Расследование краж с проникновением в помещение

Проникновение в помещение как квалифицирующий признак кражи. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж, совершенных с проникновением в помещение. Основные этапы расследования и пути повышения эффективности следственных действий.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 23.06.2016
Размер файла 2,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

  • Введение
  • 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж, совершенных с проникновением в помещение
  • 1.1 Понятие и уголовно-правовая характеристика кражи
  • 1.2 Проникновение в помещение как квалифицирующий признак кражи
  • 1.3 Криминалистическая характеристика обстановки совершения краж с проникновением в помещение
  • 2. Основные этапы расследования краж, совершенных с проникновением в помещение
  • 2.1 Деятельность на этапе предварительной проверки материалов
  • 2.2 Следственные действия на первоначальном этапе расследования
  • 2.3 Следственные действия на последующих этапах расследования
  • 2.4 Пути повышения эффективности расследования краж, совершенных с проникновением в помещение
  • Заключение
  • Список использованной литературы
  • Приложения

Введение

Актуальность темы исследования. Собственность как социально-экономическая категория охватывает отношения присвоения материальных благ в производственной, потребительской и распределительной сфере. Обладание и распоряжение материальными благами, получившими в законе наименование "имущество", выступает гарантией экономической свободы и благосостояния граждан.

Охрана собственности от преступных посягательств является одной из задач Уголовного кодекса РФ (ч.1 ст.2). Ответственность за указанные посягательства предусмотрена нормами гл.21, которая входит в раздел VIII УК РФ.

В 2013 году в России было зарегистрировано 891 900 преступление, предусмотренное статьей 158 УК РФ, в 2014 г. - 908 901, в 2015 г. было совершено 996 500 краж Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/how. . В этой связи следует заключить, что удельный вес указанного состава преступления является преобладающим в Российской Федерации (41,5 %). Соответственно, почти каждое второе совершаемое в стране преступление квалифицируется по статье 158 УК РФ.

В 2015 г. году в Новосибирской области было зафиксировано больше краж. По данным зарегистрировано 19 483 кражи, это почти на 20% больше, чем годом ранее http: //prokuratura-nso.ru/index. За этот же период на территории Маслянинского района НСО было совершено 156 краж, из них с незаконным проникновением в помещение 48 краж.

Виновные лица избирают тайный способ завладения чужой собственностью вследствие высокой степени вероятности избежать уголовной ответственности в силу отсутствия свидетелей, потерпевших и очевидцев, способных доказать факт совершения данного преступления.

Актуализирует тему исследования и масштабностью проблемы краж, совершаемых с незаконным проникновением в помещение, в том числе в жилище. Кражи, совершаемые с незаконным проникновением в жилище граждан, являются для преступников весьма доходным и относительно безопасным видом криминальных деяний из-за свой неочевидности. Несмотря на то, что регистрируемая преступность в целом то снижается, то вновь возрастает, количество краж с проникновением в помещение остается достаточно высоким. С одной стороны, общественная опасность отдельной кражи не так высока, но с другой стороны, учитывая распространенность этого вида преступлений, можно сказать, что в совокупности кражи наносят огромный вред обществу, причиняя гражданам и организациям значительный материальный ущерб.

Таким образом, отмеченные выше обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы исследования, ее теоретической и практической значимости.

Объектом исследования является практическая деятельность подразделений органов внутренних дел по расследованию расследования краж, совершенных с проникновением в помещение.

Предмет исследования - правовые, организационные и тактические особенности деятельности подразделений органов внутренних дел по раскрытию данной категории краж.

Целью работы является изучение методики расследования краж, совершаемых с незаконным проникновением в помещение.

В соответствии с поставленной целью в работе решены задачи:

1) рассмотреть понятие и уголовно-правовые особенности кражи;

2) проанализировать проникновение в помещение как квалифицирующий признак кражи;

3) обозначить криминалистические особенности обстановки совершения данного вида краж;

кража расследование проникновение помещение

4) раскрыть деятельность на этапе предварительной проверки материалов;

5) представить обзор следственных действий на первоначальном и на последующих этапах расследования;

6) наметить пути повышения эффективности расследования краж, совершенных с проникновением в помещение.

Методологической основой исследования является диалектико-материалистический метод как всеобщий метод познания социально-правовых явлений. В ходе работы над темой также применялись исторический, сравнительно-правовой, логико-юридический и статистический методы.

Нормативной базой исследования являются: Конституция РФ, действующее уголовное, уголовно-процессуальное и гражданское законодательство.

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж, совершенных с проникновением в помещение

1.1 Понятие и уголовно-правовая характеристика кражи

Для изучения понятия "кража" необходимо рассмотреть все ее признаки и элементы состава преступления.

Видовым объектом кражи являются социально значимые интересы и отношения в сфере охраны собственности.

Непосредственным объектом кражи выступают социально значимые интересы и отношения в сфере охраны конкретной формы собственности.

В теории уголовного права имеется концепция, согласно которой непосредственным объектом кражи и других конкретных посягательств на собственность являются конкретные отношения собственности, реализующиеся через определенную, предусмотренную законодательством форму собственности: государственную, муниципальную, частную или иную. При этом, например, М.Ю. Хмелева опирается на структуру общественных отношений, которая закреплена действующим уголовным законодательством Хмелева М.Ю. Уголовная ответственность за мошенничество: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 4. . Так, глава 21 Уголовного кодекса РФ направлена на охрану отношений собственности, что подтверждается названием данной главы и содержанием находящихся в ней норм. Данное понимание объекта хищения, существующее уже продолжительное время, является вполне обоснованным. Вместе с тем А.Г. Безверхов и И.А. Клепицкий полагают, что нельзя трактовать объект хищения в целом с точки зрения только категории собственности, поскольку в таком случае без надлежащей уголовно-правовой охраны остаются иные имущественные отношения. Под ними следует понимать волевые отношения между субъектами, имеющими равное положение и обладающими имущественно-распорядительной самостоятельностью, связанные принадлежностью и перераспределением определенных материальных благ Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2001. С. 26; Клепицкий И.А. Собственность и имущество в уголовном праве // Государство и право. 1997. № 5. С. 77; Артеменко Н.И. Категория «собственность» как объект уголовно-правовой охраны // Рос. юстиция. 2011. № 9. С. 14. . По мнению сторонников данного подхода, именно при закреплении на законодательном уровне уголовно-правовой охраны имущественных отношений будет равным образом обеспечена защита прав как собственника имущества, так и любого другого лица, чье право на имущество не совпадает с правом собственности. Эти две концепции не противоречат другу и могут вполне быть приняты. А вот состоянию присвоенности этого имущества собственнику или титульному владельцу всегда причиняется реальный вред, как и указанной выше триаде правомочий. Не случайно в примечании № 1 к ст.158 УК РФ говорится о причинении хищением вреда и иному (имеется в виду законному) владельцу похищаемого имущества, а не только его собственнику. Чужое имущество - это имущество, не принадлежащее виновному на праве собственности или законного владения, о чем прямо говорилось в отмененном ныне Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г.

Право собственности не является объектом посягательства, поскольку оно ни при каких обстоятельствах к вору или иному похитителю не переходит. Составной частью объекта посягательства выступает предмет посягательства, т.е. чужое имущество, являющееся выражением экономического содержания собственности Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. М., 2006. С. 14. .

"Предмет хищения - чужое имущество, т.е. не находящееся в собственности и законном владении виновного.

Предметом хищения могут быть любые вещи материального мира в создание которых вложен труд человека и которые обладают материальной ценностью.

Предметом хищения может быть движимое и недвижимое имущество. Первое по делам о хищениях встречается значительно чаще.

В уголовном праве понятие имущества как предмета хищений, в том числе и кражи, несколько уже того, которое указано в ст.128 ГК РФ, - в частности, в него не входит информация, нематериальные блага, результаты интеллектуальной деятельности и права на них (интеллектуальная собственность). Правда, в последнее время А.В. Наумов, В.А. Винокуров и А.В. Шульга предлагают наказывать хищение интеллектуальной собственности в том же порядке, что и хищение вещей Наумов А.В. Хищение интеллектуальной собственности // Уголовное право. 2004. № 4. С. 39; Винокуров В.А. Причинение имущественного ущерба как критерий признания предметов и информации предметами преступлений против собственности // Уголовное право. 2008. № 4. С. 15; Шульга А.В. Информация имущественного характера как предмет преступлений против собственности // Уголовное право. 2012. № 3. С. 87. .

Сходное с этим мнение высказывает Т.Г. Лепина: собственность как правовое благо, наделенное не только материальной, но и духовной составляющей (в которой проявляются уникальные личностные качества), включает в себя интеллектуальную и вещную собственность, которые являются выражением одной сущности. Поэтому они могут охраняться в рамках одной главы, и составы, охраняющие конкретные результаты интеллектуальной деятельности - ст.146, 147, ч.1 ст.180 УК РФ в новой редакции, представляется целесообразным перенести в гл.21 УК РФ Лепина Т.Г. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности: дис.... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 169. . Предметом кражи могут быть и некоторые разновидности недвижимого имущества в смысле ст.130 ГК РФ - воздушные и морские суда, а также суда внутреннего плавания, многолетние насаждения и т.д.

В теории уголовного права существуют разные концепции относительно признаков имущества предмета кражи. Не вдаваясь в их подробности, мы считаем, что таковых признаков насчитывается три:

• физический признак - это вещественный, материальный предмет внешнего мира, очерченный в пространстве. Речь идет об осязаемой вещи, находящейся в твердом, жидком, газообразном (и в принципе даже в плазменном) физическом состоянии. Это может быть одушевленный предмет (скот), часть от целого (детали радиоприемника). Не может быть предметом хищения электрическая энергия, поскольку она не существует иначе, чем в работе, - если речь идет, допустим, об электроэнергии, то она при самом простейшем действии, т.е. при нажатии на выключатель, сразу исчезает. Поэтому, вопреки мнению В.М. Семенова Семенов В.М. Чужое имущество как предмет кражи // Юрист. 2005. № 5. С. 28. , уголовная ответственность за так называемую кражу электричества в быту путем махинаций со счетчиком (а фактически - за неуплату пользователем денег по тарифу, по обоснованному мнению В.В. Хилюты) Хилюта В.В. «Хищение» энергии (или к вопросу о модернизации уголовно-правовых положений // Рос. юстиция. 2008. № 8. С. 43; Он же. Проблемы доктринального толкования физического признака имущества в уголовном праве // Рос. юрид. журн. 2014. № 5. С. 160. возможна лишь по ст.165 УК РФ - что и подтвердил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29 декабря 2007 г.

Документы, как правило, не являются предметом хищения, они упоминаются в специальных составах преступлений, например паспорт в ст.325 УК РФ. Если в похищенные документы или их бланки нужно еще дополнительно внести сведения, поставить печать и т.д., их изъятие и завладение рассматривается как приготовление к мошенничеству (подпадающему под признаки ч.3 и 4 ст.159 УК РФ). Предметом хищения могут быть вещи, которые образуют инфраструктуру земельного участка: поверхностный (почвенный) слой, лес и растения, общераспространенные полезные ископаемые (после того, как они разведаны и собственник в установленном порядке вступил во владение месторождением; а до этого возможна квалификация по ст.255 - незаконное использование недр.);

• экономический признак - имущество обладает потребительной стоимостью вследствие вложенного в него ранее человеческого труда. Например, изъятие из клеток ценных пушных животных, выращенных работниками зверосовхоза, образует кражу, а завладение такими же животными, которые выросли в естественных условиях в лесу или степи, квалифицируется как незаконная охота по ст.258 УК РФ (а в некоторых случаях - по ст.258.1 как незаконные добыча и оборот ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации). Аналогично оцениваются случаи изъятия выращенных мальков или рыб на рыбозаводе, спиливания деревьев в парке (подобные деяния, но уже в отношении дикорастущих объектов, квалифицируются по ст.256 или 260 УК РФ);

• юридический признак - имущество находится в чьей-либо собственности или законном владении. Не могут быть предметом кражи бесхозяйные вещи, которые ст.225 ГК РФ определяет как вещи, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо вещи, от права собственности на которые собственник отказался (например, выброшенные за ненадобностью в мусор добротные вещи).

Довольно сложным является вопрос о квалификации изъятия имущества из земли в виде клада. Согласно ч.2 ст.233 ГК РФ, если в нем находятся вещи, относящиеся к памятникам истории или культуры, они подлежат передаче в государственную собственность. Присвоение найденного лицом клада З.А. Незнамова, Г.Л. Кригер и А.И. Бойцов предлагают считать хищением (подпадающим под ст.158 или ст.164 УК РФ) Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М., 2001. С. 268; Курс российского уголовного права: Особенная часть / под ред.В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2002. С. 322; Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 239. . На наш взгляд, такое деяние нужно квалифицировать по ст.165 УК РФ как причинение имущественного ущерба собственнику без признаков хищения, и именно потому, что отсутствует юридический признак предмета хищения - ведь государство как собственник ничего о кладе до момента изъятия и присвоения не знало и им не владело.

Предметом кражи могут быть деньги, валютные ценности и ценные бумаги. Последние олицетворяют собой стоимость и являются эквивалентом денежного выражения имущества. К числу ценных бумаг гражданское законодательство относит: государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном законом порядке отнесены к ценным бумагам (ст.143 ГК).

Наконец, предметом кражи можно, на наш взгляд, признать и пластиковые карточки (электронные деньги), которые получили достаточно широкое распространение в последнее время.

Однако, сам факт хищения кредитной карты не может признаваться оконченным хищением; это приготовление к нему при наличии цели завладеть в дальнейшем той суммой, на которую открыта кредитная карта. Хищение будет оконченным только тогда, когда преступник использует кредитную карту по назначению, например для того, чтобы расплатиться за товар в супермаркете.

Предметом хищения может быть только чужое имущество. Этот признак отражает юридическую характеристику имущества. Чужим признается имущество, не находящееся в собственности или законном владении виновного. Чужим для виновного следует признать и такое имущество, которое находится в совместной с потерпевшим собственности.

Что касается краж имущества, изъятого из гражданского оборота (радиоактивные материалы, оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, наркотические средства, психотропные вещества), то они образуют самостоятельные составы преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена соответственно ст. ст.221, 226, 229 УК.

Поскольку кражей по закону признается только тайное хищение имущества, то необходимо подробнее остановиться на критериях тайности, которых в теории уголовного права выделяют два:

- объективный - он характеризует отношение к совершаемому изъятию имущества со стороны собственника, владельца либо другого постороннего лица (т.е. не соучастника и не близкого родственника виновного, который не собирался бы противодействовать изъятию имущества, и на этом строился расчет вора Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты. М., 2004. С. 45; Богданчиков С.В. Противодействие преступным посягательствам на абсолютное право собственности (хищениям). М., 2008. С. 76.; Семенов В.М. Тайность как способ совершения кражи // Рос. следователь. 2005. № 6. С. 20. ). Отношение это следующее: указанные лица не сознают акта противоправного изъятия имущества. На практике это может проявляться в одном из следующих четырех вариантов:

а) на месте преступления вообще больше никого нет, кроме вора - это случается наиболее часто, так как воры именно к этому и стремятся;

б) указанные лица не замечают акта изъятия - если он производится профессионально (в частности, карманная кража или сходная ситуация). Например, в 1978 г. в Москве "вор в законе" Евгений Кривошеев по кличке "Артист" приходил в костюме Деда Мороза перед Новым годом на квартиру богатых людей с подарками. Когда они удивлялись (потому что не заказывали его!), он объяснял: профсоюз сюрприз вам сделал, заказал визит и все оплатил. Затем он подмешивал в водку, которой его почти всегда угощали, клофелин, взрослые вскоре засыпали, а Кривошеев предлагал ребенку поиграть в прятки, говоря ему: "Прячься, я считаю до 100". Тот прятался, а он быстро обшаривал шкафы, забирал ценности и исчезал, причем ребенок так и не видел момент изъятия имущества Банда «Красный нос" [Электронный ресурс]. URL: www.youtube.com. ;

в) указанные лица замечают физический акт изъятия, но не сознают его противоправности. Такое бывает сравнительно редко, но все же случается. Например, когда покупатели в магазине видят, что человек, одетый как грузчик, вынес коробку с товаром из помещения, и считают это выполнением его обязанностей;

г) сам потерпевший не осознает противоправности изъятия у него имущества вследствие психологического воздействия на него виновным. Цыганки часто применяют такой прием при гадании, потому что у многих из них есть гипнотические способности. При встрече на улице с девушкой они говорят, что надо с нее срочно снять порчу, берут деньги у нее из рук, "колдуют" над ними, затем вырывают у девушки волос и дуют на него - он почему-то становится красным, и с этого момента девушка ей верит безоговорочно, легко отдает деньги. Она все видит и понимает (с физической стороны, а не с юридической), но почему-то выполняет все просьбы цыганки - например, еще и вынести из дому ценные вещи и отдать ей. Потом цыганка ее предупреждает, что надо подождать полчаса, чтобы порча ушла окончательно, а сама с деньгами или вещами скрывается. И только тут жертва начинает понимать, что ее "зомбировали" и нагло обокрали;

- субъективный - он характеризует отношение самого похитителя к возможности осознания другими лицами акта противоправного изъятия, и оно очень простое: похититель убежден, что факт противоправного изъятия никто не сознает (а значит, не сможет и пресечь хищение!). Психологически расчет вора именно на этом и строится - он рассчитывает, что никто не поднимет шума, не позовет полицию, не вступится сам за чужое имущество. Если же вор в этом не уверен на сто процентов, он лучше откажется от кражи и будет терпеливо ждать другой возможности. А вот грабитель или разбойник, в отличие от вора, внутренне готов к возможному сопротивлению и не остановится даже перед применением силы, чтобы завладеть имуществом и удержать его у себя. В последнее время в магазинах и других учреждениях стали применяться камеры дистанционного наблюдения, которые покупатель тоже может увидеть, так как они поворачиваются постоянно. Изображение с них передается на пульт (иногда - вне магазина), где сидит дежурный. Если похититель знает, что у него есть резерв времени, чтобы схватить имущество и выбежать прежде, чем подоспеет охрана, - это похищение тайное, даже когда видеокамера запечатлела его лицо и он понимает, что в принципе его смогут потом найти и опознать.

Хищение признается тайным, если налицо оба критерия или хотя бы главный из них - субъективный. Иногда бывают сложности в правовой оценке содеянного, когда названные критерии по сути своей противоречат друг другу, что хорошо демонстрирует следующий случай.

Изъятие заключается в переводе чужого имущества из владения собственника или иного законного владельца в фактическое обладание виновного. Имеется в виду обладание, которое позволяет виновному осуществить хотя бы первоначальные распоряжения имуществом - спрятать, унести, передать соучастнику и т.п.

Противоправность изъятия и (или) обращения чужого имущества в свою пользу означает, что перевод имущества в фактическое обладание виновного осуществляется без каких-либо оснований для этого и согласия собственника или иного владельца. Похитивший имущество хотя и распоряжается им как своим собственным, но не становится собственником. Изъятие имущества, правомерность которого оспаривается организацией или гражданином, не образует хищения. Такие действия могут влечь ответственность за самоуправство (ст.330 УК РФ) или иные преступления.

Безвозмездность изъятия чужого имущества имеет место в случаях, когда виновный завладевает им бесплатно, без соответствующего возмещения либо с неадекватным возмещением, например путем незаконной уценки товара, выбраковки промышленных изделий, замены вверенного имущества на менее ценное. Именно безвозмездность изъятия имущества обусловливает наступление общественно опасных последствий в виде причинения собственнику или иному владели имущественного ущерба Черненко И.В. Объективная сторона кражи по УК РФ // Актуальные вопросы юридической науки и практики: материалы II Межвузовской научно-практической конференции. - Краснодар: Краснодар. ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2014. - С. 208-210. .

Уголовный закон не ограничивает ответственность за хищение каким-либо минимальным размером причиненного ущерба. Вместе с тем, в соответствии со ст.7.27 КоАП РФ, мелким хищением чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоена или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ч.2, 3 и 4ст.158,159 и 160 УК РФ, признается хищение, если стоимость похищенного не превышает 1000 рублей. Этот критерий используется только при разграничении административного мелкого хищения и так называемых простых ненасильственных видов хищения, совершенных без квалифицирующих признаков. Кража, мошенничество, присвоение или растрата, совершенные при квалифицирующих обстоятельствах, признаются преступлением, даже если стоимость похищенного была менее 1000 рублей.

Однако, на наш взгляд, следует обратить внимание на один момент. Преступники при возможности похищают необходимое им имущество частями, каждая из которых имеет стоимость менее 1000 рублей, а доказать на практике умысел на хищения всего имущества, а не его частей если это не сложная вещь практически невозможно.

И все же нельзя полностью исключать из арсенала средств борьбы против "мелких" хищений, совершенных способами, перечисленными в ст.7.27 КоАП РФ, и институт уголовной ответственности. По мнению Варастайкина В.В., с которым мы полностью согласны, уголовное дело по факту мелкого хищения целесообразно возбуждать и привлекать лицо к уголовной ответственности только при общественной значимости содеянного. К таким случаям следует относить: систематическое совершение в течение одного года мелких хищений, если за ранее совершенное лицо привлекалось к административной ответственности Варастайкин В. В." Мелкое хищение - не мелочь» /В.В. Варастайкин //Российская юстиция, N 7, 2000 г. с. 23-24. .

Для кражи типично изъятие имущества из чужого владения. Однако не исключает кражу и завладение имуществом, к которому виновный имел тот или иной доступ без права пользоваться и распоряжается им. Имеется в виду кража сырья или готовой продукции рабочим производстве, кража имущества, оставленного потерпевшим под временный присмотр, взятого в магазине для примерки, переданного носильщику для переноса и т.п. Черненко И.В. Объективная сторона кражи по УК РФ // Актуальные вопросы юридической науки и практики: материалы II Межвузовской научно-практической конференции. - Краснодар: Краснодар. ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2014. - С. 208-210.

Долгое время дискуссионным был вопрос о моменте окончания хищения, в том числе и кражи. Дело в том, что определение родового понятия хищения в примечании № 1 к ст.158 УК РФ имеет существенные недостатки. По сути, вместо одного понятия, которое позволяло бы четко разграничивать хищение с иными посягательствами на собственность, в законе наличествуют целых три:

1) изъятие имущества в пользу виновного или других лиц (часть формулировки примечания № 1 к ст.158 УК РФ до разделительного союза "или");

1. обращение имущества в пользу виновного или других лиц (часть той же формулировки после разделительного союза "или");

2. изъятие и обращение имущества в пользу виновного или других лиц вся формулировка с учетом выбранного соединительного союза "и"). Как ни странно, но хищение по формуле закона имеет два момента окончания - изъятие имущества и обращение имущества в пользу виновного. И только в п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 декабря 2002 г. "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" был дан четкий ответ, исходящий из так называемой теории распоряжения: хищение окончено (кроме разбоя) с момента, когда виновный изъял имущество, владеет им и получил реальную возможность пользоваться им или распоряжаться. Такая трактовка момента окончания вполне логична, поскольку связана напрямую с гражданско-правовыми правомочиями собственника: виновный уже осуществляет первое правомочие и может по своему желанию в любое время осуществить остальные два (реализовывать сразу все три ему не нужно). Кстати, такое разъяснение еще в рамках прошлого УК РСФСР давал и Пленум Верховного Суда СССР в Постановлении от 11 июля 1972 г.

Этот вопрос имеет практическое значение в случае совершения краж с охраняемых территорий, которые считаются оконченными только при выносе имущества за пределы этой территории (за исключением случаев, когда украденное имущество по своему характеру и объему может быть использовано и внутри охраняемой территории - например, колбаса на территории мясокомбината). Например, в 2012 г. Кунцевский районный суд г. Москвы осудил Кремляка по ч.3 ст.30 и п. "г" ч.2 ст.158 УК РФ. Кремляк, находясь в торговом зале гипермаркета и подойдя вплотную к потерпевшей В. и убедившись в том, что его преступных действий никто не видит, тайно изъял из сумки, находившейся при потерпевшей, ее кошелек с деньгами и другими предметами. После этого он направился к выходу из магазина, но был задержан сотрудниками полиции. Употребить пиво прямо в торговом зале магазина у него не было реальной возможности из-за легкого обнаружения факта кражи сотрудниками магазина, поэтому суд и признал кражу неоконченной Приговор Кунцевского районного суда г. Москвы от 8 апреля 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: www. Судебные решения. РФ.

Большинство теоретиков считают, что моменты изъятия и завладения во времени совпадают - как только виновный завладел имуществом, так собственнику реально причинен ущерб в виде недостачи этого имущества Бойцов А.И. Указ. соч. С. 267. .

Однако есть и концепция, согласно которой может быть такой промежуток времени, когда изъятие и завладение налицо, реальный ущерб собственнику уже причинен, но виновный еще не получил возможности пользоваться имуществом или распоряжаться им. В частности, О. Ермакова приводит пример Ермакова О. Соотношение понятий «реальная возможность пользоваться или распоряжаться похищенным имуществом» и «причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества" / / Уголовное право. 2014. № 1. С. 23. с похищением сейфа из помещения, когда вскрыть его не удается ни сразу, ни иногда даже спустя долгое время и в другом месте, поэтому, по мнению также и М. Третьяк Третьяк М., Волошин В. Момент окончания хищения // Уголовное право. 2007. № 3. С. 63. , кражу нельзя считать оконченной, необходима ссылка на ч.3 ст.30 УК РФ. Мы можем привести и другой пример разницы этих понятий - допустим, в зимнее время вор через форточку выбрасывает из супермаркета ценную вещь, она падает в сугроб, а потом он спустя какое-то время, когда вокруг никого нет, приходит и забирает ее из сугроба.

Проанализировав объект и объективную сторону кражи, по нашему мнению необходимо отметить, что объективную сторону рассматриваемого преступления образуют общественно опасное деяние, преступное последствие и причинная связь между ними. Материальная конструкция состава позволяет констатировать оконченное преступление в момент владения, пользования и распоряжения похищенным имуществом виновным по своему усмотрению как своим собственным без законных к тому оснований вопреки воле собственника. Уголовно-правовые последствия кражи носят материальный характер и сопряжены с причинением имущественного ущерба.

Отличительной особенностью объективной стороны кражи признается тайный способ ее совершения. Тайным признается хищение чужого имущества в отсутствие собственника или иного его владельца либо посторонних лиц или в присутствии таковых, но незаметно для них. Хищение считается тайным и в том случае, если указанные лица наблюдали за совершением преступления, однако, виновный, исходя окружающей обстановки, полагал, что действует скрытно. Присутствие при незаконном изъятии чужого имущества лица, не осознающего противоправность указанных действий, либо близкого родственника виновного, не оказывающего ему противодействия, следует квалифицировать как кражу.

Для более детально состава преступления кража необходимо изучить ее следующие два элемента: субъективную сторону и субъект.

Субъективные признаки состава любого преступления включают в себя субъективную сторону и субъект преступления.

Главным и обязательным признаком субъективной стороны любого преступления является вина. Вина - психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному действию или бездействию и к наступившим в результате этого общественно опасным последствиям.

Субъективная сторона хищения предполагает установление двух обязательных признаков: умышленной формы вины в виде прямого умысла; корыстной цели.

Все хищения являются умышленными преступлениями, при совершении которых вина преступника выражается только в виде прямого умысла. Согласно ст.25 УК РФ, преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

Под субъективной стороной преступления понимается психологическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления. Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью таких юридических признаков как вина, мотив и цель Российское уголовное право. Общая часть. / Г.Б. Борзенков Л.В. Иногамова-Хегай, В. С. Комиссаров, А.И. Рарога. Проспект, 2006. С. 157. .

Субъективная сторона кражи выражается в прямом умысле, виновный сознает не только противоправность и безвозмездность чужого имущества, но и тайный способ своих действий. Именно на этом построен его расчет по завладению имуществом. При этом виновный руководствуется корыстным мотивом и преследует цель незаконного получения наживы.

Уголовно-правовое понимание корыстной цели является более широким по содержанию, нежели корысти, как морально-этической категории Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 167. . Исследователи предлагают рассматривать "корысть" в качестве характеристики мотива совершения хищения Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 2000. С. 111-115. .

Между тем, руководствуясь положениями уголовного закона, представляется необходимым обратить пристальное внимание при квалификации на взаимосвязь прямого умысла и корыстной цели в момент тайного хищения чужого имущества. Виновный осознает общественную опасность реализуемого деяния, предвидит неизбежность причинения собственнику или иному владельцу имущественного ущерба и стремится к этому в процессе совершения преступления. Направленность умысла при хищении предопределяется корыстной направленностью. Ориентация субъекта на причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу сопровождается противоправным способом удовлетворения материальных потребностей.

Корыстная цель, преследуемая виновным, фиксируется при незаконном обращении похищенного имущества в его пользу либо иного лица, в материальном благополучии которых он оказывается заинтересован. Корыстные устремления определяют волевой акт и содержание умысла виновного при совершении хищения. Обращение похищенного имущества виновным в свою пользу или других лиц влечет фактическое обладание вещью.

Корыстная цель налицо, если чужое имущество изымалось и (или) обращалось в пользу виновного, или в пользу других лиц, близких виновному, в улучшении материального положения которых он заинтересован, или в пользу соучастников виновного Волженкин Б.В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963-2007 гг.). СПб., 2008. С. 162; Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарий судебной практики и доктринальное толкование. М., 2005. С. 350; Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 29. .

По мнению В.В. Гладилина Гладилин В.В. Временное позаимствование в уголовном праве: вопросы ответственности. М., 2006. С. 75. , корыстная цель отсутствует при так называемом временном позаимствовании имущества (с обоснованным расчетом субъекта вернуть взятые из подотчета или при других обстоятельствах деньги), в силу чего оно может быть расценено не как хищение, а при соответствующих условиях только как самоуправство по ст.330 УК РФ.

Субъектом, кражи согласно ст.20 ч.2 УК РФ кражи может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста на момент совершения преступления. Субъектом кражи могут быть несовершеннолетние дети, тайно завладевающие имуществом родителей.

В современной России кражи совершают и немало подростков моложе этого возраста. Так, в 1999 г. в Карелии был задержан 12-летний Ваня Ананьев по прозвищу "Криминальный Моцарт" URL: www.gov. karelia.ru, который прославился на всю республику тем, что наворовал денег на покупку аж двух машин и сумел оборудовать в подвале жилого дома себе квартиру с довольно высоким уровнем комфорта. Мать его говорит, что этот талант генетически перешел к нему от отца, находящегося в местах лишения свободы истинного "вора в законе".

Если преступник использует для совершения кражи другое лицо, не подлежащее уголовной ответственности в силу недостижения установленного возраста, невменяемости или иных обстоятельств, его действия следует в соответствии с ч.2 ст.33 квалифицировать как исполнительство кражи по соответствующей части ст.158 УК РФ (например, если он подговорил малолетнего влезть в форточку окна и вынести из квартиры имущество, то по ч.3 ст.158). При этом виновный в возрасте более 18 лет несет по совокупности ответственность еще и по ст.150 УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Таким образом, рассмотрев субъективную сторону и субъект преступлении кража, мы делаем вывод, что она может совершаться только с прямой формой умысла и законодатель считает, что среднестатистический человек отдает отчет в общественной опасности данного преступления с 14 лет.

1.2 Проникновение в помещение как квалифицирующий признак кражи

"Вопрос о том, все или только некоторые (и какие именно) способы достижения вредного результата должны быть запрещены в уголовно-правовом порядке, - писал В.Н. Кудрявцев, - есть один из важнейших вопросов разработки нового уголовного законодательства, повседневно возникающих перед законодательными органами и перед юридической наукой в связи с происходящими изменениями в существенно исторической обстановке" Кудрявцев В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение // Советское государство и право. 1957. N 8. С. 65. . По официальным данным МВД России, в 2015 г. почти половину всех зарегистрированных преступлений (49,4%) составили хищения чужого имущества См.: Состояние преступности в России: январь - декабрь 2015 // URL: http://www.mvd.ru/ presscenter/ statistics/ reports/ show_88233/. . Почти каждая третья кража (32,2%) была сопряжена с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. На основании этих цифр можно сделать вывод, что каждое двадцатое (5%) зарегистрированное преступление в России - квартирная кража. И несмотря на то, что в январе - декабре 2015 г. их число сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ситуация продолжает оставаться напряженной.

Впервые уголовная ответственность за хищение, совершенное с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, была введена в ст. ст.144 - 146 УК РСФСР. И если сегодня для большинства граждан опасность незаконного проникновения при посягательстве на чужое имущество является безусловной, поскольку "виновный действует при этом более дерзко, прилагает усилия к преодолению преград для получения доступа к чужому имуществу" См.: Семенов В.М. Квалификация совершения кражи с проникновением в помещение, иное хранилище либо жилище // Адвокатская практика. 2015. N 3. С. 26. , нарушая помимо прочего конституционный принцип неприкосновенности жилища, то в дореволюционном законодательстве, как и в первых уголовных кодексах, принятых советской властью, при конструировании составов хищений законодатель ограничивался лишь указанием на место его совершения.

Понятия помещения дано в примечании к ст.158 УК РФ. Под помещением закон понимает строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. Из приведенного определения следует, что обязательным признаком помещения является предназначенность его для нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или служебных целях. Таким образом, индивидуальные гаражи, сараи, амбары, кладовки и т.п. не могут быть отнесены к помещениям из-за отсутствия производственной или служебной цели. Данные строения следует относить к хранилищу.

Проникновение в жилище, помещение или иное хранилище как квалифицирующий признак кражи, грабежа и разбоя представляет собой незаконное вторжение в жилище, помещение или иное хранилище с целью совершения хищения.

Проникновение признается незаконным, если лицо либо вообще не имело права находиться в данном жилище, помещении или ином хранилище, либо не имело права находиться в них в определенное время. Если же лицо имело право находиться в жилище, помещении или ином хранилище, признак проникновения отсутствует. Способ завладения имуществом в последнем случае получил условное название "свободный доступ" См., напр.: кассационное определение Верх. Суда Рос. Федерации от 11. 10.2011 № 12-О11-16сп; определение Судебной коллегии по уголовным делам Верх. Суда Рос. Федерации от 05. 03.2013 № 74-Д13-2; извлечение из постановления Президиума Верх. Суда Рос. Федерации от 10. 01.2007 № 714-П06; извлечение из определения Судебной коллеги по уголовным делам Верх. Суда Рос. Федерации от 20. 03.1995. .

Признак проникновения отсутствует и тогда, когда лицо, совершившее хищение, оказалось в жилище, помещении или хранилище с иной целью и умысел на завладение чужим имуществом возник у него при нахождении в помещении. Исходя из сложившейся судебной практики, квалифицирующий признак проникновения также отсутствует, когда лицо оказалось в жилище, помещении или ином хранилище с согласия потерпевшего или лиц, под охраной которых находилось имущество, в силу родственных отношений или знакомства См., напр.: постановление Пленума Верх. Суда Рос. Федерации от 27. 12.2002 № 29 «О судебной практике.

Основываясь на разъяснениях высших судебных инстанций СССР, РСФСР и Российской Федерации, на анализе практики квалификации хищений, совершенных с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, можно выделить следующие формы и способы проникновения:

тайное вторжение без преодоления препятствий;

тайное вторжение с преодолением препятствий;

открытое вторжение без преодоления препятствий или сопротивления людей;

открытое вторжение с преодолением препятствий и (или) сопротивления людей;

проникновение без вхождения в жилище, помещение или хранилище; вторжение путем обмана; пассивное вторжение, когда законное нахождение в жилище, помещении или хранилище перетекает в незаконное

Анализ правоприменительной практики показал, что большинство проблем, связанных с квалификацией тайного хищения чужого имущества, совершенного с незаконным проникновением, возникает еще на стадии предварительного расследования. Вместе с тем в рамках предварительного расследования следует установить, во-первых, факт самого проникновения, во-вторых, решить вопрос о его незаконности, в-третьих, доказать наличие умысла на совершение до момента проникновения.

В действующем уголовном законодательстве отсутствует интерпретация дефиниции "проникновение", в силу чего появляются широкие возможности для судебного, доктринального, профессионально-компетентного или обыденного толкования данной категории. Может показаться, что наличие официального судебного разъяснения по данному вопросу должно способствовать разрешению всех имеющихся проблем, однако наличие отдельных семантических противоречий в понятийно-категориальном аппарате различных субъектов толкования приводит к когнитивному диссонансу у правоприменителей и, как следствие, к ошибкам в квалификации Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2002 г. N 5-Дпр02-117 // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс». . Подтверждением данного вывода может служить анализ возможных вариантов толкования определения "проникновение".

В словарях этот термин употребляется в значениях: "проходить внутрь" Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: современное написание: В 4 т.Т. 3. М., 1980. С. 499. , "попасть, пробраться куда-нибудь" Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1981. С. 548. . На уровне официального толкования понятие "проникновение" предполагает незаконное тайное или открытое вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя См.: п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по делам о грабеже и разбое» (в ред. от 6 февраля 2007 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. N 5. . Нетрудно заметить, что "проникновение" толкуется здесь через термин "вторжение", что вступает в явное противоречие с общепринятым, поскольку слово "вторгаться" в русском языке используется в основном при характеристике насильственной формы проникновения. "Вторгаться - врываться, прорываться, вступать или входить силою, вламываться" Даль В.И. Указ. соч. С. 143. . И если для кражи, совершенной путем взлома, использование данного термина может быть допустимо, то как быть в случае, когда проникновение в жилище с целью кражи совершается с использованием обмана?

К сожалению, высшая судебная инстанция Российской Федерации на сегодняшний день никаких разъяснений по данному вопросу не дает. При этом Верховный Суд Российской Федерации указал, что отсутствие квалифицирующего признака "проникновение" имеет место в случаях, когда лицо оказалось в жилище, помещении или ином хранилище с согласия потерпевшего См.: п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. N 29. . А если согласие потерпевшего на свободный доступ в его жилище было продиктовано обманными действиями, например, лицо представилось сотрудником полиции, сантехником, сотрудником телефонной компании и т.д.? Убеждены, что подобные акты также следует классифицировать как незаконное проникновение, поскольку потерпевший или лицо, под охраной которых находилось имущество, были введены злоумышленником в заблуждение, что само по себе нивелирует данное потерпевшим согласие. Кстати, подобный подход использовался Верховным Судом СССР, который специально указывал на возможность квалификации действий виновного как проникновение, в случаях, когда оно совершается обманными действиями, т.е. введением потерпевшего в заблуждение путем предъявления подложных документов либо иным подобным способом См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г. N 11 «О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности" // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1995. С. 311; п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 марта 1966 г. N 31 «О судебной практике по делам о грабеже и разбое» // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации (1961 - 1993). М., 1994. С. 202. .

Вероятно, существующее несоответствие между разъяснениями высшей судебной инстанции и обыденным пониманием термина "проникновение" приводит к тому, что одни ученые в своих работах оспаривают целесообразность использования данного способа при конструировании составов хищений См.: Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2006. С. 53. , другие предлагают ограничить проникновение только случаями преодоления препятствий или сопротивления людей См.: Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности: Учеб. - практ. пособие. М., 2000. С. 116. .

При решении вопроса о законности или незаконности проникновения следует учитывать, что законным проникновение может быть признано:

при наличии согласия самого потерпевшего или иного лица, под охраной которого находилось имущество;

в силу родственных отношений либо знакомства;

при нахождении в торговом зале магазина, в офисе или других помещениях, открытых для посещения гражданами;

в рамках крайней необходимости (ст.39 УК РФ);

в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации (например, Федеральный закон "О полиции", Закон РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" и т.д.).

Проблема заключается в том, что, ставя проникновение в зависимость от субъективных факторов, законодатель устанавливает перед правоохранительными органами сложную задачу определения направленности и момента возникновения умысла обвиняемого и подсудимого во время совершения преступления. И если в случае с вторжением, когда виновный преодолевает препятствия (взламывает замки, двери, стены), умысел на совершение хищения можно доказать, то в других случаях, особенно при совершении обманных действий, сделать это будет довольно затруднительно. Кроме того, на практике нередко встречаются случаи, когда хищение совершается из помещения, к которому доступ был свободным и открытым (например, открытая гримерная). При этом в отличие от Верховного Суда СССР, который под проникновением предлагал понимать вторжение в незакрытое (незапертое) помещение или иное хранилище помимо воли лиц, работающих либо в силу иных обстоятельств законно находящихся или в данное время отсутствующих в указанных местах, даже в случае если эти лица оставили помещение незакрытым, без охраны См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. N 2 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении Указов Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1982 г. «О дальнейшем совершенствовании уголовного и исправительно-трудового законодательства» и от 15 октября 1982 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1995. С. 240. , Верховный Суд РФ опять оставляет подобные действия без соответствующего комментария.


Подобные документы

  • Понятие и уголовно-правовая характеристика кражи. Криминалистическая характеристика обстановки совершения краж с проникновением в помещение. Следственные действия при расследовании. Рекомендации по оптимизации следственных действий при расследовании.

    дипломная работа [266,8 K], добавлен 03.05.2009

  • Общее описание и криминалистическая характеристика краж из помещений. Алгоритм следственных действий на первоначальном этапе расследования. Дальнейшие следственные действия при расследовании краж из помещений, а также критерии оценки их эффективности.

    курсовая работа [45,5 K], добавлен 13.12.2014

  • История уголовного законодательства об ответственности за хищения с проникновением в жилище и иное хранилище, уголовно-правовая характеристика кражи. Общее понятие хищения чужого имущества. Понятие незаконности при проникновении в охраняемые места.

    дипломная работа [87,6 K], добавлен 09.11.2010

  • Криминалистическая характеристика краж, методика расследования. Особенности возбуждения уголовного дела; классификация следственных ситуаций на этапах расследования; планирование, выдвижение версий; повышение эффективности следствия, профилактика краж.

    курсовая работа [52,5 K], добавлен 14.04.2011

  • Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж из жилища. Способы сокрытия краж. Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Типичные следственные ситуации и действия первоначального этапа расследования.

    реферат [19,9 K], добавлен 30.08.2010

  • Криминалистическая характеристика карманных краж. Организация раскрытия карманных краж на первоначальном этапе с учетом типичных следственных ситуаций. Особенности производства отдельных следственных действий. Анализ видеозаписи с камер слежения.

    курсовая работа [39,8 K], добавлен 30.08.2012

  • Криминалистическая характеристика и способы краж, совершаемых на водном транспорте. Правовая практика и особенности возбуждения уголовных дел. Тактика следственных действий на первоначальном и последующих этапах расследования краж на водном транспорте.

    дипломная работа [74,0 K], добавлен 29.01.2012

  • Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Формы собственности и право на неё. Объективные признаки кражи как самостоятельной формы хищения. Особенности тактики следственных действий при расследовании квартирных краж.

    курсовая работа [28,8 K], добавлен 30.01.2012

  • Расследование краж автотранспортных средств и методы эффективной борьбы с данным видом преступлений. Уголовно-правовая квалификация и криминалистическая характеристика краж автотранспортных средств. Критерии разграничения кражи и угона автомобиля.

    реферат [32,1 K], добавлен 17.07.2008

  • Понятие и криминалистическая характеристика краж, классификация и типы данных преступлений. Порядок проведения осмотра места происшествия. Следственные ситуации, содержание и обстоятельства, необходимые для установления факта кражи. Построение версий.

    курсовая работа [45,1 K], добавлен 27.10.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.