Наследование по закону и по завещанию

Правовая характеристика наследования по завещанию и по закону. Особенности наследственного правопреемства, установленного в отношении отдельных объектов в гражданском праве и выработка предложений, направленных на совершенствование законодательства.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 20.07.2015
Размер файла 51,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Костанайский социально-Технический университет имени академика З. Алдамжар

факультет ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Курсовая работа

по дисциплине: ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ТЕМА: НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ И ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Выполнил:

Утешева М.А.

Костанай

Содержание

Введение

1. Общая правовая характеристика наследования по завещанию и по закону

1.1 Общие положения о наследовании

1.2 Понятие и содержание наследования по завещанию

1.3 Понятие и содержание наследования по закону

1.4 Наследование преимущественного права отдельных наследников на имущество, входящее в наследство

2. Приобретения наследства

2.1 Принятие наследства

2.2 Отказ от наследства

2.3 Восстановление срока для принятия наследства

2.4 Выдача свидетельства о праве на наследство

Заключение Список использованной литературы

Введение

В силу расцвета частной собственности, освобождение ее от сословно-корпоративных пут приводят к тому, что нормы наследования, как один из основных гражданско-правовых механизмов любого государства, занимают прочное место в юридической практике Казахстана.

Вследствие, этого предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самых различных потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом наследственного преемства быть не может.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен.

Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия. И отсюда вопросы наследования становятся практическими, поскольку в стране в которой мы живем, принятие наследства и решение всех остальных вопросов, связанных с наследованием, - забота самого наследника. Причем, получение наследства - процесс трудоемкий, требующий времени, внимания, участия и ответственности сторон, поскольку конечный результат процесса наследования полностью зависит от того, что делал или не делал наследник. При этом данное утверждение обусловлено самим законодательством Республики Казахстан и внесенными в него изменениями и дополнениями.

Сегодня право на наследование является одним из конституционных прав граждан. В соответствии с п. 2 ст. 26 Конституции Республики Казахстан собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Данное положение является гарантией стабильности имущественных отношений в обществе, но в то же время не предоставляет абсолютную свободу наследования. Как и другие права и свободы граждан, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Одним из примеров такого ограничения является правило обязательной доли в наследстве, которое ограничивает свободу завещания

В курсовой работе мной были рассмотрены наследование отдельных видов имущества, а именно наследование банковских вкладов, страховых вкладов, пенсионных накоплений, земельного участка, имущества крестьянского хозяйства, доли наследодателя в организациях, являющихся хозяйственными субъектами и проблемы, с которыми сталкивается практически каждый из наследников в момент принятия наследства в силу незнания правовых особенностей при определение факторов подтверждающих право на недвижимое имущество.

Объектом исследования является изучение и анализ законодательства, регулирующего отношения по наследованию отдельных видов имущества, правовое положение субъектов наследственного права, а также некоторые общие положения наследования.

Предметом исследования является особенности правоотношений, возникающих при наследовании отдельных видов имущества.

Целью работы является исследование особенностей наследственного правопреемства, установленных в отношении отдельных объектов в гражданском праве и выработка предложений, направленных на совершенствование законодательства.

В соответствии с указанной целью в работе были определены следующие задачи:

* определить понятия и общие положения о наследовании;

* проанализировать основания наследования;

* исследовать вопрос наследования по закону и по завещанию;

* рассмотреть вопросы приобретения наследства, а именно: место, время, способы принятия наследства, сроки принятия наследства, отказ от наследства, восстановление в наследстве, условия выдачи свидетельства о праве на наследство.

При выполнении поставленных задач мной были использованы источники нормативно-правовых актов: Конституция РК, Гражданских кодекс РК, Закон «О нотариате», Закон РК «О браке и семье», Земельный кодекс РК, закон «О пенсионном обеспечении в РК», Закона "О хозяйственных товариществах", Налоговый кодекс, и другие нормативные акты, постановления; научная и учебная литература, а также материалы периодической печати

На основании изученного материала можно сделать вывод о научной обоснованности и степени исследованности рассматриваемой темы.

Структура курсовой работы обусловлена поставленными целями и задачами, включает в себя введение, три раздела, заключение и список использованной литературы.

1. Общая характеристика наследования по закону и по завещанию

1.1 Общие положения о наследовании

наследование закон право

Наследование -- древняя, исторически сложившаяся правовая категория, которая эволюционировала, отражая социально-экономический уклад общества. Наследственное право считается самым стабильным правовым институтом. Вопросы наследования в последнее время приобретают все большую актуальность. Происходит это на фоне изменений в экономике страны, развития института частной собственности, общего роста благосостояния граждан, которые кроме всего прочего получили возможность заниматься предпринимательской деятельностью. Действительно, если еще десятилетие назад наиболее ценным имуществом, которое могло передаваться по наследству, были, например, дача или автомобиль, то сегодня это может быть и квартира, и земельный участок, и целое предприятие. Кроме того, растет правовое сознание и правовая культура граждан, которые более осознанно и ответственно стали подходить к вопросам наследования. Все большее количество людей прибегают к составлению завещания, тем самым по своему усмотрению распоряжаясь нажитым имуществом.

Сегодня право на наследование является одним из конституционных прав граждан. В соответствии с п. 2 ст. 26 Конституции Республики Казахстан собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Данное положение является гарантией стабильности имущественных отношений в обществе, но в то же время не предоставляет абсолютную свободу наследования. Как и другие права и свободы граждан, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Одним из примеров такого ограничения является правило обязательной доли в наследстве, которое ограничивает свободу завещания.

Наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с переходом имущества и имущественных прав гражданина другим лицам после его смерти. Наследственное право - это достаточно обширная часть гражданского законодательства. Действительно, в данном случае необходимо учесть все возможные нюансы во избежание возникновения спорных ситуаций с целью максимальной защиты прав и интересов участников наследственных правоотношений.

В соответствии с уже сложившимися традициями и принятыми ГК РК формулировками субъектами наследственных правоотношений выступает наследодатель, с одной стороны, и наследник или наследники - с другой. В качестве наследодателя из всех субъектов гражданско-правовых отношений может выступать лишь физическое лицо. В то время как наследниками могут являться как физические лица (граждане РК, граждане иностранных государств, лица без гражданства), так и юридические лица, а также государство, а именно. Наследодателями и наследниками по закону могут быть только физические лица. Наследодателями и наследниками по завещанию могут быть любые субъекты гражданских правоотношений: физические лица, юридические лица, государство [1].

Статья 1044 ГК РК говорит о том, что наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства [2]. Если к наследованию призывается юридическое лицо, оно также должно существовать на день открытия наследства. Таким образом, не может быть наследником организация, прекратившая свое существование на указанный момент, а также организация, созданная после открытия наследства.

Конкретный состав наследников наследодатель может определить в своем завещание. Можно пойти и от противного, исключив из числа наследников одно или несколько лиц. В целях защиты наследодателя и охраны его интересов, профилактики совершения корыстных правонарушений, связанных с получением наследства, законодатель вводит нормы недостойных наследников, которые не могут призываться к наследованию по закону, так и по завещание.

Статья 1045 ГК РК к ним прежде всего относит:

1. лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершили покушение на их жизнь.

2. лица, которые умышленно препятствовали осуществлению наследодателем последней воли и этим способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства (например, понуждению к изменению завещания или к отказу от наследства в пользу недостойного наследника) [2].

В последнем случае такие противоправные действия должны являться причиной призвания недостойного наследника или других лиц к наследованию или причиной увеличения ему или другим лицам доли наследства. Таким образом, не важно, в чьих интересах действовал наследник, совершая противоправные действия, он в любом случае считается недостойным. Противоправные действия, направленные на наследодателя или кого-либо из наследников, должны быть совершены только умышленно. Если наследодатель умер вследствие неосторожных действий наследника, то наследник не считается недостойным и имеет право призываться к наследству. Покушение на правонарушение, как и само правонарушение, служит основанием для признания наследника недостойным. В любом из случаев для признания лица недостойным наследником необходимо, чтобы факт совершения правонарушения был установлен решением суда. После этого недостойные наследники не могут призваться к наследованию ни по закону, ни по завещанию.

Несмотря на оправданную строгость указанной нормы, закон оставляет возможность для реабилитации недостойного наследника и восстановления его в имущественных правах. Этот вопрос благодаря действию свободы завещания отдан на усмотрение наследодателя. Если после того как в судебном порядке будет установлена противоправность поведения лица и корыстная направленность его действий, а наследодатель все же завещает ему свое имущество, то такое лицо может призываться к наследованию [3].

Недостойными наследниками признаются также родители, лишенные родительских прав. В соответствии со ст.1045 п.3 ГК РК Не имеют права наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах к моменту открытия наследства, а также родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), уклонявшиеся от выполнения возложенных на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя [2]. Таким образом, при уклонении от исполнения данных обязанностей такие лица решением суда могут быть признаны недостойными наследниками и тем самым лишены права наследования.

В соответствии со ст.1040 п.1 ГК РК в состав наследства входит принадлежащее наследодателю имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью[2]. А именно:

1. движимое имущество: деньги, в том числе в иностранной валюте, иные валютные ценности; ценные бумаги, любые другие вещи;

2. недвижимое имущество (например, земельный участок, квартира и т.д.).

3. имущественные права (например, право требования возврата долга);

4. обязанности наследодателя (например, брея содержания имущества).

Приведенный перечень достаточно обширен. Однако далеко не все блага могут быть объектами наследования. Закон устанавливает ряд ограничений.

В соответствии со ст.1040 п.2 ГК РК не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя:

1. права членства в организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законодательными актами или договором;

2. право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;

3. права и обязанности, вытекающие из алиментных обязательств;

4. права на пенсионные выплаты, пособия и другие выплаты на основании трудового законодательства Республики Казахстан и законов Республики Казахстан в сфере социального обеспечения;

5. личные неимущественные права, не связанные с имущественными.

Не имеет никакого значения, что наследодатель в завещании может указать, что и такие объекты передаются им по наследству. Завещание не может отменить запрет, установленный законом. Основной принцип наследования - универсальное правопреемство. Это означает, что наследство переходит к другим лицам в неизмененном виде, т.е. все, что входит в состав наследства, переходит в том же состоянии, виде и положении, в котором оно находилось в то время, когда принадлежало умершему. Передаваемые имущественные права и обязанности также не меняют своего содержания. Право обеспечивает наследнику ту же меру возможного поведения, которой обладал сам наследодатель. При этом нельзя наследовать только права наследодателя, отказавшись от его обязанностей, потому что наследник принявший наследство отвечает по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества наследодателя.

Для того чтобы наследственное правоотношение возникло, необходимо наступление определенных обстоятельств, именуемых юридическими фактами. В нашем случае таким обстоятельством выступает событие смерти наследодателя. Нормы гражданского законодательства РК установили юридически неразрывную связь между наследованием и гражданской правоспособностью физического лица. Такой юридический факт, как смерть, влечет прекращение гражданской правоспособности физического лица и начало наследования.

В силу разнообразных жизненных обстоятельств не всегда факт смерти может быть установлен в общем порядке, т.е. на основании медико-биологических данных, свидетельствующих о том, что в организме человека произошли необратимые изменения, свидетельствующие о его смерти. В ряде случаев возникает необходимость в констатации смерти в судебном порядке [3]. В силу ст. 31 ГК РК:

1. Гражданин может быть, по заявлению заинтересованных лиц, объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о нем в течение трех лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая, в течение шести месяцев.

2. Военнослужащий или иное лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, может быть объявлено умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Гражданин может быть объявлен умершим только решением суда. Объявление гражданина умершим приравнивается к естественной смерти и поэтому влечет за собой те же правовые последствия, в частности отношения по наследованию [5]. Здесь следует отметить, что не исключена ситуация явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим. В таком случае суд отменяет свое решение. В соответствии со ст.32 ГК РК гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. Если имущество лица, объявленного умершим, было отчуждено его правопреемником третьим лицам, которые к моменту явки лица не уплатили полностью покупной цены, то к явившемуся переходит право требования неуплаченной суммы. Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, а при отсутствии у них имущества возместить его стоимость, если будет доказано, что в момент приобретения имущества они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. Если имущество лица, объявленного умершим, перешло по праву наследования к государству и было реализовано, то после отмены решения об объявлении лица умершим ему возвращается сумма, вырученная от реализации имущества с учетом его рыночной стоимости на день выплаты. Для отношений наследования важной категорией является момент смерти гражданина, поскольку с ним связано время открытия наследства. Статья 1042 ГК РК говорит, что днем открытия наследства является:

1. день фактической смерти наследодателя;

2. в случае признания гражданина решением суда умершим днем открытия наследства считается день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день.

3. в некоторых случаях в решении суда о признании гражданина умершим может содержаться конкретная дата - дата предполагаемой гибели лица. В этом случае днем смерти такого лица, а соответственно и днем открытия наследства будет считаться указанная дата.

Во всех перечисленных случаях в качестве доказательства, свидетельствующее о смерти гражданина, в нотариальную контору представляется свидетельство о смерти, выдаваемое органами загса. Решение суда об объявлении гражданина умершим не может быть принято нотариусом в подтверждение факта смерти, поскольку оно является лишь основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и для получения свидетельства о смерти [3].

В п.3 ст. 1042 ГК РК установлено правило, согласно которому граждане, которые умерли в один и тот же день вправе были наследовать один после другого, они признаются умершими одновременно и наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них [2]. Так, если в один день погибли оба супруга, то после каждого из них призываются к наследованию его наследники по завещанию или закону. Они считаются умершими в один день, даже если один из них умер раньше другого на несколько часов.

Немаловажным является также вопрос и о месте открытия наследства. В соответствии со ст. 1043 ГК местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, -- место нахождения имущества или его основной части [2]. Определение места жительства наследодателя необходимо для следующих целей указанных в схеме 2.

Согласно ст. 16 ГК местом жительства признается тот населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их родителей, усыновителей или опекунов [5]. Между тем, не всегда место жительства может совпадать с местом смерти гражданина. К примеру, смерть гражданина может наступить в санатории, больнице либо другом месте, расположенном вне местности, где проживал этот гражданин. К примеру, местом открытия наследства военнослужащих срочной службы, лиц, обучающихся в вузах, в средних специальных учебных заведениях, находившихся вне пределов постоянного места жительства, признается то место, где указанные лица проживали до призыва на срочную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства лиц, умерших в местах лишения свободы, признается их последнее постоянное место жительства до взятия их под стражу.

Наследство может быть открыто по месту нахождения наследственного имущества (место нахождения недвижимого имущества, место регистрации транспортного средства, место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя и т.п.) в случаях, когда место жительства наследодателя действительно неизвестно. Наследники должны представить доказательства нотариусу для подтверждения места открытия наследства.

В тех же случаях, когда место жительства наследодателя известно наследникам, но они не могут представить бесспорные документальные доказательства, подтверждающие место его постоянного проживания, то наследники вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта места открытия наследства. Рассматривая такие заявления, суд вправе принимать во внимание не только письменные доказательства, но и свидетельские показания[6].

Таким образом, получение в наследство материальных и нематериальных благ осуществляется в порядке наследования от умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам) на основании завещания или закона. В качестве наследодателя может выступать лишь физическое лицо. В то время как наследниками могут являться как физические лица (граждане РК, граждане иностранных государств, лица без гражданства), находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, так и юридические лица, которое существует на момент открытия наследства, а также государство.

В целях защиты наследодателя и охраны его интересов, профилактики совершения корыстных правонарушений, связанных с получением наследства, законодатель вводит нормы недостойных наследников, которые не могут призываться к наследованию по закону, так и по завещание. Недостойными наследниками могут быть призваны лица которые своими умышленными противоправными действиями стремились увеличить им или другим наследникам долю наследства, лица умышленно лишили жизни наследодателя или покушались на его жизнь, лица, имеющие право на обязательную долю, т.е. иждивенцы, несовершеннолетние, нетрудоспособные и недееспособные наследники, родители, лишенные родительских прав, если судебным решением до открытия наследства их права не восстановлены, а также если наследники не исполняют обязанности по содержанию наследственного имущества, на основании судебного решения они могут быть признаны недостойными наследниками.

Для того чтобы наследственное правоотношение возникло, необходимо наступление смерти наследодателя, которая может быть зафиксирована посредством выдачи свидетельства о смерти или же вступление в силу судебным решением. А также немаловажны является место открытия наследства, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, но если действительно невозможно определить место жительства гражданина, то наследство может быть открыто по месту нахождения наследственного имущества (место нахождения недвижимого имущества, место регистрации транспортного средства, место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя и т.п.). В этом случае наследники должны представить доказательства нотариусу для подтверждения места открытия наследства.

В законодательстве существует наследование по закону и наследование по завещанию. Наследование по закону наступает, когда нет завещания, если оно признано недействительным, при отказе всех наследников по завещанию от наследства не в пользу наследников по завещанию или без указания лиц, в чью пользу совершен отказ, а также при устранении всех наследников по завещанию от наследства в случае признания их недостойными наследниками. Законодательство Казахстана допускает в одном наследственном деле наступление и наследования по закону и наследования по завещанию. Например, если в завещании наследодатель распорядился только частью принадлежащего имущества, остальная часть наследуется наследниками по закону.

1.2 Понятие и содержание наследования по завещанию

Завещание - это право распоряжения имуществом на случай смерти, но не обязанность. В случае отсутствия завещания наследование происходит в порядке, установленном законом.

Наследственное право основывается на принципе свободы завещания. Закрепление в законе возможности определить судьбу имущества в случае смерти - важнейшая гарантия защиты частной собственности. Путем составления завещания человек волен распорядиться имуществом по своему усмотрению, причем не, только тем, которое имеется к моменту составления завещания в натуре, но и тем которое он может приобрести в будущем.

Завещание может быть составлено в любой момент жизни человека. Единственное требование, которое устанавливает закон, относиться к дееспособности завещателя [7]. В силу ст. 1046 п.1-1: «Завещание совершается гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме»[2]. Гражданское законодательство предусматривает несколько оснований приобретения полной дееспособности:

1. по общему правилу гражданская дееспособность возникает в полном объеме автоматически с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста (ст.17 п.1 ГК РК);

2. в случае, когда законодательными актами допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (ст. 17 п.2 ГК РК);

3. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия по решению суда. (ст.22-1 ГК РК)[5]. Завещание не может быть совершено гражданином, хотя и достигшим 18-летнего возраста, но:

1. признание недееспособным - это гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. (ст.26 ГК РК);

2. ограниченным в дееспособности - это гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан(ст.27 ГК РК) [5].

Завещатель может распорядиться всем имуществом или только его частью. При этом может быть составлено как одно завещание, в котором будут содержаться распоряжения в отношении всего имущества завещателя, так и несколько, в каждом из которых будет определена судьба конкретной вещи. Однако более предпочтительным представляется составления одного завещания, чтобы меньше было противоречий в распоряжениях завещателя. Если в завещании указывается только часть имущества, то другая (оставшаяся) его часть будет наследоваться по закону.

Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам и государству, причем количество наследников не ограничивается Если наследников по завещанию два и более, то неизбежно возникает вопрос о доле каждого из них в наследстве. Наследственные доли могут быть определены завещателем любым способом: распределение конкретного имущества между наследниками или закреплением за каждым из наследников соответствующей доли, выраженной в виде дроби или процентов наследства. В тех случаях, когда завещатель никак не выразил свою волю относительно долей наследников по завещанию, их доли считаются равными.

Завещатель может лишить наследство одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Завещатель может на случай, если указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства, не примет его либо откажется от него или будет устранен от наследования как недостойный наследник, а также на случай невыполнения наследником по завещанию правомерных условий наследодателя, назначить другого наследника (ст.1048 ГК РК). Данный прием именуется подназначением наследника.

Таким образом, подназначение наследника происходит, когда до открытия наследства назначают другого наследника взамен основного, при этом основной наследник должен быть выбывшим из наследственного правопреемства. По сути, это назначение «запасного» наследника. Это еще одна грань права гражданина завещать имущество по собственному усмотрению. Согласно существующей в гражданском праве классификации завещание является письменной сделкой, которая кроме прочего требует нотариального удостоверения, устное волеизъявление лица не имеет юридической силы. В соответствии с законом завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом [8]. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст.1052 ГК РК:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, санаториях, иных лечебно-профилактических учреждениях, а также проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами и дежурными врачами этих больниц, санаториев, иных лечебно-профилактических учреждений, а также директорами, главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

3) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом Республики Казахстан, удостоверенные капитанами этих судов;

4) завещания граждан, находящихся в разведочных и других экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений, военно-учебных заведений, где нет нотариусов и должностных лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий, а также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) воинских частей, соединений, учреждений и заведений;

6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы [2].

Совершение приравненных к нотариальным завещаний имеет две особенности. Во-первых, завещатель должен подписывать завещание обязательно в присутствии должностного лица, который удостоверяет это завещание. Во-вторых, для совершения такого завещания обязательно присутствии свидетеля, который также подписывает завещание.

Должностные лица, обязаны передать один экземпляр удостоверенного завещания на хранение нотариусу в соответствии законодательством о нотариате.

В случаях, когда в соответствии с правилами ГК РК при составлении, подписании или удостоверении завещания должны присутствовать свидетели, не могут быть свидетелями, а также не могут подписывать завещание вместо завещателя:

1) нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;

2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, его супруг, его дети, родители, внуки и правнуки, а также наследники завещателя по закону;

3) граждане, не обладающие полной дееспособностью;

4) неграмотные и другие лица, не способные прочитать завещание;

5) лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний.

Присутствие свидетелей сводиться к удостоверению фактов, касающихся совершения завещания, например состояние завещателя, подлинности завещания и т.д. Завещатель самостоятельно выбирает свидетелей из числа лиц, которым он доверяет. Следует отметить, что нотариус не вправе удостоверять завещание на свое имя и то своего имени, на имя и от имени своих родственников (родителей, детей, внуков).

Завещание должно быть составлено лично наследодателем или нотариусом со слов завещателя в письменной форме с указанием места и времени его составления. Необходимость четкого указания времени составления завещания связана с тем, что в случае наличия нескольких взаимоисключающих завещаний встает вопрос о том, какое из них было составлено позднее. Также в зависимости от времени составления завещания могут решаться вопросы о действительности завещания с точки зрения соблюдения формы, о дееспособности завещателя и др.

Пунктом 1 ст. 1051 ГК установлено правило, допускающее использование нотариусом при составлении завещания общепринятых технических средств (пишущих машинок, персональных компьютеров и т.д.). Не допускается закрепление воли лица на аудио- или видеоносителях, поскольку такой способ фиксации противоречит требованиям закона о письменной форме. Если в тексте завещания имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, то нотариус не должен его удостоверять. Текст завещания должен быть написан четко и ясно, содержащиеся в нем числа и сроки обозначены словами хотя бы один раз. Фамилии, имена, отчества граждан, их адреса должны быть написаны полностью. Если имущество завещается юридическому лицу, необходимо указать его полное фирменное наименование, а также его полный адрес. Неправильное или неграмотное написание завещание должно быть исправлено или составлено заново завещателем либо по просьбе завещателя - нотариусом.

Статьей 15 Закона РК от 11 июля 1997 г. "О языках" установлено, что все сделки физических и юридических лиц, совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и русском языках с приложением в необходимых случаях перевода на других языках. Сделки с иностранными физическими и юридическими лицами, совершаемые в письменной форме, излагаются на государственном и на приемлемом для сторон языке. Завещания являются односторонними сделками, в связи с чем установленные требования закона о языках должны также соблюдаться при их составлении. Тексты завещания, составленного на двух языках, могут противоречить друг другу. В связи с изложенным возникает проблема определения приоритета между ними для установления воли наследодателя. Поскольку завещание составляется на языке, которым владеет завещатель и воля изъявляется на этом языке, приоритет в случая спора должен быть отдан этому тексту, если иное не установлено в завещании. При отсутствии спора в толковании завещания воля завещателя должна устанавливаться по завещанию, составленному на государственном или русском языках в зависимости от того, на каком из указанных языков выражалась воля завещателя. В тех случаях, когда иностранные субъекты удостоверяют завещания в нотариальных органах РК, воля наследодателя, по общему правилу, должна устанавливаться по тексту, составленному на государственном языке. Однако, при наличии спора приоритет, должен быть отдан завещанию, составленному на языке, на котором выражалась воля завещателя.

При составлении завещания на двух языках в ряде случаев участвует переводчик. Первоначальный текст завещания, как правило, составляется на языке, которым владеет завещатель. Второй текст является по существу переводом первоначально составленного завещания, в связи, с чем такой перевод необходимо заверить, указать данные переводчика и на него также возложить ответственность за сохранность тайны завещания.

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса и свидетеля до подписания завещания. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него свидетелем в присутствии нотариуса, о чем в завещании делается соответствующая запись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание (ст.1051 п.2 ГК РК).

Закон допускает, что завещание может быть подписано не лично завещателем, а по его просьбе другим лицом - рукоприкладчиком. Это исключение возможно в соответствии со ст.1050 п.3. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно.

Подпись иного лица вместо завещателя в других случаях влечет недействительность завещания. Завещатель вправе выбрать в качестве рукоприкладчика по своему усмотрению любе лицо, кроме тех, кто в силу ограничений закона выступать в таком качестве не может. Перечень таких граждан полностью совпадает с теми, кто не может быть свидетелем при удостоверении завещания.

Рукоприкладчик подписывает завещание обязательно в присутствии нотариуса, где указываются причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя. Указанные данные устанавливаются на основании документа, удостоверяющего личность рукоприкладчика. Те же правила действуют и в отношении свидетелей, если они присутствовали при составлении завещания.

Все лица, участвовавшие в совершении завещания, - рукоприкладчик, свидетель, переводчик - должны быть предупреждены нотариусом о необходимости сохранения тайны завещания.

Завещание составляется, подписывается и удостоверятся в двух экземплярах. Один экземпляр передается завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы [9].

Пунктом 4 ст. 1051 ГК вводится понятие секретного завещания, новое для нашего законодательства. Содержание секретного завещания известно только лицу, его составившему. Никто не праве знакомиться с содержанием такого завещания. Здесь обязательно присутствие двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи, а затем заклеенный конверт передается нотариусу. Подписи свидетелей, поставленные на конверте, подтверждают что именно этот конверт был передан нотариусу завещателем в качестве закрытого завещания. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в присутствии свидетелей и нотариуса в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято секретное завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля, при этом учиняет удостоверительную подпись.

Достоинство секретного завещания является абсолютная тайна завещания. Недостатком такого завещание является, то что при составлении такого завещания есть опасность, что в связи с несоответствием его содержания требованиям, установленным законом, оно в последующем может быть признано недействительным. В связи с изложенным, завещателю необходимо при составлении завещания строго соблюсти требования законодательства [10].

В соответствии со Статьей 1047 ГК РК завещатель вправе обусловить получение наследства определенными условиями относительно характера поведения наследника [2]. Для уяснения содержания изложенной нормы ее необходимо соотнести с положениями ст.18 ГК, не допускающей ограничение правоспособности или дееспособности лица иначе, как в случаях и в порядке, предусмотренных законодательными актами. Нам представляется, что положение, предусмотренное п. 1 ст. 1047 ГК, не является случаем, когда законодательным актом устанавливается основание для ограничения правоспособности или дееспособности лица. В этой связи, если в завещании допускается такое ограничение, в этой части завещание должно быть признано недействительным. Условия, о которых идет речь в статье, могут относиться только к характеру поведения наследника (отказ от употребления спиртных напитков или наркотических веществ, от азартных игр и т.д.). К поведенческому аспекту могут быть отнесены также требования об отношении к людям (забота о родителях, детях, сестрах и братьях, надлежащее к ним отношение и т.д.) Такие условия, как заключение или расторжение брака, занятие определенным видом деятельности или профессией, рождение ребенка, проживание в определенном месте или с определенными людьми и т.д., на наш взгляд, входят в содержание правоспособности и дееспособности и не могут быть ограничены в завещании. В соответствии с п.7 ст. 1046 ГК наследодатель не вправе также возложить на лиц, назначенных им наследниками в завещании, обязанность в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти.

Наследодатель вправе отменять или изменять составленное завещание неограниченное количество раз в любое время после его совершения, не указывая при этом причин таких действий. Для отмены или изменения завещания не требуется чьего-либо согласия, в том числе лиц, назначенных наследниками. В случаях, когда завещание изменялось либо отменялось неоднократно, юридическую силу будет иметь последующее завещание. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Никто не вправе требовать от завещателя какой-либо информации о завещании. Это позволяет наследодателю избежать оказания давления со стороны заинтересованных лиц, попыток повлиять на содержание завещания, изменить истинные намерения завещателя [8].

В статье 1053 ГК устанавливается правила об отмене или изменении завещания. Отмена завещания допускается путем:

1) подачи в нотариальную контору заявления об отмене полностью ранее сделанного завещания;

2) составления нового завещания [2].

При отмене завещания полностью без составления нового завещания наступает наследование по закону. Составление нового завещания без формальной отмены ранее составленного завещания также является отменой завещания. В этой связи возникает вопрос о том, какое завещание признается новым. В частности, если вновь составленное завещание изменяет размер долей наследников или состав имущества, передаваемых наследникам, без изменения круга наследников в сравнении с ранее составленным завещанием, вновь составленное завещание должно рассматриваться как изменение завещания, но не его отмену. Отмена завещания, исходя из положений, закрепленных в указанных статьях ГК, на наш взгляд, имеет место при изменении состава наследников, лишении наследства ранее назначенных наследников и т.д.

Изменение завещания осуществляется путем:

1) подачи в нотариальную контору завещания об изменении в части ранее сделанного им завещания;

2) составления нового завещания, изменяющего ранее сделанного завещания в части.

В первом случае ранее составленное завещание действительно. Недействительным признается только часть завещания, которое позже было изменено завещанием об изменении в части ранее сделанного завещания. Во втором случае ранее сделанное завещание недействительно, поскольку составляется новое завещание, изменяющее ранее сделанное завещание в части. Считаем, что в последнем случае также следовало бы говорить об отмене ранее сделанного завещания, поскольку ранее составленное завещание теряет силу. В таком случае любое новое завещание, изменяющее ранее составленное завещание в части или полностью, рассматривалось бы как завещание, отменяющее ранее составленное завещание. Однако, ГК, дифференцировал случаи отмены и изменения завещания, хотя последствия наступают одни и те же - недействительность ранее составленного завещания. Пунктом 4 ст. 1053 ГК установлено правило, в соответствии с которым ранее сделанное завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последнее будет, в свою очередь, отменено или изменено завещателем. Указанное правило не должно применяться, на наш взгляд, к случаю, предусмотренному подпунктом 1 п.3 ст. 1053 ГК. Отмена завещания об изменении в определенной части ранее сделанного завещания должна, на наш взгляд, восстанавливать в полном объеме ранее составленное завещание, поскольку был совершен акт об отмене завещания об изменении определенной части ранее сделанного завещания, но не было отмены в полном объеме ранее составленного завещания. При отсутствии у завещателя намерения отменить в полном объеме ранее составленное завещания при распространении положений, предусмотренных п.3 ст. 1053 ГК на случаи, предусмотренные подпунктом 2 п.2 ст. 1053 ГК, завещателю пришлось бы составлять новое завещание, текст которого аналогичен первоначально составленному завещанию. Если у завещателя есть намерение отменить и ранее составленное завещание, он должен отменить и его и завещание об изменении в определенной части ранее сделанного завещания.

В случае нарушений требований, предъявляемых к содержанию, форме завещания, порядку его удостоверения, оно может быть признано недействительны. Нормы гражданского права выделяют:

1. Оспоримое завещание. Недействительность такого завещания устанавливается по требованию заинтересованных лиц судом. Причем в каждом конкретном случае, исходя из существа возникших разногласий суд имеет возможность как признать завещание недействительны, так и оставить его в силе;

2. Ничтожное завещание. Такое завещание независимо от наличия или отсутствие решения суда недействительно по своей сути, в силу того что нарушает императивные нормы закона.

Нужно отметить, что решение вопроса недействительности завещания не является лишь спор об интересах наследников, это - вопрос охраны законом частной воли завещателя после его смерти. ГК РК содержит целый раздел общих положений о недействительности сделок. Нормы данного раздела применяются и к недействительности завещания как одного из видов гражданско-правовой сделки. Однако необходимо учитывать, что в силу специфики регулируемых отношений нормами наследственного права предусмотрены и особые основания недействительности завещаний, не применимые к другим видам сделок. Основанием недействительности завещания является нарушение положений, установленных ГК РК для сделок вообще и завещаний в частности. Суммируя все указанные случаи, можно перечислить следующие основания недействительности завещаний:

1. несоблюдение установленных ГК РК правил о письменной форме завещания и его удостоверении (п.1 ст.1050 ГК РК), в том числе несоблюдение правил: о нотариальной и приравненной к ней форме, о круге лиц имеющих право удостоверять завещания (ст.1051,1052, ГК РК), о собственноручном исполнении и подписании текста секретного завещания (п.4 ст.1050ГК РК), об обязательном присутствии свидетелей при совершении завещания (п.4 ст.1050 ГК РК);

2. несоблюдение требований о полной дееспособности завещателя (ст.17,21, пп.1-1 Ст.1046 ГК РК);

3. несоблюдение требования о совершении завещания лично завещателем о недопустимости совершения его через представителя (п.3 ст.1046 ГК РК);

4. завещательное распоряжение чужим имуществом, не принадлежащим завещателю;

5. совершения завещания гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, совершения завещания под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, или под влиянием обмана, насилия, угрозы;

6. несоблюдение правил обязательной доли наследников.

С иском о признании завещания недействительным имеет право обратиться любое лицо, для которого признание завещания недействительным имеет имущественные последствия, вследствие нарушения установленного настоящим Кодексом порядка составления, подписания и удостоверения завещания. При этом нужно учитывать, что оспаривание завещания до момента открытия наследства не допускается. Недействительность отдельных содержащихся в завещании распоряжений не затрагивает действительности остальной части завещания [3].

В соответствии с п. 7 ст. 159 ГК сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. Кроме того, сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значения своих действий или руководить ими (п. 5 ст. 159 ГК) [5].

Для установления психического состояния лица, составившего завещание, суд, как правило, назначает судебно-психиатрическую экспертизу (в случае смерти -- посмертную судебно-психиатрическую экспертизу).

В целях придания стабильности наследственным правоотношениям законом специально оговорено, что не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения технического характера, допущенные при его составлении, подписании или удостоверении, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Только судом может определяться значительность либо незначительность нарушений.

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону. Это не относиться к лицам, признанным недостойными наследниками.

Таким образом, можно сделать выводы из вышеизложенного, что завещание представляет собой составленный в письменной форме с соблюдением установленных правил и удостоверенный надлежащим образом документ, которым определена судьба имущества гражданина и других благ, переход которых в порядке наследования допускается законом на случай смерти. В случае нарушения требований, предъявляемых к содержанию, форме завещания, порядку его удостоверения завещание может быть признано недействительным только в судебном порядке, посредством обращения лиц, чье право нарушено этим завещанием, либо независимо от решения суда (ничтожность завещания). Завещание может быть оспорено только после открытия наследства.

1.3 Понятие и содержание наследования по закону

При наследовании по закону одним из главных факторов выступает родство - кровная связь лиц, происходящих от общего предка.

Гражданским кодексом РК установлен круг наследников, который основывается на семейно-родственных отношениях, степень родства, которого определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Законом определен порядок их наследования, а именно: установлена очередь наследников и определено, что наследники каждой очереди наследуют в равных долях. Очередность наследования выражается в том, что каждая последующая очередь наследников по закону призывается к наследованию в случае отсутствия наследников предыдущей очереди [3]. Состав каждой очереди наследников по закону определен в ст. ст. 1061-1065 ГК РК и отражены в схеме 4, где предоставлен подробный круг наследников по закону и наследование по праву представления.


Подобные документы

  • Общие положения о наследовании. Основные понятия наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Порядок призвания их к наследованию. Правовые проблемы института наследственного права в России.

    дипломная работа [74,5 K], добавлен 10.10.2003

  • Правовое регулирование наследования по российскому законодательству. Особенности наследования отдельных видов имущества. Наследование по закону и по завещанию. Форма, содержание, исполнение, оспаривание завещания. Оформление и охрана наследственных прав.

    дипломная работа [81,8 K], добавлен 28.09.2015

  • Современные научные и практические проблемы наследования в гражданском российском праве. Способы принятия наследства. Особенности наследственных правоотношений. Юридические особенности наследования по завещанию и по закону, отдельных видов имущества.

    курсовая работа [53,2 K], добавлен 12.01.2011

  • Общие положения наследования по закону в российском гражданском праве. Понятие и правовое регулирование наследования по закону. Наследование в порядке очередности. Особенности наследования по закону. Право супругов и иждивенцев при наследовании по закону.

    курсовая работа [62,8 K], добавлен 03.06.2012

  • История института наследования по закону. Роль семейно-правового статуса при определении круга наследников по закону. Значение юридических процедур, применяемых при наследовании по завещанию. Наследование в рамках международного частного права.

    контрольная работа [26,8 K], добавлен 24.10.2009

  • Анализ действующего законодательства России, связанного с правом наследования по закону. Исследование очередей вступления в наследство по закону. Выявление различия между наследованием по завещанию и наследованием по закону. Способы принятия наследства.

    дипломная работа [66,0 K], добавлен 10.09.2013

  • Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону, круг наследников по закону. Характеристика особенностей наследования отдельных видов имущества. Механизм принятия наследства и оформления наследственного права.

    курсовая работа [59,9 K], добавлен 31.03.2011

  • Характеристика и особенности наследования отдельных видов имущества. Порядок призвания к наследованию по закону для отдельных категорий граждан. Проблемы в практике рассмотрения вопросов наследования по закону. Приобретение наследственного имущества.

    курсовая работа [57,7 K], добавлен 20.12.2015

  • Особенности наследования в российском гражданском праве. Возникновение и развитие института наследования по закону. Сравнительный анализ наследственного права в Российской Федерации и в зарубежных государствах. Порядок и очередность наследования.

    дипломная работа [91,1 K], добавлен 22.09.2011

  • Понятие наследственные правоотношения. Особенности института наследования по закону в российском гражданском праве. Порядок принятия, раздела и отказа от наследства. Права отдельных лиц при наследовании по закону. Наследование выморочного имущества.

    курсовая работа [68,0 K], добавлен 29.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.