь установить фактические обстоятельства дела, а при составлении обвинительного заключения необходимо установить всю полноту обстоятельств, подтвержденную доказательствами. Из этого логично следует, что собранные доказательства и установленные обстоятельства на стадии привлечения в качестве обвиняемого носят предварительный, неокончательный характер и требуют дальнейшего расследования и доказывания для составления обвинительного заключения. Данные обстоятельства и доказательства лишь решают цели данного этапа (постановление о привлечении в качестве обвиняемого - гарантия права на защиту, а также возможность для возбуждения ходатайства относительно наиболее "удобных" для расследования мер пресечения). Из этого следует два вывода. Во-первых, привлечение в качестве обвиняемого не является следствием реализации функции обвинения, это прежде всего процессуальная гарантия. Во-вторых, в ходе всестороннего расследования дела (как того требует обвинительное заключение) следователь может установить обстоятельства диаметрально противоположные изложенным в обвинительном заключении и тогда обвинительная тактика смениться на реабилитирующую.

Более того, исследуя ст. 73 УПК РФ мы действительно можем уследить противоречащие друг другу обстоятельства, которые обязан установить следователь по делу. К примеру, виновность лица и обстоятельства исключающие преступность, наказуемость деяния. По нашему мнению, одновременное установление двух этих обстоятельств в рамках одного дела невозможно, поскольку это противоречит логике и обычным законам психики. Одно и то же лицо не может одновременно мыслительно "усидеть на двух стульях". По нашему мнению, полное установление предмета доказывания возможно лишь в рамках объективного и всестороннего расследования: доказывая виновность лица, следователь доказывает отсутствие ряда оснований для прекращения дела или преследования, иными словами следователь доказывает отрицательный факт. То же справедливо и в противоположном значении, установив отсутствие субъективной стороны преступления, следователь отрицательно доказывает отсутствие виновности.

Тем не менее, учитывая логику построения нормативного материала, явно выраженные обвинительные обязанности следователя (по составлению обвинительного заключения), мы вынуждены констатировать обвинительный уклон в статусе следователя. Следователь из теоретического независимого и объективного расследователя на практике превращается в участника со стороны обвинения, который вынужден составлять окончательное обвинение от имени государства. По нашему мнению, такая практика явно противоречит принципу разделения процессуальных функций сторон, а в совокупности с исключительными полномочиями следователя по собиранию доказательств также принципу процессуального равенства сторон.

Участники процесса, усматривая такой обвинительный уклон в статусе следователя, пытались разрешить данную проблему силами Конституционного Суда. Так в одном из Постановлений КС РФ возложил на следователя обязанность по проверке всех оправдательных обстоятельств. Прежде, чем вынести обвинительное заключение (акт) следователь обязан отмести любую вероятность невиновности обвиняемого, а также иные возражения стороны защиты. По нашему мнению, такая позиция имеет право на существования, однако она борется с симптомами, а не с самой болезнью. Таким образом, Конституционный Суд пытался "выровнять" обвинительный уклон, противопоставив обвинительным обязанностям следователя оправдательные. Однако, как указывалось ранее, такая обязанность противоречит логике и законом психики, также учитывая отсутствие должного эффективного контроля описанный Конституционным Судом механизм нереализуем на практике.

Более того, данное постановление лишь усугубляет положение в функциональном плане: помимо ярко выраженной функции обвинения, на следователя возлагается функция защиты. КС РФ фактически устраняет инициативу стороны защиты по оправданию обвиняемого, по закреплению оправдательных доказательств в обвинительном заключении, по прекращению уголовного преследования и заменяет такую инициативу обязанностью следователя. Такая позиция в корне противоречит арбитральности процесса, а следовательно самой сущности состязательности. Детальнее анализируя данную позицию КС РФ можно прийти к выводу, что Суд требует от следователя проверять и исследовать достоверность исключительно обвинительных доказательств, поскольку иного пути опровержения оправдательных тезисов не представляется. Однако такое положение, во-первых, отдает предпочтение обвинительным доказательствам (ч. 2 ст. 17 УПК РФ), во-вторых, усугубляют обвинительный уклон, что подтверждается практикой. Так в С. был привлечен в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 131 УК РФ. Обвиняемый естественно на допросе заявил о своей невиновности, также представил ряд доказательств. Данные доказательства были опровержены проведением опознанием. С. был опознан потерпевшей. На основании данного следственного действия доказательства защиты были признаны недостоверными, а совокупность доказательств достаточной для составления обвинительного заключения. Однако в последующем уголовное преследование в отношении С. было прекращено судом на основании непричастности. Так в показаниях потерпевшей было указано, что на автомобиле насильника отсутствовали номера (на машине обвиняемого они были), нападавший имел шрам на лице (у обвиняемого его не было) и потерпевшей были оставлены ссадины укусы и гематомы на теле нападавшего (которые тоже отсутствовали у обвиняемого). Если бы следователь должным образом проверил покзания обвиняемой, то преследование было бы прекращено еще до суда. Безусловно, нельзя утверждать, что такое попустительство умышлено. Скорее мы склоны полагать, что такая ситуация возникла в силу вышеописанных проблем. Следователь должен и обвинять и защищать. Психологически это крайне трудно реализовать, в результате допускаются такие упущения. Таким образом, объективное расследование - единственная возможная функция следствия. Однако объективность расследования, по нашему мнению, возможна исключительно при активной и сильной, а главное эффективно реализуемой инициативе сторон, которая не прямо руководила расследованием, но задавала опредленный вектор расследованию.

Из функции расследования уголовного дела, органично вытекает так называемая функция следователя по разрешению уголовного дела. Ряд авторов указывают, что полномочие следователя по прекращению уголовного дела или прекращению уголовного преследования является воплощением функции разрешения уголовного дела по существу. Во-первых, с такой позицией нельзя согласится, руководствуясь общетеоретической природой понятия "функция". "Функция - деятельность, осуществляемая органом исполнительной власти для достижения целей его создания...". Иными словами, функция - то, ради чего тот или иной субъект вводится законодателем в правоотношение, функция - это назначение субъекта в правоотношении. Таким образом, нельзя согласится с позицией, что разрешение уголовного дела - это то, ради чего функционирует следователь в уголовном деле. Однако в рамках данного исследования интерес представляет иной вопрос: подменяют ли полномочия следователя по прекращению уголовного дела или уголовного преследования функцию суда по разрешению дела? Если да, то такие полномочия противоречат не только состязательному укладу процесса (ч. 2 ст. 15 УПК РФ), но принципу осуществления правосудия только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции РФ).

Во-первых, что есть разрешение уголовного дела судом? Так ряд авторов, сводят функцию разрешения уголовного дела к разрешению подсудным судом, в рамках судебного разбирательства вопросов виновности, невиновности обвиняемого, а также вопросов наказания лица, признанного судом виновным. Из этого следует логичный вопрос, прекращая уголовное дело, преследование по не реабилитирующим основаниям, следователь разрешает вопросы невиновности или нет? Из логики ряда взаимосвязанных законоположений - нет. Согласно презумпции невиновности, обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 14 УПК РФ). Помимо наказания УК РФ, в качестве уголовно-правового последствия в отношении виновного в совершении преступления, предусматривает судимость (ч. 1 ст. 86 УК РФ). Согласно ч. 2 ст. 86 УПК РФ лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. Следовательно, при прекращении уголовного дела, преследования по не реабилитирующим основаниям, лица, осуществляющие уголовное преследование не решают вопросы виновности или невиновности обвиняемого, следовательно в отношении него действует презумпция невиновности именно поэтому в отношении данного лица не применяется судимость как уголовно-правовое последствие (в силу невиновности).

Такой же позиции придерживается Конституционный суд: прекращение уголовного дела, преследования по не реабилитирующим основаниям не подменяет собой функции суда, поскольку органы уголовного преследования не решают вопросы виновности лица.

Тем не менее, существуют ситуации, когда суд при наличии оснований для прекращения уголовного дела, преследования все-таки вынужден решать вопросы виновности обвиняемого. Согласно ч. 2 ст. 27 УПК РФ обвиняемый вправе возражать против прекращения уголовного дела, преследования по не реабилитирующим основаниям. В таком случае производство по делу осуществляется в общем порядке, а также в общем порядке рассматривается и разрешается судом. В случае, когда обвиняемый не сможет добиться оправдательного приговора суд вправе установить виновность обвиняемого, посредством вынесения обвинительного приговора с назначением наказания и освобождением от его отбывания по не реабилитирующим основаниям (ч. 8 ст. 302 УПК РФ).

Так же невозможно не согласится с позицией КС РФ относительно природы данных полномочий следствия. Государство в лице органов уголовного преследования вправе отказаться от обвинения. Таким образом, прекращение уголовного дела, преследования по основаниям, предусмотренным процессуальным законом есть ничто иное как отказ от обвинения. В совокупности с теоретической функцией расследования уголовного дела, данный институт является одним из важнейших проявлений состязательности предварительного расследования, поскольку полностью отвечает арбитральности, инициативности.

Однако такие выводы крайне теоретичны. Ранее нами указывалось, что закон, устанавливая различные пределы доказывания на стадиях предъявления обвинения и составления окончательного обвинения, не наделяет первую обвинительными свойствами, поскольку при последующем расследовании, при производстве всей полноты следственных действий следователь может прийти к необоснованности предъявленного обвинения. Такая концепция идеально дополняется полномочиями следователя по прекращению уголовного дела, преследования. Особенно, учитывая обязанность следователя по прекращению дела, преследования по реабилитирующим основаниям, мы можем установить роль следователя как независимого исследователя истины по делу. Однако практика диктует обратное. Можно встретить примеры, когда следователь установив всю полноту обстоятельств дела не прекращает его, хотя совокупность доказательств явно свидетельствует об отсутствии необходимости в обвинении.

Так М. - водитель автобуса, осуществляющий перевозку пассажиров транспортом общего пользования, не смог выйти в рейс, поскольку выезд из депо был перегорожен легковым автомобилем. Тогда М. и Н. при помощи автомобиля Н. и троса оттащили преграждавший дорогу автомобиль на несколько метров. Данные действия были квалифицированны по п. "а" ч.2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору). Вышеописанная фабула была полностью установлена и доказана имеющимися в деле доказательствами. Из не следует, что в деянии отсутствует состав преступления. Во-первых, не выполняется объективная сторона ("...под неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения (статья 166 УК РФ) понимается завладение чужим автомобилем или другим транспортным средством (угон) и поездку (курсив - авт.) на нем без намерения присвоить его целиком или по частям"). Так же отсутствует и субъективная сторона (Судам при рассмотрении дел о хищении транспортного средства надлежит выяснять, какие исследованные в судебном заседании обстоятельства подтверждают умысел лица... Если суд установит, что указанные неправомерные действия лица совершены лишь для поездки на угнанном автомобиле ..., содеянное ... подлежит правовой оценке как неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения...). Если бы следователь в данном конкретном деле руководствовался интересами беспристрастности и полноты расследования, то дело не дошло бы до суда. Однако оно рассматривалось и разрешалось судом поскольку прекращение дела за отсутствием состава противоречит обвинительной природе следствия. Прекращение дела по реабилитирующим основаниям никаким образом не затрагивает вопрос невиновности реабилитированного лица, однако такое положение дела с определенной точностью констатирует необоснованность обвинения. Исходя из этого прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям в глазах следствия не средство экономии процессуальных средств, не средство прекращения объективно необоснованного, с точки зрения преследования, дела, а форма призвания невыполнения своей процессуальной функции, следствие "брака" в деле. В связи с этим считаем крайне необходимым закрепить объективные и беспристрастные начала предварительного следствия, а также освободить следователя от обвинительных функций по составлению обвинительного заключения.


Подобные документы

  • Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Сущность и значение принципа законности в уголовном процессе. Отправление правосудия на основе принципа состязательности. Проблема реализации принципа состязательности.

    курсовая работа [22,6 K], добавлен 24.05.2006

  • Сущность понятия "состязательность". Юридические предпосылки существования и действия состязательности. Реализация функции правосудия. Принцип состязательности по Познышеву. Реализация принципа состязательности на основных стадиях уголовного процесса.

    контрольная работа [20,7 K], добавлен 04.11.2009

  • Понятие и значение принципа состязательности в уголовном процессе. Состязательность сторон защиты и обвинения на стадии судебного разбирательства. Проблемы реализации принципа состязательности сторон на различных стадиях уголовного судопроизводства.

    научная работа [68,3 K], добавлен 22.06.2014

  • Понятие значение и содержание принципов уголовного процесса. Осуществление судопроизводстсва на основе равноправия сторон. Задачи уголовного процесса по достижению истины. Принцип состязательности в уголовном процессе: значение и пределы действия.

    курсовая работа [44,7 K], добавлен 29.10.2008

  • Общая характеристика состязательности уголовного процесса. Реализация состязательных начал уголовного процесса в стадии предварительного расследования. Надзор и контроль за предварительным следствием. Независимость и беспристрастность суда в процессе.

    дипломная работа [97,9 K], добавлен 30.09.2017

  • Понятие, значение и особенности принципа состязательности в гражданском процессе. Анализ действия принципа состязательности на различных стадиях гражданского процесса. Роль суда и сторон в состязательном процессе. Недостатки состязательного производства.

    курсовая работа [43,4 K], добавлен 24.04.2014

  • Генезис принципа состязательности, особенности его закрепления в российском законодательстве. Особенности его реализации при возбуждении уголовного дела и производстве следственных действий; в суде первой инстанции; при рассмотрении дел судом присяжных.

    дипломная работа [66,5 K], добавлен 07.01.2017

  • Место принципа состязательности в ряду принципов отечественного уголовного процесса. Проведение подготовительной части судебного заседания. Специфика судебного следствия. Выступления в судебных прениях. Предоставление подсудимому последнего слова.

    курсовая работа [35,9 K], добавлен 06.04.2012

  • Проблемы криминологической детерминации. Факторы, влияющие на преступность. Понятие, сущность и содержание принципа состязательности сторон. Нормативное закрепление идеи состязательности сторон в уголовном судопроизводстве и проблемы его реализации.

    курсовая работа [33,1 K], добавлен 04.08.2014

  • Понятие и принципы уголовного процесса, их содержание и значение. Сущность состязательности сторон и направления регулирования данного процесса. Задачи и основные цели уголовного процесса по достижению истины, их отражение в российском законодательстве.

    курсовая работа [43,2 K], добавлен 12.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.