Наследование по завещанию

Ретроспективный анализ развития института наследования по завещанию. Понятие, форма и содержание завещания. Особые завещательные распоряжения. Законодательное регулирование осуществления и охраны наследственных прав. Образцы завещаний различных форм.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 03.08.2012
Размер файла 89,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Ретроспективный анализ развития института наследования по завещанию

1.1 Развитие наследования по завещанию в дореволюционный период

1.2 Развитие наследования по завещанию в Советский период

1.3 Современное правовое регулирование наследования по завещанию

ГЛАВА 2. Наследование по завещанию

2.1 Понятие, форма и содержание завещания

2.2 Особые завещательные распоряжения

2.3 Недействительность завещания

ГЛАВА 3. Законодательное регулирование осуществления и охраны наследственных прав

3.1 Осуществление и охрана наследственных прав

3.2 Новеллы наследования по завещанию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ А Образец завещания общей формы (на все имущество) в пользу одного лица с написанием текста завещания нотариусом со слов завещателя

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Образец завещания, составленного собственноручно завещателем с завещательным возложением на наследника

ПРИЛОЖЕНИЕ В Образец завещания оформленного в присутствии свидетеля

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Образец завещания с возложением

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Образец завещания с завещательным отказом

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Образец завещания с подназначением наследника

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Образец распоряжения об отмене завещания

ВВЕДЕНИЕ

Нотариальная деятельность является важнейшим регулятором жизни в гражданском обществе и призвана обеспечить защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, путем совершения предусмотренных действующим законодательством нотариальных действий от имени Российской Федерации. Исследование вопросов наследования по завещанию, как в историческом аспекте, так и в современных условиях необходимо.

Положения, действующие в данной сфере до этого, принимались в начале 60-х годов 20 века и в определенной мере устарели, но в целом, как отмечают отдельные исследователи - это весьма сложившаяся консервативная подотрасль гражданского права, многое там устоялось и в больших изменениях не нуждается. Интервью с Е.А. Сухановым, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой гражданского права, деканом юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова // Законодательство. 2001. - № 8. - С. 17

Принятие и введение в действие с 1 марта 2002 года части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащий раздел «Наследственное право», кардинальным образом реформировало механизмы распоряжения имуществом на случай смерти, перехода и распределения наследственного имущества. Такое обновление было обусловлено, прежде всего, расширением круга объектов наследственного имущества: теперь в него входят и предприятия, и земельные участки, и жилые дома, и квартиры, и многие другие виды имущества, которых раньше граждане просто не могли иметь в собственности.

Кроме того, требовалось законодательно закрепить расширение права частной собственности граждан в части распоряжения имуществом на случай смерти. В этом смысле, часть третья ГК РФ реализует конституционные положения о свободе распоряжения частной собственностью и свободе наследования, а также о защите этих прав.

В ГК РФ нормы о наследовании по завещанию поставлены на первое место и наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием. Это положение существовало и прежде, но в ГК РФ расставлен ряд акцентов, увеличивших значение завещания. В связи с этим, завещанию придана «главенствующая роль» в наследовании, обрели законодательную форму множество новелл.

Какие же новшества появились в разделе о наследственном праве? Почему завещание выдвинуто на передний план? Какие вопросы о завещании не нашли законодательного закрепления? Оправдано ли введение увеличения очередности наследования? Решена ли проблематика наследственного права? Эти и многие другие вопросы возникают при самом поверхностном взгляде на тему «Наследование по завещанию».

Актуальность темы выпускной квалификационной работы, наряду с вышеуказанными обстоятельствами, подтверждается, следующими аспектами:

Во - первых, данная тема актуальна для рассмотрения в виду фактического отсутствия исследований новелл гражданского законодательства. Если раньше авторы говорили о проекте третьей части ГК РФ, то теперь необходимо констатировать наличие нового закона о наследовании. Закон принят, вступил в юридическую силу и применяется на всей территории Российской Федерации.

Во - вторых, вызывает интерес проведение сравнительного анализа нововведений наследственного права, с нормами ранее действующего законодательства.

В - третьих, несомненно, актуально исследование новых видов завещания, форм его совершения.

В - четвертых, представляет интерес рассмотрение судебной практики сложившейся к настоящему времени.

Говоря о степени разработанности данной темы в юридической литературе, большинстве статей и монографий посвящены проекту третей части ГК РФ в части наследственного права, когда как проект уже был принят Государственной думой Российской Федерации и обрел форму закона. К настоящему времени еще не появилось исследований, посвященных наследованию по завещанию.

Целью дипломной работы является, выявление особенностей наследования по завещанию.

Исходя из поставленной цели диплома, определены следующие задачи:

1) провести ретроспективный анализ развития наследования по завещанию;

2) определить понятие сущности содержания и формы завещания;

3) исследовать законодательное регулирование осуществления и охраны наследственных прав;

4) выявить новеллы наследования по завещанию.

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в процессе наследования по завещанию.

Предметом исследования выступают правовые нормы наследования по завещанию.

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав, восьми параграфов, введения, заключения, списка использованных источников и приложений. По данной теме были использованы научные труды следующих авторов - Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. - М.: Юридическая литература, 1989. - 192 с., Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. - М.: Изд. ЛГУ, 1965. - 494 с., Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву серия: Классика российской цивилистики. - М.: Статус, 2003. - 558 с.

ГЛАВА 1. Ретроспективный анализ развития института наследования по завещанию

1.1 Развитие наследования по завещанию в дореволюционный период

Развитие наследования по завещанию в России в историческом аспекте позволяет проследить путь эволюции наследования в общем, и по завещанию в частности.

Впервые письменное упоминание о нормах наследственного права на Руси содержится в Русской правде, в которой оно характеризовалось классовым подходом законодателя. Наследниками бояр и дружинников могли быть не только сыновья, но и. дочери, у смердов, же при отсутствии сыновей, имущество считалось выморочным и поступало в собственность князя. Наследование по завещанию имело место, однако оно составлялось в устной форме. Наследниками по закону являлись сыновья умершего, а при их отсутствии -- дочери.

При наличии большого количества сыновей дочери вообще не получали наследства. Наследственная масса делилась таким образом, что старшие наследники получали движимое имущество и деньги, а младшие -- поместье отца.

Однако Русская правда не регулировала переход наследства и родителям от детей и от жены к мужу.

Кроме Русской правды в средние века в России наследственные отношения регулировались Псковской Судной грамотой, в XV в. -- Новгородской Судной грамотой, Судебником 1497 г. и Судебником 1589 г.

В Судебнике 1497 г. стал прослеживаться постепенный рост по расширению круга наследников, а также прав наследодателя. Так, в круг наследников по закону входили сыновья наследодателя и его супруга. При наличии сыновей дочери отстранялись от наследования недвижимого имущества. Наследники приобретали не только наследственные права, но и обязанности наследодателя. Завещание стало оформляться официально. Законодателем расширился такой принцип наследственного права, как свобода воли наследодателя: теперь завещателем мог быть любой член семьи.

Дальнейшее развитие наследственного права осуществлялось в ходе реформ, проводимых в России Петром I.

Им был принят Указ 1714 г. «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах», которым была установлена система майората. Наследодатель вправе был завещать недвижимое имущество, по своему усмотрению, только одному сыну. Остальные дети (сыновья и дочери) наследовали в равных долях только движимое имущество. Однако при отсутствии сыновей недвижимое имущество по завещанию наследовали дочери. Наследование по закону имело место при отсутствии завещания.

Эта система выталкивала всех других сыновей наследователя на службу государства.

Указ о единонаследовании был отменен в 1731 г. императрицей Анной Иоанновной, указом которой было установлено, что к наследованию по закону могут призываться все сыновья умершего. В наследство включалось как движимое, так и недвижимое имущество наследодателя. Внуки, которые призывались к наследованию по праву представления, наследовали долю своего отца-наследника, умершего до открытия наследства. Вместе с сыновьями к наследованию призывались дочери и переживший супруг наследодателя. При отсутствии нисходящих наследников к наследованию призывались братья умершего.

В ходе административной реформы, проводимой императором Николаем I с 1833 г., основным источником наследственного права стал принятый впервые в России Свод законов Российской империи.

Наследственное имущество не рассматривалось как единое целое, а делилось на две самостоятельные наследственные части: родовое имущество переходило только к наследникам по закону, а остальное имущество наследовалось в общем порядке.

Наследование по закону допускалось, если:

1) в состав наследственного имущества входило родовое имение;

2) умерший, не оставил завещания;

3) завещано не все наследственное имущество;

4) наследники по завещанию не приняли наследства;

5)завещание признано недействительным.

Наследование открывалось не только после смерти наследодателя, но и в случае пострижения лица в монашество, признания лица безвестно отсутствующим. Порядок наследования по закону был построен таким образом, что ближайшие нисходящие родственники призывались к наследованию по степени кровного родства. При отсутствии наследников по нисходящей линии наследство переходило к родственникам по боковой линии. Родители и другие восходящие родственники не имели права наследования. Если у наследодателя не было детей, то имущество после его смерти переходило родителям, но лишь на праве пожизненного владения.

Супруг умершего имел право наследования недвижимости в размере одной седьмой и одной четырнадцатой движимого имущества. Имущество считалось выморочным, но если после умершего не оставалось наследников или наследники не претендовали на наследство в течение десяти лет. Выморочное имущество поступало в доход государства, дворянства, губернии, города или села. Завещательное распоряжение можно было составить только в отношении родового имущества. Срок давности в принятии наследства устанавливался в 10 лет с момента его открытия.11 Памятники русского права. - М.: Правда, 1952., вып. 1. - С. 133.

Закон прямо признает недействительными завещания некоторых лиц, особо им указанных:

1) несовершеннолетних, не достигших 21 года лиц. Нельзя не признать суровости такого толкования ст. 1019, ведь лиц, достигших 20 лет, призывают к отбытию воинской повинности. Глядя в глаза смерти, они не могут распорядиться своим имуществом, которое может пойти мимо близких ему лиц (жены, родителей);

2) недействительны завещания людей, лишенных по суду всех прав состояния;

3) монашествующих низших степеней, но не архиериев, архимандритов и прочих монашествующих властей (противоречие в различии прав простых монахов и монашествующих властей);

4) неспособны составлять завещания те лица, у которых нет имущества( право распоряжения имуществом предполагает наличное имущество или и долговое, но в активе, а не в пассиве.

Несомненно, что не может быть речи о наследнике, если он не пережил завещателя. Но это основное правило не исключает назначения наследником еще не существующее юридическое лицо, так Г. Ф. Шершеневич поставил вопрос о возможности завещания в пользу еще не существующих юридических лиц (организация за счет средств наследодателя санатория, музея и т.п.).11Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. - С. 725-726

В частности, закон указывает тех лиц, которые не могут быть наследниками, хотя бы они и пережили наследодателя, к ним относят монастыри, церкви, карантинные чиновники, а также все те лица, которые не имеют права владеть некоторыми недвижимыми имуществами.

В дореволюционном наследственном праве прослеживается законодательное ограничение воли наследодателя. Распорядиться родовым имуществом собственник мог лишь в двух случаях:

1) если он не имел ни детей, ни иных нисходящих по прямой линии родственников и в этом случае, минуя своих ближайших наследников м не взирая на степени родства, лицо могло составить завещание в пользу любого родственника, но лишь «того рода, из которого досталось завещаемое избранному или наследнику имущество» (т. X ч.1 ст. 1068 п.2 Свода);

2) при наличии нисходящих по прямой линии родственников, завещатель был вправе оставить свое родовое имение или часть его некоторым нисходящим и даже одному из них (т. X ч.1 ст. 1058 п.1 Свода).

Ограничивая свободу завещания родовых имуществ, наш закон дозволяет, конечно, писать завещание в пользу тех ближайших законных наследников, которые и без завещания получили бы наследство.

Кроме общего порядка составления завещания, существовал еще особый порядок. Усиление строгости формы (в отношении завещаний вдов, живущих в Петроградском и Московском Вдовьих Домах), а также ослабление формы завещания (свидетелями при составлении крестьянских завещаний могут быть неграмотные). Но закону нашему известны и другие формы упрощенных публичных завещаний, получающих силу нотариальных завещаний: военно - походные, военно - морские, госпитальные, а также особый вид завещаний - домашние завещания русских за границей, составленные по обряду той страны, где они написаны с явкой их в Российском Консульстве, Посольстве или Миссии (ст. 1077).

Во всех случаях признавалась лишь письменная форма и словесные завещания никакой силы не имели (т. X ч.1 ст. 1023 Свода).

В завещании, наконец, предусмотрен раздел наследства, и не только с указанием доли наследников самого имущества, но и способов его фактического осуществления. Завещатель мог прямо поручить производство раздела душеприказчику. Но закон предусматривает и такие случаи, когда завещатель обошел молчанием вопрос о разделе, тогда закон предоставлял самим наследникам провести раздел полюбовно (т. X ч.1 ст. 1315 Свода). Если же наследники не приходили к согласию, то раздел, по истечении 2-х лет со времени подачи суду просьбы о разделе кем-либо из сонаследников, решался в судебном порядке (т. X ч.1 ст. 1315, 1317, 1318 Свода). Документом раздела или разделительным актом служила раздельная запись, совершенная по «Положению о нотариальной части» (т. X ч.1 ст. 1337 Свода).

В русском быту исполнение воли завещателя душеприказчиками нередкое явление, а между тем, в законах имеется беглое упоминание о душеприказчиках: «Духовное завещание исполняется душеприказчиками и самими наследниками, по воли завещателя» (ст. 1084).

Проведенный анализ развития наследования по завещанию в дореволюционный период, позволяет сделать вывод о том, что законодатель несколько ограничивает волю наследодателя, в русском дореволюционном наследственном праве отсутствует институт обязательной доли, а также законодательный запрет условных и срочных завещаний.

1.2 Развитие наследования по завещанию в Советский период

Октябрьский переворот 1917 года не мог не затронуть институт наследования в гражданском праве. В период с октября 1917 года и до 27 апреля 1918 года наследственные правоотношения регулировались старыми законами царской России.

Новая идеология не признавала частной собственности и призывала любыми путями лишить граждан данного блага, а поскольку переход «личной» собственности был возможен в порядке наследственного правопреемства, оно было ликвидировано одним из первых декретов советской власти.11 Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. "Об отмене наследования"// СУ РСФСР 1918. - №34. - Ст. 456

Большой вклад в дело признания наследственного права был сделан великим русским цивилистом В.И. Серебровским в монографии «Очерки советского наследственного права».2 2 Серебровский В.Н. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С. 21В.И. Серебровский вполне обоснованно указывает на неразрывную связь наследования и собственности. Отсюда неизбежен вывод, что наследственное право объективно необходимо в любом обществе.

В 1917 г. был принят Декрет «О земле», которым отменялась помещичья собственность на землю без выкупа. Земля, ее недра, леса, воды признавались всенародной собственностью. 27 апреля 1918 г. был издан Декрет ВЦИК РСФСР «Об отмене наследования», по которому имущество умершего, являющееся трудовой собственностью и не превышающее 10 000 рублей, поступало в управление и распоряжение супруга, прямых родственников, братьев (сестер) умершего. Этим Декретом и специальным постановлением Наркомюста РСФСР от 21 мая 1919 г. было практически уничтожено наследование частной собственности, которая после смерти ее владельца становилась достоянием государства. Нетрудоспособные и не имеющие прожиточного минимума супруг и ближайшие родственники умершего получали от государства содержание из имущества, оставшегося после смерти наследодателя.

Однако после окончания Гражданской войны и начала восстановления экономики РСФСР Декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. вновь был введен институт наследования. Право наследования по завещанию и по закону стало принадлежать супругу и прямым нисходящим потомкам в пределах общей собственности наследства 10 тыс. золотых рублей.

Наследственное право получило свое дальнейшее развитие в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. Имущество умершего больше не делилось на трудовую и нетрудовую собственность. Допускалось наследование как трудовой, так и нетрудовой собственности. Наследниками могли быть: супруг, прямые нисходящие родственники, нетрудоспособные и неимущие лица, находившиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Запрещалось завещать имущество в пользу посторонних лиц, в том числе при отсутствии наследников по закону. Кроме того, Кодекс 1922 г. ввел завещание, предоставил завещателю право на завещательный отказ и подназначение, а также на лишение наследников по закону наследства. При этом доля причитающегося им наследства переходила в собственность государства. ГК РФ РСФСР допускал наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. золотых рублей за вычетом долгов умершего. Если стоимость наследства после вычета всех долгов превышала эту сумму, то излишек наследства переходил в доход государства.

Большим ограничением наследственного правопреемства в тот период был Декрет «О наследственных пошлинах» 1922 г. Наследственное правопреемство ограничивалось также и Декретом ВЦИК от 11 ноября 1922 г. «О наследственных пошлинах». В соответствии с ним, если доля наследственного имущества составляла от 6 до 10 тысяч рублей золотом, наследник обязан платить пошлину в размере 4% стоимости наследственной доли. Если же стоимость наследства превышала 10 тысяч рублей, то с каждых последующих 10 тысяч пошлина повышалась на 4%. Однако общая сумма наследственной пошлины не могла превышать 50% стоимости наследства.

В 1926 г. был отменен предельный размер наследства и расширен круг наследников, в который вошли усыновленные дети и их потомки.

В 1928 г. появился институт обязательной доли в наследстве, в связи с чем, наследники, не достигшие совершеннолетия, стали получать не менее ѕ доли, которая им причиталась по закону. Наследодатель имел право завещать имущество государству и его органам, государственным, а также партийным организациям. Стало возможным наследование по закону и по завещанию всего наследственного имущества независимо от его стоимости. Наследники, проживавшие совместно с умершим, получали имущество, относящееся к обычной домашней обстановке и обиходу, сверх причитавшейся наследственной доли из имущества умершего.

В 1944 г. был принят Указ Президиума ВС СССР от 8 июля «Об усилении государственной помощи беременным женщинам, и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного знака «Мать - героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства». Этим указом только зарегистрированный брак стал порождать права и обязанности супругов. Лица, состоявшие в фактических брачных отношениях, не признавались супругами и, как следствие, не могли наследовать друг после друга.

Завещание должно было содержать определение тех лиц, к которым в случае смерти завещателя должны перейти указанные в завещании права. Распоряжения, в которых не были определены тем или иным путем наследники, не могло рассматриваться в качестве завещания.

К завещанию как к одному из видов сделки применялись все основные положения советского гражданского права, которые действовали в отношении любой сделки. Это, в частности, относилось и к неполноценности воли завещателя, даже дееспособностью лица, что в свою очередь оказывало влияние на действительность совершаемого им завещания.

По окончании Великой Отечественной войны в 1945 г. был принят Указ Президиума ВС СССР «О наследниках по закону и завещанию», в котором впервые в СССР была установлена очередность призвания к наследованию. Было установлено три очереди наследников:

1) дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители, другие нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти;

2) трудоспособные родители;

3) братья и сестры наследодателя.

Внуки и правнуки стали наследовать по праву представления.

Указ устанавливал также, что обязательной долей наследства обладали все нетрудоспособные наследники. Наследодатель был вправе завещать свое имущество посторонним лицам, но только при отсутствии наследников по закону.

Важной вехой в истории развития наследственного права стало принятие Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.

ГК РФ содержал всего 35 статей, посвященных наследованию, на основании которых к наследованию по закону при отсутствии завещания призывались ближайшие родственники наследодателя (родители, дед и бабка, дети, родные братья и сестры, внуки).

Если ближайших родственников не было, то имущество переходило к государству.

С началом перестройки в СССР 1986 г. и особенно с распадом СССР в 1991 г. образовался ряд проблем, связанных с расширением круга участников гражданско - правовых отношений, появлением частной собственности на средства производства, интегрирования России в мировую экономическую систему. Эти проблемы были решены только с введением в действие с 1 марта 2002 г. части третьей Гражданского кодекса РФ, созданного на принципах универсального наследственного правопреемства, свободы завещания и др.

Таким образом, развитие наследственного права, как в советской, так и в постсоветской период свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы советской власти. Происходит расширение круга наследников по закону, закрепления принципа свободы завещания, расширение круга переходящих по наследству имуществ. История развития наследственного права в послеоктябрьский период доказывает, что нельзя вводить правовые нормы, противоречащие природе человека.

1.3 Современное правовое регулирование наследования по завещанию

Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, как и регулирование отношений собственности, имеет комплексный, межотраслевой характер, и состоит: во - первых, в установлении с помощью конституционных и гражданско - правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество; во - вторых, нормами гражданского права определяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения; в - третьих, в закреплении законных способов защиты прав наследования граждан от посягательств со стороны других лиц. В эту группу входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества.11 Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская юстиция. - 1998. - №11. - С.73

2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1992 г. // Российская газета. 1993. - 25 декабря.

Конституцией Российской Федерации 1993 года2 гарантирует право граждан иметь в собственности любое имущество, не запрещенное законом. В статье 35 Конституции гарантии права частной собственности, свобода распоряжения ею провозглашены наряду с гарантиями права наследования. Кроме того, правовые гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены гражданскими, семейными и иными нормами, регулирующими институт наследования.

Кроме вышеуказанных федеральных законов, прежде всего, необходимо выделить Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 года,131 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от I 1 февраля 1993 г. №446-1 // Российская газета. 1993. - 13 марта.в которых регламентированы правила нотариального удостоверения завещаний, а также порядок их изменения, дополнения или отмены.

Также к отношениям по наследованию применимы нормы Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» Федеральный закон от 26 мая 1996. - № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 27 мая 1996. - № 22. - Ст. 291, ст. 25 которого предусматривает, что при наследовании музейных предметов и музейных коллекций по завещанию либо по закону наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. Кроме того, отдельные нормы наследственного права содержатся в Патентном законе РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517 (с изм. и доп. от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.) Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992. № 3517-1 // Ведомости Съезда Народных Депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - № 42. - 22 октября 1992. - Ст. 2319;

Наряду с законодательными актами, к отношениям наследования применимы и подзаконные нормативные акты. Среди них можно выделить:

Постановление СМ СССР от 19 ноября 1984 года. № 1153 «О порядке выдачи заработной платы, не полученной ко дню смерти рабочего или служащего» Постановление СМ СССР от 19 ноября 1984. - № 1153 «О порядке выдачи заработной платы, не полученной ко дню смерти рабочего или служащего» // СП СССР. - 1985. - № 1. - Ст. 2.

Следует отметить, что с принятием части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 2002 года, решена одна из главных задач по систематизации законодательства так, чтобы исключить регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций, т. к. на практике существуют ситуации, когда органы власти субъекта Российской Федерации принимают нормативный акт, направленный на регулирование наследственных правоотношений. Так, например, решением областного суда отказано в признании недействительным нормативного акта исполнительного органа субъекта Российской Федерации, регулирующего порядок передачи имущества престарелых граждан и инвалидов территориальным органам социальной защиты населения по завещаниям и договорам пожизненного содержания с иждивением. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила указанное решение и вынесла новое решение о признании обжалуемого нормативного акта недействительным по следующим основаниям. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации (п. «о» ч. 1 ст. 71). По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации (ч. 1 ст.76).

Отношения, для упорядочения которых принят оспариваемый акт, регулируются Гражданским кодексом РФ (ст.ст. 601 - 605) и Гражданским кодексом РСФСР 1964 года (раздел VII «Наследственное право» в действующей части), поэтому исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации неправомочен был принимать нормативный акт по вопросам, относящимся исключительно к ведению Российской Федерации.

С выводами суда о том, что оспариваемым актом регулируются лишь такие отношения, которые возникли после того, как были выполнены все условия, связанные с заключением договора пожизненного содержания с иждивением или с принятием наследства по завещанию, согласиться нельзя, поскольку и после этого могут возникнуть отношения, которые регулируются гражданским законодательством.11 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2001. (по гражданскому делу) (утв. Постановлением Президиума ВС РФ от 4 июля 2001.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2001. - №10. - С. 21

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что регулирование наследственных правоотношений находится в исключительном ведении Российской Федерации.

Нужно отметить, с которого времени, и к каким отношениям применяются правила новой части ГК РФ. В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26.11.01. №147 ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» Федеральный закон от 26 ноября 2001. - №147. «О введении в действие части третей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от 3 декабря 2001. - №49. - Ст. 4553. новые правила о наследстве применяются к отношениям, возникшим после введения ее в действие, т.е. после 1 марта 2002 года. Если же отношения по наследованию возникли до 1 марта 2002 года, то новые правила ГК применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после этой даты, а если наследство было открыто до 1 марта 2002 года, и срок принятия наследства еще не истек, то круг законных наследников будет определяться новыми правилами. Завещание, которые были составлены до этой даты, даже если они не соответствуют новым правилам, не могут быть признаны недействительными. Правила об обязательной доле наследства, увеличенной в новом гражданском кодексе, применяются к завещаниям, составленным после этой даты.

Учитывая выше изложенное, следует отметить, что с принятием части третей ГК РФ решена одна из главных задач по систематизации законодательства, с целью исключить регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций.

ГЛАВА 2. Наследование по завещанию

2.1 Понятие, форма и содержание завещания

наследование завещание законодательный регулирование

В гражданско - правовой науке наследование по завещанию дается как наследование на условиях и в порядке, определенных волею наследодателя в соответствии с законом. Составленное наследодателем, при его жизни, завещание в совокупности с фактом смерти наследодателя образует тот сложный юридический состав, который и порождает наследственные правоотношения, именуемые наследованием по завещанию.11 Иоффе. О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Издательство ЛГУ, 1965. - С. 34

2 Гражданское право. Том 2, Учебник. Отв. ред. Е.А.Суханов. - М.: Юрайт-издат, 1998. - №4.- С. 227

Гражданское законодательство Российской Федерации, ранее не содержащее определения «завещания» в настоящее время закрепляет (ст. 1118 ГК РФ), что завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Следует отметить, что термин «завещание» применяется в двух значениях: так называется как сам документ, в котором находит выражение воля завещателя, так и акт выражения воли завещателя. В последнем значении, завещание представляет собой одностороннюю сделку и не предполагает какого - либо встречного волеизъявления другого лица. Поэтому действительность завещания не зависит от согласия наследника с его содержанием или возражения против него.2

Завещание - это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме (образец см. в приложении А).

Завещание - это односторонняя сделка, поэтому для его совершения не требуется согласие лица, указанного в завещании. Не требуется согласие и других наследников. Но с другой стороны, правовая природа завещания, как юридического акта, остается не вполне ясной. Неясность обнаруживается в том, что с одной стороны, завещание есть односторонняя юридическая сделка, с другой - она требует впоследствии согласия наследника на принятие наследства. Кроме того, завещание резко отличается от юридических сделок своей строгой формой. Содержание завещания определяется наследодателем вне зависимости от воли других лиц. Кроме того, лица, которые оформляют завещание, удостоверяют его, а также лица, принимавшие в этом участие (свидетели), обязаны сохранять тайну о составлении завещания и о его содержании. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренных законом (ч. 2 СТ. 1123 ГК РФ). Если желает сам наследодатель, то он вправе известить заинтересованных лиц о содержании завещания или вручить им завещание.

Также не требуется чье - либо согласие, для того чтобы завещатель в любое время изменил или отменил (в том числе дополнил) свое завещание без указания причин (ст. 1119 ГК РФ).

Итак, завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти. Необходимо отметить, что при жизни оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Более того, завещатель, определяя судьбу одного и того же имущества (например, менять (переназначать) наследников квартиры), при этом действительным будет последнее решение, может при жизни составить несколько завещаний. Таким образом, вступление в силу завещания как бы откладывается на неопределенный срок. Этим завещания отличаются от других видов распоряжений.1

Несмотря на то, отмечает Барщевский М.Ю., в практике имеются случаи, когда суды признают действительным завещания, составленные от имени двух лиц, по конкретному делу «суд обратил внимание на то, что составление завещания от имени двух лиц не противоречит закону».21 Васильева М.В. Как грамотно составить завещание // Законодательство.1998. - №4.

2 Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию. - В кн.: Комментарий судебной практики за 1973 год. - М., 1974.С. ЗЗ-35

Следует отменить, что не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием. Например, договор страхования жизни в пользу третьего лица тоже является распоряжением страхователя на случай смерти, но завещанием его признать нельзя, поскольку страхователь распоряжается не своим, а таким имуществом, право на которое возникает только после его смерти и поэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю.33 Советское гражданское право. Часть 2. / Под. ред. Смирнова В.Т., Толстого Ю.К.., Юрченко А.К. - Л.: 1982. - С.417 - 418.

В судебной и нотариальной практике есть случаи, когда завещатель, указав определенное лицо в завещании наследником конкретного имущества, фактически передает имущество будущему наследнику, а тот, в свою очередь, обязуется предоставить завещателю пожизненное содержание. В данном случае имеет место двусторонняя сделка, сводящаяся, по существу, к договору об отчуждении имущества с условием пожизненного содержания.

Поскольку наследодатель в любое время может изменить или отменить ранее составленное им завещание по причине совершения противоправных действий, поэтому он сам может осуществить защиту от посягательств на свободу завещания. Такие его действия можно рассматривать как самозащиту гражданских прав (путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права), и они осуществляются самостоятельно, без обращения в государственные органы. Безусловно, завещание, как и любая другая сделка, заключенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, может быть признано судом недействительной. Однако представляется, что такое возможно лишь после смерти наследодателя по иску заинтересованных лиц. Поскольку при жизни наследодатель сам вправе осуществить свою защиту, то нет необходимости в применении мер государственного принуждения, а иное решение вопроса привело бы к необоснованному ограничению прав наследодателя.

Кроме того, вопрос о действительности завещания реально возникает только после открытия наследства, а до того времени завещание юридической силы не имеет. Полагаем, из этих же соображений в текст части третьей Гражданского кодекса РФ включена норма о том, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается (п.2 ст. 1131 ГК РФ). В связи с этим, следует признать, что до открытия наследства юрисдикционная форма защиты, требующая вмешательства компетентных органов (в данном случае - подача искового заявления о признании завещания недействительным) наследодателем, как правило, не используется. Обращение же к этой форме защиты возможно, например, при наличии препятствий для выражения «последней воли» со стороны нотариуса, отказывающегося в удостоверении завещания. Защита права происходит в судебном порядке при обжаловании отказа в совершении нотариальных действий по правилам особого производства (гл.37 ГПК РФ от 14.11.02г.)

В цивилистической литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.11 Барщевский М.Ю. Наследственное право. М.: Белые альвы. 1996. - С. 56 Так, например, Серебровский определяет завещание как «распоряжение гражданина на случай смерти в своем имуществе, сделанное в установленной законом форме. Завещание делается на случай смерти и этот признак является наиболее характерным для завещания».22 Серебровский В.Н. Избранные труды по наследственному и страховому праву. Серия: Классика российской цивилистики. М., 1997.С.112

В юридической литературе выражение завещания является довольно условным и его принято называть последней волей гражданина. Нет никакой необходимости составлять завещание перед своей смертью, т. к. оно может быть составлено задолго до смерти. Завещание лишь является распоряжением на случай смерти. При завещании правовые последствия, как правило, возникают с момента открытия наследства. Однако до этого момента, завещание может иметь определенные правовые последствия: вновь составленное завещание может повлечь за собой изменение ранее составленного завещания.

Завещание обычно относят к срочным сделкам, поскольку смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно должна наступить, рано или поздно. В тоже время, завещатель в любой момент может отменить или изменить ранее составленное завещание. По этому завещанию, как односторонней сделке, присущ и известный элемент условности. Акт составления завещания до тех пор, пока не наступила смерть завещателя, отнюдь не является бесповоротным и необратимым.

Составленное завещание, независимо от содержания, никакого наследственного правоотношения не порождает. С другой стороны, завещание выступает как первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом - открытием наследства, приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию.

Завещание является распоряжением гражданина о принадлежащем ему имуществе. Предметом имущества может быть любое имущество, принадлежащее завещателю, независимо от его характера (деньги, ценные бумаги, предметы домашней обстановки и т.д.). При этом важно, что предметом завещания не могут быть имущественные права, которые тесно связаны с личностью наследодателя, и которые гражданин не может уступить другому лицу при жизни: нельзя завещать право на получение алиментов и т.д.). Наследодатель может лишить в завещании права наследования (лишить наследства) всех своих наследников и этим ограничиться. Он может в любом соотношении распределить доли в наследстве между указанными в завещании наследниками по завещанию, оставить все свое имущество или его часть любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону, составить особые завещательные распоряжения в виде подназначения наследника, завещательного отказа, возложения и т.д.

Таким образом, как гражданское законодательство, так и законодательство о нотариате нацелены на то, чтобы максимально обеспечить соблюдение принципа свободы завещания, а это невозможно, если завещателю не будет гарантировано, что как составление завещания, так и содержание завещания останутся в тайне. При жизни завещателя справки о завещании не выдаются, поскольку завещание обретает юридическую силу лишь после смерти завещателя.

Форма завещания имеет большое значение. Завещание - сделка, которая для своей действительности требует обязательного соблюдения установленной законом формы, а несоблюдение требуемой формы влечет недействительность завещания.

Крайне важно, чтобы воля завещателя была выражена в завещании четко, ясно и недвусмысленно, в завещании не было никаких подчисток, и чтобы была полная уверенность в том, что к завещанию, после того, как оно составлено, никто не притрагивался.

Законодатель также широко определяет круг случаев, когда завещания, удостоверенные уполномоченными на то должностными лицами, приравниваются к нотариальным (ст. 1127 ГК РФ) предписывая, в виде общего правила, чтобы завещание было удостоверено у нотариуса.

Форма завещания устанавливается, в данное время, исходя из законодательства о нотариате и, прежде всего ст. 1124 ГК РФ, а также более детализировано указана в Инструкции «О порядке совершения нотариальных действий».11 Инструкция «О порядке совершения нотариальных действий», утверждена приказом министра юстиции от 28 июля 1998

Нотариальные действия по удостоверению завещания могут осуществлять, согласно Закону РФ «О нотариате», помимо нотариуса, должностные лица органов исполнительной власти, а также лица, осуществляющие консульские функции. На момент принятия Основ, к лицам органов исполнительной власти относились и сельсоветы, но после принятия Конституции РФ 1993 года, сельсоветы трансформировались в органы местного самоуправления, не имеющие никакого отношения к органам государственной исполнительной власти, но продолжали удостоверять завещания. Однако отмечено немало случаев предъявления исков о признании таких завещаний недействительными. Есть также иски об обжаловании отказа нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство на основании завещаний, удостоверенных подобным образом.

Кроме того, к нотариально удостоверенным документам в соответствии со ст. 1127 приравниваются следующие завещания:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Хотя перечень должностных лиц, имеющих право удостоверять завещания, не изменился по сравнению с ранее действовавшим законодательством, однако сама процедура их удостоверения претерпела некоторые изменения. Так, завещания, удостоверенные указанными должностными лицами, должны быть подписаны в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетелем. Следует отметить, что перечень лиц, имеющих право удостоверять завещания, которые приравниваются к нотариально удостоверенным, исчерпывающе представлен в законе и расширенному толкованию не подлежит.

Инструкция «О порядке совершения нотариальных действий» закрепляет, что нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленных в соответствии с законодательством и предоставленных ими нотариусу лично, причем гражданство лиц обратившихся к нотариусу значения не имеет. В практической деятельности у нотариусов возникает вопрос, как определить дееспособность граждан, обращающихся за удостоверением завещаний (имеется в виду не возрастная дееспособность). Иногда граждане, признанные недееспособными судом, ведут себя, как нормальные люди. Нотариусы обязаны также отказывать в удостоверении завещания по общим правилам удостоверения сделок дееспособным лицам, если последнее находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (п.62 вышеназванной Инструкции).

Завещание можно оформить в любой нотариальной конторе. Но целесообразнее оформить завещание по месту своего жительства в нотариальной конторе, которая наделена правами на действия, связанные с введением в право наследования, охраной наследственного имущества. После открытия наследства наследники должны будут обратиться в контору, по месту последнего жительства наследодателя, за получением свидетельства о праве на наследство. Также если у наследников было завещание, которое утеряно, то им будет проще обратиться за дубликатом завещания, имеющим силу подлинника. В случае если в населенном пункте, где проживает наследодатель, отсутствуют нотариальные конторы, то завещание может быть удостоверено должностными лицами органов исполнительной власти, имеющими право совершать нотариальные действия, - органов местной администрации (ст. 37 Основ законодательства РФ о нотариате).

Как только представится возможность, лицо, удостоверившее завещание, обязано отправить его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Кроме того, если есть возможность пригласить нотариуса, лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все необходимые меры для приглашения нотариуса к завещателю.

В случае удостоверения завещания вне помещения нотариальной конторы в удостоверительной подписи производится дополнительная отметка, содержащая указание места, где оно было удостоверено.

Требование закона об указании места и времени составления завещания имеет существенное значение для разрешения спора о его подлинности, при оспаривании дееспособности завещателя в момент составления завещания либо при наличии двух или нескольких завещаний, когда надо установить, которое из них, как составленное позднее, имеет юридическую силу.

В соответствии со ст. 1121 ГКРФ каждый гражданин может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону, а также юридических лиц или государства. Наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону, не указывая причин.

Если наследник лишен в завещании наследства, то он не получит никакого имущества наследодателя. Если же в завещании какой - либо наследник по закону не указан, и завещано не все имущество, то такой наследник сможет претендовать на незавещанное имущество умершего.

При этом наследник может присутствовать при составлении завещания, только если этого пожелает наследодатель. Необходимо отметить, что ранее в законе такого правила не было.

Пример из судебной практики коллегии по гражданским делам Тамбовского городского суда:

Иванов В.А. обратился с иском к Сидоровой Л. И. о признании завещания - недействительным. 22 октября 1995 года умерла его бабушка, Семенова З. П. Открылась наследственная масса в виде однокомнатной квартиры. Иванов В. А. является единственным наследником по закону. В нотариальной конторе Советского района г. Тамбова Иванов узнал, что имеется завещание на имя дальней родственницы Сидоровой Л. И. При жизни бабушка говорила, что последняя водила ее к нотариусу. Какие бумаги она подписала, бабушка не знает, потому что является инвалидом по зрению.

Решением Советского районного суда г. Тамбова по данному делу от 26.08.96 г. в удовлетворении иска Иванову было отказано. Тамбовский городской суд, рассматривая дело по кассационной инстанции, отменил решение Советского районного суда и отправил дело на новое рассмотрение, мотивируя это тем, что районный суд не принял мер к всестороннему и тщательному исследованию обстоятельств дела. В частности, не исследован вопрос, могла ли 80 - летняя старушка, являющаяся инвалидом по зрению, сама прочитать и подписать завещание. Кроме того, выяснилось, что Сидорова присутствовала при составлении завещания, что является противозаконным.

В третьей части ГК РФ данная ситуация регулируется ст. 1125, в которой допускается присутствие свидетеля по желанию завещателя при составлении завещания, а так же регулируются случаи удостоверения завещания, которое завещатель не может прочитать лично. Нотариус предупреждает свидетеля о необходимости соблюдать тайну завещания ст. 1123 ГК РФ.

На практике так же у граждан возникает вопрос о возможности подписи под чужим завещанием. Например, муж хочет оставить завещание, но не может сам его подписать, так как является инвалидом первой группы. Кто имеет право подписывать за него завещание? Может ли за него это сделать жена как один из наследников? Так, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина (п.3 ст.1125 ГК РФ). Но согласно п.2 ст.1124 ГК РФ существуют исключения из числа свидетелей, и жена как наследник, не может подписывать завещание за своего супруга.


Подобные документы

  • Общее понятие наследования и субъекты наследственных правоотношений. Общие положения о наследовании по завещанию. Форма и порядок совершения завещания. Завещательные распоряжения как часть завещательного процесса. Отмена, изменение, исполнение завещания.

    курсовая работа [38,1 K], добавлен 12.03.2012

  • Субъекты наследственных правоотношений. Общие положения о наследовании по завещанию. Форма и порядок совершения завещания. Завещательные распоряжения. Отмена, изменение, исполнение завещания. Процедура приобретения и оформления наследства по завещанию.

    курсовая работа [35,9 K], добавлен 27.10.2013

  • Понятие и содержание наследования по завещанию. Становление и развитие правового регулирования наследственных отношений. Правовой анализ завещания. Порядок изменения и отмены завещания. Некоторые аспекты совершения завещаний.

    дипломная работа [44,1 K], добавлен 24.05.2002

  • Субъекты наследственных правоотношений. Наследование по завещанию, форма и порядок его совершения. Завещательные распоряжения: назначение и подназначение наследника, отказ и возложение. Исполнение, исполнитель, изменение и недействительность завещания.

    курсовая работа [34,3 K], добавлен 28.04.2015

  • Общие положения о наследовании. Субъекты наследственных правоотношений. Форма и порядок совершения завещания. Завещательные распоряжения. Отмена, изменение, исполнение завещания. Наследование отдельных видов имущества. Порядок наследования имущества.

    курсовая работа [37,5 K], добавлен 22.11.2005

  • Понятие и основания наследования. Наследники по закону и порядок призвания их к наследованию. Наследование по праву представления и необходимые наследники. Понятие завещания, его содержание, форма и недействительность, особые завещательные распоряжения.

    курсовая работа [61,8 K], добавлен 28.04.2009

  • Понятие и принципы завещания. Правовые основы наследования по завещанию. Порядок и оформления удостоверения завещаний. Случаи отмены или недействительности завещания. Круг наследников по завещанию. Личный характер и недействительность завещания.

    курсовая работа [32,6 K], добавлен 16.08.2010

  • Законодательный порядок и условия наследования по завещанию имущества умершего, понятие универсального правопреемства. Особые правила, установленные для наследования при недействительности завещания. Способы и сроки оформления наследственных прав.

    контрольная работа [20,1 K], добавлен 23.08.2010

  • Правовое регулирование наследования по российскому законодательству. Особенности наследования отдельных видов имущества. Наследование по закону и по завещанию. Форма, содержание, исполнение, оспаривание завещания. Оформление и охрана наследственных прав.

    дипломная работа [81,8 K], добавлен 28.09.2015

  • Общая характеристика института наследования, его понятие и виды. Субъекты наследственных правоотношений. Завещание как основание наследования, его понятие и принципы. Формы завещаний и условия их действительности. Изменение, отмена и исполнение завещания.

    дипломная работа [94,7 K], добавлен 11.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.