Наследование по закону
Особенности наследования в российском гражданском праве. Возникновение и развитие института наследования по закону. Сравнительный анализ наследственного права в Российской Федерации и в зарубежных государствах. Порядок и очередность наследования.
Рубрика | Государство и право |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.09.2011 |
Размер файла | 91,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Выпускная квалификационная работа
Наследование по закону
Студент Института правоведения
Усманов Р.Р
Научный руководитель
к.ю.н., профессор Попова Е.С.
Москва 2011
Введение
Актуальность темы исследования. Наследственное право относится к одним из наиболее востребованных на практике подотраслей гражданского права. Исторически сложившееся как правовой инструмент, обеспечивающий баланс между общественными (социальными) и частными (индивидуальными) интересами в сфере имущественных отношений, наследственное право и в современном мире выступает не только в качестве одного из важнейших способов приобретения права собственности, но и создает условия для защиты имущественных интересов семьи наследодателя.
Наследственное право, будучи непосредственно основанным на складывающихся веками национальных и нравственных традициях семейной организации общества, является одной из наиболее стабильных и консервативных отраслей гражданского законодательства. Изменения последних 30-40 лет, произошедшие в наследственном законодательстве наиболее развитых иностранных правопорядков, позволяют выявить общие тенденции развития современного наследственного права. Достаточно отметить, что наиболее масштабные изменения правового регулирования касались исключительно наследственных прав пережившего супруга, усыновленных и внебрачных детей, то есть лиц, призываемых к наследованию по закону. Эволюция отечественного наследственного законодательства, в котором указанные проблемы были разрешены еще в первые десятилетия XX века, тем не менее, так же была во многом связана именно с наследованием по закону - обязательной долей, наследственными правами нетрудоспособных иждивенцев, с расширением круга наследников по закону и др.
Кроме того, наследование по закону в большинстве правопорядков, и Россия не является в этом отношении исключением, относится к наиболее распространенным основаниям перехода имущества наследодателя к его правопреемникам. По данным Федеральной нотариальной палаты число свидетельств о праве на наследство при наследовании по закону составило 82,3 % от общего количества выданных в 2009 г. свидетельств Статистический отчет Федеральной нотариальной палаты за 2009 год// Нотариальный вестник, 2010, № 2.. Следовательно, от того, насколько тщательно будут разработаны теоретические основы правовых механизмов наследования по закону, во многом будет зависеть и эффективность действия системы наследственного преемства в целом.
Актуальность исследования наследования, и в частности наследования по закону обуславливается следующими обстоятельствами:
Во-первых, представляется актуальным рассмотрение современной проблематики наследования по закону. Прошло уже достаточно времени (8 лет) со дня принятия и введения в действие третьей части ГК РФ, а значит можно подводить определенные итоги правоприменения обновленного законодательства.
Во-вторых, определенный интерес представляет исследование судебной практики по рассматриваемому вопросу.
Кругом этих обстоятельств и определяется актуальность темы настоящей работы.
Итак, цель данной дипломной работы - исследовать наследование по закону.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Определить особенности наследования в российском гражданском праве.
2. Проанализировать возникновение и развития института наследования по закону.
3. Провести сравнительный анализ наследования по закону в Российской Федерации и в зарубежных странах.
4. Выявить порядок и правила наследования по закону.
5. Провести анализ очередность наследования по закону.
6. Рассмотреть преимущественные права в наследственном праве.
7. Проанализировать судебную практику по делам, возникающим из споров о наследовании по закону.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при наследовании по закону. Предметом работы явились нормы законодательства, регулирующие наследование по закону.
При написании работы в ее основу были положены труды выдающихся русских цивилистов Г.Ф.Шершеневича и И.А.Покровского, В.И.Серебровского. Наиболее полно освещаются вопросы наследственного права, в том числе наследования по закону, в работах М.Ю. Барщевского См.: Барщевский М.Ю. Наследственное право. Учебное пособие. М.: Белые альвы, 2000. , Ю.Н. Власова См.: Власов Ю.Н. Наследственное право в Российской Федерации: Общие положения, правовые основы, образцы типовых документов: Учебно-методическое по-собие. М. 2003., Т.И. Зайцевой См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Изд. 6-е, перераб. и доп. М.: Статут. 2009., П.В. Крашенинникова, С.Г. Ляпунова См.: Ляпунов С.Г. Наследственные споры. М.: Эксмо. 2005., А.М. Немкова См.: Немков А.М. Очерки истории наследственного права. Воронеж. 1979., П.С. Никитюка См.: Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1973., Ю.К. Толстого, С.А. Трофимова См.: Трофимов С.А. Как получить наследство. Настольная книга наследника.2-е изд. М. Изд. «Книжный мир». 2005., Э.Б. Эйдиновой См.: Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. и других.
Методологическую основу настоящего исследования составляют общенаучные диалектические методы познания, а также частно-научные и специальные методы: логико-юридический, системно-структурный, формально-логический, а также метод анализа.
Глава I. Общая характеристика наследования по закону
1.1 Особенности наследования в российском гражданском праве
Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование. Институт наследования прошел длительный этап формирования. На эту категорию наиболее активно влияют такие институты права, как собственность и семья.
В зависимости от степени развития общественных отношений (экономических, политических, правовых и др.) роль и значение наследования могут меняться, но в любом случае «состоят в обеспечении уверенности гражданина в том, что все нажитое им имущество, имущественные права и созданные им материальные блага перейдут после его смерти к его родным и близким либо к тем физическим и юридическим лицам (государству, субъектам Федерации и муниципальным образованиям), которых он назначил» См.: Грудцына Л.Ю. Наследственное право: Краткий курс. М.: Эксмо. 2004. С. 9..
Общественные отношения, возникающие между участниками гражданского оборота в связи со смертью лица по поводу принадлежащих ему имущественных прав и обязанностей, будучи урегулированными нормами права, становятся наследственными правоотношениями (см. схему 1). По мнению ряда правоведов, «весь комплекс наследственных отношений можно назвать наследованием в широком смысле слова. Ведь смена наследодателя как субъекта в любом из существовавших при его жизни правоотношений невозможна без возникновения целого комплекса наследственных отношений, причем если без одних (отношения по охране наследственного имущества, его раздела и др.) переход наследственного имущества может быть осуществлен, то без других (открытие наследства, принятие наследства) он невозможен» См.: Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. перераб. и доп.// Под ред. Гущина В.В., Дмитриева Ю.А. М.: Эксмо. 2005. С. 56..
Наследственное право занимает особый раздел в науке Гражданского права, который прошел долгий и сложный путь развития. Наследственное право - часть гражданского права, представляющее собой совокупность правовых норм, устанавливающих порядок перехода имущества умершего лица Юридический энциклопедический словарь// Под ред. Сухарева А.Я. М. 1987. С.240..
Значение наследственного права проявляется в том, что оно способствует охране личной собственности граждан. Наследственное право гарантирует переход принадлежащего гражданам имущества после их смерти к членам их семьи, или к другим лицам, которых укажет наследодатель.
Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке Гражданское право. В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право// Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер. 2005. С. 219..
В теории гражданского права наследство определяется неоднозначно. Наиболее распространена точка зрения, согласно которой «наследство или наследственное имущество - это единство прав (актив) и обязанностей (долгов (пассив), принадлежащих наследодателю на момент открытия наследства» См.: Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. переаб. и доп.// Под ред. Гущина В.В., Дмитриева Ю.А. М.: Эксмо. 2005. С. 57.. Понимание наследства как совокупности прав и обязанностей наследодателя поддерживали И.С. Перетерский, Г.Н. Амфитеатров, И.Л. Брауде и многие другие юристы. Сторонниками такого подхода являются также Э.Б. Эйдинова и Н.И. Бондарев, B.C. Макарова, А.А. Рубанов, В.А. Рясенцев, М.Ю. Барщевский, Е.В. Кулагина.
Такое понимание наследства способствовало широкому распространению в юридической литературе термина «наследственное преемство», при котором имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.
Сторонники другого подхода, соглашаясь в целом с таким пониманием наследства, указывают на возможные исключения из этих прав и обязанностей и при этом четко очерчивают их. Так, подавляющее большинство сторонников этой концепции отмечают, что не переходят по наследству имущественные права и обязанности, носящие сугубо личный характер, такие, как право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя, право на получение пенсии, алиментов, обязанности по уплате алиментов и т. п. Круг личных неимущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих по наследству, строго ограничен законом, и перечень их невелик (право на изобретение и промышленный образец, авторское право, право охраны имени автора и неприкосновенности произведения).
Таким образом, согласно наиболее распространенному в юридической литературе взгляду, объектами наследования, которые переходят от наследодателя к наследнику в порядке наследственного преемства, являются имущественные и некоторые неимущественные права и обязанности, составляющие единое целое, т. е. речь идет об универсальном правопреемстве.
Статья 1110 ГК РФ «Наследование» непосредственно определяет, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.
Статья 1112 ГК РФ «Наследство» закрепляет положение о том, что «В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности».
Сомнения в существовании категории универсального наследственного правопреемства, то есть преемства во всех правах наследователя, высказывал Н.Д. Егоров. Он считал, что при наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не самих прав, а объектов этих прав См.: Егоров Н.Д. Наследственное правоотношение. Вестник ЛТУ. Право. Вып. 3. 1988. № 6. С. 73. .
В юридической литературе чаще встречаются менее категоричные взгляды на наследственное имущество. Многие юристы понятие «наследственное имущество» отождествляют с общим понятием «имущество»: «в составе наследственного имущества к наследнику переходят вещи, различные права, а вместе с ними и долги (обязанности) умершего» См.: Власов Ю.Н. Наследственное право в Российской Федерации: Общие положения, правовые основы, образцы типовых документов: Учебно-методическое по-собие. М. 2003. С. 12..
При определении субъектов наследственных правоотношений четких позиций нет. Так, Е.А. Суханов отмечает, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники Гражданское право. В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право// Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер. 2005. С. 537.. А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут» Гражданское право. Учебник в 3-х томах. Т.3. 6-е издание, перераб. и доп./ Н.Д.Егоров, И.В.Елисеев и др.; Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К.Толстой. - М.: ТК Велби,. 2005. С. 513..
Гражданский кодекс РФ указывает на лиц, которые могут быть наследниками. Согласно ст. 1116 «Лица, которые могут призываться к наследованию», ими могут быть граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Как отмечает Конституционный Суд Российской Федерации, «...право быть наследником - неотъемлемый элемент правового статуса каждого гражданина. Однако само по себе конституционное право наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства - такие права возникают на основании завещания или закона» Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. № 2..
Российская Федерация может быть наследником по завещанию, а также по закону.
Юридические лица, субъекты Федерации, городские и иные муниципальные образования, иностранные организации и международные организации также могут выступать в качестве наследников, однако такая возможность ограничена волеизъявлением наследодателя путем составления завещания.
Статьей 1117 «Недостойные наследники» определен круг граждан, которые не имеют права на получение наследства.
Наследодателем признается лицо, после смерти которого, осуществляется наследственное правопреемство. От универсального наследственного преемства отличают преемство частное или сингулярное. Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника.
Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие - предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д. Такое преемство в отдельных правах умершего наследованием не является.
Для прекращения в отношении лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента, и возникновения права на фактическое осуществление перехода имущественных и некоторых личных неимущественных прав от этого лица к другому, необходимо наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия. Такими фактами закон признает:
1. Смерть гражданина;
2. Объявление гражданина умершим.
Таким образом, моментом открытия наследства, а на юридическом языке «временем открытия наследства», по правилам п.1 ст. 1114 «Время открытия наследства» ГК РФ признается «день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
В случае объявления умершим гражданина пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели» (п.1 ст. 1114 ГК РФ).
Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя. Кроме того, факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства обороны.
Большое значение при возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет понятие «места открытия наследства». Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (например, если российский гражданин находился в зарубежной командировке и там умер, то местом открытия наследства будет его последнее постоянное место жительства в Российской Федерации); местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов..
Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
Документом, подтверждающим место открытия наследства, может быть справка жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или справка с места работы умершего о месте нахождения наследственного имущества, решение суда о его установлении.
Значение места открытия наследства определяется, во-первых: тем, что условия приобретения наследственного имущества различаются по законодательству той или иной страны для тех или иных наследственных отношений; во-вторых: место открытия наследства определяет место нотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии спора между ними, а также применения мер по охране самого наследства.
В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. Ратифицирована Федеральным законом от 8 октября 2000 г. № 124-ФЗ. Опубликован в Российской газете. 2000. № 195. производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество. При этом право наследования движимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства. Наследование же недвижимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество.
1.2 Возникновение и развитие института наследования по закону
Среди правовых институтов гражданского права одним из важнейших является наследование. Упоминание о наследовании можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и т. д.
В период первобытно-общинного строя «наследования в современном понимании не существовало» См.: Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. перераб. и доп.// Под ред. Гущина В.В., Дмитриева Ю.А. М.: Эксмо. 2005.С. 11.. В тот период от отца к сыну переходили орудия производства (например, орудия охоты и рыбной ловли), которые находились во владении и пользовании рода (племени). В семье оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду (племени), кроме тех, которые подлежали захоронению вместе с умершим. Общественные отношения регулировались многовековыми традициями и обычаями, нормами религии, морали.
В целях укрепления экономической основы родовой общины обычай не допускал выхода имущества умершего за пределы рода. Принадлежавшее умершему имущество распределялось между сородичами и чаще всего поступало в наследство ближайшим кровным родственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметы индивидуального пользования погребались вместе с их владельцем. Если умирала женщина, ее имущество поступало к детям и сестрам (но не братьям) См.: Немков A.M. Очерки истории наследственного права. Воронеж, 1979. С. 24-28..
Решающую роль в эволюции имущественных отношений сыграл переход от общинной к частной форме собственности (VII --V тыс. до н. э.). Постепенно сформировалось право собственности на недвижимость, и появился институт наследования.
В раннеклассовом обществе (V-- IV тысячелетия до н. э.) переход наследства начинает носить характер универсального правопреемства, то есть к наследнику переходит единая наследственная масса, состоящая из активной части (имущества) и пассивной части (долгов).
На возникновение и развитие наследственного права огромное влияние оказали такие факторы, как:
- возникновение государства, устанавливающего и охраняющего нормы права;
- фактическое и формальное (юридическое) закрепление социального и имущественного расслоения общества;
- идеология и религиозные воззрения общества, представления о тесной связи живых с умершими (ответственность за долги наследодателя, невозможность отречения от наследства) См: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 29..
Одним из первых памятников права был свод законов Вавилонии периода царствования Хаммурапи (1792 - 1750 гг. до н. э.). Законы Хаммурапи предусматривали, что после смерти родителей к наследованию призывались их сыновья, а наследственное имущество делилось между ними поровну. В этом случае наследники были обязаны обеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. При отсутствии сыновей к наследованию призывались дочери умершего. Жена покойного наследовала вместе с сыновьями, а кроме наследственного имущества она получала и свое приданое. Внуки умершего призывались к Наследованию лишь в том случае, если их отец не дожил до открытия наследства.
Наиболее полно урегулированы наследственные отношения в римском праве. Так, под наследственным правом понимается совокупность норм, определяющих судьбу имущества умершего лица, а также порядок перехода имущества наследникам.
В юридической литературе, посвященной исследованию римского наследственного права, выделяются две концепции понятия наследования:
1) наследование представляет собой юридическую фикцию о посмертном продолжении власти домовладыки;
2) наследование как юридическое завершение права собственности.
Кроме того, в развитии представлений древнеримских юристов о наследовании различается четыре периода:
- первый - наследственное право древнейшего периода (такое право именовалось цивильным наследованием);
- второй - наследование по преторскому эдикту;
- третий - наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству;
- четвертый - наследование по законодательству Юстиниана (527 - 565 гг.).
Явившись основой всего юридического творчества античного мира, римское право легло затем в качестве фундамента для правового развития новых народов, и в качестве такого фундамента, общего для всех народов Западной Европы. Оно изучается повсеместно - в Германии, Франции, Италии, Англии и т. д. Явившись базисом, на котором веками формировалась юридическая мысль, оно изучается и теперь.
Отечественное наследственное право развивалось «достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво» См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Изд. 6-е, перераб. и доп. М.: Статут. 2009. С. 18..
Изначально имущественные права в совокупности принадлежали всем членам семьи или рода. Поэтому смерть одного из них не порождала ни какого бы то ни было правопреемства, ни перехода прав, а лишь меняла порядок участвующих Владимировский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. С. 460..
В период Русской Правды основания наследственного права имеют следующие признаки: наследуют только члены семьи; воля завещателя подчинена этому порядку; наследодатель не может завещать имущество сторонним лицам; если нет членов семьи, то наследство переходит представителю общественной власти.
В XV --XVI вв. в области наследственного права России наблюдается тенденция к постепенному расширению круга наследников и правомочий наследодателя. Наследники по завещанию могли предъявлять иски и отвечать по обязательствам наследодателя только при наличии оформленного завещания, подтверждающего эти обязательства («доклады» и «записи»). Наследники же по закону искали и отвечали по таким обязательствам «без докладу» и «без записи».
В этот период основной круг наследников по закону включал сыновей вместе с вдовой. При наличии сыновей дочери устранялись от наследования недвижимости (ст. 60 Судебника 1497 г.), однако в рассматриваемый период они постепенно начинают допускаться к законному наследованию вотчин.
Сущность исторического развития русского наследственного права на втором этапе своего развития (XV - XVI вв.) Г.Ф. Шершеневич видит в расширении круга родственников, призываемых к наследованию Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. (По изд. 1907 г.). М.: Статут (МГУ), 2007. С. 470.. Источники не ограничивают права наследства одной нисходящей линией, а простирают их на всех родственников нисходящей, боковой и восходящей линий. Не предполагается различия также в зависимости от сословной принадлежности лица Чибиряев С.А. История государства и права России: Учебник / Под ред. С.А. Чибиряева. М.: Былина, 2009. С. 321.. Важным моментом является то, что в указанных источниках различия между основаниями наследования (по закону и по завещанию) уже не носят только внешний характер. Завещание мог сделать любой член семьи, но обязательно в письменной форме.
В первой четверти XVIII в. законодатель, стремясь определять правовой статус каждой социальной группы и нормы наследственного права, внес Указ о единонаследии 1714 г. («О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах»). Различалось наследование по завещанию и по закону. Наследодатель мог завещать недвижимое имущество только одному сыну по выбору, дочери наследовали недвижимость по завещанию и только при отсутствии сыновей. При отсутствии завещания в силу вступал законный порядок наследования, и майоратный принцип здесь был непререкаем: недвижимость наследовал старший сын, а движимое имущество делилось поровну между остальными сыновьями.
В 1716 г. специальным актом регламентируются наследственные доли, которые получали вдовы, в 1725 г. закрепляется право наследования родственников по восходящей линии (матери, отца, деда, бабушки).
Редакционная комиссия по составлению проекта Гражданского Уложения признала равенство наследственных прав мужчин и женщин.
В первой половине XIX в. порядок наследования по закону был таким: родственники призывались к наследованию по степени кровного родства, но не совместно. Ближайшие устраняли дальнейших совершенно. Ближайшими наследниками были нисходящие (дети, внуки, правнуки). При отсутствии родственников по нисходящей линии наследство переходило к боковым родственникам, ближайшие боковые исключали дальнейших. Супруги наследовали друг после друга в размере одной седьмой недвижимости и одной четырнадцатой движимого имущества. Когда после умершего не оставалось наследников или никто не являлся в течение десяти лет со времени вызова к наследству, имущество признавалось выморочным и поступало государству, дворянству, губернии, городу или сельскому обществу. Наследник становился активным субъектом прав завещателя и пассивным субъектом его обязанностей
Особенно остро в Российской империи всегда стоял вопрос наследования власти. Его острота в современной России только возросла. Пожалуй, ключевым вопросом здесь представляется соотношения наследования власти по закону и по завещанию (проблема преемственности власти).
В становлении правового регулирования в России наследования по закону, начиная с XIX века, можно выделить четыре этапа:
1) Конец XIX века - 1918 г. - период действия Свода законов Российской Империи, создания проекта Гражданского Уложения до принятия Декрета ВЦИК от 27 апреля 1918г. «Об отмене наследования»;
2) 1918 - 1962 г.г. - период создания, принятия и действия Гражданского кодекса РСФСР 1922г., существенные изменения в который были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945г. «О наследниках по закону и по завещанию» до введения в действие Основ Гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик.
3) 1962 - 2002 г.г. - период действия Гражданского кодекса РСФСР до введения в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации;
4) с 1 марта 2002 г
В истории советского периода институт наследования подвергался изменениям вплоть до попыток его ликвидации. Так, например, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 г. издал декрет «Об отмене наследования» Собрание узаконений. 1918. № 34. Ст. 456.. Этот декрет и специальное постановление Наркомюста РСФСР от 21 мая 1919 г., по сути, уничтожили наследование частной собственности и заложили основы для дальнейшего развития наследственного права личной собственности, качественно отличного от прежнего права наследования.
На основании данного документа наследование, как по закону, так и по завещанию отменялось. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое), становилось государственным достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. При этом нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей линии, по восходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после него имущества.
Имущество умершего поступало местному Совету, который передавал его в управление учреждений, ведающих на местах соответствующими имуществами Российской Республики, по последнему месту жительства умершего или по месту нахождения оставшегося имущества.
Характерно и то, что вышеназванный акт имел обратную силу по отношению ко всем наследствам, открывшимся до его издания, если они еще не приобретены наследниками или, хотя и приобретены, но еще не поступили в их владение.
Декрет действовал недолго, но нанес колоссальный ущерб интересам граждан
Институт наследования по закону и по завещанию был вновь введен в России декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. Свод узаконений РСФСР. 1922. № 36. Ст. 423. и получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г. Свод узаконений РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. и введенный в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву. В его нормах (ст. 416) говорится, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом всех долгов умершего. Часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.
Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников, как по закону, так и по завещанию.
Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. Ведомости ВС РСФСР, 1964, № 24. Ст. 407. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет, расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.
По ГК РСФСР 1964 г. при отсутствии завещания к наследованию по закону призывались только ближайшие родственники. В первую очередь наследников входили дети, супруг и родители умершего, во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка, внуки наследуют по праву представления. Эти нормы устанавливались ввиду «близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности», а соответственно, и «буржуазного института наследования».
Раздел VII «Наследственное право» ГК РСФСР 1964 г. был принят в период, когда экономическая, политическая и социальная структура общества, основы построения гражданского оборота принципиально отличались от тех, которые сложились в стране после экономических преобразований конца восьмидесятых - начала девяностых годов.
С началом экономических преобразований в 1990-е гг. и переходом к рыночной экономике появились новые формы собственности и различные организационно-правовые виды юридических лиц, произошли существенные изменения в основополагающих принципах построения гражданского оборота, закрепленные в Законе о собственности (1990 г.), Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991 г.), Конституции РФ 1993 г., Гражданском кодексе РФ. Среди таких изменений следует назвать значительное расширение круга участников гражданско-правовых отношений, укрепление начал собственности и уравнивание частной собственности с другими формами собственности, существенное ограничение законодательных запретов, касающихся видов, объема и стоимости имущества, которое может принадлежать гражданам (п. 1, 2 ст. 213 ГК).
Все эти факторы предопределили необходимость реформирования норм наследственного права. С 1 марта 2002 г. вступила в законную силу часть третья ГК РФ, которая посвящена наследственному праву
Анализируя нормы наследственного права, следует отметить, что дореволюционное наследственное право при определении лиц, призываемых к наследованию по закону, использовало линейно-градуальную систему. В современном Гражданском кодексе РФ внесена градуальная система, при которой призывается к наследству, в порядке очередности, тот, кто находится в ближайшей степени родства к наследодателю.
Дореволюционное право предусматривало два порядка наследования детьми: общий для законных и узаконенных детей и специальный - для внебрачных и усыновленных детей. Советское и современное право, признавая основание наследования детей их происхождение от родителей, удостоверенное в установленном порядке, использует общий порядок наследования.
Ни Гражданский кодекс 1922 г., ни Гражданский кодекс 1964 г. не содержал легального определения наследования. Его однозначное толкование сложилось в юридической литературе и правоприменительной практике. Под наследованием следует понимать «переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам, в соответствии с нормами наследственного права. Гражданский кодекс РФ впервые в истории наследственного права законодательно закрепил, что наследование имущества переходит в порядке универсального правопреемства. В юридической литературе 1917 - 1922 г.г. прослеживалась идея, что важнейшим основанием наследования по закону является не столько родственный союз, сколько хозяйственно-трудовая деятельность наследодателя и наследника.
В середине 60-х г. ученые вновь обратились к совершенствованию теории родства, которая имеет большое теоретическое и практическое значение.
Круг наследников по закону в дореволюционном праве ограничивался седьмой степенью родства. В первую очередь призывались наследники по нисходящей линии, при их отсутствии - наследники боковых линий. Особыми наследственными правами обладали родители и переживший супруг.
Гражданский кодекс 1922 г. отражал черты политики советского государства. В наследственном праве это проявлялось в ограничении предельного размера наследуемого имущества суммой до 10 000 золотых рублей, в определении предельно узкого круга наследников, и в самом порядке наследования. Согласно ст. 418 ГК РСФСР 1922 г., наследниками по закону признавались только прямые нисходящие наследники наследодателя, переживший супруг, нетрудоспособные и неимущие лица, находившиеся на полном иждивении умершего не менее года до его смерти. Кроме этого, отсутствовала очередность наследования - т.е. все наследники призывались к наследованию одновременно См.: Мельникова М.П. Наследование по закону в России от Свода законов до ГК РСФСР 1964 г.// Дис … канд. юр. наук. Ставрополь. 2001. С. 36..
Таким образом, институт наследования Российской Федерации прошел длительный исторический путь развития. До принятия нового ГК РФ правила наследования сильно отличались от общемировых.
1.3 Сравнительный анализ наследования по закону в Российской Федерации и в зарубежных государствах
Наследственное право в зарубежных государствах рассматривается «как подотрасль частного права и представляет собой совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом прав и обязанностей умершего к другим лицам» См.: Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1997. С. 124..
Характеризуя наследственное право, как и «семейное, традиционно относившееся к числу наиболее консервативных и стабильных институтов гражданского права» См.: Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. перераб. и доп.// Под ред. Гущина В.В., Дмитриева Ю.А. М.: Эксмо. 2005.С. 21., Гущин В.В. и Дмитриев Ю.А. вместе с тем отмечают, что оно на протяжении последних десятилетий претерпело заметные изменения, позволяющие выделить некоторые общие новые тенденции, прослеживающиеся в законодательстве рассматриваемых стран.
Наследственное право европейский континентальных государств развивалось под влиянием римского частного права, поэтому основные институты наследственного права в европейских государствах имеют между собой много схожих черт См.: Дружнев А.А. Наследственное право// Нотариус, М., № 5. 2003. С. 37..
Основные положения наследственного права были разработаны в Древнем Риме, впоследствии они были восприняты законодательством государств континентальной Европы.
В современном наследственном праве этих государств сохранились отголоски отношения римских юристов к наследованию супругов. В первую очередь к наследованию призываются кровные родственники, во вторую - супруг, в то время как в российском наследственном праве супруг относится к наследникам первой очереди.
Основным нормативным актом, регулирующим наследственные отношения в Германии, является Германское гражданское уложение 1896 г. Далее - ГГУ.; том 5 ГГУ полностью посвящен наследственному праву. В соответствии с ГГУ, категории наследников и очередность их призвания к наследованию устанавливаются по парантеллам. Парантелла - группа кровных родственников, происходящих от кровного предка и его нисходящих. Закон не ограничивает количества парантелл.
Наследники распределяются по парантеллам следующим образом:
· первая парантелла - нисходящие наследодателя;
· вторая парантелла - родители наследодателя и их нисходящие;
· третья парантелла - дед и бабка наследодателя и их нисходящие. Если в живых нет ни бабки, ни деда, то наследуют нисходящие умершего. Если последние отсутствуют, то доля умершего переходит к пережившему наследнику (бабке или деду), а в случае его смерти - к его нисходящим;
· четвертая парантелла - прадеды, прабабки наследодателя и их нисходящие.
Каждая парантелла призывается к наследованию лишь при отсутствии родственников предыдущей парантеллы. Наряду с родственниками первой, второй и третьей парантелл наследует супруг наследодателя. При отсутствии указанных родственников переживший супруг наследует единолично.
В установленных законом случаях наследники могут быть лишены права наследования. Основанием для лишения является недостойное поведение наследника, выразившееся в попытке или умышленном причинении смерти наследодателю, в причинении вреда его здоровью, в принуждении к составлению завещания Гражданский кодекс РФ также содержит, в ст. 1117, норму о недостойных наследниках, устанавливая более расширенный перечень оснований, при наличии которых наследники могут быть признаны недостойными.
В Швейцарии нормы наследственного права содержатся в книге III Швейцарского гражданского кодекса Далее - ІІІГК. «О наследствах». Как и в Германии, наследование по закону осуществляется по парантеллам.
Во Франции вопросы наследования регулируются Гражданским кодексом 1804 г, в частности, титулом 1 («О наследовании») и титулом 2 («О прижизненном дарении и завещании»), а также в книге 3 («О способах приобретения права собственности») книги ІІІ ФГК Далее ФГК..
Наследование по закону рассматривается в ФГК отдельно от наследования по завещанию, которое регулируется в тесной связи с прижизненными дарениями. «Это объясняется наличием в законе общих норм, регулирующих порядок безвозмездного приобретения имущества» См.: Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. перераб. и доп.// Под ред. Гущина В.В., Дмитриева Ю.А. М.: Эксмо. 2005.С. 22..
Ст. 731 ФГК предусматривает четыре категории наследников по закону:
1) дети и другие нисходящие родственники наследодателя;
2) восходящие родственники наследодателя;
3) родственники наследодателя по боковой линии;
4) переживший супруг.
При этом ст.725 ФГК устанавливает, что наследником может быть «лицо, существовавшее на момент открытия наследства». Понятие существования является более широким, нежели, например, понятие нахождения в живых, и позволяет наделить наследственной правоспособностью зачатых, но еще не родившихся детей.
Статья 727 ФГК определяет понятие недостойных наследников. Недостойным является наследник:
· осужденный за убийство или за покушение на убийство наследодателя;
· выдвинувший против наследодателя заведомо ложное обвинение в убийстве;
· совершеннолетний наследник, знавший об убийстве наследодателя, но не сообщивший об этом правосудию.
Таким образом, во французском наследственном праве, в отличие от российского при определении наследника как недостойного основной упор делается на совершение преступления против жизни наследодателя или умолчание о таком преступлении.
Наследственное право государств Восточной Европы, акты которого были приняты в период их «социалистического развития», во многом схоже с нормами советского наследственного законодательства, за исключением положений, обусловленных национальными традициями.
В соответствии с Законом Болгарии о наследовании от 29 января 1949 г. наследники по закону распределены в четыре очереди. В первую очередь наследуют дети, в том числе усыновленные, а при их отсутствии - их нисходящие потомки по праву представления. Во вторую очередь к наследованию имущества умершего призываются братья и сестры либо их нисходящие по праву представления. В четвертой очереди, когда наследуют родственники по боковой линии, право представления уже не действует, поэтому, например, внучатые племянники (племянницы) - дети умерших двоюродных братьев (сестер) - не наследуют с находящимися в живых своими дядями и тетями - двоюродными братьями (сестрами) наследодателя. Законодательство других стран бывшего социалистического лагеря в целом повторяет данную наследственную систему, за исключением некоторых следующих особенностей.
В соответствии с нормами параграфа 608 раздела IV Закона Венгрии 1959 г. «О Гражданском кодексе Венгерской республики» в редакции 1977 г. во вторую очередь наследуют родители умершего, а если родители отсутствуют - дед и бабка наследодателя, в случае смерти которых к наследованию по праву представления призываются их нисходящие, то есть дяди и тети наследодателя, а при их отсутствии - двоюродные братья и сестры, и так далее. Здесь право представления действует без ограничения степеней родства, поэтому такая система наследования может быть названа поколенным преемством.
В соответствии с нормами Гражданского кодекса Польши 1964 г. представления в первой боковой линии действительно без ограничения степени родства. Если установление такого правила после нисходящих по прямой линии не является экстраординарным для европейской наследственной системы, то предоставление права наследовать в боковых линиях обычно ограничивается только детьми наследников. Наследственное законодательство Польши устанавливает, что к наследованию по праву представления братьев и сестер наследодателя могут призываться его внучатые племянники и племянницы.
Напротив, наследственное право Сербии, Черногории, Хорватии, Словении и других республик бывшей Югославии существенно ограничивает круг лиц, наследующих по праву представления, - только внуки и правнуки наследодателя, которые призываются к наследовании по закону только в случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который мог бы быть наследником. Внуки и правнуки наследодателя представляют своих ранее умерших отца или мать. При разделе наследственного имущества они делят поровну ту долю, которую получил бы их умерший родитель. Наследники по праву представления призываются к наследству наравне с наследниками первой очереди.
В странах англо-американской системы наследственного права, наряду с судебным прецедентом, существенная роль принадлежит закону. В Англии к наиболее важным законам в этой области следует отнести: Закон о завещаниях 1837 г.; Закон об администрировании наследств 1925 г.; Закон о наследстве лиц, не оставивших завещания, 1952 г.; Закон о наследовании 1975 г.
Законодательство Англии всегда отдавало пережившему супругу предпочтение перед иными наследниками. Законом о наследовании (об обеспечении семьи и иждивенцев) 1975 г. были расширены его возможности на получение «разумного содержания» из наследственного имущества. Этим же законом аналогичное право было предоставлено более широкому, чем ранее, кругу лиц (бывшей жене, не вступившей в другой брак, детям наследодателя, в том числе внебрачным, и др.).
В США принятие законодательства о наследовании отнесено к компетенции отдельных штатов. Во многих из них законы о наследовании включены в своды законов штатов (Вирджиния, Южная Каролина и др.). А, например, в штате Луизиана действует ФГК. В этой связи в этом штате до настоящего времени сохранилась в основных чертах французская система наследственного права. Существующие (подчас весьма серьезные) различия в регламентации наследственных отношений в рамках отдельных штатов вызвали к жизни потребность в достижении единообразия правовых норм в данной области.
В результате расширения наследственных прав усыновленных и внебрачных детей усыновленные были полностью уравнены в наследственных правах с законнорожденными детьми (Закон от 11 июля 1966 г. во Франции; Закон от 2 июля 1977 г. в ФРГ; Закон от 30 июня 1972 г. в Швейцарии; Закон 1958 г. в Англии; Законы отдельных штатов США). Что касается внебрачных детей, наследственные права которых прежде почти полностью отрицались, то они также (за некоторыми исключениями) получили равные права с законнорожденными, а их родители могут наследовать после них в принципе так же, как после своих законнорожденных детей (Закон от 3 января 1972 г. во Франции; Закон от 19 августа 1969 г. в Германии; Закон от 15 сентября 1975 г. в Швейцарии; Закон 1969 г. в Англии; законы отдельных штатов США). Необходимым условием для этого является признание внебрачного ребенка со стороны родителя или установление его происхождения по решению суда.
Указанные изменения в законодательстве западноевропейских стран в значительной степени связаны с принятием в рамках Европейского совета Конвенции об усыновлении детей (24 апреля 1967 г.) и Конвенции о правовом положении внебрачных детей (15 сентября 1975 г.).
Некоторые законы внесли определенные изменения в объем и характер наследственных прав пережившего супруга в направлении их расширения, что отвечало в первую очередь интересам замужней женщины. Так, во Франции, законодательство которой ставило пережившего супруга на последнее место в числе наследников по закону, в результате чего он призывался к наследованию лишь при отсутствии кровных родственников (включая боковых до 12-й степени), были приняты два закона (от 26 марта 1957 г. и от 3 января 1972 г.), предоставившие ему более широкие возможности для получения наследства. Однако и сейчас переживший супруг в большинстве случаев получает не право собственности, а лишь узуфрукт (право пользования) на часть наследственного имущества, размер которой варьируется в зависимости от разряда наследников.
Развитие наследственного права в странах континентальной Европы шло в направлении выравнивания положения наследников по закону при сохранении очередности их призвания к наследованию См.: Дружнев А.А. Наследственное право// Нотариус. 2003. № 5. С. 38..
Подводя итог параграфу, отметим, что вследствие изменившихся социально-экономических условий, повлекших за собой реформы ряда институтов гражданского права, в наследственном праве зарубежных государств были расширены наследственные права пережившего супруга, а также усыновленных и внебрачных детей.
В интересах государства, стремящегося к активному непосредственному участию в наследственных правоотношениях, был ограничен круг наследников по закону, что расширяет возможности государства в приобретении выморочных имуществ. Тем же целям служит система налогов на наследство, позволяющая государству, по сути дела, участвовать в разделе наследственного имущества, нередко приобретая, таким образом, весьма значительную его часть.
Наследственное право стран континентальной Европы имеет ряд принципиальных отличий от права Англии и США, исходит из сочетания двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи. В то же время в этих странах наследование рассматривается как универсальное правопреемство, тогда как в Англии и Соединенных Штатах Америки имущество наследодателя сначала переходит по праву доверительной собственности к так называемому «личному представителю» умершего, который передает наследникам лишь часть наследства, оставшуюся после расчетов с кредиторами.
В странах континентальной Европы нормы наследственного права включены в состав гражданских кодексов и помещены, как правило, вслед за нормами, регулирующими правовое положение физических лиц и семейные отношения.
Подобные документы
Общая характеристика института наследования по закону. Современное состояние правового регулирования наследования по закону. Субъекты и очередность наследования. Особенности, связанные с субъектом наследования. Наследование отдельных видов имущества.
реферат [32,1 K], добавлен 05.12.2014Общие положения наследования по закону в российском гражданском праве. Понятие и правовое регулирование наследования по закону. Наследование в порядке очередности. Особенности наследования по закону. Право супругов и иждивенцев при наследовании по закону.
курсовая работа [62,8 K], добавлен 03.06.2012Научные и прикладные основы правового регулирования наследования по закону. Понятие наследования в гражданском праве. Общие положения о наследовании по закону в Российской Федерации и за рубежом: сравнительный анализ. Круг наследников по закону в России.
дипломная работа [158,0 K], добавлен 18.12.2013Понятие и правовое регулирование наследования по закону в России. Наследование в порядке очередности и его особенности: право супругов при наследовании по закону, а также права иждивенцев. Проблемы правового регулирования наследования собственности.
курсовая работа [42,0 K], добавлен 27.08.2012Общее понятие и правовое регулирование наследования по закону в Российском гражданском праве. Особенности наследования в порядке очередности. Права супругов и иждивенцев при наследовании по закону. Основные проблемы в наследовании выморочного имущества.
курсовая работа [42,4 K], добавлен 05.10.2012Законодательное регулирование наследования в Российской Федерации, его виды. Особенности наследования по закону, практика регулирования данной сферы. Раздел наследства по закону в судебном порядке. Оспаривание завещаний в пользу наследования по закону.
курсовая работа [40,2 K], добавлен 11.01.2017Понятие наследственные правоотношения. Особенности института наследования по закону в российском гражданском праве. Порядок принятия, раздела и отказа от наследства. Права отдельных лиц при наследовании по закону. Наследование выморочного имущества.
курсовая работа [68,0 K], добавлен 29.03.2013Понятие наследования по закону. Особенности наследования по закону в Российской Федерации. Анализ существующих правовых проблем, связанных с наследованием по закону. Рассмотрение вопросов наследования родственниками и порядка установления родства.
дипломная работа [90,5 K], добавлен 24.07.2010Содержание и значение правового порядка наследования по закону, являющегося тем общим порядком наследственного правопреемства, осуществление которого обусловлено правилами, закрепленными в нормах наследственного права. Основания наследования по праву.
реферат [29,3 K], добавлен 21.05.2015Понятие и очередность наследования по закону. Порядок передачи выморочного имущества в собственность субъектов Российской Федерации. Особенности наследования пережившим супругом, усыновленными и усыновителями, а также нетрудоспособными иждивенцами.
курсовая работа [34,8 K], добавлен 25.09.2014