Завещание как гражданско-правовая сделка

Понятие и виды сделок, место завещания в системе гражданско-правовых сделок. Анализ правовых проблем, связанных с наследованием по завещанию с использованием российского законодательства. Условия действительности и порядок составления завещания.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 17.06.2017
Размер файла 77,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра гражданского и предпринимательского права

Образовательная программа направления 40.03.01 Юриспруденция

Профиль подготовки - Гражданское право

Квалификация (степень) выпускника - Бакалавр

Выпускная квалификационная работа

Завещание как гражданско-правовая сделка

Грачева Алина Александровна

Самара 2017

Содержание

Введение

Глава 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СДЕЛОК. МЕСТО ЗАВЕЩАНИЯ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СДЕЛОК

1.1 Понятие сделки

1.2 Виды сделок и место завещания среди них

Глава 2. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕЩАНИЯ

2.1 Условия, относящиеся к субъектам

2.2 Условия, относящиеся к воле и волеизъявлению

2.3. Условия, относящиеся к содержанию завещания

2.4 Условия, относящиеся к форме завещания

Глава 3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ

3.1 Подготовка текста завещания

3.2 Подписание завещания

3.3 Удостоверение завещания

Заключение

Список использованных источников и литература

Введение

Одним из институтов российского гражданского права, закрепляющих переход прав и обязанностей одного лица к другому лицу, является наследование. Отличительной чертой наследования является то, что наследственные правоотношения возникают при наличии такого юридического факта как смерть гражданина либо объявление его умершим по решению суда. Это отличает наследование от иных институтов гражданского права, которые регулируют переход прав и обязанностей.

Гражданин, определяя судьбу принадлежащего ему имущества в случае его смерти, выражает свою волю посредством завещания. На современном этапе развития нашего государства провозглашен принцип свободы завещания.

Актуальность данной темы на сегодняшний день обусловлена коренными изменениями общественной жизни в России, которые требуют совершенствования правового регулирования различных институтов.

В современных условиях особое значение приобретает институт наследства, поскольку так или иначе он затрагивает интересы каждого человека. Данный институт необходим также для того, чтобы была обеспечена непрерывность существования и развития частной собственности.

Многим гражданам приходится хотя бы раз в жизни сталкиваться с вопросами наследственного права. Особенно актуален этот вопрос при включении в наследственное имущество квартир, жилых домов. В таких ситуациях между наследниками могут возникать большое количество споров, что зачастую ухудшает семейные отношения между родственниками. Чтобы не допускать подобных конфликтов, необходимо знать основные положения наследственного права.

Объектом исследования являются те общественные отношения, которые складываются при наследовании по завещанию.

Предмет исследования - законодательство Российской Федерации, которое регулирует наследование по завещанию, практика его применения, научные труды по этой теме. В исследовании рассматривается правовая природа гражданско-правовых сделок и их виды, место завещания среди них, условия его действительности, порядок составления, а также возникающие проблемы.

Цель данного исследования заключается в анализе имеющихся правовых проблем, связанных с наследованием по завещанию с использованием российского законодательства, теоретических материалов и материалов судебной практики.

Теоретическую базу данной работы составили труды М.Ю. Барщевского, В.Н. Гаврилова, Н.В. Козловой, О.А. Кудинова, А.В. Никифорова, В.В. Пиляевой, В.Н. Трофимовой, Т.Д. Чепиги, К.Б. Ярошенко и др.

Исходные данные для разработки темы работы представлены также в Гражданском Кодексе Российской Федерации, Основах законодательства РФ о нотариате и материалах судебной практики.

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников. В первой главе изучается правовая природа сделок, приводится их классификация и определяется место завещания среди них. Вторая глава посвящена анализу условий, соблюдение которых важно для действительности завещания. Третья глава раскрывает порядок составления завещания. В заключении представлены общие выводы по проведенному исследованию. Список использованных источников содержит в себе наименования материалов, которые составили теоретическую базу проведенного исследования.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СДЕЛОК. МЕСТО ЗАВЕЩАНИЯ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СДЕЛОК

1.1 Понятие сделки

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. (Дата обращения - 09.04.2017 г.). сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Сделка - наиболее распространенная разновидность юридических фактов применительно к гражданскому праву. Она связана с возникновением, изменением или прекращением гражданско-правовых отношений, как и любой юридический факт. Главный отличительный признак сделки - ее принадлежность к действиям, то есть юридическим фактам, которые возникают по воле людей. По этому признаку сделки отличаются от событий - юридических фактов, находящихся за пределами разумного и волевого контроля со стороны человека.

Сделку можно считать важнейшим из всех юридических фактов.

Сделку характеризует изъявление воли на создание определенных гражданских прав и обязанностей. Однако нужно знать, что любое осознанное действие человека является волевым по своей сути, поэтому для выделения сделки из числа иных действий требуются дополнительные признаки. Таким признаком сделки является то, что ее цель состоит не в достижении полезного, материального результата (производство вещи, просмотр кинофильма, поездка и т.д.). Можно сказать, что сделка является неутилитарым действием.

Единственная цель сделки - юридическая, идеальная. Или, как определяется в ст. 153 ГК РФ, установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

При этом совершенно не обязательно, чтобы субъект точно осознавал все юридические последствия сделки. Достаточно только того, чтобы лицо в целом понимало, что действие направлено на юридический результат.

Именно этот юридический результат и можно определить как цель сделки.

От цели стоит отличать мотив, который является тем стимулом, той жизненной потребностью, которая стала импульсом формирования воли, совершения самого действия.

Человек, движимый мотивом выбирает цели, отвечающие этому мотиву, в том числе цели юридические. Соответствие цели мотиву определяется человеком на основании оценки своих способностей и возможностей, его представлений о реальном положении дел, имеющихся у него знаний. Суть права заключается в том, что лицо полностью ответственно за свое решение, за выбор своей цели. Оно также несет все риски, сосредоточенные в выбранной цели, в том числе риски недостаточных знаний или их отсутствия, самонадеянности и др. Поэтому действие сделки ограничено целью и не может быть поставлено в зависимость от мотива. Другими словами, лицо не освобождается от возможных последствий принятого им решения, в том числе неблагоприятных.

Впрочем, мотив может быть включен в сделку в виде специального условия, влияющего на действительность сделки (ст. 157 ГК РФ) «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. (Дата обращения - 09.04.2017 г.)..

Сделка ориентирована на юридический результат, и в этом состоит ее отличие от действий, выступающих как поступки (юридические факты), которые направлены на материальный результат.

Поэтому нельзя отнести к сделкам действия по исполнению обязательств (выполнение работ, оказание услуг, передача вещи, воздержание от совершения действия и др.).

Сделкой можно признать только такое действие, которое направлено на гражданские права и обязанности (их создание, прекращение, изменение). Так, не считаются сделкой какие-либо соглашения по поводу, к примеру, налоговых или иных негражданских прав и обязанностей (договор об освобождении кого-либо от налоговых обязанностей или о возложении таковых).

Также нельзя признать сделкой обращение к публичному органу в предусмотренном законом порядке, которое порождает права и обязанности публичного характера. Поэтому не являются сделками заявления граждан в органы регистрации гражданских прав на недвижимое имущество, в органы записи актов гражданского состояния, и т.д., даже если они завершают процесс, возбужденный заявлением, акт органа ЗАГС или кадастра, иного органа, который имеет значение для возникновения (изменения, прекращения) гражданских прав и обязанностей.

Материалы судебной практики свидетельствуют о том, что решения органов управления также не могут быть признаны гражданско-правовыми сделками. Несмотря на это в научной литературе была изложена такая позиция о том, что корпоративные документы, утверждаемые в отношении субъектов корпоративных отношений единоличным исполнительным органом, являются односторонней гражданско-правовой сделкой, а документы, принимаемые коллегиальными органами следует считать многосторонней гражданско-правовой корпоративной сделкой Козлова Н.В. Гражданско-правовой статус органов юридического лица // Хозяйство и право. - 2004. - № 8. - С. 53, 55 - 56.. Однако Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в своем решении указал, что какие-либо действия одного участника общества с ограниченной ответственностью по внесению изменений и дополнений в устав общества по смыслу ст. 153 ГК РФ с учетом положений ст. 53 ГК РФ не являются сделкой. Следовательно, данные действия не могут быть признаны ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 09.04.2017 г.)., и также по данным основаниям к этим правоотношениям не подлежит применению ст. 167 ГК РФ, содержащая положения о последствиях недействительности сделки Шиткина И.С. Корпоративное право: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., КНОРУС, 2015. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 09.04.2017 г.). .

Сделку могут совершать частные лица (граждане) и юридические лица.

В этом состоит ее главное отличие от актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые создают гражданские права и обязанности в случаях, предусмотренных законом. Государственные и муниципальные образования, которые не названы в ст.153 ГК РФ, также могут быть сторонами сделки. Они вправе выступать в гражданском обороте на равных началах с иными субъектами гражданско-правовых отношений (п. 1 ст. 124 ГК).

Сфера существования сделки является широкой - она возможна постольку, поскольку не противоречит закону.

Сделка является действием, то есть материальным и объективным явлением, выраженным вовне. Невозможно совершать ее только мысленно, в своем воображении, одним лишь пожеланием. В этом смысле одной воли недостаточно для совершения сделки, ведь ее еще нужно изъявить - т.е. совершить материальное, внешнее действие, показывающее проявление воли.

Возможны расхождения между волей и ее изъявлением. Они могут порождать некоторые трудности, преодолеваемые юридическими средствами.

Дело в том, что в воле сконцентрированы знания человека, а также его способности, предприимчивость, активность. Воля выступает тем самым двигателем гражданского оборота и опосредованно - всей жизни общества. Если воля и волеизъявление не совпадают, искажается материальная жизнь, хозяйствование в целом.

На этой почве и основывается механизм признания сделок недействительными - лишение волеизъявления того юридического действия, которое оно, по внешним признакам, получило.

Сделка является осознанным действием и, таким образом, отличается от действия рефлекторного, совершенного помимо воли лица на юридический результат (участник аукциона поднял руку, приветствуя знакомого, а не для участия в торгах и т.п.). Несознательное действие никаких юридических последствий не повлечет.

Сделка устанавливает, изменяет, прекращает гражданские права и обязанности разным образом.

В первую очередь сделка устанавливает, изменяет или прекращает гражданские обязательства - передать вещь, выполнить работу, оказать услугу, воздержаться от совершения правомерного действия «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 09.04.2017 г.)..

Следует отметить, что выделение разновидности обязательств из сделок представляет собой новеллу Гражданского кодекса. Если проанализировать ст. 307 и 308 ГК, можно прийти к выводу, что из сделок могут возникать лишь такие обязательства, где должником выступает лицо, совершившее сделку. В п. 3 ст. 308 ГК запрещается создание обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве стороны, т.е. лицо, не совершающее одностороннюю сделку, являющуюся основанием возникновения обязательства, не может иметь обязанностей в таком обязательстве Санникова Л.В. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу III. Общая часть обязательного права. - М., Статут, 2016. - 622 с..

Сделка также может установить гражданские права без установления обязательства. Это происходит, например, при распоряжении долей в праве общей собственности (ст. 251 ГК РФ), долей в обществе с ограниченной ответственностью, исключительным правом (ст. 1234 ГК РФ), правом требования (ст. 382 ГК РФ), при установлении некоторых вещных прав (сервитут и др.).

Например, в силу ст. 251 ГК доля в праве общей собственности переходит к приобретателю по договору с момента заключения договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон. По соглашению сторон время перехода к приобретателю права на долю может относиться и к какому-то более позднему моменту, нежели момент заключения договора (например, к моменту полной уплаты покупной цены). Однако заключение договора как одно из условий перехода доли к приобретателю в любом случае необходимо.

При совершении соответствующих сделок право переходит к получателю в момент совершения сделки либо в другой момент, который определен сторонами, но без осуществления дополнительного действия (акта) по передаче права. В таком случае сделка действует автоматически. Уже больше не нужно совершать какой-либо сделки для передачи права. Иначе получится, что сделка сама по себе не имеет юридического действия, нуждается в совершении дополнительной сделки. Это войдет в противоречие самому понятию сделки.

Однако для целей юридической техники в законе иногда все же упоминаются обязательства по передаче права (ст. ст. 1106, 1234 ГК РФ). А в теории права рассматриваются также распорядительные сделки - воображаемые действия по передаче права (обычно при этом ссылаются на германское право). Но речь идет об условных (фиктивных) конструкциях.

Сделка порождает различные юридические последствия, которые не устанавливают (изменяют, прекращают) гражданские права и обязанности, но приводят к иному результату, не достигающему качества права и который можно описать как "связанность", "ожидание" и т.п. Можно привести в пример такие сделки, как оферта, согласие и т.п. Скловский К.И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ (понятие, виды и форма сделок. Недействительность сделок). - 2-е изд. - М., Статут, 2015. - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 10.04.2017 г.).

Понятие сделки, данное в статье 153 ГК РФ, является максимально широким и исчерпывающим. Следовательно, возникает множество вопросов, относятся ли те или иные правомерные действия к сделкам и соответственно применяются ли к ним положения закона о недействительности сделок, сроках исковой давности и т.д.

С принятыми в Гражданском кодексе изменениями не произошло изменений легального понятия и признаков сделок. Вместе с тем существующая судебная и иная правоприменительная практика дала возможность выработать новые позиции по определению круга действий, квалифицируемых в качестве сделки, уточняющие и расширяющие понятие сделки:

- заявление о зачете встречных однородных требований, направленное на прекращение гражданских прав и обязанностей, вытекающих из ранее заключенных договоров (Постановление Президиума ВАС РФ от 19 февраля 2013 г. N 8364/11 по делу N А40-158480/09-44-854Б).

Следует обозначить, что сделкой признается заявление о зачете, а не сам зачет. Такая точка зрения и была высказана Президиумом ВАС РФ. Отменяя постановление окружного суда, который не признавал недействительными заявления о зачете, посчитав, что они не являются сделками, высшая судебная инстанция указала следующее: "Поскольку... заявления завода о зачетах встречных однородных требований направлены на прекращение гражданских прав и обязанностей, вытекающих из заключенных ранее договоров, они отвечают критериям, предъявляемым статьями 153, 154 Гражданского кодекса Российской Федерации к гражданско-правовым сделкам" Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2006 г. N 12595/05 по делу N А72-10089/04-20-507.;

- учреждение какого-либо юридического лица, в том числе общества с ограниченной ответственностью.

Понятие сделки шире, чем понятие договора, поскольку соглашение относится к одному из видов действий. Как следует из правовой позиции Конституционного Суда РФ, любой договор подлежит судебной защите, если по своей сути он соответствует гражданско-правовым критериям сделок, требования по которым могут быть защищены в судебном порядке (Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2002 г. N 282-О "О прекращении производства по проверке конституционности статьи 1062 Гражданского кодекса РФ в связи с жалобой коммерческого акционерного банка "Банк Сосьете Женераль Восток"). Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (постатейный) / Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А. и др. - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 09.04.2017 г.).

Таким образом, сделка является сознательным действием граждан и юридических лиц, направленным на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей разным образом. По своей природе сделка отличается от событий. Она характеризуется изъявлением воли на то, чтобы создать гражданские права и обязанности. Целью сделки является юридический результат. Сделка всегда направлена на гражданские права и обязанности.

1.2 Виды сделок и место завещания среди них

Сделки могут быть классифицированы по множеству различных оснований.

По количеству сторон и направленности их воли сделки можно подразделить на односторонние, двусторонние и многосторонние «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 09.04.2017 г.).. Односторонняя сделка это такая, для совершения которой в соответствии с законодательством или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли лишь одной стороны (ст. 154 ГК). К односторонним сделкам можно отнести, в частности, выдачу доверенности, принятие наследства или отказ от него, выдача независимой гарантии. По общему правилу односторонняя сделка создает обязанности только для того лица, которое совершило эту сделку (например, если лицо, публично пообещало награду, то оно принимает на себя обязанность выплатить обещанную награду любому человеку, совершившему определенное действие). Не допускается возлагать обязанность на другое лицо посредством собственного одностороннего волеизъявления, за исключением случаев, которые предусмотрены законом либо соглашением с этим лицом (например, в ст. 1137 ГК допускается возложение на наследника исполнения за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ)).

Двусторонними сделками являются такие сделки, заключение которых возможно при наличии выраженной согласованной воли двух сторон. Двусторонние и многосторонние сделки по другому можно назвать договорами - соглашения двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК).

Отличие двусторонних сделок от многосторонних заключается в направленности воли сторон. Двусторонняя сделка может быть совершена только в том случае, если у двух сторон воли и волеизъявления по направленности противоположны, а по содержания являются встречными. Так, один субъект хочет продать гараж, другой - купить его (если желания обоих субъектов будут заключаться в том, чтобы продать свои гаражи, то договор купли-продажи между ними заключен не будет). Встречность содержания означает волю обеих сторон заключить договор на согласованных взаимно приемлемых условиях (если продавец желает получить оплату в полном объеме при заключении договора, а покупатель настаивает на рассрочке платежа, то договор купли-продажи также не состоится).

В многосторонней сделке не существует противоположной направленности воли и волеизъявления. Есть только единая направленность на достижение какой-либо общей цели. Например, в договоре простого товарищества (ст. 1041 ГК) стороны объединяют свои вклады с целью добиться общими усилиями совместного результата, в котором заинтересованы все стороны (например, постройка здания). Субъекты, изъявившие желание зарегистрировать полное товарищество в качестве юридического лица (ст. ст. 69, 70 ГК), заключают учредительный договор в целях создания товарищества, а также определения порядка совместной деятельности по его созданию. Общие положения об обязательствах и о договорах применяются и к односторонним сделкам, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки1.

По своей правовой природе завещание является односторонней сделкой (п. 5 ст. 1118 ГК) «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 09.04.2017 г.).. Поэтому не допускается совершение завещания двумя или более лицами, поскольку в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина (п. 4 ст. 1118 ГК).

Особенность такой сделки, как завещание, состоит в том, что сама по себе правового результата она не порождает. Наследственное правоотношение появляется из совокупности юридических фактов, самым важным из которых является смерть или объявление умершим гражданина. Поэтому завещание относится к односторонним сделкам и создает права и обязанности лишь после открытия наследства.

Следует отметить, что ни при составлении завещания, ни при отмене или изменении завещания, не требуется согласия никаких третьих лиц, в том числе потенциальных наследников по завещанию. Что касается акта принятия наследства наследниками по завещанию, то он не является встречным по отношению к самому акту завещания.

Волеизъявление завещателя приобретает юридическое значение сделки еще до открытия наследства, а волеизъявление наследников - уже после этого, поэтому указанные волеизъявления не образуют никакого единого действия и, таким образом, единой двусторонней сделки.

Исходя именно из того, что завещание как сделка носит односторонний характер, российское законодательство не допускает возможности составления договоров о наследовании или так называемых взаимных (корреспективных) завещаний, т.е. таких завещаний, в которых лица назначают друг друга наследниками, при условии что недействительность или последующая отмена одного из завещаний повлечет недействительность или отмену другого. Право на составление взаимных завещаний предусмотрено законом в некоторых зарубежных странах: США, Германии, Швейцарии, Великобритании. В то же время по природе нашего российского законодательства договорное, связующее начало противоречит самой сущности завещания, предполагающего единство воли.

Однако если лица составят два простых завещания, в которых назначат друг друга наследниками без взаимной правовой обусловленности, то в этом не будет ничего противозаконного. Такая взаимность завещаний может быть основана на каких-либо моральных обязательствах субъектов друг перед другом, но правового значения она иметь не будет. Каждое из составленных завещаний будет иметь свою судьбу, и завещатели могут в любое время изменить или отменить его без всяких уведомлений потенциальных наследников.

По моменту, с которого сделка может считаться заключенной, сделки можно разделить на реальные и консенсуальные.

Для совершения любой гражданско-правовой сделки, где участвуют две стороны или более, требуется достижение соглашения. Однако следует учесть, что для одних сделок этого соглашения достаточно, а для других нужна еще и передача вещи. Консенсуальные сделки - это сделки, которые можно считать заключенными с того момента, когда достигнуто соглашение в форме, предусмотренной законом. Большинство сделок - консенсуальные (договор купли-продажи, поручения, подряда, оказания услуг, комиссии, аренды).

При заключении консенсуальной сделки между сторонами возникает обязательственное правоотношение, и все их дальнейшие действия, даже если они совершаются в тот же самый момент, представляют собой исполнение заключенной сделки. Например, в договоре розничной купли-продажи моменты заключения и исполнения сделки обычно совпадают, но уже передача вещи покупателю и уплата им денежных средств продавцу - это действия по исполнению договора купли-продажи, заключенного в этом случае в устной форме. Передача вещи в аренду относится к исполнению договора аренды со стороны арендодателя.

Реальные сделки - это сделки, которые заключаются с момента передачи вещи. К ним относятся, в частности, договор займа, договор перевозки грузов, договор доверительного управления имуществом, договор банковского вклада. В данных сделках передача вещи относится не к исполнению, а заключению договора. Значит, что до тех пор, пока вещь не будет передана другой стороне, договор не считается заключенным. Таким образом, подписанный сторонами договор займа, оформленный в виде единого документа, не порождает ни права заемщика требовать выдачи суммы займа, ни обязанности займодавца ее передать. Обязательственное правоотношение между сторонами возникнет только в тот момент, когда заемщику будут переданы денежные средства.

Некоторые договоры имеют конструкцию как реального, так и консенсуального договора. Так, договор дарения по общему правилу является реальным, однако при соблюдении предусмотренных законом условий обещание дарения имеет юридическое значение (п. 2 ст. 572, ст. 574 ГК); договор хранения в бытовой сфере является реальным, однако если хранителем выступает специализированная организация, он может быть консенсуальным (ст. 886 ГК); договор безвозмездного пользования (ссуды) может быть как реальным, так и консенсуальным (ст. 689 ГК) «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 09.04.2017 г.)..

Завещание можно отнести к консенсуальной сделке, но переход права собственности на определенное имущество происходит только в случае смерти завещателя или объявления его умершим.

По наличию или отсутствию встречного предоставления сделки можно подразделить на возмездные и безвозмездные.

Возмездная сделка - это сделка, в которой одна сторона получает плату или какое-либо иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей перед другой стороной. Большинство сделок являются возмездными: в договоре купли-продажи покупатель уплачивает деньги за переданную ему вещь; в договоре ренты плательщик ренты предоставляет ренту за вещь, полученную в собственность; подрядчик получает деньги или другое неденежное предоставление за выполненную работу1. Необходимо учесть, что в ГК установлена презумпция возмездности договора (п. 3 ст. 423 ГК), а следовательно, даже если непосредственно в договоре не оговорено встречное удовлетворение, это не означает, что договор является безвозмездным. В таком случае размер встречного предоставления определяется исходя из той цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (п. 3 ст. 424 ГК) «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 09.04.2017 г.)..

В безвозмездной сделке одна сторона обязана предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. Безвозмездные отношения являются нетипичными для гражданского права, и таких сделок очень мало (договор дарения, безвозмездного пользования (ссуды), договор поручения (по общему правилу)).

Завещание относится к безвозмездной сделке, поскольку от наследников при составлении завещания и его исполнении не требуется никакого встречного предоставления, которое может выражаться в передаче денежных средств или иного имущества, выполнении работы, оказании услуги. Кроме того завещание является односторонней сделкой, и этот признак также указывает на безвозмездность.

В зависимости от того, обусловлена ли действительность сделки наличием (отсутствием) ее основания (каузы), сделки могут быть каузальными и абстрактными.

Каузальная сделка - это сделка, из содержания которой видна ее правовая цель и реализация этой цели является одним из условий ее действительности. Перенесение на покупателя права собственности в договоре купли-продажи, передача денег в собственность в договоре займа образуют каузу договора купли-продажи и договора займа соответственно. Если у продавца отсутствует намерение передать вещь покупателю в собственность, а у покупателя уплатить за вещь деньги, то договор купли-продажи является мнимой сделкой (п. 1 ст. 170 ГК), и это означает его ничтожность1. Если деньги по договору займа не были переданы, то договор не считается заключенным, и на таком основании исключается обязанность заемщика по их возврату. Большая часть сделок являются каузальными.

В абстрактной сделке правовая цель не видна из ее содержания, а ее осуществление или неосуществление никак не влияет на действительность сделки. Сделка называется абстрактной, потому что она отвлечена от своего основания. Бесспорно, это основание есть у каждой сделки. Например, вексель выдается потому, что между сторонами возникло заемное обязательство либо покупатель передал его в качестве средства расчета по договору купли-продажи и т.п. Однако эти отношения не важны для решения вопроса о том, обязан ли векселедатель платить по векселю. Вексель - это ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить указанную в нем сумму, поэтому если он отвечает всем установленным законом требованиям к форме и содержанию, этого достаточно для возникновения обязательства векселедателя заплатить векселедержателю независимо от того, в связи с чем этот вексель был выдан. Даже если договор купли-продажи, по которому покупатель передал в качестве оплаты вексель, будет признан недействительным, это не влечет за собой недействительности векселя и вовсе не освобождает векселедателя от обязанности уплатить сумму.

Абстрактные сделки встречаются довольно редко (помимо выдачи векселя, к ним также относится выдача независимой гарантии).

Завещание можно отнести к тому большинству сделок, носящих казуальный характер, поскольку оно преследует определенную правовую цель - передача наследственного имущества, которое прямо указано в тексте завещания. При отсутствии основания завещание будет признано недействительным.

По наличию (отсутствию) в сделке условия как юридического факта, с которым стороны связали возникновение (прекращение) прав и обязанностей по сделке, сделки бывают обычными и условными.

Как правило, в обычных сделках права и обязанности сторон возникают с момента их заключения или в сроки, установленные законом или договором, а прекращаются в момент исполнения сделки либо иной момент, также определяемый законом или договором.

Условная сделка - это сделка, в которой возникновение или прекращение прав и обязанностей зависит от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

Условие как юридический факт, с которым стороны связывают правовые последствия сделки, должно отвечать следующим требованиям:

1) принадлежность будущему: обстоятельство на момент заключения сделки еще не наступило, а наступит только в будущем;

2) осуществимость: существует реальная возможность фактического наступления такого условия (нельзя, например, включить в сделку такие условия «если удастся долететь до Солнца», «если собака заговорит по-человечески»);

3) законность - соответствие условия требованиям закона и прочих правовых актов, в том числе основам правопорядка и нравственности (нельзя включить в сделку условия «если юридическое лицо уклонится от налогов», «если гражданин вступит в брак с двумя женщинами»);

4) отсутствие неизбежности наступления: сторонам не может быть известно, наступит это обстоятельство или нет. Поэтому нельзя рассматривать в качестве условия календарную дату, событие, относительно которого известно, что оно точно когда-нибудь наступит, но неизвестно лишь время его наступления (например, выпадение снега в г. Ижевске). Если стороны поставили правовые последствия заключенной сделки в зависимость от обстоятельства, которое наступит неизбежно, то сделка является срочной, а не условной, поскольку исходя из ст. 190 ГК таким событием может устанавливаться срок.

Завещание является срочной сделкой, так как возникновение прав и обязанностей по нему отложено до момента открытия наследства, т.е. смерти завещателя либо объявления его умершим «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 09.04.2017 г.).. Согласно ст. 190 ГК срок может определяться указанием на событие, которое должно обязательно наступить. Смерть неизбежна (неизвестен лишь ее момент) и, значит, является таким событием, поэтому завещание следует характеризовать именно как сделку срочную, а не условную сделку (т.е. сделку, совершенную под отлагательным условием, относительно которого не может быть известно, наступит оно или нет), как это делается иногда в литературе.

Такое обстоятельство как то, что завещатель может в любое время отменить или изменить завещание, также не делает завещание условной сделкой. Отмена или изменение завещания в полной мере зависит от желания завещателя; а условиями считаются лишь такие обстоятельства, которые неподконтрольны или, во всяком случае, не полностью подконтрольны воле лиц, которые поставили возникновение или прекращение прав и обязанностей по сделке в зависимость от наступления или ненаступления условия.

До момента открытия наследства завещанием не создается никаких прав и обязанностей для завещателя (он может изменить или отменить его и никак не связан им в правомочии распоряжения завещанным имуществом, поэтому следует согласиться с тем, что завещания вовсе не предназначены для изменения имущественного статуса завещателя), а также для третьих лиц, включая тех лиц, которые названы завещателем в качестве наследников. Как раз этим можно объяснить правило о том, что завещание никем не может быть оспорено при жизни завещателя, в том числе потенциальными наследниками.

Возникает вопрос, имеет ли вообще тогда завещание правовое значение в период жизни наследодателя, до его смерти. На этот вопрос однозначно следует ответить, что да, имеет. Юридическая сила завещания в данный период подтверждается теми требованиями, которые закон предъявляет к личности завещателя. Даже если впоследствии завещатель будет признан недееспособным, это не помешает ранее составленному завещанию сохранять правовое значение до и после открытия наследства. Также завещание может распространяться на имущество, которого у завещателя еще не было в момент составления завещания, но которое он приобрел после этого. Это также доказывает юридический эффект от данной сделки.

Условия сделки могут быть отлагательными и отменительными.

Сделка под отлагательным условием - это сделка, в которой стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от какого-либо обстоятельства, относительно которого они не знают, наступит оно или не наступит. Права и обязанности сторон в данном случае возникнут лишь в момент наступления условия. В литературе, в связи с этим, представлены различные точки зрения относительно того, какое правовое положение занимают стороны до наступления условия. Некоторые авторы считают, что с момента заключения сделки до наступления условия никаких прав и обязанностей у сторон не возникает Советское гражданское право. - Том 1. Илларионова Т. И., Кириллова М. Я., Красавчиков О. А. и др.: Под ред. О. А. Красавчикова.- 3-е изд., испр. и доп.- М., Высш. шк., 1985.- 544 с., другие думают, что с момента заключения сделки у сторон возникает правовая связанность и не допускается никакое произвольное отступление от соглашения и совершение условно обязанным лицом действий, приводящих к невозможности наступления условия Суханов Е.А. Гражданское право. В 4 томах. - Том 1. - Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., Волтерс Клувер, 2008. - С. 457..

Сделка под отменительным условием - это сделка, в которой стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (например, права и обязанности арендатора прекращаются, если к арендодателю вернется дочь из Ялты). В этом случае права и обязанности сторон возникают в момент, когда заключается сделка и прекращаются при наступлении условия, оговоренного в договоре.

Следует решить вопрос о возможности совершения завещания под условием. Имеются в виду те случаи, когда в завещание включаются, например, условия о достижении наследником определенного возраста, о вступлении его в брак и т.п. В частности, автомобиль завещается дочери при условии, что она закончит автошколу (отлагательное условие). Или квартира в Казани завещается сыну при условии, что в течение трех лет после принятия им наследства в Казань на постоянное место жительства не переедет внук завещателя (отменительное условие). Соответствует ли такая практика закону?

В законе нет четких указаний и ответа на этот счет. Как следует из ст. 157 ГК, сделка считается совершенной под отлагательным (отменительным) условием, если стороны поставили возникновение (прекращение) прав и обязанностей в зависимость от обстоятельств, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 09.04.2017 г.).. Если исходить из формального текста этого правила (употреблено множественное число - «стороны»), можно прийти к выводу о том, что завещание совершать под условием невозможно. Однако с содержательной точки зрения отменительные условия во всяком случае противоречат абсолютному характеру приобретенного наследником права собственности на имущество и вносят неясность в правовой статус наследника, что негативно сказывается на интересах кредиторов и в целом гражданского оборота.

Что касается отлагательных условий, то в теории нет никаких препятствий к составлению соответствующих завещаний. Однако на практике следует определить, на какой момент нужно выяснять вопрос о разрешении (неразрешении) условия: либо на день открытия наследства, либо на любой момент в течение шестимесячного срока, отведенного для принятия наследства, что является более верным. Данный срок установлен императивно (п. 1 ст. 1154 ГК), поэтому не является правильным распространять время состояния «подвешенности» на более продолжительный период. Любопытно, что проект дореволюционного Гражданского уложения содержал разрешение на установление отлагательного условия в завещании: «Завещательные распоряжения, сделанные под отлагательным условием, признаются недействительными, если условие не наступит до истечения 30 лет со дня открытия наследства».

Спорным в науке является вопрос о том, могут ли те или иные отлагательные условия (например, о выборе того или иного места жительства или о получении определенного образования) быть оспорены как ограничивающие гарантированные Конституцией права и свободы граждан. По мнению ученых, для этого (во всяком случае, применительно к вышеуказанным примерам) не имеется оснований, поскольку перечисленные права завещание не ограничивает. Лицо, указанное в завещании в качестве наследника, имеет право принять решение, получить наследство с выполнением условия или воздержаться от этого и не принимать наследство. В то же время отлагательные условия в завещании, как и условия любой другой сделки, не могут быть противозаконными или противоречить основам правопорядка и нравственности (например, подстрекающими к совершению преступления или аморальных поступков), иначе завещание в этой части будет признано ничтожным и произойдет «отрубание» такого условия (ст. ст. 168, 169, 180, п. 4 ст. 1131 ГК). Сергеев А.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учебно-практический комментарий (постатейный). - М., Проспект, 2011. - 550 с.

Для лица, которое своим поведением препятствовала или содействовала условию в целях личных выгод, предусмотрены отрицательные последствия.

Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой невыгодно его наступление, то условие будет признано наступившим. Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие наоборот признается ненаступившим.

В зависимости от того, насколько при заключении сделки известны объем, уровень и соотношение встречного удовлетворения, сделки делятся на коммутативные и алеаторные (рисковые).

Коммутативные сделки - сделки, в которых объем и соотношение взаимных обязательств сторон известны в момент заключения сделки (за продаваемую вещь продавец получает плату, определенную договором; арендодатель получает ежемесячные платежи в размере, установленном договором) и конкретно определены.

Алеаторные (рисковые) сделки - сделки, в которых объем и соотношение взаимных исполнений не совсем известны сторонам и не могут быть ясно определены в момент заключения сделки. Невозможность их определения обусловлена сущностью и характером сделок, поскольку размер взаимных предоставлений зависит от событий, относительно которых сторонам неизвестно, наступят они или нет, либо неизвестен момент их наступления. Так, к числу алеаторных сделок можно отнести договор страхования, так как страховщик получает страховую премию при его заключении, однако встречное предоставление с его стороны может последовать или не последовать в зависимости от того, наступит ли страховой случай в течение срока действия договора. Алеаторный характер выражается в том, что в зависимости от наступления (ненаступления) страхового случая страховщик получает выгоду без какого-либо встречного предоставления другой стороне, или наоборот, размер страховой выплаты превышает полученную им при заключении договора страховую премию. Рисковый характер имеет договор пожизненной ренты, потому как, получив имущество в собственность, плательщик ренты может выплачивать ренту столь длительное время, что ее объем превысит стоимость полученного им имущества. На практике часто бывает так, что наоборот, получатель ренты умирает вскоре после заключения договора и тогда объем предоставления плательщика ренты будет несопоставим со стоимостью полученного им имущества.

Однако завещание нельзя отнести ни к тому, ни другому виду сделок, поскольку оно не включает в себя взаимных обязательств сторон и является односторонней сделкой.

В теории гражданского права выделяют такой вид сделок, как фидуциарные сделки. Они основаны на особых лично доверительных отношениях сторон. Особенность таких сделок заключается, прежде всего, в основаниях прекращения порождаемых ими отношений: во-первых, смерть стороны и какие-либо существенные изменения в ее статусе (признание недееспособным, ограничение дееспособности, признание безвестно отсутствующим) как правило, приводит к прекращению правоотношения; во-вторых, предусмотрен упрощенный порядок прекращения правоотношений по воле сторон, поскольку отношения могут измениться и в случае утраты доверия у сторон должна быть возможность прекратить правоотношение. К фидуциарным сделкам относятся договор поручения, договор пожизненного содержания с иждивением, договор простого товарищества. Гонгало Б.М. Гражданское право. В 2 томах. - Том 1. - Учебник. - Статут, 2016. - 500 с.

Завещание также относится к фидуциарным сделкам, поскольку имеет доверительный характер. Оно связано с наличием, так называемых, лично доверительных отношений сторон. Специфика фидуциарных сделок заключается в том, что утрата доверительного характера взаимоотношений сторон может повлечь прекращение правоотношений в одностороннем порядке. Так, завещатель в соответствии со ст. 1130 ГК РФ может в любой момент отменить завещание или изменить его, не указывая причины отмены завещания или его изменения.

Стоит остановиться на отдельных особенностях завещания как гражданско-правовой сделки. Так, завещание является единственной сделкой, позволяющей распорядиться имуществом на случай смерти. Именно поэтому в российском праве не допускаются никакие договоры о наследовании, как это разрешено за рубежом. Любая сделка, содержащая указание о судьбе имущества лица после его смерти является ничтожной. Например, ничтожен договор, который предусматривает передачу дара после смерти дарителя. К такому дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 09.04.2017 г.).. Несложно заметить, что последствие ничтожности такой сделки совпадает с последствием ничтожности притворной сделки2. Применение же правил гражданского законодательства о наследовании к договору, предусматривающему передачу дара одаряемому после смерти дарителя, повлечет следующий единственно возможный вывод - о ничтожности этого договора как противоречащего этим правилам, так как, во-первых, его двусторонняя природа будет противоречить одностороннему характеру завещания и, во-вторых, форма и порядок его совершения во всяком случае не будут соответствовать форме и порядку совершения завещания (ст. 1124 ГК) «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 09.04.2017 г.)..

Завещание является строго личной сделкой. Именно поэтому его нельзя совершать через представителя (п. 4 ст. 182, п. 3 ст.1118 ГК)2. В судебной практике был случай, когда завещание составила и подписала (видимо из лучших побуждений) знакомая медсестра наследодателя. Такое завещание было признано недействительным. Невыяснение действительной воли завещателя и стало одной из причин недействительности Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 9 декабря 1979 г..

По этой же причине завещание может содержать распоряжения только одного гражданина (т.е. завещание - это, к тому же, сделка единоличная). Не допускается совершение завещания двумя и более гражданами (п. 4 ст. 1118 ГК)2. Здесь понятен мотив таких ограничений: не допускать вероятных злоупотреблений в процессе волеизъявления завещателя.

Итак, сделки могут быть классифицированы по различным основаниям. Завещание занимает свое место в этих классификациях. Завещание является односторонней, консенсуальной, безмозмездной, казуальной, срочной, фидуциарной сделкой. Особенность завещания заключается в том, что это единственная сделка в гражданском праве, позволяющая распорядиться имуществом на случай смерти. Оно является строго личной сделкой, совершение которой не допускается через представителя, а также двумя и более лицами.

Завещание можно определить как юридический акт, который не обладает правовой силой при жизни его составителя, а вступает в действие лишь после его смерти, и заключает в себе одностороннее распоряжение физического дееспособного лица, сделанное в установленной законом форме, о том, что должно быть исполнено после его смерти, и в основном, в отношении предоставления его имущества в пользу указанных им самим лиц.

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕЩАНИЯ

2.1 Условия, относящиеся к субъектам

Завещание может быть совершено лицом, обладающим в полном объеме дееспособностью в момент его совершения (п.2 ст. 1118 ГК) «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения - 09.04.2017 г.)..

В законодательстве, действовавшем ранее, аналогичная норма отсутствовала, и это давало отдельным авторам основания делать вывод о завещательной дееспособности несовершеннолетних в возрасте старше 14 лет и совершеннолетних лиц, ограниченных в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами.

В соответствии со ст. 21 ГК РФ в полном объеме дееспособность возникает при достижении гражданином 18-летнего возраста. Лица, не достигшие возраста 18 лет, вправе совершить завещание, только если они вступили в зарегистрированный брак, либо были эмансипированы в соответствии со ст. 27 ГК РФ1.


Подобные документы

  • Завещание как вид односторонних сделок. Место недействительности завещания в системе недействительности сделок. Недействительность завещания, общие условия. Оспоримые и ничтожные завещания. Наследование по закону и по завещанию с приоритетом наследования.

    реферат [40,7 K], добавлен 26.06.2015

  • Историко-правовые аспекты гражданско-правовых отношений, основанных на наследовании по завещанию. Особенности оформления завещания. Наследователи по завещанию: граждане, юридические лица, государство. Причины отмены завещания, анализ формы завещания.

    курсовая работа [75,5 K], добавлен 31.03.2012

  • История развития института завещания; правовое регулирование общественных отношений, которые складываются при наследовании по завещанию. Характеристика завещания как односторонней гражданско-правовой сделки. Свобода завещания и способы ее ограничения.

    курсовая работа [81,4 K], добавлен 01.10.2012

  • Характеристика завещания как гражданско-правовой сделки. Субъекты наследственных правоотношений по завещанию. Свобода завещания и способы ее ограничения. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания. Особенности совершения закрытых завещаний.

    курсовая работа [54,5 K], добавлен 20.11.2013

  • Особенности исполнения судебного решения в различных видах судебных процессов по римскому праву. Установление, прекращение владения. Группа деликтных исков. Купля-продажа как вид гражданско-правовых сделок. Понятие завещания, условия его действительности.

    контрольная работа [32,8 K], добавлен 17.11.2012

  • Особенности правового регулирования такого института гражданско-правовых отношений как сделка. Общее понятие и сущность гражданско-правовой сделки, классификация их разновидностей и юридическо-правовых свойств. Социальное и экономическое значение сделок.

    курсовая работа [44,5 K], добавлен 22.11.2010

  • Понятие, правовая природа и юридические признаки сделки. Определение условий недействительности гражданско-правовых сделок. Общая характеристика и порядок заключения устных и письменных сделок. Законодательное регулирование отношений граждан по сделкам.

    курсовая работа [45,3 K], добавлен 10.06.2014

  • Регламентации товарно-денежных и иных отношений. Понятие и признаки сделки. Правомерность как признак сделки. Волевой характер, классификация гражданско-правовых сделок. Основания классификации гражданско-правовых сделок. Государственная регистрация.

    курсовая работа [64,9 K], добавлен 22.12.2008

  • Гражданско-правовая характеристика завещания в Российской Федерации. Порядок его совершения. Понятие этого правового акта как односторонней сделки: принципы и форма создания. Анализ отмены и изменения документа, случаи недействительности завещания.

    курсовая работа [80,8 K], добавлен 21.01.2014

  • Завещание как односторонняя гражданско-правовая сделка. Правовое обеспечение свободы завещания. Совершение нотариально удостоверенных и приравненных к ним завещаний. Правовая природа завещательного отказа и возложения. Назначение исполнителя завещания.

    курсовая работа [83,1 K], добавлен 17.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.