Условия ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности

Понятие, виды и признаки источника повышенной опасности. Объекты обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности, основания возникновения, нормативно-законодательное регулирование в данной сфере. Противоправность поведения владельца.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 19.06.2014
Размер файла 79,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Условия ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности

Введение

опасность обязательство противоправность вред

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, именуемые деликтными обязательствами, являются одними из наиболее сложных и важных разделов гражданского права.

Вместе с тем деликтные обязательства принадлежат к числу тех правовых институтов, в которых сложные теоретические проблемы имеют прямой выход в практику, от их решения непосредственно зависит охрана жизненно важных интересов многих граждан и юридических лиц. Деликтные обязательства являются одним из действенных правовых средств борьбы с правонарушениями и укрепления законности в области имущественных отношений, охраны прав и интересов граждан и организаций.

Необходимо отметить, что современный этап социально-экономического развития характеризуется стремительным научно-техническим прогрессом, постоянно растущей технико-энергетической вооруженностью и усложнением процессов общественного производства. Это порождает появление новых источников повышенной опасности, менее подконтрольных человеку. Происходит рост автопарка и интенсивности движения транспортных потоков.

В данных условиях особо актуальной проблемой является детальное изучение условий ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности.

О сложности и неоднозначности проблемы ответственности за вред, причиненный действием источника повышенной опасности, свидетельствуют многочисленные диссертационные, монографические работы, научные статьи и многочисленная судебная практика.

Сложность этих обязательств, особенно возникающих из причинения вреда действием источника повышенной опасности, обусловлена многими специфическими обстоятельствами и, как следствие, наличием нерешенных проблем.

До настоящего времени в цивилистической науке одной из наиболее дискуссионных остается проблема понятия источника повышенной опасности и выработки приемлемого для практики его определения, правовой природы (сущности) ответственности за вред, причиненный действием источника повышенной опасности. Сложности могут возникать при определении субъекта ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью третьих лиц источником повышенной опасности, который используется на основании договора аренды (фрахтование на время), когда лица, виновные в незаконном завладении транспортным средством, не были установлены и т.д.

Все указанное выше определяет актуальность выбранной темы дипломной работы.

Объект исследования - указанные в законе требования, характеризующие основание ответственности владельца источника повышенной опасности и необходимые для применения соответствующих санкций.

Предмет исследования - гражданско-правовые нормы, определяющие условия ответственности за вред причиненный источником повышенной опасности.

Целью данной работы является детальное изучение условий ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности.

Для достижения поставленной цели нами поставлены следующие задачи:

- определить понятие и признаки источника повышенной опасности;

- охарактеризовать стороны деликтного обязательства;

- рассмотреть объекты обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности;

- раскрыть основания возникновения обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности;

- изучить противоправность поведения владельца источника повышенной опасности;

- рассмотреть причинную связь между противоправным поведением владельца источника повышенной опасности и возникшим вредом;

- охарактеризовать вину и безвиновную ответственность владельца источника повышенной опасности.

Методологическую основу дипломной работы составляют как общенаучные, так и специальные методы исследования, такие как: сравнительный, логический, формально-юридический и др.

Эмпирическую базу составили результаты изучения судебной практики.

Теоретической основой являются труды отечественных и зарубежных специалистов в области гражданского права, таких как: О.С. Иоффе, Н.И. Коняев, О.А. Красавчиков, Н. Топоров, Л.А. Майданик, Т.Б. Мальцман, В.Г. Вердников, Н.Ю. Сергеева, Е.А. Флейшиц и др., а также нормативно-правовые акты Российской Федерации и судебная практика.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка использованных источников.

1. Общая характеристика обязательств из причиненного вреда источником повышенной опасности

1.1 Понятие и признаки источника повышенной опасности

Согласно ст. 1079 ГК юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной связанной с ней деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Эта норма содержит два ключевых понятия: источник повышенной опасности и деятельность, создающая повышенную опасность для окружающих.

Отметим, что среди ученых сформировались три основные позиции относительно понятия источника повышенной опасности.

Согласно первой позиции под источником повышенной опасности понимается деятельность, которая, будучи связана с использованием определенных вещей, не поддается непрерывному и всеобъемлющему контролю человека, вследствие чего обусловливает высокую степень вероятности причинения вреда. Данное определение, сформулированное В.Г. Вердниковым, отражает позицию многих ученых.

Так, О.С. Иоффе источником повышенной опасности считает определенного вида деятельность.

По мнению Б.С. Антимонова, источник повышенной опасности - всегда действие или система действий, т.е. деятельность, но никогда не «вещь» и не отсутствие действия, деятельности, не бездействие. Ссылаясь на то, что «для признания деятельности «источником повышенной опасности»… не имеет значение характер деятельности: производственный, хозяйственный, научно-исследовательский или административно-управленческий», Б.С. Антимонов вместе с тем отмечал, что понятие «источника повышенной опасности» «имеет условный юридический смысл» и гражданское право «вовсе не нуждается» в таком термине, как «источник повышенной опасности», поскольку он сбивчив и неясен.

Однако точка зрения Б.С. Антимонова подверглась критике со стороны О.А. Красавчикова, который утверждает, что трактовка причин наступления вреда в связи с его причинением источником повышенной опасности как определенного рода деятельности, лишенной каких-либо качественных характеристик, неприемлема.

Свое несогласие с точкой зрения Б.С. Антимонова данный автор объясняет тем, что термин «источник повышенной опасности» вполне определен и конкретен, как и выражаемая им категория.

Концепция же Б.С. Антимонова не дает удовлетворительного объяснения сущности источника повышенной опасности. Кроме того, Б.С. Антимонов ведет речь об источнике повышенной опасности в смысле «действия» тех или других орудий и средств производства, либо относит к источникам повышенной опасности указанные орудия и средства (автомашины, тракторы и т.д.) как таковые. В этом О.А. Красавчиков усматривает общий недостаток концепции «деятельности».

Концепция «источника повышенной опасности как деятельности» критиковалась также А.А. Собчаком и В.Т. Смирновым, которые отмечали, что «трактовка источника повышенной опасности как определенного рода деятельности обычно и обосновывается в литературе тем, что «вещь никогда сама по себе не опасна», что «вредоносность относится не к вещи как таковой, а к деятельности, к системе действий». В этом как раз и проявляется исходная ошибка сторонников концепции деятельности. Дело в том, что источник повышенной опасности - понятие не физическое, не техническое, а правовое, юридическая характеристика того, что делает деятельность человека повышенно опасной и вне участия человека (субъекта), использующего объекты, обладающие повышенной вредоносностью, немыслима»; источники повышенной опасности «признаются таковыми лишь при использовании их человеком, т.е. при осуществлении деятельности, которая в силу этого становится опасной для окружающих.

Согласно второй позиции под источником повышенной опасности понимаются свойства вещей или силы природы, которые при достигнутом уровне развития техники не поддаются полностью контролю человека и, не подчиняясь полностью контролю, создают высокую степень вероятности причинения вреда жизни или здоровью человека либо материальным благам. Такое определение сформулировала Е.А. Флейшиц, не разделяющая взглядов Б.С. Антимонова.

Вместе с тем, хотя концепция вещей и свойств близка к концепции предметов, она имеет ряд недостатков, которые выявил О.А. Красавчиков. Данная концепция, по его мнению, относит к источникам повышенной опасности не только свойства тех или других вещей, но и силы природы, из чего нельзя не сделать вывода о допустимости возложения ответственности за вред, причиненный землетрясением, наводнением и т.п.

Поэтому, следует согласиться с О.А. Красавчиковым, утверждающим, что «трудно представить владельца источника повышенной опасности, который, например, владеет запасом кинетической энергии движущегося железнодорожного состава, взрывоопасностью (как таковой) тротила, повышенной воспламеняемостью (как таковой) авиационного бензина или проникающей радиацией атомной установки.

Владеть указанными, равно как и иными, «свойствами вещей» невозможно, но допустимо обладание предметами материального мира, которые наделены соответствующими свойствами, в том числе и теми из них, которые в силу своих количественных и качественных состояний могут создавать повышенную опасность для окружающих, т.е. быть источниками указанной опасности».

В связи с этим О.А. Красавчиков предложил свой вариант трактования понятия «источник повышенной опасности». По утверждению данного автора, в качестве источника повышенной опасности следует рассматривать «предметы материального мира, обладающие особыми специфическими количественными и качественными состояниями, в силу которых владение (пользование, хранение и т.д.) ими связано с повышенной опасностью (объективной возможностью умаления личных или имущественных благ) для окружающих».

Аналогичного взгляда придерживается и А.А. Собчак, полагающий, что «источник повышенной опасности - это сложные материальные объекты, повышенная вредоносность которых проявляется в независимости их свойств от человека, что вызывает не подконтрольность ему в достаточно полном объеме самого процесса деятельности, а это, во-первых, создает опасность случайного причинения вреда и, во-вторых, влияет на объем и характер причинения».

С вышеназванными точками зрения также согласна А.М. Белякова, считающая, что «позиция, в соответствии с которой источником повышенной опасности являются определенные предметы материального мира, в большей степени, чем другие позиции, учитывает фактор реальной действительности и отвечает смыслу закона».

А.А. Субботин относит к источникам повышенной опасности как деятельность, связанную с использованием некоторых специфических объектов техники, веществ и отдельных видов природной энергии, физические свойства которых могут представлять определенную опасность для окружающих», так и «отдельные объекты техники, вредоносные вещества, некоторые виды энергии, способные при определенных условиях причинить значительный ущерб окружающим». Свою точку зрения данный автор мотивирует тем, что «ни деятельностью, ни свойствами вещей владеть нельзя. Владеть можно только вещами. От предмета нельзя отделить его свойства. Например, от взрывоопасных веществ - их свойство взрываться». Критериями же отнесения предметов материального мира к источникам повышенной опасности «являются вредоносность и неподконтрольность человеку, в результате чего предметы создают повышенную опасность для окружающих».

М.Я. Шиминова пришла к выводу, что между взглядами на источник повышенной опасности как «на деятельность» и на «предметы материального мира» вообще нет разницы, так как она считает, что источник повышенной опасности может быть как деятельность, так и предметы.

Согласно третьей позиции под источником повышенной опасности понимаются предметы, вещи, оборудование, находящиеся в процессе эксплуатации и создающие при этом повышенную опасность для окружающих. Названная точка зрения высказана Л.А. Майдаником и Н.Ю. Сергеевой.

А.А. Тебряев, являющийся сторонником третьей точки зрения, считает, что такое отступление авторов от концепции «деятельности» не случайно и в гораздо более приемлемой и убедительной форме показывает первичность объекта по отношению к деятельности.

Приведенные теоретические позиции не исключают друг друга. Их различия заключаются скорее в том, что каждая из них берет в качестве определяющего один из характерных признаков источника повышенной опасности.

Поэтому, наиболее правильным является определение «источника повышенной опасности», принадлежащее А.М. Беляковой, которая полагает, что «источниками повышенной опасности следует считать определенные предметы материального мира (механизмы, устройства, автомашины и т.д.), проявляющие в процессе деятельности по их использованию (эксплуатации) вредоносность, не поддающуюся или не в полной мере поддающуюся контролю человека, в результате чего они создают опасность для окружающих».

Судебная практика источником повышенной опасности признает деятельность, которая создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же свойствами. Имущественная ответственность за вред, причиненный действием таких источников, должна наступать как при целенаправленном их использовании, так и самопроизвольном проявлении их вредоносных свойств.

Необходимо отметить, что исчерпывающего перечня источников повышенной опасности ГК не содержит. Это и невозможно, поскольку в процессе развития технологий круг таких источников может изменяться. В рамках конкретного судебного спора вопрос о признании объекта источником повышенной опасности решается судом на основе заключений соответствующих экспертиз (технической, химической, радиационной и др.). В то же время в целях изучения рассматриваемого вопроса следует привести классификацию таких источников, разработанную в юридической науке.

Виды источников повышенной опасности могут быть условно разделены на четыре группы:

1) физические;

2) физико-химические;

3) биологические;

4) химические.

К первой группе относятся механические, электрические, тепловые, т.е. те, что оказывают механическое, тепловое, электрическое или иное физическое воздействие (транспортные средства, промышленные предприятия, энергетические электроустановки и др.). Ко второй группе могут быть отнесены радиоактивные источники; к третьей - зоологические (дикие животные, находящиеся в ведении человека) и микробиологические (штаммы болезнетворных микроорганизмов и т.п.); к четвертой - отравляющие, взрывоопасные, огнеопасные производства и вещества.

Домашние животные в принципе не относятся к источникам повышенной опасности. Однако собаки специально выведенных пород, заведомо отличающиеся особой агрессивностью, также могут быть, при определенных обстоятельствах, признаны источниками повышенной опасности.

Отнесение тех или иных объектов к источникам повышенной опасности зависит, как минимум, от двух признаков:

1) их вредоносного свойства;

2) невозможности полного контроля за ними со стороны человека.

С учетом этих критериев не признается источником повышенной опасности, например, стрельба из охотничьего, газового, помпового, малокалиберного и других видов оружия.

Вопрос о признании объекта источником повышенной опасности при необходимости может и должен решаться судом на основе заключений соответствующих экспертиз (технической, химической, электротехнической, радиационной и т.д.).

1.2 Стороны деликтного обязательства

Обязательства вследствие причинения вреда относятся к внедоговорным обязательствам, которые возникают в результате совершения правонарушения, причинившего вред жизни, здоровью, иным нематериальным благам гражданина либо имуществу гражданина или иного субъекта; поэтому они называются деликтными (от лат. delictum - правонарушение). Им посвящена специальная глава 59 ГК РФ.

Российское гражданское законодательство регулирует рассматриваемые обязательства исходя из принципа генерального деликта, согласно которому любое причинение вреда является противоправным, за исключением случаев, предусмотренных законом; любой вред подлежит возмещению за определенными исключениями.

В отличие от договорных обязательств, деликтные обязательства возникают независимо от воли и желания их участников, в силу указания закона. При этом вред причиняется абсолютным субъективным правам (праву собственности, жизни, здоровью, чести, достоинству и т.д.) при отсутствии между лицами договорного правоотношения. Если вред причиняется при исполнении договора, то он по общему правилу возмещается в рамках договорного обязательства, на основании правовых норм, регулирующих соответствующий договор. Например, хранитель обязан возместить вред, причиненный имуществу, принятому им на хранение, в соответствии со ст. ст. 901, 902 ГК РФ (гл. 47), а не гл. 59 ГК РФ.

Любое обязательство является имущественным правоотношением, оно опосредствует перемещение материальных благ от одного лица к другому. Хотя деликтное обязательство возникает в результате причинения вреда не только материальным, но и нематериальным благам, его целью является предоставление потерпевшему компенсации причиненного вреда в виде возмещения убытков, предоставления вещи того же рода и качества и т.д. Поскольку деликтное обязательство направлено на защиту нарушенных прав и интересов потерпевшего, его можно охарактеризовать как охранительное обязательство.

Содержание деликтного обязательства составляют права и обязанности его участников. Оно носит односторонне обязывающий характер: на одну сторону (причинителя вреда) возлагается обязанность возместить причиненный вред, другая сторона (потерпевший) обладает правом требовать возмещения вреда.

Согласно ст. 1082 ГК РФ возмещение вреда возможно, во-первых, в натуре (в виде предоставления вещи того же рода и качества, исправления поврежденной вещи и т.п.) и, во-вторых, в денежной форме (в виде возмещения причиненных убытков). В зависимости от обстоятельств дела суд может сочетать оба этих способа возмещения вреда.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Например, вред, причиненный транспортным средством, подлежит возмещению его законным владельцем, несмотря на то что управляло автомобилем другое лицо. Возложение обязанности возмещения вреда на лицо, не являющееся причинителем вреда, имеет целью защиту интересов потерпевшего, однако было бы несправедливым освобождение причинителя вреда от ответственности за счет другого лица. Поэтому лицо, возместившее вред, причиненный другим субъектом, имеет право обратного требования (регресса) к причинителю вреда в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. Следовательно, сторонами деликтного обязательства являются потерпевший и причинитель вреда (делинквент) или иное лицо, которое в силу закона отвечает за причинение вреда.

На стороне потерпевшего может выступать любой субъект гражданского права, личности или имуществу которого причинен вред.

Лицом, ответственным за причинение вреда, может быть также любой субъект гражданского права (гражданин, юридическое лицо, публично-правовое образование).

Как известно, юридические лица участвуют в гражданском обороте через действия своих органов управления и работников. В связи с этим за вред, причиненный работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, отвечает юридическое лицо (ст. 1068 ГК РФ). Если же работник причинил вред действиями, не имеющими отношения к исполнению трудовых (служебных, должностных) обязанностей, то такой вред подлежит возмещению самим работником, а не юридическим лицом. Например, в результате ссоры двух работников один причиняет вред здоровью другого. ГК РФ распространил правила об ответственности юридического лица за действия своих работников также на граждан-работодателей.

Применительно к правилам гл. 59 ГК РФ работниками признаются не только граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), но и граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

Если причиненный вред является единым и неразрывным результатом совместных действий нескольких лиц, на стороне должника будет иметь место множественность лиц. Они отвечают перед потерпевшим солидарно - потерпевший по своему выбору может требовать возмещения причиненного вреда как от всех делинквентов совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Причинитель вреда, который возместил потерпевшему совместно причиненный вред, вправе в последующем потребовать с каждого из других делинквентов долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. Однако при наличии соответствующего заявления потерпевшего суд может изначально возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях в соответствии со степенью вины каждого причинителя вреда (при невозможности определить степень вины доли признаются равными), если это соответствует интересам потерпевшего.

Отметим, что обязательство из причинения вреда источником повышенной опасности, является разновидностью обязательств из причинения вреда и характеризуется следующими особенностями:

- носит внедоговорный характер;

- возникает вследствие нарушения имущественных и личных неимущественных прав потерпевшего;

- носит абсолютный характер;

- направлено на полное возмещение вреда за счет причинителя вреда либо за счет иных лиц, на которых законом возложена обязанность возмещения вреда;

- подлежит возмещению моральный вред;

- ответственность за вред наступает независимо от вины тех лиц, которые занимаются такой опасной для окружающих деятельностью.

Таким образом, сторонами деликтного обязательства являются потерпевший и причинитель вреда или иное лицо, которое в силу закона отвечает за причинение вреда.

1.3 Объекты обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности

Проблема объектов гражданских правоотношений, в том числе и гражданско-правовых обязательств, не получила в литературе единообразного решения. Правильной представляется концепция «множественности объектов», признающая объектами вещи, иное имущество, действия (работы, услуги), личные неимущественные блага и др.

Применительно к деликтным обязательствам некоторые авторы предлагают считать объектом «возмещение, которое должник (ответственное лицо) обязан предоставить потерпевшему». В приведенном определении, дается характеристика не объекта правоотношения, а содержания обязанности правонарушителя. Иногда объект обязательства по возмещению вреда трактуется как «действия должника, обеспечивающие наиболее полное… восстановление материальных и личных нематериальных благ кредитора, которым причинен вред». И в данном случае понятие объекта деликтного правоотношения содержит скорее характеристику субъективной обязанности причинителя вреда, а не объекта деликтного правоотношения.

Представляется, что в понятии объекта деликтного обязательства должен содержаться ответ на вопрос, в связи с чем, по поводу чего возникает данное правоотношение. Деликтное правоотношение возникает в связи с обнаружившимся повреждением, уничтожением какого-то имущества, причинением увечья или смерти человеку и т.д. Объектом деликтного обязательства следует считать указанные блага в том состоянии, в котором они оказались после правонарушения, либо их утрату.

Говоря об объекте обязательств из причинения вреда источником повышенной опасности, следует сказать о содержании обязательств из причинения вреда источником повышенной опасности.

В деликтном обязательстве потерпевший, как кредитор, имеет право требовать возмещения причиненного ему вреда, т.е. восстановления его имущественного положения, которое он имел до правонарушения, а лицо, ответственное за причинение вреда (должник), обязано удовлетворить это требование.

Требование потерпевшего может быть удовлетворено причинителем вреда добровольно. В случае же отказа или уклонения причинителя вреда от выполнения этого требования потерпевший может обратиться с иском в суд.

Право потерпевшего как элемент содержания деликтного обязательства имеет первостепенное значение. Но все же главное место в этом обязательстве принадлежит обязанности причинителя вреда - должника возместить причиненный им вред. Главная роль должника в данном обязательстве определяется тем, что кредитор-потерпевший может реализовать свое право только через должника путем воздействия на должника с использованием при необходимости судебной защиты своих прав.

В п. 1 ст. 1064 ГК содержится важнейший принцип деликтной ответственности - принцип полного возмещения вреда, т.е. возмещение его в полном объеме. Вместе с тем закон предусматривает некоторые исключения из данного принципа, допуская изменение размера возмещения в сторону его уменьшения либо увеличения.

Уменьшение размера возмещения допускается лишь в двух случаях, прямо предусмотренных ст. 1083 ГК. Во-первых, размер возмещения должен быть уменьшен, если возникновению или увеличению вреда содействовала грубая неосторожность самого потерпевшего (с учетом степени вины потерпевшего и причинителя вреда). Во-вторых, суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения (за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно).

Возможен и противоположный вариант: законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда (абз. 3 п. 1 ст. 1064 ГК). Например, компенсация морального вреда, как предусмотрено п. 3 ст. 1099 ГК, осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда, т.е. сверх его возмещения.

Нормами специального деликта о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, предусматривается право потерпевшего на изменение размера возмещения вреда в сторону его увеличения в случае уменьшения трудоспособности (п. 1 ст. 1090 ГК) или в связи с повышением стоимости жизни и увеличением минимального размера оплаты труда (ст. 1091 ГК).

С учетом сказанного объект деликтного обязательства можно определить как подвергшиеся вредоносному воздействию со стороны правонарушителя материальные ценности или нематериальные блага, принадлежащие субъекту гражданского права. До такого воздействия эти ценности и блага представляли собой обычные объекты права собственности, иных вещных прав либо личные неимущественные блага. Объектами деликтных обязательств они становятся с момента, когда произошло правонарушение и имеются основание ответственности (вред) и условия ответственности (противоправность действий причинителя вреда, причинная связь между этими действиями и вредом, вина причинителя вреда).

1.4 Основание возникновения обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности

Обязательство вследствие причинения вреда, как и другие гражданско-правовые обязательства, возникает при наличии определенных юридических фактов. Юридическим фактом, с которым закон связывает возникновение данного обязательства, является факт причинения вреда, деликт.

Но обязательство вследствие причинения вреда имеет своим содержанием ответственность за причиненный вред. Поэтому следует признать, что закон, определяя основание и условия возникновения деликтного обязательства, одновременно решает вопрос и о возникновении ответственности за вред. Другими словами, условия возникновения деликтного обязательства и условия ответственности за причиненный вред совпадают. Было бы необоснованным выделение таких оснований для обязательства из причинения вреда, с одной стороны, и для ответственности за вред - с другой.

Поэтому трудно согласиться с А.П. Сергеевым, который по не совсем понятным основаниям выделяют и обособленно рассматривают вопросы об условиях возникновения обязательства из причинения вреда и об условиях ответственности за причинение вреда.

Более правильным надо признать решение данного вопроса О.А. Красавчиковым.

Определяя применение мер ответственности за причиненный вред, закон исходит из общего принципа, который в литературе обычно именуется «принцип генерального деликта». Согласно этому принципу причинение вреда одним лицом другому само по себе является основанием возникновения обязанности возместить причиненный вред. Следовательно, потерпевший не должен доказывать ни противоправность действий причинителя вреда, ни его вину. Наличие их презюмируется. В связи с этим причинитель вреда может освободиться от ответственности, лишь доказав их отсутствие. Считается, что принцип генерального деликта получил наиболее полное выражение в ст. 1382 Гражданского кодекса Франции, согласно которой «какое бы то ни было действие человека, которое причинило другому ущерб, обязывает того, по вине которого ущерб произошел, к возмещению ущерба».

В ГК принцип генерального деликта выражен в п. 1 ст. 1064, установившем, что вред, причиненный субъекту гражданского права, «подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». Предусматривая возмещение причиненного вреда в соответствии с принципом генерального деликта, закон не ограничивается провозглашением главной идеи этого принципа, но определяет условия, при наличии которых вред подлежит возмещению. Следовательно, принцип генерального деликта никоим образом не означает, что ответственность должна применяться в силу самого факта причинения вреда. Законом определены общие условия ответственности за причиненный вред, которые входят в содержание понятия «генеральный деликт». К числу этих условий относятся:

- противоправность поведения причинителя вреда;

- причинная связь между его противоправным поведением и вредом;

- вина.

Наряду с генеральным деликтом, определяющим общие условия ответственности за вред, закон предусматривает ряд особых случаев, к каждому из которых применяются специальные правила, образующие специальные деликты. К числу специальных деликтов относятся нормы, регулирующие ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности (ст. 1079 ГК).

Соотношение между генеральным деликтом и специальными деликтами можно выразить следующим образом: если закон предусмотрел специальный деликт, то к соответствующим отношениям должны применяться нормы этого деликта; нормы генерального деликта подлежат применению при отсутствии специального деликта. И тем не менее основные, изначальные категории деликтного права содержатся в правилах о генеральном деликте, а нормы специальных деликтов опираются на них.

Особенность правил ответственности за вред, причиненной деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (ст. 1079 ГК РФ), состоит в том, что для ее возложения достаточны три условия:

1. наступление вреда;

2. противоправность поведения причинителя вреда;

3. наличие причинной связи между противоправным поведением и наступлением вреда.

Это ограничивает круг условий, установленных ст. 1064 ГК РФ и необходимых для возложения ответственности за причиненный вред. Вины причинителя не требуется. Лицо, осуществляющее повышеноопасную для окружающих деятельность, отвечает и при отсутствии вины, в том числе и за случайное причинение вреда. Поэтому ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, называют повышенной.

Сама по себе деятельность организации и граждан, связанная с повышенной опасностью для окружающих (транспорт, стройка и др.), законна и общественно полезна. Однако в этой деятельности используются средства, которые при недостаточной осторожности (предусмотрительности) могут представлять опасность для окружающих. Возмещению подлежит имущественный вред, т.е. такой, который может быть выражен в деньгах. Если в результате неосторожного обращения с огнем сгорит склад, ущерб будет выражаться в стоимости помещения, а также находившегося в нем имущества. Если попавшему под автомашину слесарю придется ампутировать руку, и он вследствие этого вынужден работать сторожем, причиненный вред будет выражаться в разнице между заработной платой, которую он получал и получает после увечья. Вред - это умаление (повреждение, уничтожение) какой-либо ценности, блага. Вред - социальная категория. Каждое правонарушение противоречит установленным в обществе обязательным правилам поведения, выраженным в законе, наносит вред правопорядку и в этом смысле все правонарушения общественно опасны и вредны.

Вред бывает различным. Он может быть нанесен личным (духовным, нематериальным) или имущественным благам, интересам отдельного гражданина, коллектива (организации) или государства; он может иметь измеримый или неизмеримый (в каких-либо единицах) характер.

В качестве синонима понятия «вред» иногда употребляют термин «ущерб», а денежное выражение вреда (ущерба) называют убытками.

Под убытками (ущербом, вредом) понимаются: расходы, произведенные потерпевшим; утрата или повреждение его имущества; неполученные им доходы, которые он получил бы, если бы не произошел несчастный случай.

Расходы, понесенные потерпевшим от несчастного случая, называют положительным ущербом, а доходы, которые он мог бы получить при отсутствии несчастного случая, - утраченным доходом (ст. 15 ГК).

Примером к выше сказанному может служить следующее дело. 15.05.2005 г. на Федеральной автодороге «Дон» в г. Краснодаре на пересечении с дорогой на ст. Динскую Краснодарского каря, было совершено ДТП с участием автомобиля «МАЗ», принадлежащего в/ч 15005 МО России и автобуса «ПАЗ», принадлежащего ОАО «Кубаньавто». Водитель «ПАЗа» погиб, автобусу причинены механические повреждения.

В/ч 15005 была предъявлена претензия на добровольную выплату на сумму 342.344 руб. Претензия осталась без рассмотрения и удовлетворения. Тогда предприятие подало исковое заявление о возмещении убытков, состоящих из реального ущерба на сумму 221.110 руб. и упущенной выгоды на сумму 121.234 руб.

В данном случае под утраченной выгодой подразумевается утраченный доход, который ОАО «Кубаньавто» понесло из-за ДТП, т.к. автобус «ПАЗ» был поставлен на капитальный ремонт и были отменены все рейсы. Подсчитав утраченный доход за время простоя автобуса в связи с капитальным ремонтом, ОАО «Кубаньавто» вправе требовать от в/ч 15005 возмещения утраченного дохода.

Приведем еще один пример, из практической деятельности Октябрьского районного суда города Краснодара.

Так, Демехина А.А. обратилась в суд с иском к ОСАО «Ресо-Гарантия» о признании незаконным отказ в страховой выплате, причиненный в результате ДТП и взыскании страховой выплаты, обосновывая свои требования тем, что 2009 года на пересечении ул. Пустовойта и ул. Благодарной г. Краснодара произошло ДТП, с участием автомобилей «Опель Корса» г/н под управлением водителя Тхагалижокова Р.А., и автомобилем «Тойота Витз» г/н под управлением истицы Демехиной А.А. Постановлением по делу об административном правонарушении от 2009 года № вынесенным инспектором СП ДПС УВД г. Краснодара лейтенантом милиции Денисовым А.А., она была привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.4 КоАП РФ. Решением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 2009 года постановление по делу об административном правонарушении от 2009 года за №отменено, дело было возвращено на новое рассмотрение для проведения дополнительного расследования и установления лица, виновного в ДТП. Постановлением по делу об административном правонарушении от 2009 года производство по делу об административном правонарушении в отношении истицы было прекращено, в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения. Однако определением от 2009 года было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Тхагалижокова Р.А. и производство по делу было прекращено, в связи с истечением срока привлечения в административной ответственности на основании п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ. В результате данного ДТП автомобилю истицы были причинены механические повреждения и согласно, заключению оценщика независимой оценочной компании ИП «Христианов Х.Т.», стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 25 766 рублей 20 копеек. В соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности автомобиль Тхагалижокова Р.А., застрахован в страховой компании ОСАО «Ресо-Гарантия», в связи с этим, она обратилась к ответчику с заявлением о выплате ей страхового возмещения в размере 25 766 рублей 20 копеек. Однако письмом от 2009 года ей было отказано в страховой выплате ввиду того, что из представленных ею документов, невозможно определить виновного в данном ДТП. Считает, что данный отказ ответчиком незаконным и необоснованным, а поэтому просит признать Тхагалижокова Р.А. виновным в совершении ДТП, отказ ответчика ОСАО «Ресо-Гарантия» в страховой выплате незаконным, и взыскать с ответчика ОСАО «Ресо-Гарантия» сумму страхового возмещения в размере 25 766 рублей 20 копеек.

В судебном заседании представитель истицы Демехин А.И. настаивал на удовлетворении исковых требований его доверительницы и просил их удовлетворить в полном объеме, и признать гражданина Тхагалижокова Р.А. виновным в совершении ДТП произошедшего 2009 года, отказ ответчика ОСАО «Ресо-Гарантия» в страховой выплате незаконным, и взыскать с ответчика ОСАО «Ресо-Гарантия» сумму страхового возмещения в размере 25 766 рублей 20 копеек.

Представитель ответчика ОСАО «Ресо-Гарантия» Астахова С.А. в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований истицы Демехиной А.А., поскольку считает, что вина в данном ДТП обоюдная так как Тхагалижоков Р.А. нарушил п. 11.5 ПДД а Демехина А.И. нарушила п. 8.1 ПДД, поэтому возмещению подлежит страховая выплата в размере 50%, так как вина их страхователя Тхагалижокова Р.А. не доказана.

Заслушав пояснения представителя истицы Демехина А.И., возражение представителя ответчика ОСАО «Ресо-Гарантия» Астаховой С.А., исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению, поскольку как установлено в судебном заседании: 2009 года на пересечении ул. Пустовойта и ул. Благодарной г. Краснодара произошло ДТП, с участием автомобилей «Опель Корса» г/н под управлением водителя Тхагалижокова Р.А., и автомобилем «Тойота Витз» г/н М 293 ОО 93, под управлением истицы Демехиной А.А. Постановлением по делу об административном правонарушении от 2009 года вынесенным инспектором СП ДПС УВД г. Краснодара лейтенантом милиции Денисовым А.А., Демехина А.А. была привлечена к административной ответственности за нарушение п. 8.1 ПДД и ч. 3 ст. 12.4 КоАП РФ. Решением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 2009 года постановление по делу об административном правонарушении от 2009 года отменено, дело было возвращено на новое рассмотрение для проведения дополнительного расследования и установления лица, виновного в ДТП. Постановлением по делу об административном правонарушении от 2009 года за производства по делу об административном правонарушении в отношении истицы было прекращено, в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения. Однако определением от 2009 года было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Тхагалижокова Р.А., и производство по делу было прекращено, в связи с истечением срока привлечения в административной ответственности на основании п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ. Следовательно органами милиции не была установлена вина ни истицы ни Тхагалижокова Р.А., поэтому страховая компания ОСАО «Ресо-Гарантия» на законном основании отказала истице в страховой выплате. Суд, исследовав административный материал установил, что при повороте на лево истица Демехина А.А. не уступила дорогу транспортному средству с лево, чем допустила нарушение п. 8.1 ПДД, а водитель Тхагалижоков Р.А. совершал обгон на перекрестке не равнозначных дорог, чем допустил нарушение п. 11.5 ПДД. Указанные нарушения обоих водителей, находятся в прямой причинной связи с наступившими последствиями, а поэтому суд и приходит к выводу, о обоюдной вине как водителя Демехиной А.А. так и водителя Тхагалижокова Р.А. а при обоюдной вине взысканию подлежит половинная сумма подлежащая взысканию, в счет возмещения ущерба причиненного в результате ДТП.

В соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности автомобиль Тхагалижокова Р.А., застрахован в страховой компании ОСАО «Ресо-Гарантия», которое и должно возместить ущерб истице, причиненный от ДТП, так как в соответствии с федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» стоимость восстановительного ремонта должна быть взыскана со страховой компании.

В соответствии со ст. 1 Закона РФ №40-ФЗ от 25.04.2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и действующим законодательством, по договору обязательного страхования страховщик обязуется за обусловленную плату - страховую премию, при наступлении предусмотренного в договоре события - страхового случая, возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу осуществив страховую выплату в пределах определенной договором - страховой суммы. Ответственность страховой компании согласно ст. 7 Закона РФ №40-ФЗ от 25.04.2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» составляет - 120 000 рублей, а так как согласно заключению независимой оценочной компании ИП «Христианов Х.Т.» от 2009 года стоимости восстановительного ремонта автомобиля «Тойота Витц» 2003 года выпуска составила 25 766 рублей 20 копеек, то суд и берет данную сумму за основу, и именно с этой суммы страховая компания и должна произвести выплату, в соответствии с лимитом ее ответственности. Следовательно, взысканию с ответчика ОСАО «Ресо-Гарантия» при обоюдной вине водителей в пользу истицы Демехиной А.А. подлежит страховая сумма в размере 12 883 рубля 10 копеек, в счет возмещения причиненного ущерба от ДТП.

Кроме того, суд взыскивает судебные расходы с ответчика ОСАО «Ресо-Гарантия» в пользу истицы Демехтной А.А. состоящих из услуг оценщика -1400 рублей, и почтовых расходов в сумме - 618 рублей 44 копейки. А всего взысканию с ответчика ОСАО «Ресо-Гарантия» в пользу истицы Демехиной А.А. подлежит сумма 14901 рубль 54 копейки (12 883.10+1400+618.44=14 901.54).

Суд не взыскивает судебные расходы в виде услуг нотариуса за изготовление нотариальной доверенности, поскольку это волеизъявления истицы, а не ее обязанность, которая не может быть возложена на ответчика.

Суд взыскивает с ОСАО «Ресо-Гарантия» госпошлину в доход государства в размере 950 рублей, так как истица при подаче искового заявления, была освобождена от ее оплаты Ленинским районным судом г. Краснодара.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 1072, 1079 ГК РФ, ст. 194-199 ГПК, суд решил: исковые требования Демехиной А.А. к ОСАО «Ресо-Гарантия» о признании незаконным отказ в страховой выплате, причиненный в результате ДТП и взыскании страховой выплате - удовлетворить.

Взыскать с ОСАО «Ресо-Гарантия» в пользу Демехиной А.А. 14 901 (четырнадцать тысяч девятьсот один) рубль 54 копейки в счет возмещения вреда, причиненного в результате ДТП.

Взыскать с ОСАО «Ресо-Гарантия» госпошлину в доход государства в размере 950 рублей.

В удовлетворении исковых требований в части взыскания судебных расходов в виде услуг нотариуса за изготовление нотариальной доверенности - отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение 10 дней, через Октябрьский районный суд города Краснодара.

Решение суда вступило в законную силу.

Вред может быть причинен жизни, здоровью, имуществу.

Повреждение здоровья вызывает утрату трудоспособности - временную или стойкую, частичную или полную - и соответствующую утрату потерпевшим заработка. Полная или частичная, временная или постоянная утрата заработной платы (или иных трудовых доходов) составляет один из видов вреда (утраченный доход), подлежащий возмещению.

Утрата здоровья часто связана с расходами на лечение, усиленное питание, протезирование, посторонний уход. Эти расходы также входят в объем вреда, подлежащего возмещению (положительный ущерб).

Возвращаясь к выше изложенному примеру, когда реальный ущерб, причиненный источником повышенной опасности, понесло не только ОАО «Кубаньавто», в связи с тем, что автобусу «ПАЗ» были причинены механические повреждения, но и семья погибшего водителя понесла реальный ущерб в связи со смертью кормильца. Основываясь на гражданском законодательстве (ст. 1004, ст. 1088-1089 ГК РФ), суд обязал в/ч 15005 возместить реальный ущерб семье в связи со смертью кормильца.

Вред является необходимым условием возникновения права потерпевшего на возмещение и обязанности причинителя по возмещению. Если нет вреда, т.е. нарушения или умаления какого-либо имущественного права или нематериального блага, то о возникновении указанных обязательств нельзя говорить уже потому, что вред не причинен, а следовательно, и возмещать нечего. Вред - это не только потеря или уменьшение того, что есть, но и неполучение того, что могло прирасти к имуществу, духовно обогатить личность, повысить ее общеобразовательный и профессиональный уровень и т.д. Дискомфортное состояние личности вызванное причинением физических или нравственных страданий, - это тоже вред (моральный вред), который подлежит компенсации.

В настоящее время накоплена достаточная судебная практика компенсации морального вреда в различных сферах общественных отношений, на основании которой можно сделать определенные выводы.

Под моральным вредом в ст. 151 ГК РФ, к которой в п. 1 ст. 1099 ГК РФ сделана отсылка, понимается причинение физических или нравственных страданий. Ряд авторов считает, что нельзя признать удачным использование в законе термина «моральный вред». Так, А.М. Эрделевский по поводу данной проблемы пишет, что «принимая во внимание установленное законодателем содержание этого понятия, название «моральный вред» вряд ли может быть признано удачным, поскольку понятие «мораль» применительно к личности означает совокупность представлений об идеале, добре и зле, справедливости и несправедливости».

К.А. Терехин замечает, что «…наименование вреда, как морального не соответствует расшифровке, даваемой самими сторонниками этой концепции и законодательством, как переживание нравственных или физических страданий».

Он предлагает именовать такой вред психическим. Вместе с тем, применять термин «психический вред» для определения морального вреда также не совсем удачно, что связано со следующими соображениями. «Психика - это особое свойство, функция мозга, заключающаяся в отражении объективной действительности».

Законодатель и правоприменитель, в свою очередь последовательно и неизменно придерживаются использования термина «моральный» вред.

Этот термин уже прочно укоренился в подсознании российских юристов, и следует, возможно, не менять термины, а развивать и совершенствовать содержание института компенсации морального вреда.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав может осуществляться путем компенсации морального вреда, что служит основанием отнесения последней к одному из способов гражданско-правовой защиты.

Анализ ст. 151 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что компенсация моральных вреда является одной из форм гражданско-правовой ответственности, поскольку представляет собой меру неблагоприятного воздействия, выражающуюся в лишении имущественных прав причинителя вреда, обязанного выплатить определенную денежную компенсацию.

Следовательно, к компенсации морального вреда применимы все правовые характеристики, присущие юридической ответственности в целом и гражданско-правовой ответственности в частности.

Моральный вред может быть причинен нарушением, как имущественных прав, так и личных неимущественных благ. Моральный вред, причиненный нарушением нематериального блага, подлежит компенсации независимо от того, есть ли специальный закон, предусматривающий в соответствующих случаях компенсацию морального вреда.

В тех случаях, когда моральный вред подлежит компенсации, она осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда (п. 3. ст. 1099 ГК РФ).

Компенсация морального вреда способствует в той или иной степени сглаживанию неблагоприятных последствий правонарушения, представляет возможность приобрести вместо утраченного блага другое.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.