Регулирование и охрана гражданских прав

Понятие и методы гражданского права, особенности гражданско-правового метода регулирования, юридические признаки имущественных отношений. Общая характеристика и положения Гражданского кодекса Украины. Понятие и содержание гражданской правоспособности.

Рубрика Государство и право
Вид шпаргалка
Язык русский
Дата добавления 05.09.2010
Размер файла 242,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Такое возложение обязанностей на наследников называется ЛЕГАТОМ или ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫМ ОТКАЗОМ.

Отказополучателями могут быть любые лица независимо от того, принадлежат ли они к наследникам по закону.

ПРЕДМЕТОМ ЛЕГАТА может быть передача отказополучателем в собственность или на другом вещном праве имущественного права или вещи, которое входит или не входит в состав наследства.

Ст. 1240 ГК предусматривает право завещателя на возложение на наследника других обязанностей. Так, завещатель может вменить в обязанность наследника совершение определённых действий неимущественного характера, в частности, относительно распоряжения личными бумагами, определения места и формы осуществления ритуала погребения.

Наследник, на которого возлагается завещательный отказ, обязан выполнить его только в границах реальной стоимости имущества, которое перешло ему по завещанию.

86. Наследование по праву представления

1. Внуки, правнуки наследодателя спадкують ту частицу наследства, которое належало бы по закону их матери, отцовские, бабе, дедовы, если бы они были живыми на время открытия наследства.

2. Прабабушка, прадед спадкують ту частицу наследства, которое бы належало по закону их детям (бабе, дедовы наследодателя), если бы они были живыми на время открытия наследства.

3. Племянники наследодателя спадкують ту частицу наследства, которое належало бы по закону их матери, отцовские (сестре, братнины наследодателя), если бы они были живыми на время открытия наследства.

4. Двоюродные братья и сестры наследодателя спадкують ту частицу наследства, которое належало бы по закону их матери, отцовские (тетке, дядькові наследодателя), если бы они были живыми на время открытия наследства.

5. Если наследование по праву представления осуществляется несколькими лицами, частица их умершего родственника делится между ними поровну.

6. При наследовании по прямой нисходящей линии право представления действует без ограничения степени породнение.

87. Переход права на принятие наследства

Если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел ее принять, право на принятие надлежащей нему частицы наследства, кроме права на принятие обязательной частицы в наследстве, переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).

Право на принятие наследства в этом случае осуществляется на общих основаниях на протяжении срока, который остался. Если срок, который остался, меньший как три месяца, он удлиняется до трех месяцев.

88. Выморочность наследства

В случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, отстранения их от права на наследование, непринятия ими наследства, а также отказа от его принятия суд признаёт наследство выморочным по заявлению соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства.

Такое заявление подаётся по истечении одного года со времени открытия наследства.

Такое наследство переходит в собственность территориальной громады по месту открытия наследства.

В свою очередь территориальная громада обязана удовлетворить требования кредиторов наследодателя.

89. Оформление права на наследство

Наследник, который принял наследство, может получить свидетельство о праве на наследство. Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство о праве на наследство выдается любому из них с определением имени и частиц в наследстве других наследников. Отсутствие свидетельства о праве на наследство не лишает наследника права на наследство.

Наследник, который принял наследство, в составе которого есть недвижимое имущество, обязанный обратиться к нотариусу за выдачей нему свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество. Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство о праве на наследство выдается на имя любого из них, с указанием имени и частицы в наследстве других наследников.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам после окончания шести месяцев из времени открытия наследства. Если завещание составлено в пользу зачатой, но еще не родившегося ребенка, выдача свидетельства о праве на наследство и распределение наследства между всеми наследниками может состояться лишь после рождения ребенка. Положение абзаца первого этой части применяется также относительно ребенка, зачатой за жизнь наследодателя, но родившейся после его смерти, в случае наследования по закону.

Государственная регистрация. Если в составе наследства, которое принял наследник, есть недвижимое имущество, наследник обязан зарегистрировать право на наследство в органах, которые осуществляют государственную регистрацию недвижимого имущества. Право собственности на недвижимое имущество возникает у наследника из момента государственной регистрации этого имущества.

Свидетельство о праве на наследство признается недействительным по решению суда, если будет установлено, что лицо, которому оно выдано, не маленькая права на наследование, а также в других случаях, установленных законом.

90. Наследственный договор

Наследственный договор - это договор, по которому одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.

Стороны:

Отчуждатель - супруги, один из супругов или другие лица.

Приобретатель - физическое или юридическое лицо.

Форма: письменная и подлежит нотариальному удостоверению.

Приобретатель может быть обязан совершить определённое действие имущественного или неимущественного характера до открытия наследства или после его открытия.

На имущество, определённое в наследственном договоре, нотариус налагает запрет отчуждения.

91. Понятие и содержание гражданско-правовых обязательств

Обязательства являются одним из видов гражданских правоотношений и обладают всеми признаками последних. Вместе с тем, они обладают и специфическими чертами, позволяющими выделить их из общей совокупности гражданских правоотношений.

К таким признакам обязательственных правоотношений относится то, что:

1) сторонами обязательства являются конкретно определенные лица: кредитор - лицо, которому принадлежит право требования, и должник (дебитор) - лицо, которое несет обязанность, соответствующую праву требования кредитора. Этим обязательства (относительные правоотношения) отличаются от абсолютных правоотношений (правоотношений собственности и т.п.), в которых управомоченному лицу противостоит не определенный конкретно ("все и каждый") круг обязанных лиц;

2) объектами обязательственных правоотношений могут быть действия по передаче имущества, выполнению работы и т.п. (или воздержание от совершения действий), в то время как объектами вещных правоотношений являются вещи;

3) осуществление субъективного права кредитора в обязательственных правоотношениях возможно только в случае совершения должником действий, составляющих его обязанность, тогда как в вещных правоотношениях управомоченное лицо может осуществлять свои субъективные права самостоятельно, не прибегая к помощи других лиц;

4) обязательства опосредуют динамику гражданского оборота. Вещные права -это его статика;

С учетом названных признаков Обязательств, можно дать такое их определение:

Обязательство - правоотношение, в котором одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) определённое действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) или воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Субъектами обязательств выступают его участники (физические, юридические лица, государство и другие субъекты публичного права)

Объект - это то, на что направлены права и обязанности субъектов, т.е. это определённые действия в отношении вещей, денег, как разновидности вещей, услуг.

Эти действия могут заключаться в:

1) передаче вещей в собственность или пользование;

2) выполнении определенных работ;

3) оказании услуг;

4) выплате денег, возмещении убытков.

Содержание - совокупность субъективных прав и обязанностей его участников (сторон).

Гражданско-правовое обязательство -- это гражданское правоотношение, участники которого имеют права и (или) обязанности, направленные на опосредование динамики гражданских отношений: передачу имущества, выполнение работы, предоставление услуги, уплату денег и т.п.

Следует заметить, что ГК не только дает общее определение обязательства, но и определяет его принципы. В частности, в ч. 3 ст. 509 ГК указано, что обязательство должно основываться на принципах добросовестности, разумности и справедливости. Поскольку эти категории названы среди общих принципов гражданского законодательства (ст. 3 ГК), можно сделать вывод, что в Кодексе обязательства рассматриваются как результат реализации гражданского законодательства. Такая точка зрения находит подтверждение при анализе источников гражданского законодательства и оснований возникновения обязательств, о чем речь пойдет далее.

Из приведенных требований к обязательствам следуют некоторые их особенности, имеющие непосредственное практическое значение.

В частности, ст. 511 ГК устанавливает, что обязательство не создает обязанности для третьего лица. Такое положение закона обусловлено тем, что установление обязанностей для третьих лиц, которые не являются участниками обязательства, не отвечало бы принципам справедливости, на которых должны основываться обязательства.

Вместе с тем в случаях, предусмотренных договором, обязательство может порождать для третьего лица права должника и (или) кредитора. Это возможно, например, в случае заключения договора в пользу третьего лица (ст. 636 ГК).

92. Классификация обязательств

Классификация обязательств может быть проведена по разным критериям.

Наиболее удобной является классификация с использованием уже упомянутого принципа дихотомии -- деления на два парных понятия. Вместе с тем возможно и отступление от этого принципа для более подробных классификаций.

1. В зависимости от оснований возникновения обязательства принято делить на договорные и недоговорные.

Договорные обязательства возникают на основании договоренности его участников (двух- или многосторонний договор). Недоговорные обязательства возникают на основе юридических фактов (односторонней сделки, причинения вреда, спасания имущества и т.п.).

Значение такого разграничения заключается в том, что содержание договорных обязательств определяется не только законом, но, в первую очередь, соглашениемих участников. Содержание недоговорных обязательств основано на законе, одностороннем волеизъявлении субъекта частного или публичного права.

2. В зависимости от цели (направленности) обязательства разделяются на регулятивные и охранительные.

Регулятивные обязательства -- это правоотношения, содержанием которых является правомерное поведение участников. Они могут регулировать поведение участников договора, а также любую другую правомерную деятельность в сфере частноправовых отношений. Охранительные обязательства возникают в результате причинения вреда, безосновательного обогащения. Их целью является защита нарушенного интереса субъекта гражданского права. В сущности, они представляют собой разновидность средств защиты или гражданско-правовой ответственности.

3. По соотношению прав и обязанностей обязательства разделяют на односторонние и взаимные (встречные или синалагматические).

В односторонних обязательствах у одной стороны есть только права, у другой -- только обязанности (например, обязательство из причинения вреда). Во взаимных (встречных) обязательствах каждый из участников такого обязательства имеет как права, так и обязанности. Каждая из сторон является одновременно и кредитором, и должником. Например, в договоре купли-продажи продавец и покупатель владеют одновременно и правами, и обязанностями по отношению друг к другу. Взаимные (встречные) обязательства, по общему правилу, должны выполняться одновременно (если иное не предусмотрено законом, договором и не вытекает из сути обязательства).

4. В зависимости от характера правовой связи между участниками обязательства оно может быть простым или сложным.

Если стороны имеют лишь по одному праву и одной обязанности, то обязательство считается простым. Если прав и обязанностей у сторон обязательства несколько, оно является сложным.

Так, обязательства, возникающие из договора дарения, являются простыми, а из договора купли-продажи -- могут быть как простыми, так и сложными.

5. В зависимости от значения обязательства для его сторон различают главные (основные) и дополнительные (акцессорные) обязательства.

Главные (основные) обязательства могут существовать самостоятельно без дополнительного обязательства (например, купля-продажа). Дополнительные (акцессорные) обязательства возникают только при наличии главного (основного) обязательства и неразрывно связаны с ним (например, поручительство). Дополнительные обязательства всегда следуют судьбе главного обязательства и автоматически прекращаются вместе с ним.

6. В зависимости от характера связанности обязательств с личностью их участников можно разграничить обязательства личного характера и обязательства неперсонифицированные.

Особенностью обязательства личного характера является необходимость выполнения действий, являющихся его объектом, участником лично. В таких обязательствах недопустима замена одной из сторон, и они прекращаются в случае смерти физического лица или ликвидации юридического лица, которое является их участником. Так, при возмещении вреда, причиненного здоровью физического лица, кредитором может быть только потерпевший. Неперсонифицированные обязательства не связаны с личностью должника или кредитора. Потому в них возможна передача прав и обязанностей в порядке правопреемства, замена лиц в обязательстве и т.п.

7. С точки зрения определенности содержания обязательства различают обязательства с определенным объемом требований и обязательства с неопределенным содержанием.

В обязательствах с определенным объемом требований точно известно, выполнение каких обязательств и в каком объеме может потребовать кредитор от должника. Таким является подавляющее большинство обязательств. В обязательствах с неопределенным объемом требований (алеаторных) объем прав и обязанностей устанавливается только в общем виде. Конкретные суммы, услуги и т.п. определяются уже во время выполнения обязательства. Например, к алеаторным относятся обязательства, которые возникают из договора пожизненного содержания. Здесь известно только то, что приобретатель дома принимает на себя обязанность содержать собственника дома до его смерти. К этому виду обязательств могут быть отнесены обязательства из причинения вреда здоровью. В этом случае известен размер ежемесячных платежей в счет компенсации потерянного потерпевшим заработка, но конечную сумму, как и размер дополнительной компенсации расходов на лечение, предварительно определить невозможно.

8. С точки зрения определенности предмета выполнения можно выделить обязательства с конкретным предметом выполнения, альтернативные и факультативные (в этом случае придется отступить от принципа дихотомии и использовать множественное деление).

Обязательство с конкретным предметом выполнения имеют место тогда, когда предметом обязательства является вполне конкретное поведение участников. Это общее правило.

Альтернативные обязательства означают, что должник должен совершить для кредитора одно из нескольких действий, предусмотренных законом или договором. Право выбора принадлежит должнику, который выполняет обязательство, если иное не следуетиз закона, договора или сути обязательства. Причем осуществление любого из них считается выполнением обязательства. Допускается, что если уже кредитор согласился на несколько вариантов в момент заключения договора, ему безразлично, какой из них изберет в дальнейшем должник. Например, договором между художественным коллективом и заказчиком предусмотрено, что будет осуществлен концерт по программе 1 или 2. При выполнении любой из этих программ обязательства будет считаться выполненными, если соблюдены другие условия договора (срок, качество, состав участников). Наличие у должника права выбора одного действия из возможных не означает, что существует несколько обязательств. Альтернативное обязательство -- единственное правоотношение, содержание которого в целом определяется в момент возникновения обязательства и уточняется до момента выполнения.

Факультативные обязательства имеют место в случаях, когда должник обязан осуществить в интересах кредитора конкретное действие, а если это невозможно, имеет право заменить его выполнение другим действием, что предварительно обусловлено соглашением Сторон. Например, должник обязувается передать кредитору определенную вещь, а в случае невозможности --- предоставить другую вещь такого же назначения (рода). Возможность замены выполнения здесь также является правом должника.

В отличие от альтернативных обязательств, где содержание формулируется с помощью обусловливания вариантов «или то, или другое», факультативные обязательства могут быть охарактеризованы формулой: «если невозможно, то тогда другое»

93. Основания возникновения и система гражданско-правовых обязательств

Основания возникновения

Основанием возникновения обязательств являются юридический факт или юридический (фактический) состав, которые порождают обязательство.

Следует отметить, что ГК специально не определяет основания возникновения обязательств, отсылая к общим основаниям возникновения гражданских прав и обязанностей. В частности, в ч. 2 ст. 509 ГК указано, что обязательства возникают из оснований, установленных ст. 11 ГК. Следовательно, речь идет лишь о норме отсылочного характера.

Следовательно, основаниями возникновения обязательств могут быть: договор и другие юридические факты, как предусмотренные, так и не предусмотренные ГК.

Среди всех возможных оснований возникновения обязательств особое значение имеет договор.

Договор является двусторонней сделкой (соглашением) или, другими словами, согласованным волеизъявлением субъектов гражданского права, направленным на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Наряду с договорами основанием возникновения обязательств могут служить односторонние сделки. В этих случаях субъект гражданского права путем одностороннего волеизъявления или распоряжается своим субъективным правом, или принимает субъективную обязанность. К числу таких односторонних сделок относятся публичное обещание награды, выдача доверенности и т.п. Односторонняя сделка обязывает, как правило, того, кто ее совершил. Специфическую группу оснований возникновения обязательств составляют акты субъектов публичного права:

а) непосредственные предписания актов гражданского законодательства;

б) решения суда;

в) акты управления (административные) акты органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым или органов местного самоуправления (акты управления, административные акты). При этом содержание обязательства, возникающее непосредственно из такого акта, определяется этим актом.

Чаще основанием возникновения обязательства является юридический состав, содержащий в себе предписание закона и договор или административный акт и заключенный на его основании договор и т.п. Так, жилищное обязательство по пользованию помещениями в домах коммунального фонда возникает из сложной юридической совокупности: ордера и заключенного на его основании договора жилищного найма. Основаниями возникновения обязательства могут быть также другие действия физических и юридических лиц -- юридические поступки. Например, ведение чужих дел без поручения, спасание имущества организации, создание литературных, художественных произведений, изобретений и других результатов интеллектуальной, творческой деятельности (ст. 11 ГК). Договоры, односторонние сделки и акты субъектов публичного права представляют собой правомерные действия, призванные опосредовать нормальный гражданский оборот. Вместе с тем основанием возникновения обязательств могут быть и противоправные действия. Так, причинение имущественного (материального) и морального вреда другому лицу является юридическим фактом, который порождает обязанности причинителя вреда, по отношению к потерпевшему, например, возместить утраченный заработок в результате утраты потерпевшим трудоспособности или стоимость поврежденной вещи полностью или частично.

В случаях, установленных актами гражданского законодательства или договором, основанием возникновения гражданских прав и обязанностей может быть наступление или ненаступление определенного события. Например, уничтожение в результате пожара застрахованного дома создает обязанность страховой компании выплатить собственнику -- страхователю страховое возмещение.

Система

Все обязательственное право может быть разделено на:

1) общую часть;

2) специальную часть (отдельные виды обязательств).

Общая часть обязательственного права включает в себя:

1) универсальные общие положения (касающиеся всех видов обязательств);

2) общие положения договорного права.

Универсальные общие положения касаются всех видов обязательств. Они содержат характеристику обязательств, его элементов, определяют общие правила их выполнения и прекращения, обеспечения их выполнения и т.п.;

Специальная часть обязательственного права (отдельные виды обязательств) разделяется на:

1) отдельные виды договоров (главы 54--77 ГК);

2) отдельные виды внедоговорных обязательств (главы 78--83 ГК).

Отдельные виды недоговорных обязательств могут быть разделены на обязательства, возникающие в результате правомерных действий, и обязательства, возникающие в результате правонарушений.

94. Понятие и принципы выполнения обязательств

Выполнение обязательств -- это совершение должником того действия, которое имеет право требовать от него кредитор на основании обязательства, которое существует между ними.

Требования к выполнению обязательств определяют, в первую очередь, принципы -- закрепленные в законе основополагающие начала, в соответствии с которыми строится правовое регулирование реализации субъективных прав и обязанностей в этих правоотношениях.

В литературе называют различные принципы выполнения обязательств. Чаще всего упоминают принцип надлежащего выполнения обязательств. Кроме того, указывают на существование принципа сотрудничества, который предусматривает, что стороны должны не только выполнять обязательство должным образом и реально, но и создавать контрагенту наиболее благоприятные условия и оказывать помощь в этом1. Называют также принцип экономичности, который предусматривает взаимный учет экономических интересов контрагентов, и принцип реального выполнения обязательства, суть которого заключается в том, что взыскание неустойки (штрафа, пени) и убытков не лишает должника обязанности выполнения обязательства в натуре (стст. 552, 622 ГК). Некоторые авторы указывают также на принцип стабильности обязательств, ссылаясь при этом на нормы ГК, которые предусматривают недопустимость одностороннего отказа от выполнения обязательств и одностороннего изменения их условий.

Однако, вряд ли стоит выделять все указанные принципы. В частности, реальное выполнение обязательства охватывается понятиям выполнения обязательства должным образом. Что касается принципа экономичности, то в условиях перехода к рыночным отношениям «экономичность» является понятием относительным, поскольку каждый из их участников, как правило, сам определяет, что ему выгодно, а экономические интересы сторон часто противоположны. Стабильность договорных обязательств -- это, скорее, не принцип их выполнения, а определенная тенденция развития договорных отношений.

Таким образом, можно сделать вывод, что определяющим является принцип выполнения обязательства надлежащим образом, который содержит ряд требований к его реализации.

Ориентиры определения общих условий надлежащего выполнения обязательств устанавливают стст. 526--545 ГК, анализ которых позволяет сделать вывод, что обязательства должны выполняться:

1) относительно надлежащего предмета обязательства;

2) надлежащими сторонами;

3) в надлежащий срок;

4) в надлежащем месте;

5) надлежащим способом (и с надлежащим оформлением).

95. Особенности исполнения долевых и солидарных обязательств

Имеет особенности выполнение договоров в обязательствах с несколькими кредиторами или несколькими должниками (так называемая множественность лиц). Этому вопросу посвящены стст. 540-- 544 ГК.

По общему правилу обязательства с множественностью лиц являются долевыми. Другими словами, если в обязательстве принимают участие несколько кредиторов или несколько должников, каждый из кредиторов имеет право требовать выполнения, а каждый из должников должен выполнить обязательство в равной доле, если иное не установлено договором или актами гражданского законодательства.

Солидарная обязанность или солидарное требование возникают в случаях, установленных договором или законом, в частности, в случае неделимости предмета обязательства. Суть их заключается в том, что кредитор (или любой из солидарных кредиторов при их множественности) вправе требовать выполнения обязательства от любого из солидарных должников или от них всех совместно (или от должника -- при активной множественности) не только в части долга, как это имеет место в долевых обязательствах, но и полностью.

В случае солидарного требования кредиторов каждый из кредиторов имеет право предъявить должнику требование в полном объеме. До предъявления требования одним из солидарных кредиторов должник имеет право выполнить свое обязательство кому-либо из них по своему усмотрению. Выполнение должником своего обязательства одному из солидарных кредиторов в полном объеме освобождает должника от выполнения остальным солидарным кредиторам. Солидарный кредитор, который получил выполнение от должника, обязан передать причитающееся каждому из остальных солидарных кредиторов в равной доле, если иное не установлено договором между ними.

В случае солидарной обязанности должников кредитор имеет право требовать выполнения долга частично или в полном объеме как от всех должников вместе, так и от кого-либо из них отдельно. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока их долг не будет выполнен в полном объеме. Выполнение солидарного долга в полном объеме одним из должников прекращает обязанность остальных солидарных должников перед кредитором.

Должник, который выполнил солидарный долг, имеет право на обратное требование (регресс) к каждому из остальных солидарных должников в равной доле, если иное не установлено договором или законом, за вычетом доли, которая приходится на него (ст. 544 ГК).

96. Понятие и способы обеспечения обязательств

Средства обеспечения обязательств, установленные нормами главы 49, и меры ответственности, предусмотренные главой 51 ГК, преследуют одну цель -- стимулировать должника к выполнению обязательства и защитить интересы кредитора. Потому и те, и другие могут быть отнесены к средствам обеспечения надлежащего выполнения обязательств.

Вместе с тем среди средств обеспечения обязательств следует различать специальные средства обеспечения, предусмотренные главой 49 ГК (средства обеспечения в узком значении слова), и меры ответственности.

Однако этим соотношение категорий «ответственность» и «специальные средства обеспечения» не исчерпывается.

Хоть традиционно одной из форм ответственности рассматривается только неустойка (ст. 611 ГК), но если исходить из определения ответственности как реализации санкции в виде отрицательных последствий, которые возлагаются на лицо, виновное в совершении правонарушения, то можно заметить, что под понятие ответственности подпадают и залог, и задаток.

Отдельно рассматриваются поручительство и гарантия, когда отрицательные последствия для другого лица наступают независимо от его вины и противоправности действий. Однако, учитывая то, что ГК называет принятие к этим лицам санкций за невыполнение обязательства «ответственностью» (ст. 554, ст. 566 ГК), очевидно, следует и поручительство, и гарантию рассматривать как ответственность.

Таким образом, специальные средства обеспечения одновременно являются мерами ответственности. Исключением является удержание (стст. 594--597 ГК), которое по своей сути является средством защиты прав кредитора, но не мерой ответственности должника, поскольку не сопровождается наступлением отрицательных имущественных последствий для последнего (правда, собственник удерживаемой вещи теряет возможность пользоваться ею, однако это нельзя считать санкцией за нарушение, поскольку так же не пользуется своими вещами арендодатель или лицо, передавшее вещь в залог кредитору).

Таким образом, средства обеспечения договорных обязательств могут существовать в разных формах: неустойка (штраф), задаток, залог, поручительство, возмещение ущерба и морального вреда, применение других мер ответственности и т.п.

Все специальные средства обеспечения имеют дополнительный (акцессорный) характер и зависят от основного обязательства: при недействительности или прекращении основного обязательства они * также прекращают свое действие.

Избранное сторонами специальное средство обеспечения выполнения обязательства должно быть в письменном виде зафиксировано или в самом обязательстве, на обеспечение которого оно направлено, или в дополнительном соглашении между ними.

Общие условия обеспечения выполнения обязательств установлены в ст. 548 ГК и заключаются в следующем:

1) выполнение обязательства (основного обязательства) обеспечивается дополнительным (акцессорным) обязательством, если это предусмотрено договором или законом;

2) недействительное обязательство не подлежит обеспечению;

3) признание недействительным основного обязательства (требования) влечет недействительность дополнительного (обеспечительного) обязательства, если иное не установлено ГК;

4) недействительность сделки относительно обеспечения выполнения обязательства не влечет недействительность основного обязательства.

99. Содержание договора

Договором є домовленість двох або більше сторін,спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторонни. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором

або не випливає із суті змішаного договору. До iстотних умов можно отнести Строк договору, ціна, предмет договору. Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору. Договір набирає чинності з моменту його укладення. Сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення. Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

100. Стадии заключения гражданско-правовых договоров

Оскільки договір у спiльним юридичним актом двох чи бiльше осiб, погодження ними умов договору проходить принаймнi двi стадiє: 1) пропозицiя однiує сторони укласти договiр, або оферта; 2) прийняття пропозицiє другою стороною, або акцепт. Вiдповiдно сторона, яка зробила пропозицiю, називауться ферентом, а сторона, яка прийняла єє, - акцептантом. Загальний порядок укладення цивiльно-правових договорiв визначено в статтях 153-159 ЦК Украєни. Порядок укладення господарських договорiв мiж юридичними особами i врегулювання

мiж ними переддоговiрних спорiв вiдображено в статтi 10 Арбiтражного процесуального кодексу. iснують певнi особливостi укладення бiржових угод (договорiв), проведення торгiв на аукцiонах, у порядку конкурсу тощо. Для того щоб вступити в договiрнi вiдносини, один з учасникiв повинен бути iнiцiатором, тобто виступити з пропозицiую укласти договiр (офертою). Проте чи кожна iнiцiатива (пропозицiя) може вважатися офертою i породжувати певнi юридичнi наслiдки для особи, що єє виявилаi Чинний Цивiльний кодекс Украєни не мiстить ознак оферти, хоч вони можуть бути виведенi iз загальних положень цивiльного законодавства шляхом доктринального тлумачення. Офертою визнауться пропозицiя укласти договiр, яка адресована однiй чи кiльком особам, мiстить вказiвку на iстотнi умови договору i виражау намiр особи, яка зробила пропозицiю, вважати себе звязаною договором у разi єє прийняття. Вiдповiдь особи, якiй адресована оферта, про прийняття нею пропозицiє визнауться акцептом. Акцепт повинен бути повним i безумовним. Це означау, що акцептант повнiстю погоджууться iз запропонованими умовами договору i повiдомляу про це оферента. Якщо пропозицiю укласти договiр зроблено iз зазначенням строку для вiдповiдi, то договiр вважауться укладеним за умови, що сторона, яка зробила пропозицiю, одержала вiд iншоє сторони вiдповiдь про прийняття пропозицiє протягом цього строку (ст. 155 ЦК Украєни). Як вiдзначалося, акцепт повинен бути повним i безумовним, тiльки тодi вiн свiдчить про згоду сторiн щодо iстотних умов договору. Проте часто, погоджуючись у принципi укласти договiр, друга сторона висувау своє умови або пропонуу укласти iнший за характером договiр. Згода, яка супроводжууться застереженнями та контрпропозицiями, не може вважатися акцептом. Тому згiдно з частиною першою статтi 158 ЦК Украєни

вiдповiдь про згоду укласти договiр на iнших, нiж було запропоновано, умовах визнауться вiдмовою вiд пропозицiє i водночас новою пропозицiую.

101. Понятие, значение, особенности гражданской ответственности

Среди многочисленных вариантов наибольшую поддержку получило, пожалуй, определение гражданско-правовой ответственности, сформулированное О.С. Иоффе: гражданско-правовая ответственность есть санкция за правонарушение, вызывающая для нарушителя отрицательные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав, либо возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей. Характерным для гражданско-правовой ответственности является то, что: 1) она есть санкцией за правонарушение; 2) влечет отрицательные последствия для правонарушителя; 3) эти последствия выражаются в лишении субъективных гражданских прав либо в возложении новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей; 4) реализация санкции обеспечена возможностью применения мер государственного принуждения; 5) существует гражданско-правовая ответственность в рамках соответствующего гражданского правоотношения, основанием возникновения которого являются неправомерные действия. В процессе ее реализации гражданско-правовая ответственность выполняет такие функции: 1) компенсационную (возмещение вреда потерпевшему, кредитору); 2) воспитательно-предупредительную (превенция новых правонарушений со стороны нарушителя и других лиц); 3) карательную -- выражающуюся в наказании нарушителя путем возложения на него тех или иных имущественных обременении.

- В зависимости от характера санкций меры гражданско-правовой ответственности могут быть подразделены на общие и специальные формы ответственности.

Общей формой гражданско-правовой ответственности является возложение на правонарушителя обязанности возместить убытки, причиненные его неправомерными действиями лишение субъективного права (изъятие или снос самовольно построенного дома, хозяйственных и бытовых строений -- ст. 105 ГК и т. п.).

102. Общие условия и объем гражданско-правовой ответственности

Условиями гражданско-правовой ответственности являются: 1) наличие вреда; 2) противоправность действий или бездействия субъекта гражданского права;

3) причинная связь между противоправным деянием и наступившим вредом; 4) вина правонарушителя. По общему правилу требуется наличие всех четырех условий в совокупности, однако некоторые формы ответственности возможны при отсутствии вреда (например, утрата задатка, взыскание неустойки), а следовательно, и причинной связи между противоправным деянием и вредом.

Под вредом понимается всякое уничтожение, уменьшение или повреждение охраняемого законом блага. Вред подразделяется на имущественный ущерб и моральный вред. Денежное выражение имущественного ущерба обычно именуют убытками.

Противоправность деяния может состоять в нарушении норм закона или иного нормативного акта, а также в нарушении условий договора или обязательства, возникшего по иным основаниям.

Противоправное поведение должно находиться в непосредственной причинной связи с вредным результатом.

Итак, третьим элементом объективной стороны гражданского правонарушения является причинная связь между противоправным действием (бездействием) правонарушителя и наступившим вредом.

Под причинной связью обычно понимают такую объективно существующую взаимосвязь между явлениями, при которой одно из них с необходимостью порождает другое. При этом речь идет о непосредственной, прямой связи, не искаженной иными действиями. Возмещению подлежат только прямые, но не косвенные убытки. Обычно судебная практика исходит из презумпции, что убытки, возникшие у кредитора в связи с нарушением договора должником, находятся в прямой причинной связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Вместе с тем, учитывается то обстоятельство, что убытки могут быть вызваны действием непреодолимой силы (обстоятельств, которые должник не мог предотвратить, ибо это выше его возможностей), случая (обстоятельств, которые должник не мог предвидеть и поэтому не предотвратил).

Аналогично расценивают эти случаи и в связи с причинением внедоговорного вреда.

Вина может быть определена как негативное с точки зрения закона психическое отношение лица к своим противоправным действиям (бездействию) и их последствиям. В гражданском праве различают такие формы вины, как умысел, простая и грубая неосторожность. Поскольку гражданское законодательство не дает определения отдельных форм вины, нередко для их характеристики используют положения Уголовного кодекса, в частности, его стст. 8, 9 и др. Но если определение умысла (как формы вины, вообще, более характерной для уголовного, а не гражданского права) вполне приемлемо, то аналогия простой и грубой неосторожности с самонадеянностью и небрежностью представляется не совсем точной. Более удачным кажется использование сравнительного (оценочного) критерия, известного еще римскому частному праву. С -учетом этого критерия грубая неосторожность может быть определена как непроявление элементарной предусмотрительности, заботливости -- такой, которую можно требовать от любого и каждого лица. Простая неосторожность состоит в непроявлении повышенной заботливости -- такой, какую можно требовать от «хорошего хозяина». Наряду с условиями гражданско-правовой ответственности закон предусматривает основания освобождения от нее, которые могут иметь правовое значение даже при наличии состава правонарушения. К таким основаниям, в частности, относятся, непреодолимая сила и случай. Непреодолимая сила -- это чрезвычайное и непредотвратимое в данных условиях событие. Это категория объективная, не зависящая от участников данных отношений. Случай в отличие от нее является категорией субъективной и имеет место тогда, когда будет доказано отсутствие вины нарушителя. По общему правилу случай освобождает от ответственности, если только специальным законом не. преду смотрено иное. Например, в соответствии со ст. 450 ГК Украины владелец источника повышенной опасности отвечает за причиненный вред независимо от своей вины, а следовательно, и за случай. Кроме того, возможны и иные основания освобождения от ответственности, предусмотренные отдельными нормами. Такими основаниями могут быть, например, умысел потерпевшего, а также его грубая неосторожность

103. Понятия и основания внедоговорной гражданско-правовой ответственности

Позадоговірній відповідальності властиві риси договірної відповідальності. Вона, як і договірна, -- це завжди юридичний обов'язок примусового характеру, реалізація якого викликає у правопорушника негативні майнові наслідки. Разом з тим позадоговірна відповідальність має свої особливості, що зумовлюють суб'єкт відповідальності, обсяг відповідальності, підстави звільнення від відповідальності1.

Договірна відповідальність -- це відповідальність за порушення існуючого між сторонами відносного зобов'язання, і тому вона як юридичний обов'язок має характер додаткового, що приєднується до невиконаного. Наприклад, на постачальника, що прострочив виконання юридичного обов'язку, змістом якого є постачання певної кількості продукції у передбачений договором строк, покладається обов'язок сплатити неустойку і відшкодувати завдані кредиторові збитки. Такий обов'язок боржника, порівняно з договірним, не замінює останнього, а лише приєднується до нього і має характер додаткового.

Позадоговірна відповідальність настає за порушення юридичного обов'язку, що має абсолютний характер' входить в абсолютні правовідносини, змістом яких є необхідність утримуватися від порушення суб'єктивного права чи особистого блага. Його порушення щодо конкретного носія права породжує новий обов'язок замість невиконаного -- відшкодувати завдану шкоду. Внаслідок цього позадоговірна відповідальність -- це завжди новий юридичний обов'язок, який покладається на правопорушника замість невиконаного.

104. Возмещение вреда: общие положения

Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа,яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом. Шкода, завдана правомірними діями, відшкодовується у випадках, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди

Однією з підстав виникнення зобов'язань згідно зі ст. (ст. 1185 ЦК України) є заподіяння шкоди іншій особі. На відміну від інших зобов'язань, які виникають із правомірних актів (наприклад, договору, односторонньої угоди, адміністративного акта), цей вид зобов'язань виникає з неправомірних актів, яким є правопорушення, тобто протиправне, винне заподіяння шкоди делікто-здатною особою. Зобов'язання, що виникло внаслідок заподіяння шкоди, називають деліктними. Заподіяння шкоди іншій особі не завжди породжує деліктне зобов'язання. Воно виникає там, де заподіювач шкоди і потерпілий не перебували між собою у зобов'язальних відносинах або шкода виникла незалежно від існуючих між сторонами зобов'язальних відносин.

Відсутність між потерпілим і заподіювачем зобов'язальних відносин до заподіяння шкоди не означає, що між ними не існувало ніяких цивільно-правових відносин. Вони перебували в абсолютних цивільних правовідносинах, змістом яких є абсолютне суб'єктивне цивільне право та абсолютний суб'єктивний цивільний обов'язок. Абсолютність суб'єктивного цивільного права полягає в тому, що воно охороняється від усіх і кожного, хто підпорядкований даному правовому режиму. До абсолютних прав належать: право власності, право на недоторканність життя і здоров'я, честі і гідності, особистої свободи, право на охорону здоров'я тощо. Якщо абсолютне суб'єктивне право охороняється від усіх і кожного, то кореспондуючий юридичний обов'язок також покладається на всіх і кожного. Абсолютний юридичний обов'язок характеризується пасивністю, його змістом є необхідність утримуватися від порушення чужого абсолютного суб'єктивного права. Невиконання такого обов'язку завжди призводить до порушення чужого суб'єктивного права і за наявності передбачених законом інших підстав породжує деліктне зобов'язання

105. Неимущественные (моральный) вред в ГП Украины

Законом України від ф6 травня 1993 р. № 3188-12 передбачено новий спосіб захисту цивільних особистих прав -- це компенсація моральної шкоди,. Новий ЦК України не лише зберіг зазначений спосіб захисту цивільних особистих прав, а й збагатив інститут компенсації моральної шкоди новими нормами, про що йдеться далі. Як бачимо, категорія моральної шкоди з'явилася в українському законодавстві порівняно нещодавно.

Судова практика виходить з того, що в кожному конкретному випадку розмір компенсації моральної шкоди визначається з урахуванням характеру і тривалості страждань, стану здоров'я потерпілого, тяжкості завданої травми, істотності вимушених змін у його життєвих стосунках.

Як видно, суди враховують ступінь фізичних і моральних страждань, пов'язаних з індивідуальними особливостями особи, якій заподіяно шкоду.

Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду

1. Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті. 2. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її завдала: 1) якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки; 2) якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт; 3) в інших випадках, встановлених законом.

Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів. Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові (дружині), батькам усиновлювачам, дітям (усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім'єю.

106. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности (ипо)

Особенности возмещения вреда:

1) вред причинен ипо;

2) обязанность возмещения вреда возлагается на владельца ипо;

3) владелец ипо обязан возместить вред независимо от виновного или невиновного причинения.

ИПО является деятельность, связанная с использованием, ранением или содержанием транспортных средств, механизмов и оборудования, использованием, хранением химических, радиоактивны, взрыво-, огнеопасных и других веществ, содержанием дики зверей, служебных собак и бойцовских пород, создающая повышенную опасность для лица, осуществляющего эту деятельность, и для других лиц.ч.1 ст.11187 ГК.

Признаки предметов, деятельность с которыми создает повышенную опасность:

1) вредоносные средства;

2) невозможность полного контроля со стороны человека.

Виды предметов, деятельность с которыми создает повышенную опасность.

По преобладанию вредоносных свойств:

1) механические(автомашины, подвижной состав ж/ дорог, речные и морские суда, производственно-механическое оборудование предприятий);

2) тепловые(оборудование горячих цехов, паросиловые установки с повышенным давлением);

3) электрические(оборудование и иные агрегаты энергосистемы, находящиеся под высоким напряжением);

4) химические, отравляющие, взрывчатые и огнеопасные вещества(бензин, бензол, керосин, эфир, яды);

5) радиоактивные;

6) биологические - дикие животные, некоторые виды биологических организмов.

Лицо, обязанное к возмещению вреда - владелец предмета, деятельность с которыми создает повышенную опасность, т.е. лицо, осуществляющее деятельность, являющуюся ипо.

Не является владельцем и не несет ответственность за вред лицо, управляющее ипо в силу трудовых отношений с владельцем этого источника.

Не влияют на возникновение обязанности владельца ипо по возмещению причиненного им вреда следующие обстоятельства: а) в какое время было совершено причинение вреда- служебное или неслужебное; б) использовался ли ипо в процессе выполнения им трудовых обязанностей или он самовольно, неправомерно использовал его в своих личных целях.

Лица, управомоченные на возмещение вреда - потерпевшие.Но! при причинении смерти потерпевшему управомоченными являются лица, которые указаны в законе; ответственность владельца ипо перед лицами, обслуживающими этот источник, определяется по правилам не ст. 1187 ГК, а ст. 1195 ГК вследствие наличия трудовых отношений между владельцем ипо и обслуживающим его лицом.

Условия возмещения вреда, причиненного ипо: противоправность поведения причинителя вреда, наличие вреда у потерпевшего, причинная связь между ними. Вина не является необходимым условием.

Основания освобождения от обязанности возмещения: а) непреодолимая сила; б) умысел потерпевшего.

Согласно ч.5 ст.1187 ГК лицо, осуществляющее деятельность, которая является ипо, отвечает за причиненный вред, если оно не докажет, что вред был причинен вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего; грубая неосторожность потерпевшего - влечет полное или частичное освобождение от ответственности. При наличии вины причинившего вред лица, осуществляющего деятельность, являющуюся ипо, грубая неосторожность потерпевшего не может быть основанием для отказа в возмещении ущерба; неправомерное завладение ипо третьим лицом.


Подобные документы

  • Понятие гражданского права как отрасли права. Понятие, виды и гражданско-правовые формы имущественных отношений. Роль гражданского законодательства в регулировании имущественных отношений. Понятие и методы правового регулирования имущественных отношений.

    курсовая работа [43,3 K], добавлен 08.01.2015

  • Понятие "имущество" в конституционно-правовом смысле. Содержание, виды и гражданско-правовые формы имущественных отношений (вещные, обязательственные, исключительные, корпоративные). Роль гражданского законодательства в регулировании имущественных прав.

    курсовая работа [203,5 K], добавлен 23.10.2014

  • Имущественные отношения как составляющая предмета гражданско-правового регулирования. Связи имущественных отношений гражданского и земельного права. Переход материальных и иных благ от одних лиц к другим. Оформление и реализация исключительных прав.

    курсовая работа [60,8 K], добавлен 07.01.2017

  • Общая характеристика гражданского права Украины; гражданско-правовые отношения. Физическое и юридическое лица как субъекты гражданского права, виды юридических лиц; объекты гражданских прав. Понятие, виды и формы сделок, условия их действительности.

    реферат [22,5 K], добавлен 16.01.2010

  • Признаки и содержание метода частноправового регулирования. Деятельность государства в сфере правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений. Толкование правовых норм. Равенство и правовая свобода. Предмет гражданского права.

    контрольная работа [26,3 K], добавлен 14.10.2013

  • Характеристика общественных отношений, которые регулируются нормами гражданского права, как предмета гражданско-правового регулирования. Основные группы имущественных и неимущественных отношений. Определение цели установления опеки и попечительства.

    контрольная работа [20,9 K], добавлен 11.04.2016

  • Особенности и основания гражданских правоотношений. Понятие субъективного гражданского права и обязанности его субъектов. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников и объекты гражданского правоотношения. Административные акты.

    курсовая работа [33,9 K], добавлен 02.11.2008

  • Понятие, признаки, формы и виды права собственности, его положение в системе гражданских прав. Содержание имущественных прав, их классификация и принадлежность субъектам гражданского правоотношения. Правовое регулирование отношений собственности.

    дипломная работа [90,3 K], добавлен 24.07.2010

  • Предмет, метод и источники гражданского права. Основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав. Особенности гражданских имущественных отношений. Изучение классификации нормативно-правовые актов гражданского права.

    реферат [32,6 K], добавлен 15.12.2013

  • Общая характеристика гражданского права Украины. Физические и юридические лица как субъекты гражданского права. Виды юридических лиц. Понятие, виды и формы сделок, условия их действительности и недействительности. Виды гражданско-правовых договоров.

    реферат [26,9 K], добавлен 18.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.