Наследование по завещанию в Российской Федерации

Российское законодательство, регулирующее наследование по завещанию, практика применения. Признание его недействительным. Свобода совершения завещательных распоряжений, форма их совершения, правомочия по их совершению и возникающие при этом проблемы.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 29.05.2015
Размер файла 113,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Если в каком-либо из вышеперечисленных случаев, гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание можно быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом.

На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения (кроме закрытого завещания).

Завещания, не удостоверенные в установленном законом порядке, являются недействительными.

Для того чтобы листок бумаги был признан завещанием, необходимо соблюдение следующих условий:

собственноручное составление и подпись;

наличие двух свидетелей;

чтобы из содержания было ясно, что это завещание;

наконец, чтобы по заявлению заинтересованных лиц суд подтвердил факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

если в течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств завещатель не воспользуется возможностью совершить завещание в надлежащей форме, составленное завещание утрачивает силу.

По письменному заявлению наследников государственные нотариальные конторы по месту открытия наследства выдают свидетельство о праве на наследство. Заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделав письменной форме. Подлинность подписи наследника на завещании о принятии наследства или об отказе от него должно на быть засвидетельствована органом, совершающим нотариальные действия. Свидетельствовать подлинность подписи не требуется, если наследник личявился в нотариальную государственную контору по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае государственный нотариус устанавливает личность наследника и проверяет подлинность подписи, о чем делает отметку на завещании и указывает наименование документа, удостоверяющего личность, номер, дату выдачи, наименование учреждения, выдавшего документ, фамилию, инициалы наследника, год (в необходимых случаях и месяц ) его рождения.

Если заявление поступило по почте или передано другим лицом и подлинность подписи наследника на нем не засвидетельствована, органом совершающим нотариальные действия, оно принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать надлежаще оформленное заявление либо явится личв нотариальную контору.

Свидетельство о праве на наследство в соответствии со статьей 1163 Гражданского кодекса РФ выдается по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, а в случае, предусмотренном в части 2, статьи 1163 не ранее указанного срока.

Свидетельство о праве на наследство можно быть выдано ранее установленных законом сроков если в государственной нотариальной конторе имеются данные об отсутствии других наследников, кроме заявивших о выдаче свидетельства.

Государственный нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав и место нахождения наследственного имущества, на которое выдается свидетельство, выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, а также истребует из государственной нотариальной конторы, администрации, удостоверивших завещание, сведения о том, не отменено ли оно. Если завещание удостоверено государственной нотариальной конторой, которая будет выдавать свидетельство о праве на наследство, то о проверке этих данных делается отметка на экземпляре завещания, приобщенном к наследственному делу.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию подлинный экземпляр или дубликат завещания, представленный наследником, остается в государственной нотариальной конторе. По желанию наследника к свидетельству о праве на наследство по завещанию можно быть приобщена нотариально засвидетельствованная копия завещания или дубликата.

Если в состав наследственного имущества входит жилой дом (часть дома), квартира, государственный нотариус требует право устанавливающий документ о принадлежности этого имущества наследодателю, справку бюро технической инвентаризации, а также истребует из государственной нотариальной конторы по месту нахождения жилого дома сведения о наличии или отсутствии запрещений отчуждения жилого дома (части дома), квартиры или ареста. О проверке наличия этих данных по документам государственной нотариальной конторы, которая будет выдавать свидетельство о праве на наследство, делается отметка в наследственном деле. Если запрещение наложено в связи с получением ссуды, государственный нотариус сообщает, учреждению, выдавшему ссуду, о том, что наследникам ссудополучателя выдано свидетельство о праве на наследство См.: Барщевский М.Ю. Наследственное право М.: Наука, 2002. с.66..

Если на дом (часть дома), квартиру, наложен арест судебными следственными органами, выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до снятия ареста.

Для включения в свидетельство о праве на наследство другого имущества, подлежащего специальной регистрации (автомобили, мотоциклы, и т.д.), государственный нотариус проверяет документы о принадлежности этого имущества наследодателю (технический паспорт, судовое свидетельство), о чем делает отметку на завещании о выдаче свидетельства.

Наследникам, получившим свидетельство о праве на наследство определенной части наследственного имущества, в дальнейшем выдаются последующие свидетельства о праве на наследство других частей наследственного имущества, не перечисленного в первоначально выданном свидетельстве. В случае выдачи дополнительного свидетельства о праве на наследство на другое имущество и явки наследников, которые не были включены в ранее выданное свидетельство, они также могут быть включены в свидетельство о праве на наследство на дополнительное имущество с письменного согласия всех наследников, принявших наследство.

Свидетельство о праве на наследство на дом (часть дома), квартиру подлежит регистрации в органах, осуществляющих регистрацию строения. Свидетельство о праве на наследство на автомототранспортные средства подлежат предъявлению в органы ГИБДД для регистрации и учета этих транспортных средств, о чем государственный нотариус указывает в тексте свидетельства и разъясняет наследникам.

Заявление о принятии наследства, выдаче свидетельства о праве на наследство и распоряжение об оплате расходов за счет наследственного имущества по которым были приняты эти меры, регистрируются в книге учета наследственных дел. На основании зарегистрированных заявлений заводится дело на имя умершего, которое регистрируется в алфавитной книге учета наследственных дел. Все последующие заявления (дополнительные, от других наследников и кредиторов) также регистрируются в книге учета наследственных дел. На всех заявлениях указываются время их поступления и номер наследственного дела.

В наследственное дело подшиваются документы, истребованные от наследников, иных лиц и учреждений, и экземпляр свидетельства о праве на наследство.

Глава II. Содержание завещания

2.1 Правовой статус наследодателя. Субъекты завещания

Одной из главных фигур в наследственном праве является наследодатель.

Наследодателем признается лицо, после смерти, которого осуществляется правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане. Если говорить о завещании как о сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, то завещатель, на момент совершения указанной сделки должно ен быть полностью дееспособным.

Распорядиться имуществом на случай смерти, путем составления завещания можно только гражданин, обладающий на момент его совершения дееспособностью в полном объеме (ст. 1118 ГК РФ). Составление завещания недееспособным лицом или ограниченно дееспособным, можно служить приоритетным основанием для признания завещания недействительным. Совершение завещания через других лиц - опекунов, попечителей, представителей - не допускается, в связи с тем, что завещание должно быть совершено лично. Наследодателями могут быть только физические лица. Юридические лица не могут оставлять наследство.

В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином совершеннолетия - восемнадцатилетнего возраста. Несовершеннолетний можно ет быть объявлен дееспособным и до достижения им 18 лет, в отдельных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

Положение, закрепленное в п.2 ст. 1118 ГК РФ - «дееспособность в полном объеме», разрешает многие спорные вопросы. В частности, о возможности совершения завещаний несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

Долгое время обсуждался вопрос о возможности совершения завещания лицом, ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, а также вопрос, о возможности удостоверения завещания от имени гражданина, ограниченного судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Под ограничением дееспособности следует понимать лишение судом гражданина права производить без согласия попечителя следующие действия: продавать, дарить, завещать, обменивать, покупать имущество, а также совершать и другие сделки по распоряжению имуществом, за исключением мелких бытовых. Данное положение не совсем вер- ведь объем дееспособности подобных граждан максимально сужен, и они вправе без согласия попечителей совершать лишь мелкие бытовые сделки. Невозможность составления завещания, как и все другие ограничения, связана с необходимостью защиты интересов семьи ограниченно дееспособного лица. Однако, вывод суда о необходимости удостоверения завещания от имени ограниченно дееспособного лица с согласия его попечителя противоречил юридической природе завещания и его исключительно личному характеру. Данный вопрос получил свое разрешение в п.2 ст.1118 ГК РФ. Завещание, совершенное гражданином, хотя и дееспособным, находящимся в момент его совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий, или руководить ими можно ет быть оспорено в судебном порядке.

В завещании должна выражаться точи полно только личная воля самого завещателя.

Личный характер завещания обусловливает недопустимость его совершение через представителя, поверенного, опекуна или иное лицо. В отличие от законодательства ряда зарубежных стран (Германии, Англии, США) отечественное законодательство содержит запрет на совершение так называемых совместных завещаний, то есть завещаний составленных двумя или более лицами совместно. Завещание можно быть совершено только самим завещателем, хотя при составлении завещания нередко приходиться прибегать к помощи рукоприкладчика. В ранее действовавшем законодательстве был указан расширенный перечень причин, по которым завещатель не можно собственноручно подписать завещание: физические недостатки, болезнь или иные причины. В настоящее время перечень ограничен и является исчерпывающим. Такими причинами в соответствии с п.3 ст.1125 ГК РФ могут быть только физические недостатки либо неграмотность.

В виду вышеперечисленных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя можно быть подписав присутствии нотариуса или иного должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином с указанием причин, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно.

Круг лиц, имеющих право быть рукоприкладчиками, законодательно ограничен. Во-первых, по понятным причинам ими не могут быть лица, удостоверяющие завещание (нотариус, иное лицо, имеющее право удостоверять завещание) и лица, в пользу которых составляется завещание. Во-вторых, это лица, имеющие те же ограничения, что и сам завещатель - недееспособность, физические недостатки, неграмотность. В-третьих, не можно ет подписать завещание тот, кто не знает, что он подписывается, т.е. не владеющий языком, на котором составлено завещание, в том объеме, котором это необходимо для понимания его сути. 

В соответствии с рекомендациями Министерства юстиции РСФСР, изложенными в письме от 27 февраля 1987г. №8-76/83-16-86, не утратившими своей актуальности и в настоящее время, помимо подписи завещателю следует писать от руки на завещаниях свою фамилию, имя, отчество. Это связано с тем, что при судебно-почерковедческой экспертизе решение вопроса о подлинности подписей затруднительно ввиду простоты их исполнения. Во избежание в дальнейшем возможных судебных споров написание фамилии, имени, отчества завещателя должно точно соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его личность.

Поскольку совершение завещаний совместно несколькими лицами не допускается, не могут, например, супруги одним завещанием завещать свое общее имущество нажитое ими в браке. каждый из них в отдельно составленном завещании можно распорядиться принадлежащей ему долей в общем имуществе, а также, лично ему принадлежащим имуществом. Не допускаются и такие совместные завещания, в которых каждый из завещателей назначает своим наследником другого завещателя. Несмотря на отсутствие в законе прямого указания необходимо признать недопустимым и составление так называемых взаимных завещаний, в которых завещатели принимают на себя встречные обязательства друг перед другом. Взаимные завещания являются двусторонней сделкой, а по российскому гражданскому законодательству завещание - это одностороння сделка.

В соответствии с законодательством завещателю предоставляется право назначить наследника, то есть назначить «запасного» наследника к «основному». В отличие от правила ст. 536 ГК РСФСР 1964 г. в качестве основного наследника мог выступать не только наследник по завещанию, но, также, наследник по закону. Право наследовать возникает у назначенного наследника, когда основной наследник не принимает наследства в силу обстоятельств перечисленных в п.2 ст. 1121 ГК РФ. Закрепление в законе исчерпывающего перечня таких обстоятельств устраняет неопределенность, которая существовала по этому вопросу в ранее действующем законодательстве о наследовании.

Подназначенный наследник призывается к наследованию, если основой наследник скончался до открытия наследства, одновременно с завещателем или после открытия наследства не успев его принять. Соответственно, наследники основного наследника не могут наследовать ни по праву представления ст. 1146 , ни в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1146 ГК РФ). Наследование подназначенным наследником можно иметь место и в тех случаях, когда основной наследник не принимает наследство по каким либо другим причинам, или же откажется от него. Особо следует отметить, что отказ основного наследника от наследства в пользу других лиц не допускается, так как это нарушило бы волю завещателя. «Запасной» наследник можно ет наследовать и тогда когда основной наследник окажется недостойным (ст. 1117 ГК РФ).

Завещатель свободен в определении долей наследников. Доли могут быть, как указаны так и не указаны в завещании. Не установлены ограничения и в выборе способов определения долей (ст. 1122 ГК РФ). Они могут быть определены, либо путем распределения конкретного имущества между наследниками, либо путем закрепления за каждым из наследником доли, выраженной в виде дроби или процентов от наследства. В тех случаях, когда завещатель никак не выразил свою долю относительно долей наследников по завещанию, все их доли считаются равными.

Существенные трудности можно вызвать указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре. В отношении большинства неделимых вещей, подобное указание будет выглядеть нелепо. С точки зрения закона завещание частей неделимой вещи в натуре невозможно но, так как невозможно ен раздел такой вещи в натуре без изменения ее назначения (ст. 133 ГК РФ). Однако, законодатель счел возможным предать законную силу завещательного распоряжения такого рода - оно не влечет недействительность завещания (п.2 ст. 1122).

Наследник - это лицо, которое привлекается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника можно ет выступать любой субъект гражданского права [41,С.132].

Статья 1116 ГК РФ определяет лиц, которые могут призываться к наследованию. К таковым относятся:

- граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;

- юридические лица, существующие на день открытия наследства;

- Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

В отличие от положений ранее действовавшего ГК РСФСР, расширился и изменился круг субъектов, которые могут призываться к наследованию. Норма ГК РСФСР, устанавливавшая возможно ность завещать имущество в частности «отдельным государственным кооперативным и другим общественным организациям» (ст.534), не соответствует требованиям сегодняшнего времени. В названной статье ГК РСФСР уже более широкий круг наследников, а имен«…лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным и другим общественным организациям». В настоящее же время, завещатель не ограничен в выборе лиц, в пользу которых он вправе составить завещание.

Все это является показателем того, что Российская Федерация стоит на пути к демократичному обществу, где господствует частная собственность и свобода выбора.

Завещатель можно совершить завещание в пользу одного или нескольких названных лиц.

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель имеет право назначить наследником, подназначенным наследником, отказополучателем (выгодоприобретателем) или же лишить наследства любое лицо.

Подназначение наследника соприкасается с наследованием по праву представления, приращением наследственных долей. Вопрос о соприкосновении подназначения наследника с наследованием по праву представления можно ет возникнуть тогда, когда основной наследник умирает до открытия наследства, относится к прямым нисходящим наследодателя, у него в свою очередь, есть прямые нисходящие, наследодатель подназначил ему наследника, который к этим прямым нисходящим не относиться. Кто в этом случае будет призван к наследованию: подназначенный наследник или внуки и правнуки наследодателя? По действующему законодательству, ответ можно ет быть только один - подназначенный наследник.

Внешнее впечатление о соприкосновении подназначенного наследника с наследственной трансмиссией можно возникнуть тогда, когда основной наследник умирает после открытия наследства. Разграничительная линия проводится в зависимости от того, отказался ли основной наследник до своей смерти от наследства или умер, не успев наследства принять. В первом случае к наследованию призывается подназначенный наследодателем наследник, во втором - наследники того наследника, который умер, не успев принять наследство, т.е. происходит наследственная трансмиссия.

Что же касается соотношения подназначения наследника с приращением наследственных долей, то, если основному наследнику, отказавшемуся от наследства, был подназначен наследник, приращения наследственных долей не происходит. К наследованию призывается подназначенный наследник.

При составлении завещания завещатель можно ет возложить на наследника определенные обязанности, например, предоставить имущество в пожизненное пользование третьему лицу. При оформлении завещания на имущество в идеальных долях нескольким наследникам можно указать, какая конкретчасть имущества предназначается в пользование каждому из названных в завещании наследников.

Нельзя обязать наследника произвести отчуждение наследственного имущества, однако, возможно предусмотреть в завещании, что в случае продажи наследником унаследованного имущества он обязан выплатить кому-либо из названных завещателем лиц, определенную денежную сумму. 

Первая категория наследников - это граждане, которые могут быть наследниками, как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя.

Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда или на день вступления решения суда в законную силу. Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Перенять права и обязанности по наследству могут граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, поскольку они пользуются в России гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ.

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности.

С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеют значения пол, возраст, национальность гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия.

Согласно статье 1116 Гражданского кодекса РФ, к наследованию могут призываться граждане независимо от объема дееспособности, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, в том числе и несовершеннолетние.

Правовое регулирование перехода права собственности на недвижимое имущество в порядке наследования к несовершеннолетним осуществляется в соответствии с частью третьей ГК РФ с учетом особенностей, установленных жилищным и семейным законодательствами.

Пункт 3 ст. 60 Семейного кодекса РФ, посвященной имущественным правам ребенка, прямо называет наследование в качестве одного из оснований возникновения права собственности имущества несовершеннолетнего: «Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка».

При наследовании по закону, основанием которого выступают родственные (или семейные) связи наследников с наследодателем, несовершеннолетние могут быть в числе наследников любой очереди, призываемой к наследованию. Дети наследодателя причисляются законом к наследникам первой очереди, наряду с родителями и супругом. Это относится и к усыновленным детям (ст. 137 СК РФ, ст. 1147 ГК РФ), и к детям от предыдущих браков, а также детям, рожденным вне брака (при условии установления отцовства).

Но, кроме несовершеннолетних детей, к наследованию по обоим основаниям могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ), данное положение закона относится только к детям наследодателя.

Включение неродившихся лиц («постумов») в круг потенциальных наследников изначально направлена охрану возможных интересы будущих субъектов права. Данная охрана, по сути, является юридико-техническим методом, направленным на сохранение возможных субъективных прав в случае, если зачатый ребенок родится живым.

Однако российским законодательством не упоминается возможность составления завещаний, содержащих отлагательные условия, в частности, о переходе наследства к определенным лицам, которые могут быть зачаты после смерти завещателя, или к родителям таких лиц (например, первому родившемуся внуку или правнуку, дочери завещателя при условии, что у нее в течение определенного времени появятся дети и т.п.).

В данном случае общий принцип свободы завещания ограничивается в пользу обеспечения определенности при переходе наследственного имущества, в то время как в некоторых странах (Германия, Швейцария) допускается включение в завещание подобного рода условий, что не порождает непреодолимых проблем на практике.

Представляется, что в отдельных случаях необходимо предусмотреть разрешение включения в завещание условий, при которых имущество переходит к лицам, не зачатым при жизни наследодателя, или к родителям таких лиц. Подобное допущение актуально в случае, если завещатель, имеющий в собственности жилой дом или иное жилое помещение, желает обеспечить достойные условия проживания для семьи того из избранных им наследников, у которого первым появятся дети, или многодетных наследников. Кроме того, наследодатель можно быть по объективным причинам заинтересован в передаче имущества не непосредственно своему сыну, дочери или иному родственнику, а детям такого родственника - при условии их рождения в определенный наследодателем период. В связи с этим представляется целесообразным закрепление на законодательном уровне возможности составления завещаний в пользу лиц, не родившихся и не зачатых на день открытия наследства в том случае, если такие лица появятся в предусмотренный в завещании период времени.

Российское законодательство предусматривает принятие мер, направленных на обеспечение интересов «потенциального» наследника: до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельства о праве на наследство (п. 3 ст. 1163 ГК РФ); не можно ет осуществляться раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК РФ).

Несмотря на обусловленность данных мер заботой о неродившихся наследниках, подход, при котором раздел имущества и его переход по наследству задерживается на достаточно длительный срок, вряд ли можно признать оправданным. Зачастую это можно ет приводить к утрате имущества, значительным убыткам, невозможности реализации прав иных заинтересованных лиц. Более целесообразным представляется выдел доли наследственного имущества, причитающейся потенциальному наследнику, на тех же условиях. Если ожидаемый наследник родится мертвым, то такое выделенное имущество можно ет быть перераспределено между остальными наследниками. С точки зрения защиты интересов потенциального наследника, ситуация, в которой раздел наследства откладывается до его рождения, ничем не отличается от той ситуации, в которой такой раздел будет на тех же условиях произведен до его рождения с выделением причитающейся ему доли. Самим заинтересованным наследникам необходимо также предоставить право отказаться от раздела наследства до рождения «постума», что можно ет оказаться полезным в том случае, когда раздел наследства с выделением доли наследника и ее возможно ным последующим перераспределением между наследниками можно ет привести к существенным потерям ценности входящего в наследство недвижимого имущества.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ, жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Это жилые дома, части жилого дома, квартиры и их части, комнаты. В состав наследства можно входить любой из названных видов жилых помещений (или несколько). Важно, чтобы такое жилое помещение принадлежало наследодателю на праве собственности на день открытия наследства. Уточним, что, принимая по наследству жилое помещение (скажем, как наиболее ценную его часть), одновременно наследник принимает и все остальное наследственное имущество (ст. 1112 ГК РФ). Нельзя унаследовать только жилое помещение, отказавшись от иного, входящего в состав наследства.

Можно выделить особый порядок возникновения права собственности на жилые помещения в результате приватизации.

С особым порядком возникновения права собственности на жилые помещения в результате приватизации непосредственно связана проблема наследования таких жилых помещений при наличии лиц, сохраняющих в соответствии с законом право бессрочного пользования им. Речь идет о переходе права собственности в результате наследственного правопреемства на жилое помещение при одновременном наличии права пользования им у отказавшегося от участия в приватизации бывшего члена семьи наследодателя. В связи с тем, что, в соответствии с принципом свободы завещания, такое жилое помещение можно ет перейти в собственность любому лицу, постороннему для этого субъекта, возможно ен конфликт интересов нового собственника-наследника (которым можно ет быть и несовершеннолетний) жилого помещения и лиц, проживающих в нем по названному выше основанию.

Документально право наследника на жилое помещение будет подтверждено нотариально удостоверенным свидетельством о праве на наследство, либо, если право собственности на унаследованное жилье зарегистрировав соответствии с требованиями п. 1 ст. 131 ГК РФ, - свидетельством о государственной регистрации права собственности. Право пожизненного пользования жилым помещением бывших членов семьи наследодателя нигде не фиксируется, хотя фактически обременяет объект права собственности. В ныне действующем законодательстве эти отношения напрямую не урегулированы. Это в том числе обуславливает рост числа судебных споров между гражданами, как правило, родственниками, по вопросам раздела жилья по причине прекращения брачных отношений, закрепления прав пользования жилыми помещениями за детьми, выселения бывших членов семьи собственника.

С одной стороны, ст. 19 Федерального закона от 29 апреля 2004 г. № 189-ФЗ (в ред. 04.06.2011 г.) «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» предусматривает, что действие положений ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ (о несохранении права пользования жилым помещением при прекращении семейных отношений с собственником) не распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения при условии, что в момент приватизации данного жилого помещения указанные лица имели равные права пользования этим жилым помещением с лицом, его приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором. С другой - из п. 2 ст. 292 ГК РФ следует, что переход права собственности (в том числе и в результате наследственного правопреемства) на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом.

При переходе права собственности на жилое помещение на основании договоров купли-продажи (п. 1 ст. 558 ГК РФ [3]) и мены (п. 2 ст. 567 ГК РФ) перечень лиц, сохраняющих в соответствии с законом право пользования жилым помещением, является их существенным условием. При отсутствии такого перечня они считаются незаключенными. «Механизм» защиты прав на жилое помещение названных лиц при переходе права собственности по указанным договорам предусмотрен непосредственно в специальных нормах, регулирующих данные типы договоров. Представляется, что и нормы о наследовании должны быть дополнены аналогичным механизмом, так как, в соответствии с действующим законодательством, защитить свое право пожизненного пользования жилым помещением бывшие члены семьи наследодателя могут лишь в судебном порядке, подав иск о признании этого права.

Часть 3 ГК РФ значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очередь. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Теперь наследниками могут быть дяди, тети наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры. В основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства, наследуют наследство в равных долях. Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и пр.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения то время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным.

Вторая категория наследников - юридические лица, которые в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы осуществовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

Третья категория наследников - публичные образования, т.е. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, а также международные организации. Наследование имущества в этом случае имеет место, когда наследственное имущество завещано России, субъекту России и другим, и нет никаких оснований для признания завещания недействительным.

В наследственных правоотношениях встречаются два таких условных понятия, как «недостойные наследники» и «лишенные наследники». Эти понятия схожи, во многом они отличаются. Суть сводится к тому, что те наследники, которые могли бы получить имущество в наследство, по каким либо причинам отстраняются от его принятия.

«Недостойные наследники» - это те лица, которые не имеют права наследовать. Данный термин ранее использовался исключительно как понятие теории права и не имел нормативного закрепления в Гражданском кодексе РСФСР. В прежнем ГК данная категория лиц называлась «Граждане, не имеющие права наследовать». Основания, по которым наследник утрачивает право на наследство, сохранены. Однако нормы нового ГК РФ существенно уточнены.

Круг граждан, которые не имеют права на получение наследства, определяется законом, и не можно е быть субъективно изменен. К их числу относятся следующие лица.

Во-первых, граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако, граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. В последнем случае речь идет о предоставлении законодательством завещателю права «простить» недостойных наследников, составив в их пользу завещание уже после совершения ими указанных противоправных действий.

Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из п.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991г. №2 «О некоторых вопросах, возникающих по делам о наследовании» противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, которые установлены приговором суда, являются основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило неприменимо.

Таким образом, не признается недостойным наследник, в случае, когда смерть наследодателя явилась результатом противоправных действий наследника, совершенных по неосторожности.

Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выноситься не приговор, а определение суда об освобождении от уголовной ответственности.

Лицо, виновное в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, отстраняется от наследования независимо от того, действовало ли целях получения наследства или его действия были вызваны другими причинами (месть, ревность, хулиганские побуждения и т.п.). Важно лишь, чтобы эти действия способствовали призванию лица к наследованию или увеличению его доли в наследстве.

Противоправные действия, направленные против осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заключаться в составлении фиктивного завещания, сокрытия подлинного завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в пользу конкретного лица, либо завещания с завещательным отказом, понуждении какого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства, а отказополучателей - от завещательного отказ и т.п.

Для применения указанной нормы необходимо чтобы противоправные действия носили умышленный характер.

В этом случае вопрос о признании наследника недостойным решается только судом. 

Во-вторых, родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Отдельного решения суда о признании наследника не имеющим права наследовать, при наличии названного основания, не требуется. Если нотариусу представлено решение суда о лишении наследника родительских прав в отношении наследодателя и не имеется доказательств того, что он восстановлен в этих правах к моменту открытия наследства, нотариус можно ет решить вопрос о признании наследника недостойным самостоятельно, отказав ему в выдаче свидетельства о праве на наследство.

При несогласии с таким решением заинтересованный наследник вправе обжаловать постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия в судебном порядке.

В-третьих, граждане, злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (ч. 2 ст. 1117 ГК РФ).

Факт злостного уклонения наследников от исполнения своих обязанностей по содержанию, как основание для отстранения гражданина от наследования должно быть установлен только в судебном порядке.

В тех случаях, когда недостойный наследник всё-таки получил имущество из состава наследства, он обязан его возвратить достойным наследникам, при отказе сделать это заинтересованным лицам следует обратиться в суд.

Второй вариант, когда наследники не могут получить наследство, возникает тогда, когда сам наследодатель по каким-либо причинам, либо без всяких на то оснований лишает завещанием права наследования. Это можно быть сделано одним из следующих двух способов.

Прямое лишение - когда прямо указывается, кого именно из наследников наследодатель лишает наследства. В этом случае наследник при всех обстоятельствах лишается права на наследство, за исключением случаев, предусмотренных ст. 1149 ГК РФ.

Косвенное лишение - когда завещатель просто умалчивает в завещании о ком-либо из наследников, распределяя принадлежащее ему имущество между другими наследниками. В этом случае наследник, лишенный наследства по завещанию можно наследовать по закону имущество, оставшееся не завещанным.

Гражданином можно быть составлено завещание, в котором вообще никакого имущества не завещается, а завещатель только лишает права на наследство кого-либо из наследников. Смысл такого завещания заключается в том, что в данном случае другие наследники не могут отказаться от наследства в пользу наследника, лишенного права на наследство. При отсутствии же других наследников право наследования переходит к государству. В соответствие со ст. ст. 1157, 1158,1159 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства является односторонней сделкой. Отказаться в пользу других наследников вправе наследник, призываемый к наследованию, как по завещанию, так и по закону. Можно отказаться от наследства, не указывая, в чью пользу идет отказ. При наследовании выморочного имущества отказ не допускается.

Срок для отказа от наследства такой же, как и для принятия наследства - шесть месяцев со дня открытия наследства, даже в том случае, если он фактически принял наследство. Статья 1157 Гражданского Кодекса российской Федерации предусматривает также, что если наследник фактически принял наследство, то по его заявлению суд можно ет признать его отказавшимся от наследства и после установленного шестимесячного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Отказ от наследства не можно быть впоследствии изменен или взят обратно, он является бесповоротным.

Пункт 4 статьи 1157 допускает отказ от наследства со стороны не полностью дееспособного или ограниченно дееспособного гражданина, при условии получения предварительного согласия органа опеки и попечительства. Не допускается отказ от наследства с последующим одобрением органа опеки и попечительства.

При несоблюдении или нарушении этих требований, отказ будет недействительным (ничтожным), на основании не соответствия требований статьи 168 Гражданского Кодекса.

Круг лиц, в пользу которых можно быть совершен отказ от наследства, ограничивается кругом наследников по завещанию или наследников по закону. Недостойные наследники, то есть наследники по закону или по завещанию, не имеющие права наследовать или отстранены судом от наследования, а также наследники по закону, лишенные наследодателем наследства, в этот круг не входят.

Недопустимость отказа в пользу другого лица от обязательной доли в наследстве объясняется тем, что само правило об обязательной доле является установленным законом ограничением свободы завещателя распорядиться своим имуществом - нельзя отказаться от обязательной доли наследства в пользу другого наследника.

Способы отказа от наследства аналогичны способам принятия наследства. Подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления об отказе от наследства.

Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным статьей 1117, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.

Данные правила не могут применяться, если наследнику, отказался от наследства.

Если в завещании наследодатель указал основного наследника и на предвиденный случай подназначил наследника, то отказ основного наследника от наследования не будет означать для других наследников приращение его наследственной доли, наследство автоматически перейдет к подназначенному наследнику при возможности соблюдения условий, касающихся подназначенного наследника.

Если наследник отказывается от причитающейся ему наследственной массы по закону, то такое имущество переходит другим наследникам по закону пропорционально их долям, и вопрос о подназначенном наследнике не возникает.

Приращение наследственных долей происходит только на основании воли других наследников, которые не принимают наследственное имущество.

В случае отказа наследника от наследственного имущества другие наследники получают больше наследства на ту часть, на которую отказался другой наследник, то есть произойдет приращение наследственных долей к доле каждого из наследников, которые принимают наследственное имущество. Часть наследства, от которой отказывается наследник, переходит к законным наследникам и будет присоединена к их долям пропорционально, то есть в определенном количественном соотношении.

Анализируя, законопроект части 3 ГК РФ, можно отметить, что законодатель руководствуется не принципом социальной справедливости («всем поровну»), а принципом, «имущественной справедливости»: завещатель намеренно распределил наследство в определенных долях и, уважая свободу завещания и имущественные интересы наследников, приращение производиться в пропорциональных долях.

Также интересен перечень случаев, когда происходит приращение наследственных долей. Прежнее законодательство предусматривало три таких случая:

- в случае непринятие наследства;

- при отказе от наследства без указания, в чью пользу наследник отказывается от наследства;

- в случае лишения завещателем наследника права наследования.

Новый Гражданский Кодекс расширяет этот перечень до пяти:

- наследник не примет наследства;

- наследник откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника;

- наследник не будет иметь права наследования;

- наследник отстранен от наследования (недостойный наследник);

- при признании завещания недействительным.

При переходе доли в порядке наследственной трансмиссии, приращение наследственных долей не наступает. Таким образом, отказ наследника соответствующей очереди от наследства, ведет увеличение наследственной доли у другого наследника соответствующей очереди. Рассматривая проблемные аспекты вопроса отказа от наследства в наследственном праве нельзя не сказать о порядке принятия выморочного имущества.

Проблему выморочного имущества в юридической литературе поднимает Толстой Ю.К. Он считает, что понятие «выморочное имущество» в законодательстве в последние годы не употребляется. Предпочитают говорить об имуществе, переходящем в порядке наследования к государству. По мнению Орловой Н.В. «… выморочное имущество переходит к государству именно как к наследнику по закону, что указанный термин удачно оттеняет». По мнению Никитюк П.С. термин «выморочное имущество» в законе определяет, к кому это имущество перейдет.

В соответствии с положениями ГК РФ, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо все наследники отказались от наследства, имущество умершего считается выморочным. Гражданский Кодекс Российской Федерации содержит нормы, регулирующие переход такого имущества в собственность Российской Федерации.

Наследование государством выморочного имущества возможно при:

- отсутствии наследников по закону;

- отсутствии наследников по завещанию;

- отсутствии у наследников права наследовать;

- когда наследники отстранены от наследования;

- когда все наследники отказались от наследства, никто из них не указал в чью пользу;

- когда никто из наследников не принял наследства.

Российское государство имеет сложную двухуровневую систему, включающую в себя Российскую Федерацию и субъектов Федерации. Таким образом, действующий Гражданский Кодекс наиболее точно определяет, кто должно наследовать выморочное имущество. Во все времена таким наследником являлось государство, по этому, ни какое муниципальное образование не наследует выморочное имущество, должно переходить именно в собственность Российской Федерации. Нормы Гражданского права, регулирующие наследственные отношения предусматривают, что государство не можно отказаться от принятия выморочного имущества.

Принятие выморочного имущества следует рассматривать не только как право, и обязанность Российской Федерации. Государство не можно ет отказаться от принятия имущества в отличие от других наследников по закону и по завещанию. Права и обязанности государства по принятию наследства аналогичны другим наследникам. Оно также можно получить свидетельство о праве на наследство. Имущество, переходящее в порядке наследования к государству, переходит со всеми имеющимися обременениями и долгами наследодателя. Оно можно нести ответственность по долгам наследодателя в пределах наследственного имущества.

Порою случается так, что часть наследства перейдет к государству по завещанию, если она была завещана государству, другая часть при отсутствии наследников по закону осталась не завещанной. В этом случае незавещенная часть наследства перейдет к государству по закону.

2.3 Завещательное распоряжение наследодателя

В соответствии с принципом свободы завещания завещательное распоряжение можно быть совершено в отношении абсолютно любого имущества наследодателя, входящего в состав наследства ст. 1112 ГК РФ. Завещательное распоряжение можно быть сделано не только в отношении имущества, принадлежащего завещателю на момент составления завещания, и в отношении имущества, которое он можно ет приобрести в будущем.

Одним из немаловажных прав наследодателя является возможно ность оставления завещательного отказа, в соответствии, с которым завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц - отказополучателей, которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Завещатель можно возложить на наследников по завещанию обязанность выдать из наследства какие-либо вещи или пожизненно содержать кого-либо из наследников, возложить на наследников обязанность выплатить известную денежную сумму единовременно или по частям, периодически, а так же обязанность приобрести какой-нибудь предмет и передать его в собственность указанному в завещании лицу. Завещатель можно предписать наследнику совершение действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели.

Сущность института завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, составляющих наследство, определенному лицу или лицам передается лишь определенное право. Следовательно, в данном случае мы имеем дело с частичным правопреемством.

Завещательный отказ является одним из видов завещательных распоряжений, в силу чего указание о нем должно быть облечено в завещательную форму.

 Гражданский кодекс РФ признает единственную форму для установления завещательного отказа - завещание. Установление завещательного отказа в форме какого-либо иного документа (домашнего или нотариального удостоверенного) не имеет юридической силы. Будучи составной частью завещания, назначение отказа должно быть сделано самим завещателем и не можно включаться в завещание путем его толкования судом. Таким образом, завещатель устанавливает завещательный отказ в том же завещании, в котором он назначает наследника, возлагая на последнего выполнения известного обязательства в пользу отказополучателя. Завещательный отказ можно быть единственным волеизъявлением наследодателя в завещании, и таким образом содержание завещания исчерпывается завещательным отказом. В последнем случае исполнение завещательного отказа должно осуществляться наследником по закону. Содержание завещания можно ет исчерпываться завещательным отказом.

Выполняя свою волю через завещание, завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Завещательный отказ представляет собой возложенное на наследника исполнения по завещанию, каких-либо обязательств в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Завещательный отказ представляет собой определенную обязанность по исполнению какого-либо обязательства имущественного характера, которую должно совершить наследник за счет средств наследства. Завещательный отказ можно быть установлен в завещании.


Подобные документы

  • Общественные отношения, возникающие в процессе наследования по завещанию, его виды. Российское законодательство, регламентирующее наследование по завещанию, а также практика его применения. Сущность завещательного отказа, проблемы его составления.

    дипломная работа [83,0 K], добавлен 18.11.2013

  • Методологические положения наследования по завещанию. Понятие и свобода завещания. Форма, порядок совершения завещания. Общие правила о форме и порядке совершения завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания.

    дипломная работа [77,3 K], добавлен 13.12.2008

  • Общественные отношения, возникающие при принятии наследства по завещанию. Сущность завещательных распоряжений. Правовые последствия отмены, изменения, исполнения завещания. Возложение завещателем обязанностей исполнить завещание на конкретное лицо.

    курсовая работа [79,9 K], добавлен 21.09.2016

  • Правила наследства в Российской Федерации. Понятия наследования по завещанию. Обязательная доля субъектов наследственных правоотношений. Виды завещания, его признаки, форма, особенности составления, порядок совершения. Предмет завещательного отказа.

    курсовая работа [39,6 K], добавлен 21.12.2011

  • Понятие завещания. Требования к его оформлению и совершению. Нотариальная и приравненная к ней форма. Анализ правоприменительной практики наследования по завещанию. Разработка предложений по совершенствованию действующего законодательства о наследовании.

    дипломная работа [110,8 K], добавлен 11.05.2016

  • Понятие, форма и порядок совершения завещания, его свобода и тайна. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Исполнение, отмена и изменение завещания, правило признания его недействительным.

    курсовая работа [46,5 K], добавлен 05.11.2014

  • Понятие и главные субъекты наследственного права, методы их взаимодействия, место и время открытия наследства, его содержание. Порядок рассмотрения вступления в наследство по завещанию. Основные принципы и форма совершения и исполнения завещания.

    курсовая работа [38,1 K], добавлен 18.04.2010

  • Субъекты наследственных правоотношений. Наследование по завещанию, форма и порядок его совершения. Завещательные распоряжения: назначение и подназначение наследника, отказ и возложение. Исполнение, исполнитель, изменение и недействительность завещания.

    курсовая работа [34,3 K], добавлен 28.04.2015

  • Общее понятие наследования и субъекты наследственных правоотношений. Общие положения о наследовании по завещанию. Форма и порядок совершения завещания. Завещательные распоряжения как часть завещательного процесса. Отмена, изменение, исполнение завещания.

    курсовая работа [38,1 K], добавлен 12.03.2012

  • Историко-правовые предпосылки завещания как приобретения по случаю смерти. Форма завещания и оформление завещательных распоряжений банковскими вкладами. Назначение завещателем наследников. Завещательный отказ, возложение и подназначение наследника.

    курсовая работа [67,1 K], добавлен 07.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.