Наследование по закону

Историческое развитие института наследования по закону до принятия части третьей Гражданского кодекса. Призвание к наследованию кровных родственников умершего. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Наследование по праву представления, его условия.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 12.09.2015
Размер файла 103,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Оглавление

Введение

Глава 1. Основы правовой регламентации наследования по закону

1.1 Историческое развитие института наследования по закону до принятия части третьей Гражданского кодекса

1.2 Общие положения о наследовании по закону в современном гражданском праве РФ

Глава 2. Призвание к наследованию кровных родственников умершего

2.1 Наследники первой-третьей очередей

2.2 Наследование по праву представления

2.3 Четвертая-шестая очереди наследников

Глава 3. Иные категории наследников

3.1 Призвание к наследованию свойственников наследодателя

3.2 Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя

Заключение

Список использованных источников

Введение

наследование закон родственник

Наследственное право относится к одной из наиболее востребованных на практике подотраслей гражданского права. Исторически сложившееся как правовой инструмент, обеспечивающий баланс между общественными и частными интересами в сфере имущественных отношений, наследственное право и в современном мире выступает не только в качестве одного из важнейших способов приобретения права собственности, но и создает условия для защиты имущественных интересов семьи наследодателя Шилохвост О.Ю. Проблемы правового регулирования наследования по закону в современном гражданском праве России: автореф. дисс. докт. юрид. наук. М.: 2006. С. 3. .

Наследование по закону - одно из двух предусмотренных законом оснований наследования и является наиболее распространенным в быту порядком перехода имущества от умершего субъекта к другим лицам. Следует сказать, что наследование по закону является тем общим порядком наследственного правопреемства, осуществление которого обусловлено не завещательной волей наследодателя, а исключительно правилами, закрепленными в нормах наследственного права.

Актуальность темы исследования обусловливается рядом причин.

Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. К тому же наследование по закону в большинстве правопорядков, и Россия не является в этом отношении исключением, относится к наиболее распространенным основаниям перехода имущества наследодателя к его правопреемникам.

Во-вторых, смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание.

В-третьих, для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за «черту», что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.

Объектом исследования является правовая регламентация наследования по закону в отечественном наследственном законодательстве. Предметом исследования выступают нормы российского наследственного права (как действующие, так и утратившие силу), труды ученых-правоведов по теме работы, а также опубликованные материалы судебной и нотариальной практики.

Основной целью исследования является анализ института наследования по закону в отечественном гражданском праве, выявление имеющихся в данной сфере теоретических и практических проблем и предложение путей их решения. Для достижения указанной цели автор поставил перед собой следующие задачи: проанализировать обще положения о наследования по закону; кратко описать круг законных наследников в российском наследственном праве до 1 марта 2002 года; проанализировать порядок призвания к наследованию правопреемников умершего в составе первой-восьмой очередей, в том числе усыновленных и усыновителей согласно современному отечественному законодательству о наследовании.

Теоретическую базу исследования составили работы Ф.Г. Шерешеневича, В.И. Серебровского, М.В. Гордона, О.Ю. Шилохвоста, Е.А. Суханова, К.Б. Ярошенко, Ю.К. Толстого, М.С. Абраменкова и др.

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ 1993 г., Свод законов гражданских Российской империи, декрет ВЦИК об отмене наследования (1918 г.), Гражданские кодексы РСФСР 1922 и 1964 гг., Указ Президиума Верховного Совета СССР о наследниках по закону и по завещанию (1945), Основы гражданского законодательства 1961 и 1991 гг., Семейный кодекс РФ 1996 г., часть третья Гражданского кодекса РФ 2001 г. и иные акты.

Эмпирическую базу работы составили опубликованные материалы нотариальной и судебной практики.

Структура работы построена в соответствии с целью и задачами исследования и включает в себя введение, три главы, объединенные в семь параграфов, заключение и список использованных источников.

Глава 1. Основы правовой регламентации наследования по закону

1.1 Историческое развитие института наследования по закону до принятия части третьей Гражданского кодекса РФ

Право наследования относится в настоящее время к числу конституционно гарантированных прав (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ) Российская газета. 2009. № 7. . Как известно, наследование осуществляется по двум основаниям - по завещанию и по закону. Их соотношение сконструировано в действующем законодательстве так, что наследование по закону имеет место лишь тогда и постольку, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ст. 1111 Гражданского кодекса РФ СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. (далее - ГК, ГК РФ). По сравнению с предшествующим регулированием в ГК РФ завещание как основание наследования поставлено на первое место, что может свидетельствовать о принципиальной позиции законодателя, отдающего безусловный приоритет воле завещателя, самостоятельно распоряжающегося имуществом на случай своей смерти. В то же время, говоря о соотношении указанных оснований перехода имущества по наследству, следует учитывать, во-первых, что их терминологическое обозначение в значительной степени условно, хотя и является традиционным для отечественного гражданского права. Различая «наследование по завещанию» и «наследование по закону», мы имеем в виду то, что в первом случае имущество умершего распределяется в соответствии с его пожеланиями, содержание, пределы и форма выражения которых регламентированы законом, а во втором случае преемство осуществляется только на основании предписаний норм наследственного права. Иными словами, при наследовании по завещанию не идет речи о том, что все правила гражданского законодательства, регламентирующие переход имущества по наследству, должны полностью «отступить» перед волей завещателя. Поэтому более правильным представляется дифференциация оснований наследования следующим образом - наследование без завещания и наследование по завещанию Абраменков М.С., Чугунов П.В. Круг наследников по закону в российском гражданском праве: учебное пособие. Белгород: КОНСТАНТА, 2009. С. 22-23. .

В отечественном гражданском праве нормы о наследовании присутствовали с древних времен - соответствующие правила можно видеть, в частности, в договорах Руси с Византией, в Псковской Судной грамоте, Судебниках 1497 и 1550 гг., в Соборном Уложении 1649 г. и некоторых иных актах Неволин К.А. История российских гражданских законов. Часть третья: Книга вторая об имуществах. Раздел третий о правах на действия лиц и раздел четвертый о наследстве. М.: Статут, 2006. С. 262-485. . Тем не менее своему существенному изменению институт наследования был подвергнут в XIX веке, когда произошла кодификация всех норм законодательства нашей страны. Нормы наследственного права, основанные на Соборном уложении 1649 г. и последующих узаконениях, были подвергнуты систематизации в Своде законов Российской империи и на всем протяжении его действия подвергались уже весьма незначительным изменениям. В Своде законов наследственному праву были посвящены гл. 5 разд. I и гл. 1-5 разд. II книги III Свода законов гражданских (т. Х ч. 1).

После Октябрьской революции 1917 г. прежнее законодательство о наследовании не было сразу отменено, а продолжало действовать постольку, поскольку не противоречило «революционной совести и революционному правосознанию». В связи с тем, что первые декреты советской власти не затрагивали наследственных правоотношений, суды продолжали применять нормы Свода законов, касавшиеся состава наследников по закону, порядка составления завещаний и т.п. Разумеется, отпали те нормы старого права, которые относились к сословным привилегиям, ущемляли права женщин при наследовании. Следует также иметь в виду, что, национализировав в 1917-1918 гг. крупную частную собственность, Советская власть не проводила «экспроприацию мелкой и средней буржуазии», допуская, таким образом, существование в этой сфере частноправовых рыночных отношений, что означало и сохранение частной собственности. А потому сохранялась и потребность в регулировании наследственных правоотношений Наследственное право / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2005. С.12.

В этот период был издан Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» СУ РСФСР. 1918. № 34. Ст. 456. , бесповоротно отменивший старое наследственное право, придав этой отмене обратную силу в отношении всех наследств, не поступивших во владение наследников до его издания, и одновременно установил новые правила перехода имущества умершего, правда, не назвав их наследованием. Декрет исключал завещательные распоряжения собственника относительно своего имущества и допускал наследование исключительно по закону. Наследниками являлись родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также супруг умершего. При этом никакого различия между родством брачным и внебрачным не делалось, а усыновленные по отношению к усыновителям и усыновители по отношению к усыновленным приравнивались к родственникам по происхождению.

Декретом 1918 г. были заложены основополагающие принципы советского наследственного права, такие, как наделение правом на наследство лиц, близко связанных с наследодателем при его жизни не только семейными и родственными узами, но и иждивенством, признание за супругом права наследования на тех же основаниях, что и за детьми, уравнение в наследственной правоспособности лиц обоего пола Наследственное право / Под ред. К.Б. Ярошенко. С. 11-13. . Вскоре вышеназванный нормативный акт утратил действие в связи с принятием Декрета ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 425. , в котором за супругом и прямыми нисходящими потомками вновь было признано «право наследования по завещанию и по закону».

Переход к НЭПу потребовал изменения правового регулирования общественных отношений в сфере хозяйственного оборота, что и было учтено в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. (далее - ГК 1922 г.), который начал действовать с 1 января 1923 г. Кодекс 1922 года, посвятил наследованию 20 статей (ст.ст. 416-435 ГК 1922 г.). Законом был установлен ряд ограничений в правопреемстве имущества. В частности ст. 416 ГК РСФСР 1922 года допускала наследование «в переделах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. золотых рублей, за вычетом всех долгов умершего» Копеина С.А. Исторический анализ развития отечественного наследственного права // Нотариус. 2010. № 6. С. 19.. Исключение составляли права, вытекающих из договоров, заключенных государственными органами с частными лицами (арендных, концессионных и пр.). В стоимость наследства не включалась неполученная, но начисленная заработная плата рабочих и служащих, вознаграждение за медицинскую помощь и за уход во время предсмертной болезни наследодателя, расходы на погребение наследодателя, налоги и пошлины, причитающиеся с наследодателя.

Следующим ограничением было установление достаточно узкого круга наследников. Согласно ст. 418 ГК РСФСР 1922 г. наследниками по закону и по завещанию могли быть: 1) прямые нисходящие умершего (дети, внуки, правнуки); 2) переживший супруг; 3) нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не менее года до его смерти. Иначе говоря, ГК 1922 г. в отличие от Декрета 1918 г., с одной стороны, допустил наследование не только нуждающихся нетрудоспособных иждивенцев, но и некоторых кровных родственников и супруга наследодателя, а, с другой стороны, существенно сократил круг наследников по закону, исключив из него восходящих и боковых родственников наследодателя Там же. .

Наследство согласно ст. 420 ГК РСФСР 1922 г. делилось между всеми законными наследниками поголовно, на равные доли: «При наследовании по закону наследственное имущество делится поголовно на равные доли между всеми лицами, указанными в ст. 418». К тому же, наследники, проживавшие вместе с наследодателем, получали предметы обычной домашней обстановки и обихода: «Из лиц, названных в ст. 418, те, кто совместно проживал с умершим, получают имущество, относящееся к обычной домашней обстановке и обиходу, за исключением предметов роскоши, без зачисления в предельную сумму по ст. 416» (ст. 421). Очередности призвания к преемству в имуществе умершего закон не содержал, отсутствовали нормы о наследовании по праву представления. По мнению корифея российской юриспруденции - В.И. Серебровского, нормы Кодекса способствовали «вытеснению и ликвидации капиталистических элементов» Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Статут, 2003. С. 48. .

Наследственное право СССР и союзных республик было модифицировано Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» Ведомости ВС СССР. 1945. № 15. . Соответствующие изменения были внесены 12 июня 1945 г. в ГК 1922 г.

Указом был расширен круг наследников путем включения в него родителей, братьев и сестер наследодателя. С введением в действие Указа была установлена очередность призвания к наследованию по закону. В первую очередь подлежали призванию дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные лица (ранее эти лица должны были быть еще и неимущими), состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти (ч. 1 ст. 418 ГК 1922 г.). Во вторую очередь призывались трудоспособные родители, а при их отсутствии - в третью очередь - братья и сестры умершего (ч. 3 ст. 418 ГК 1922 г.). В отношении нисходящих наследников вводилось наследование по праву представления, в рамках которого призвались к наследованию внуки и правнуки наследодателя в случае, если их родитель умер раньше наследодателя. Подвергся изменению размер законных наследственных долей внуков и правнуков, которые наследовали не в равных с прочими наследниками долях, а делили между собой поровну долю, причитавшуюся их родителю Блинков О.Е. Советское наследственное право и наследственное право союзных республик: теоретические и практические проблемы кодификации и унификации // Наследственное право. 2009. № 3. С. 15. .

Наследственное право, после внесенных Указом изменений, не подвергалось существенным изменениям вплоть до принятия в 1961 году Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик.

Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик были утверждены Верховным Советом СССР 8 декабря 1961 г. и введены в действие с 1 мая 1962 года (далее - Основы ГЗ 1961 г.) Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525. . Регулирование наследственных правоотношений было представлено в данном нормативно-правовом акте в разделе VII, который включал в себя пять статей (ст.ст. 117-121 Основ ГЗ 1961 г.). Существенным нововведением было включение в состав первой очереди наследников по закону родителей умершего независимо от их трудоспособности (ч. 1 ст. 118 Основы ГЗ 1961 г.) и отнесение иждивенцев наследодателя к наследникам «скользящей очереди», т.е. они стали наследовать вместе с той очередью наследников, которая призвалась к наследованию (ч. 4 ст. 118 Основы ГЗ 1961 г.).

С принятием в 1964 г. Гражданского кодекса РСФСР Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406. (далее - ГК РСФСР 1964 г.) институту наследования было уделено больше внимания, чем в ГК 1922 г. В ГК 1964 г. институту наследования было уделено больше внимания, чем в ГК 1922 г. Например, ст. 538 ГК 1964 г. воспроизводила уже общепризнанные к тому времени в судебной практике положения, что на наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной частью его. При этом, однако, предусматривалось, что при последующем переходе права собственности на дом или его часть право пожизненного пользования сохраняет силу. Кроме того, впервые в законе было прямо предусмотрено также известное юридической науке и практике положение о том, что наследник отвечает по завещательному отказу в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя, а если он имеет право на обязательную долю - то и за вычетом стоимости обязательной доли.

В ст. 538 ГК было прямо предусмотрено, что в случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Таким образом можно сказать, что законодатель снова был вынужден во многом возвратиться к той модели завещательных отказов, которая существовала в русском дореволюционном гражданском праве Копеина С.А. Исторический анализ развития отечественного наследственного права. С. 21..

Следует сказать, что в соответствии с положениями ГК РСФСР 1964 г., были добавлены новые категории наследников - во вторую очередь включены были братья и сестры умершего, его дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Новеллой Гражданского кодекса РСФСР 1964 года следует считать установление круга лиц, которые вследствие совершенных ими противоправных действий не могли быть призваны к наследованию. Как гласила ст. 531 ГК РСФСР 1964 года: «Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке» Копеина С.А. Исторический анализ развития отечественного наследственного права . С. 23..

Хотя раздел ГК 1964 г. о наследственном праве продолжал действовать вплоть до 1 марта 2002 г. без каких-либо существенных перемен, основополагающие изменения, происходившие с начала 1990-х гг. в базовых принципах построения гражданского оборота, коснулись и перехода имущества после смерти гражданина к другим лицам. Прежде всего, произошло уравнение частной собственности с другими формами собственности, были существенно ограничены законодательные запреты, касающиеся видов имущества, которое может принадлежать гражданам. Объектом собственности гражданина, а значит, и объектом наследственного преемства, могли теперь быть земельные участки и другая недвижимость, сложные имущественные комплексы, пакеты акций, многообразные имущественные права, прежде всего связанные с ценными бумагами и интеллектуальной деятельностью Наследственное право / Под ред. К.Б. Ярошенко. С. 27.. Все это в конечном итоге определило основные направления реформирования наследственного права, которое было осуществлено в части третьей Гражданского кодекса РФ 2001 г.

Действовавший в 1992-2002 гг. разд. VI «Наследственное право» Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. никак не повлиял на порядок регулирования отношений связанных с наследованием Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. .

Как видно из анализа, проведенного в настоящем параграфе динамика изменения норм о наследовании на протяжении исследованного в данном параграфе периода времени достаточно положительно отражалась на жизни общества (отмена особого режима наследования вкладов, постепенное расширение числа очередей, учет интересов социально незащищенных лиц и др.). Все произошедшие социально-экономические и политические изменения в обществе требовали внесения существенных изменений в регулирование наследственных правоотношений, что и было осуществлено. Подводя итог необходимо отметить, что с момента становления наследственного права характер его институтов постепенно приобрел окрас капитализма, стал более приспособлен к условиям рыночных отношений. Интересы собственника вышли на первый план.

1.2 Общие положения о наследовании по закону в современном гражданском праве РФ

Наследование по закону в РФ на современном этапе развития гражданского оборота регулируется, прежде всего, нормами главы 63 ГК РФ. Структурное расположение главы, посвященной наследованию по закону, отличается от существовавшего ранее в ГК РСФСР 1964 года - она теперь помещена после главы 62 («Наследование по завещанию»). Подобный подход к систематике норм свидетельствует о принципиальной позиции законодателя, отдающего безусловный приоритет воле завещателя, самостоятельно распоряжающегося имуществом на случай своей смерти. В то же время, говоря о соотношении указанных оснований перехода имущества по наследству, следует учитывать, во-первых, что их терминологическое обозначение в значительной степени условно, хотя и является традиционным для отечественного гражданского права. Во-вторых, по мнению некоторых авторов, подобное расположение соответствующей главы не совсем удачно, так как многие ее статьи нередко отсылают к статьям предыдущей главы. Поэтому сторонники данной считают, что наиболее оправданным с практической точки зрения было бы размещение главы о наследовании по закону после общих положений о наследовании. Иными словами, логичнее было бы сначала овладеть знаниями о том, как происходит наследование в его «стандартном» проявлении, а уж потом получит представление о способах изменения порядка, установленного закономРостовцева Н.В. Нормы наследственного права в третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации // Юрист. 2002. № 3. С. 39. .

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, прямо установленных ГК (ст. 1111). Таким образом, можно сделать вывод о том, что наследование по закону осуществляется в случаях, когда: не имеется завещания; завещания (одно, несколько или все) признаны судом недействительными; завещательные распоряжения касаются только части наследства, поэтому оставшаяся не завещанной часть наследственного имущества переходит к наследникам в порядке законного наследования; в завещание содержатся иные распоряжения, которые не меняют порядок наследования по закону.

Круг наследников по закону строится на личной связи наследников с наследодателем - брака и родства, усыновления, отношений свойства (отношения родственников одного супруга и родственников другого супруга) и предоставления наследодателем содержания наследнику (иждивение). Наследниками по закону, связанными с наследодателем родством, признаются лица, относящиеся к прямой восходящей, прямой нисходящей и боковой линиям родства с ограничениями определенной степенью кровной близости (не далее пятой степени боковой линии родства) Абраменков М.С., Чугунов П.В. Круг наследников по закону в российском гражданском праве: учебное пособие. С. 86..

Родство - это кровная связь между гражданами, основанная на происхождении. Степень родства устанавливается количеством рождений, связывающих родственников. При определении степени родства рождение одного из них (применительно к наследственным отношениям - рождение наследодателя) не учитывается. Чем дальше биологически родственники отстоят друг от друга, тем большая степень родства их связывает. Так, мать и дочь состоят в первой степени родства, дедушка и внуки - во второй, прабабушка и правнуки - в третьей Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой и К.Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2004. С. 76..

Согласно п. 1 ст. 1141 ГК, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, что является одним из основных принципов наследования по закону. Именно принадлежность к определенной очереди определяет предпочтительный статус наследника по отношению к другим. При этом наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Их может не быть, например, в случае физического отсутствия, либо когда они не принимают наследство по собственной воле, либо просто отказываются от наследства, либо они экгередированы, т.е. лишены права наследовать (exheres -- лицо, лишенное наследства), либо отстранены от наследования, либо не имеют права наследовать по каким- либо другим причинам. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления, п. 2 ст. 1141 ГК РФ.

Еще со времен римского права все наследники по закону подразделяются на sui heredes (своих наследников), или heredes recti (прямых наследников) и на heredes remotiores (отдаленных наследников), или, по-другому, «боковых» наследников. «Свои», или «прямые», наследники, т.е. члены одной семьи, близкие родственники, проживавшие, как правило, вместе и имевшие одно хозяйство, делятся, в свою очередь, на heredes natus или heredes proximi (наследников по нисходящей линии, по рождению) и на наследников по восходящей линии, получавших «скорбное наследство» (hereditas luctuosa), например, когда родители, пережившие своих детей, получают их имущество в порядке наследования Мананников О. В. Наследственное право России. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004. С.137.

Назовем состав каждой очереди наследников по закону. В первую очередь входят дети, супруг и родители наследодателя, а также наследующие по праву представления внуки наследодателя и их потомки (ст. 1142 ГК РФ). Изменение этой очереди по сравнению с ГК 1964 г. состоит, по существу, только в том, что перечень наследников, наследующих по праву представления, теперь не замыкается правнуками наследодателя: наследовать по праву представления могут и более дальние его потомки - праправнуки и даже их потомки. Во вторую очередь (ст. 1143 ГК РФ) входят полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери, а также наследующие по праву представления дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя). Третья очередь - это полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя), а также наследующие по праву представления двоюродные братья и сестры наследодателя (ст. 1144 ГК РФ).

Наследниками по закону четвертой очереди являются родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя.

Состав наследников второй, третьей и четвертой очередей по закону совпадает с тем, что был предусмотрен ст. 532 ГК 1964 г. в редакции Федерального закона от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ. Последующие же очереди в ГК 1964 г. вообще не предусматривались.

В соответствии с частью третьей ГК РФ (ст. 1145) в качестве наследников пятой очереди наследуют родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

Шестую очередь составляют родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

В седьмую очередь входят не родственники, а свойственники - пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

К числу наследников по закону относятся также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Они наследуют совместно с наследниками по закону призываемой к наследованию очереди, а при отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников первой - седьмой очередей, наследуют самостоятельно в качестве наследников последней, восьмой, очереди (ст. 1148 ГК РФ).

В каждую из очередей, кроме двух последних - седьмой и восьмой, входят родственники наследодателя. Они наследуют совместно с наследниками по закону призываемой к наследованию очереди, а при отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников первой - седьмой очередей, наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (ст. 1148 ГК) Наследственное право / Под ред. К.Б. Ярошенко. С. 121-123..

Следует отметить, что подобный широкий круг наследников по закону предусмотрен законодательством развитых стран, а также был установлен в законодательстве дореволюционной России. Вместе с тем, как показывает опыт других стран, недостатком подобной системы является сложность доказывания наличия родственных связей. Такие дела должны рассматриваться в порядке особого производства при отсутствии спора о праве и ответчика. При наличии достаточных доказательств и отсутствии возражений со стороны третьих лиц суды признают наличие родственных связей Гришаев С.П. Наследственное право. СПС «Гарант», 2005..

Очередность наследования означает, что вначале призываются наследники первой очереди. Если нет наследников первой очереди, призываются наследники второй очереди и далее, если нет наследников предшествующих очередей или они признаны недостойными наследниками и отстранены от наследства (ст. 1117) или лишены наследства (п. 1 ст. 1119), не приняли наследства либо все наследники отказались от него, наследство становится выморочным (ст. 1151) и переходит к государству. Наличие хотя бы одного наследника предшествующей очереди исключает призвание наследников последующих очередей. Следовательно, основаниями призвания к наследованию последующей очереди наследников являются, согласно ч. 2 п. 1 ст. 1141 ГК, те случаи, когда: на момент открытия наследства нет в живых никого из наследников предшествующих очередей, т.е. соответствующие наследники отсутствуют; все наследники предшествующих очередей оказались недостойными и не могут наследовать по основаниям ст. 1117 ГК; все наследники предшествующих очередей лишены завещателем наследства, что предусмотрено завещанием (ст. 1119, 1124); никто из наследников предшествующих очередей не принял наследства (ст. 1152, 1153), ввиду чего наследство не получило правопреемников из числа наследников по закону этих очередей; все наследники предшествующих очередей отказались от наследства безусловно, т.е. без указания лиц, в пользу которых совершается отказ от наследства (ст. 1157, 1158) Абраменков М.С., Чугунов П.В. Круг наследников по закону в российском гражданском праве: учебное пособие. С. 89-90..

Судебная практика, как правило, исходит из строгого соблюдения правил об очередности призвания к наследованию. Так, определением Московского городского суда от 29.06.2010 г. по делу № 33-19097-2010 был удовлетворен иск о признании за лицом - наследником первой очереди - права собственности в порядке наследования и отклонены аналогичные требования сестры умершего, так как призвание ее к наследованию в данном случае невозможно Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс». .

В случаях, когда наследственные правоотношения возникли до введения в действие части третьей ГК РФ то к ним должны применяться нормы законодательства, действовавшего в момент открытия наследства однако это не всегда так. Если обратиться к положениям Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4553; СЗ РФ. 2003. № 46 (ч. 1). Ст. 4441. (далее - ФЗ №147), можно увидеть некоторые исключения из правила о подчинении наследственных правоотношений нормам ранее действовавшего законодательства. Согласно ст. 6 ФЗ №147 «Применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Кодекса, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей Кодекса (статьи 1142-1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Кодекса». То есть, лица являвшиеся наследниками по закону в соответствии с ранее действовавшим законодательством и являющиеся таковыми в соответствии с действующим Гражданским кодексом РФ, имели право на принятие наследства в установленный законом срок.

Наиболее существенным изменением в законодательстве о наследовании стало увеличение числа очередей наследования. Прежде всего, это было сделано для того чтобы свести к минимуму случаи выморочности, так как по мнению законодателя хоть кто-то из числа наследников входящих в поименованные Гражданским кодексом РФ восемь очередей унаследует имущество наследодателя. Сама структура построения их построения основана на принципе семейной близости, наиболее заметно это отраженно в построении первых трех очередей, так как в эти очереди включены наиболее близкие к наследодателю родственники. В литературе по наследственному праву такое построение названо «молчаливым завещанием», считается, что это соответствует предполагаемой воле умершего.

Глава 2. Призвание к наследованию кровных родственников умершего

2.1 Наследники первой-третьей очередей

В современном российском праве к первой очереди наследников законодатель отнес детей, супруга и родителей наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Подобная последовательность не случайна. Дети являются наследниками по нисходящей линии. Известный русский цивилист И.А. Покровский писал: Можно ли, прежде всего, отказаться от наследования нисходящих? Очевидно, нет: это значило бы, прежде всего, отнять у родителей уверенность в том, что результаты их трудов пойдут тем, интересы которых составляли главную заботу их жизни, и вследствие этого вызвать то же ослабление народной энергии. Конечно, при сохранении завещательного права дети могут быть обеспечены завещанием родителей, но, во-первых, завещание не всегда может быть совершено, а, во-вторых, все это уничтожение законного наследования нисходящих практически превратилось бы тогда в установление всеобщей обязательности завещания. С другой стороны, лишение детей законного наследования выбрасывало бы их тотчас после смерти родителей на улицу часто в совершенно беспомощном состоянии. Вследствие этого вопрос о наследовании нисходящих также серьезно не ставится» Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2003. С. 303. .

Основным правовым актом, определяющим правовой статус родителей и детей, в том числе порядок установления происхождения ребенка от определённых лиц, материнства и отцовства является Семейный кодекс РФ (далее - СК, СК РФ) СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. .

Так, в частности, материнство (происхождение ребенка от матери) устанавливается органом ЗАГС на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения - на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств.

Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. В случае рождения ребенка от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное в установленном порядке. Установление отцовства, как и оспаривание отцовства (материнства), может устанавливаться в судебном порядке в соответствии с нормами СК РФ. Важно, что при установлении отцовства дети, родившиеся от лиц, не состоящих в браке между собой, имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой Бунич Г.А., Гончаров А.А., Кутузов О.В., Попонов Ю.Г. Наследственное право: Учебник. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2003. С. 76..

Таким образом, право детей наследовать по закону сомнению не подлежит и вряд ли будет оспариваться когда-нибудь. Естественно, дети были, есть и будут самыми первыми наследниками умершего. Очень часто понятия «наследник» и «сын» («наследница» и «дочь») используются как слова-синонимы. Также близки по смыслу выражения «потомки» и «наследники». Кто может быть потомками, как не дети? Все эти очевидные вещи и легли в основу указания в ГК РФ в числе первых наследников в первой очереди -- детей наследодателя. В любом случае для установления факта родственных отношений с наследодателем как с родителем, наследнику необходимо будет представить документальное тому доказательство - либо свидетельство о рождении, либо соответствующее решение суда, которым установлен юридически значимый факт родственных отношений с умершим, если на наследство претендует рожденный не в браке.

Наряду с родителями и детьми в первую очередь наследников по закону входит супруг наследодателя. Супруги в большинстве случаев родственниками не являются. Статус супруга приобретается в соответствии с положениями СК. Права и обязанности супругов, в том числе право быть призванным к наследованию после смерти супруга в качестве его наследника первой очереди по закону, возникают при условии и со дня государственной регистрации заключения брака в органах загса (ст. 1, 10 СК РФ). В российском праве признается тот брак, который заключен только в органах записи актов гражданского состояния. Такой брак именуется гражданским, т.е. оформленным юридически по правилам гражданского (социального) общества, а не по церковным канонам, однако действующее законодательство такого понятия не содержит, впрочем, как и ранее действовавший Кодекс о браке и семье РСФСР. Следует также отличать понятие гражданского брака от фактических брачных отношений, в просторечии именуемых сожительством (concubinatus), ибо такие отношения не порождают юридических последствий, сравнимых с теми, которые возникают при оформлении брака в органах ЗАГС.

Лицам, зарегистрировавшим брак в порядке, установленном законом, выдается свидетельство о заключении брака. Указанный документ имеет доказательственное значение и подтверждает наличие у лица определенных субъективных прав, например, на получение алиментов, пенсии, жилищных и наследственных прав. Статус государственной регистрации придает браку законность, так как с юридической точки зрения ни церемония бракосочетания в церкви, ни брак, заключенный по местным или национальным обрядам, не являются браком и не порождают никаких правовых последствий.

Единственным исключением из этого общего правила является нахождение граждан в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства.

В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу. Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях устанавливается судом в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Следует иметь в виду, что такой факт может быть установлен только при наличии следующей совокупности обстоятельств: только в случае смерти одного или обоих супругов; только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 г. по 8 июля 1944 г.; только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них; никто из супругов до смерти не должен был состоять в другом браке.

При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве на наследство также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко. В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

Как отмечается в литературе, на практике не так уж редко приходится встречать решения судов, которыми установлен факт нахождения (состояния) лиц в фактических брачных отношениях, возникших после 8 июля 1944 г. Подобные решения судов противоречат закону. По сути, в данном случае судом устанавливается факт, не имеющий юридического значения, так как подобные отношения, сколь бы долго они не продолжались, не могут быть признаны государством Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике. Изд. 5-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 164. . Приведём пример из судебной практики.

Так, 20.05.2010 решением Дульдургинского районного суда Агинского Бурятского автономного округа от 20 мая 2010 г. по делу N 68-Вп02-1 по заявлению Ч. об установлении факта нахождения в фактических брачных отношениях был установлен факт нахождения в фактических брачных отношениях. Заявительница указала, что в период с 5 января 1965 г. по 11 октября 1997 г. проживала совместно с А. в фактических брачных отношениях, они вели общее хозяйство, имели совместных детей А.А. и А.Т., в органах загса их отношения зарегистрированы не были, они проживали на стоянке, работали чабанами в колхозе, в 1997 году А. умер. При обращении в органы загса ей было отказано в выдаче свидетельства о заключении брака, вследствие чего она не может вступить в права наследования после смерти А. Суд, заслушав заявителя и свидетелей, установил факт состояния в фактических брачных отношениях заявительницы с гр. А., решение в кассационном порядке не обжаловалось и вступило в законную силу 31.05.2010. Однако на это решение впоследствии был принесен протест заместителем председателя ВС РФ. В протесте заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации, внесенном в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, был поставлен вопрос об отмене указанного решения. По результатам рассмотрения материалов дела, обсудив доводы протеста, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации нашла протест обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Разрешая данное дело, суд первой инстанции не учел изложенных разъяснений и вопреки действующему законодательству рассмотрел заявление Ч. и установил факт нахождения в фактических брачных отношениях, возникших после 8 июля 1944 г., который не порождает юридических последствий, поскольку после 8 июля 1944 г. только зарегистрированный в органах ЗАГС брак порождает права и обязанности супругов, т.е. рассмотрел дело, не подлежащее рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства. Решение Дульдургинского районного суда Агинского Бурятского автономного округа от 20 мая 2009 г. было отменено Определение ВС РФ от 27 октября 2010 года Дело N 68-Вп02-1 // СПС «КонсультантПлюс»..

Помимо заключения браков в органах ЗАГС, также допускается регистрация указанного юридического факта и за пределами территории РФ, в том случае, если граждане РФ, находятся в момент изъявления желания о вступлении в брак на территории другого государства. Подобные браки регистрируются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями (ст. 157 СК РФ). Брак, заключенный между гражданами РФ за ее пределами, но с соблюдением порядка регистрации брака, существующего в стране их пребывания и при соблюдения ими требований ст. 14 СК РФ, будет признан действительным на территории РФ и повлечет соответствующие последствия, в т.ч. в наследственно-правовой сфере.

В случае признания брака недействительным он не порождает никаких прав и обязанностей для лиц, в нем состоявших, в том числе и наследственных прав. Брак признается недействительным со дня его заключения (п. 4 ст. 27 СК РФ). Поэтому лицо, состоявшее с наследодателем в недействительном браке, не входит в число наследников первой очереди по закону и в том случае, когда решение суда о признании брака недействительным вступило в законную силу после открытия наследства. В п. 1 ст. 28 СК РФ приводится перечень лиц, правомочных предъявлять в суд требование о признании брака недействительным. Следует отметить, что данный перечень ограничен, что обусловливается теми требованиями, на основании, которых заинтересованное лицо просит признать брака недействительным: требования искового заявления могут вытекать из положений ст. 14 СК РФ, то есть касаться объективных препятствий к заключению брака, поэтому лицо, заинтересованное в увеличении своей наследственной доли или в призвании к наследованию, вправе предъявить таковой иск после смерти одного из супругов. При отсутствии же добровольного согласия одного из супругов на заключение брака (в результате принуждения, обмана, заблуждения или невозможности в силу своего состояния в момент государственной регистрации заключения брака понимать значение своих действий или руководить ими), а равно в случае фиктивности брака возможность посмертного предъявления иска о признании брака недействительным имеется только у пережившего супруга и у прокурора.

Если супруг вступил в новый брак после прекращения предыдущего брака вследствие смерти (объявления умершим) супруга, то это обстоятельство не влияет на право пережившего супруга наследовать имущество умершего супруга в качестве наследника первой очереди.

Как известно, все приобретенное в браке имущество является совместной собственностью супругов (законный режим имущества супругов), независимо от того, на имя кого из супругов оно оформлено, за исключением полученного каждым из них по безвозмездным сделкам (ст.ст. 34-36 СК). Допускается также возможность признания в судебном порядке имущества, нажитого каждым из супругов в период их раздельного проживания в случае прекращения семейных отношений (без расторжения брака), собственностью каждого из них (п. 4 ст. 38 СК РФ), а также может быть признано совместным имущество, хотя бы и приобретенное одним из супругов до вступления в брак, но при условии, что в период брак указанное имущество было подвергнуто значительным улучшениям, которые производились за счет средств обоих супругов (ст. 37 СК). Уже факт того, что наследодатель состоял в браке, учитывается при определении состава и объема наследственного имущества. Доля умершего супруга в нажитом во время брака имуществе входит в состав наследства и переходит к его наследникам, а доля пережившего супруга в наследство не включается (ст. 1150 ГК РФ).

В случае смерти одного из супругов или обоих супругов их доли в общем имуществе признаются равными, как и при прижизненном разделе супружеского имущества (ст. 39 СК РФ). Отступление от начала равенства долей супругов в их общем совместном имуществе допускается по инициативе суда, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК РФ).

Доля умершего супруга в общем имуществе наследуется по общим правилам наследственного правопреемства. Переживший же супруг имеет право собственности на свою долю в этом имуществе, независимо от того, призван он к наследованию или нет, а если призван, то не имеет значения, по какому основанию - по закону или по завещанию, и принял ли он наследство, а потому вправе определить эту долю в общем имуществе, нажитом в период брака. Доля пережившего супруга может быть определена нотариусом по месту открытия наследства путем выдачи свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов в соответствии со ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате. Свидетельство подтверждает право пережившего супруга на одну вторую долю перечисляемых в свидетельстве вещей и имущественных прав.

Такое свидетельство выдается по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Выдача свидетельства может быть оспорена в судебном порядке заинтересованными лицами. Свидетельство о праве на долю в общем имуществе супругов может быть признано недействительным и по иску кредиторов наследодателя. Приведем примеры из судебной практики.

К. и С. состояли в браке. В период брака ими были приобретены автомобили «Мицубиси-Паджеро», «Ниссан-Датсун», «Ниссан-Санни», доли в уставном капитале ООО, общая стоимость которых составляет 163 396 руб. 25 коп. Все это имущество было оформлено на имя К. В августе 1998 г. К. умер. С. приняла наследство после его смерти, подав в нотариальную контору соответствующее заявление.

X. обратился в суд с иском к С. о взыскании суммы долга и процентов за пользование чужими денежными средствами. Он сослался на то, что заключил с К. договор займа, по которому передал К. 50 тыс. долл. США с условием возврата 1 сентября 1998 г. В связи со смертью К. долг истцу возвращен не был. X. просил возложить обязанность по исполнению условий договора на С. как на наследницу должника по закону. Решением Магаданского городского суда Магаданской области от 27 июня 2000 г. иск X. удовлетворен: с С. в его пользу взыскано 163 395 руб. 25 коп. Рассмотрев дело в порядке надзора, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила решение суда и передала дело на новое судебное рассмотрение, поскольку суд не применил ст. 34 СК РФ и неправильно, без учета права С. на супружескую долю в имуществе, определил стоимость наследства. По утверждению С., действительная стоимость перешедшего к ней в порядке наследования имущества составляет 1/2 часть от 163 396 руб. 25 коп. Только в этих пределах она отвечает по долгам наследодателя. Доказательств того, что перечисленное имущество не является общим, а принадлежало лично К. (было ему подарено и т.д.), суду представлено не было Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 3. С. 14..


Подобные документы

  • Имущественные права и обязанности. Наследники по закону, порядок их призвания к наследованию. Принцип равенства долей наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву представления. Порядок наследования и учета выморочного имущества.

    курсовая работа [36,5 K], добавлен 27.05.2015

  • Понятие наследования по закону в Российской Федерации; основные очереди наследников; наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, наследование по праву представления. Выморочное имущество: история, правовая природа, порядок наследования.

    дипломная работа [74,9 K], добавлен 01.06.2013

  • Условия и принципы наследования по закону. Круг наследников, очередность их призвания к наследованию. Проблемы приобретения наследства по закону. Способы принятия наследства. Право на обязательную долю в наследстве и наследование выморочного имущества.

    дипломная работа [136,3 K], добавлен 13.07.2011

  • История развития института наследования по закону. Современное состояние института наследования по закону. Очереди наследников по действующему законодательству. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Права супруга.

    курсовая работа [38,9 K], добавлен 09.02.2007

  • История развития института наследования по закону. Время и место открытия наследства. Наследственное имущество, наследники по закону и порядок призвания их к наследству. Граждане, не имеющие права наследовать. Наследование по "праву представления".

    дипломная работа [130,8 K], добавлен 16.12.2011

  • Институт наследования по закону в современном гражданском законодательстве: история развития, характеристика, особенности правового регулирования. Проблемы наследования по закону: обязательная доля, недостойные наследники, нетрудоспособные иждивенцы.

    дипломная работа [85,8 K], добавлен 13.12.2010

  • Условия открытия наследства. Наследование по праву представления. Оформление наследственных прав. Условия осуществления наследственной трансмиссии. Наследование выморочного имущества. Основания и пределы наследования по закону в Российской Федерации.

    курсовая работа [51,8 K], добавлен 11.09.2015

  • Значение, признаки и основания наследования по закону. Время и место открытия наследства. Состав наследственной массы. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. Обязательная доля в наследстве. Наследование выморочного имущества.

    дипломная работа [108,3 K], добавлен 06.12.2010

  • Отличительные черты наследования по российскому гражданскому праву. История развития отечественного права наследования по закону. Очереди наследования по закону в России. Практика правоприменения по делам, возникшим из судебных споров о наследовании.

    дипломная работа [533,8 K], добавлен 30.09.2014

  • Изучение вопроса о наследовании по закону, определение степени родства, наследники первой, второй, третьей и четвертой очереди. Ограничение родительских прав. Возможность наследования по праву представления. Открытие наследства, обязательная доля в нем.

    курсовая работа [37,6 K], добавлен 19.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.