Понятие и содержание права наследования
Изучение правовых и общественных отношений, возникающих в связи с составлением завещаний, открытием и принятием наследства. Особенности правового положения субъектов наследственных отношений, ответственности наследников по долгам наследодателя.
Рубрика | Государство и право |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.07.2010 |
Размер файла | 105,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
23
СОДЕРЖАНИЕ
- ВВЕДЕНИЕ 2
- ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ
- 1.1 История возникновения и развития наследственного права в РФ 5
- 1.2 Гражданско-правовая характеристика объектов наследования 15
- ГЛАВА 2. ПРАВОМОЧИЯ НАСЛЕДНИКА
- 2.1 Правомочие принятия наследства 27
- 2.2 Способы принятия наследства 38
- ГЛАВА 3. ПРАВОМОЧИЯ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ
- 3.1 Право завещания 62
- 3.2 Ограничение свободы завещания 79
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84
- БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 88
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Вопрос о судьбе имущества гражданина после его смерти чрезвычайно важен, поскольку затрагивает интересы всех участников гражданского оборота - физических и юридических лиц, а также государства в целом. В ст. 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК, Гражданский Кодекс) среди основных начал гражданского законодательства закреплен принцип неприкосновенности собственности. Важнейшей гарантией его соблюдения является наличие развитого наследственного права, потребность в котором возрастает по мере роста благосостояния граждан, а также с усложнением гражданского оборота.
Коренные преобразования гражданского законодательства не могли не затронуть наследственного права, с 1 марта 2002г. вступила в силу часть третья Гражданского Кодекса РФ, содержащая раздел V "Наследственное право".
Граждане в течение жизни приобретают имущество, понимаемое как совокупность прав и обязанностей лица. После смерти гражданина объективно возникает вопрос о судьбе этого имущества. Эффективное правовое регулирование наследственных отношений - гарантия стабильности, как отношений собственности, так и имущественного оборота (экономический аспект).
Вопрос о судьбе имущества гражданина после его смерти имеет важное политическое и социальное значение. Получение наследства ведет к обогащению наследника, налогообложение при переходе имущества по наследству служит источником пополнения государственного бюджета. Оптимальное соотношение частного и публичного интереса обеспечивается через установление круга наследников по закону, ограничений свободы завещания с целью защиты интересов нетрудоспособных иждивенцев, способов принятия наследства. Всестороннее исследование наследственных отношений позволит определить баланс публичного и частного интереса.
Обновление наследственного права не исключает наличие в нем пробелов, противоречий с иными нормами права. Поэтому требуются предложения по изменению и дополнению действующего законодательства с целью его дальнейшего совершенствования.
Степень научной разработанности проблемы. Проблемам наследования по завещанию уделяли внимание такие ученые как Амфитеатров Г.Н., Беспалов Ю.Ф., Вавилин Е.В., Власов Ю.Н., Гордон М.В., Зайцева Т.И., Калинин В.В., Крашенинников П.В., Корнеева И.Л., Лапач В.А., Лиманский Г.С., Макаров С.Ю., Мусаев Р.М., Новицкий И.Б., Путилина Е.С., Рахвалова М.Н., Серебровский В.И., Солодова А.А., Суденко В.В., Суханов Е.А., Телюкина М.В., Толстой Ю.К., Хвостов В.М., Цыбуленко З.И., Шершеневич Г.Ф., Ярошенко К.Б., и другие.
Объектом исследования дипломной работы являются общественные отношения, возникающие в области обеспечения и реализации прав наследования в гражданском законодательстве РФ
Предмет исследования - общественные отношения, урегулированные нормами российского наследственного права, теоретические вопросы наследственного права, практика применения законодательства, пути его совершенствования с учетом теоретических положений.
Цель работы - изучение общественных отношений, возникающих в связи с составлением завещаний, открытием и принятием наследства, а также правового положения субъектов наследственных отношений, ответственности наследников по долгам наследодателя.
Задачами исследования являются:
- рассмотрение наследования в российском дореволюционном и послереволюционном праве;
- - изучение вопросов понятия наследования;
- - изучение прав наследодателя и наследника;
- - предложение возможных путей совершенствования законодательства.
- Методы исследования. В процессе исследования применялись общенаучные методы познания, а также частные методы: исторический, сравнительно-правовой, технико-юридический, системного анализа, формально-логический.
- Структура работы. Дипломная работа состоит из введения трех глав, объединяющих, шесть параграфов, заключения и библиографического списка.
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ
1.1 История возникновения и развития наследственного права в РФ
Наследственное право неразрывно связано с частной собственностью. В период первобытно - общинного строя, особенно на ранних этапах его развития, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудными, наследования в современном понимании ещё не существовало просто потому, что наследовать было нечего. Конечно, и в этот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли, во владении и пользовании рода и племени, а впоследствии семьи оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду (племени), кроме тех, которые подлежали захоронению вместе с умершим. Однако возникшие при этом отношения регулировались не нормами права, которых ещё не было, а многовековыми традициями и обычаями. Однако возникшие при этом отношения регулировались не нормами права, которых ещё не было, а многовековыми традициями и обычаями. Следовательно «наследование существует уже на известной стадии развития родового строя» Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву [Текст]. Изд. 2-е, испр. М., Статут, 2003. - С.40. Соблюдение традиций и обычаев освящалось и обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным мнением, в первую очередь авторитетом наиболее влиятельных членов рода (племени). Отступнику грозило изгнание из рода (племени), что зачастую обрекало его на голодную смерть. К тому же он навлекал на себя гнев богов, что воспринималось в древности как самое страшное наказание Блинков О.Е. Наследственно-правовая политика и наследственный закон России (краткий исторический очерк) [Текст] //Наследственное право.- 2006.- № 1.-С.33. .
По мере того как хозяйство из присваивающего становится производящим, что сопровождается ростом имущественной обособленности отдельных семей и ослаблением родо - племенных связей, вопрос о том, кому достанется имущество умершего, всё настойчивее становится актуальнее. Таким образом «наследственное право возникает только с появлением частной собственности на орудия и средства производства» Там же. - С.40.
Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво.
Источники, относящиеся к IX -X вв., не содержат достоверных данных о наследственном праве. «Но одна из статей русско-византийского договора 911 г. упоминает об «обряжении», т.е. о ряде, о завещании. « О работающих в Грецех Руси у хрестьянского царя: аще кто умреть, не урядив своего именья, ци и своих не имать, да възратить именье к малым ближикам в Русь; аще ли створить обряжение, таковый възметь уряженое его, кому будет писал наследите именье, да наследить е от взаимающих куплю Руси от различных ходящих в Грекы и удолжабщих»» Юшков С.В. История государства и права России (IX XIXBB.) [Текст]. Ростов н/Дону. Феникс. 2003. - С.346.
Из данной статьи следовало, что уже в начале X в. на Руси существовало наследование по завещанию.
Существование наследования по завещанию предполагает существование наследования и иного порядка -- «по закону», вернее, по обычаю. Каковы были условия для признания завещательных распоряжений и каков был первоначально порядок наследования по обычаю («закону»), мы достоверно не знаем. Но, анализируя появившиеся впоследствии статьи Русской Нравды, можно установить, что законными наследниками рассматривались сыновья. Дочери наследственных прав не имели, равно как и жёны (им только выделалась часть имущества на прожиток). Несомненно, эти нормы Русской Правды отражали существовавший ранее обычай.
На основании вышеуказанного можно предположить с большей долей уверенности, что на ранних этапах государственности отношения в сфере наследственного права на практике регулировались не только нормами обычного права, но и нормами византийского нрава. «Поскольку дела о наследстве подлежали юрисдикции церкви («братия ли дети тяжутся о задници»), вполне естественно, что церковь решала эти тяжбы (тем более тяжбы так называемых церковных людей) на основе византийского наследственного права» Там же. - С.347.. Здесь надо отметить группу белого духовенства, которая в особенности должна была подчиняться нормам византийского права.
Основным источником для уяснения норм наследственного права в Киевском государстве XI - XII вв. является Русская Правда, которая посвятила этому вопросу десять статей, изложенных довольно подробно.
В период Русской Правды основания наследственного права имеют следующие признаки: «наследуют только члены семьи; воля завещателя подчинена этому порядку; наследодатель не может завещать имущество сторонним лицам; если нет членов семьи, то наследство переходит представителю общественной власти» Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс [Текст]: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. перераб. и доп. М., Проспект. 2005. - С.50..
В XV - XVI вв. в области наследственного права России наблюдается тенденция к постепенному расширению круга наследников и правомочий наследодателя. «Наследники по завещанию могли предъявлять иски и отвечать по обязательствам наследодателя только при наличии оформленного завещания, подтверждающего эти обязательства («доклады» и «записи»). Наследники же по закону искали и отвечали по таким обязательствам «без докладу» и «без записи»» Там же. - С.50.
По сравнению с предыдущим периодом в праве наследования стала замечаться большая свобода воли завещателя: завещание мог сделать любой член семьи. В этот период основной круг наследников по закону включал сыновей вместе с вдовой. При наличии сыновей дочери устранялись от наследования недвижимостью. «А которой человек умрёт без духовные грамоты, а не будет у него сына, ино остаток весь и земли дочери: а не будет у него дочери, ино взяти ближнему от его рода» Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период. [Текст]/Под редакцией Б.П. Титова. О.И. Чистякова. М., Наука. 1990. - С.52..
Различалось наследование по завещанию и по закону. Наследователь мог завещать недвижимое имущество только одному сыну по выбору, дочери наследовали недвижимостью по завещанию и только при отсутствии сыновей. При отсутствии завещания в силу вступал законный порядок наследования, и майоратный принцип здесь был непререкаем: недвижимость наследовал старший сын, а движимое имущество делилось поровну между остальными сыновьями.
«В 1716 г. специальным актом регламентируются наследственные доли, которые получали вдовы, в 1725 г. закрепляется право наследования родственников по восходящей линии (матери, отца, деда, бабушки)» Гущин В.В. Дмитриев Ю.А. Указ. раб. - С.51..
Анализируя порядок наследования в XIX в. следует отметить, что « лицо делается наследником двумя путями - или по завещанию, или по закону, - но как скоро достигает пункта, на котором делается наследником, то идёт уже одним путём». Гражданское законодательство Российской империи предусматривало получение права собственности на имущество в порядке наследования по завещанию и по закону.
Завещание, а точнее «духовное завещание есть законное объявление воли владельца о его имуществе, на случай его смерти» Мейер Д.И. Русское гражданское право, изданное по запискам слушателей/Под редакцией А.И. Вицина, Издание восьмое, с исправлениями и дополнениями 1902 [Текст]. М., Статут. 2004. - С.640..
Законодательство предусматривало, что «завещать имущество благоприобретённое можно или в полную собственность, или же во временное пользование». Духовные завещания могли быть «или крепостные, или домащняя». Они различались по месту составления и заверения. «Завещание крепостное пишется на гербовой низшего достоинства бумаги, а домашнее может быть написано и на простой бумаге, всякого формата и размера, не исключая и почтовой, лишь бы бумага ся, состояла из двух полных половинок, составляла целый лист, но завещания, написанные на отрывках листа или клочках бумаги, недействительны». Крепостные духовные завещания составляются « при жизни завещателя лично им самим, в уездном суде, в магистрате, или гражданской палате, или в местах им равных, в самом их присутствии, а не на дому завещателя, и по учинении допроса, точно ли они им подписаны, вносятся в крепостную книгу».
Домашние завещания «пишутся в месте пребывания завещателя и являются в гражданской палате для удостоверения в подлинности их и законности не прежде, как по смерти завещателя».
Все духовные завещания, «как крепостные, так и домашние, должны быть составлены в здравом уме и твёрдой памяти».
Недействительными считались завещания « 1.Безумных, сумасшедших и умалишённых, когда они составлены или во время помешательства; 2) Самоубийц». А также недействительными считались завещания: «1) несовершеннолетних, не достигших двадцати лет с годом; 2) людей, лишённых по суду всех прав состояния, когда приговор им обьявлен».
В тех случаях, когда в завещании указывались лица, не имеющие права наследовать либо лишённые права обладать некоторыми видами имущества (например, недвижимыми дворянским имениями), завещание признавалось недействительным (полностью или частично).
Отечественное гражданское законодательство до 1917 года характеризовалось детальной проработкой регулируемых отношений. Не была исключением и регламентация наследования по закону. Данной проблеме было посвящено более 100 статей.
Принятый в апреле 1918 года декрет ВЦИК «Об отмене наследования» сыграл большую роль не только в наследственном праве и соответственно в гражданском, но и в жизни всего общества.
Этот нормативный акт появился не сам по себе. К. Маркс и Ф. Энгельс выдвинули в « Манифесте Коммунистической партии» в качестве одного из важнейших мероприятий, которые должна провести победоносная пролетарская революция, отмену «права наследования» Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии [Текст]. М., Госполитиздат. 1952. - С.55..
На основании данного документа «наследование как по закону, так и но духовному завещанию отменяется. После смерти владельца имущество, ему принадлежащее, (как движимое, так и не движимое), становиться государственным достоянием Российской Советской Федеративной Республики». При этом отмечалось, что «впредь до издания декрета о всеобщем социальном обеспечении, нуждающиеся (т.е. не имеющие прожиточного минимума) нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей и восходящей линии, полнородные и не полнородные братья и сестры и супруг умершего получают содержание из оставшегося после него имущества».
Так же, «если оставшегося имущества недостаточно для доставления супругу и всем оставшимся родственникам, перечисленным в предыдущей статье, то в первую очередь удовлетворяются наиболее нуждающиеся из них».
Декрет предусматривал, что « всякое имущество умершего, кроме перечисленных в ст. IX. Настоящего декрета, поступает в ведение местного Совета, который передаёт его в управление учреждений, ведающих на местах соответствующими имуществами Российской Республики, по последнему месту жительства умершего или месту нахождения оставшегося имущества».
Характерно и то, что «настоящий декрет имеет обратную силу ко всем наследствам, открывшимся до его издания, если они ещё не приобретены наследниками, или, хотя и приобретены, но ещё не поступили в их владение».
Этот декрет и «специальное постановление Наркомюста РСФСР от 21 мая 1919 г. по сути уничтожили наследование частной собственности» Гущин В.В. Дмитриев Ю.А. Указ. раб.- С.51..
Декрет действовал недолго, но нанёс колоссальный ущерб интересам граждан. Кроме того, «наличие имущества, оставшегося после умершего, но ещё не переданного и не учтенного соответствующими органами РСФСР, давало благоприятную почву для расхищения этого имущества» Зайцева Т.Н., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения [Текст]. М., Статут, 2005.- С.21..
Следует обратить особое внимание о дальнейшем развитии Советского государства, которое, к сожалению, показало, что «советская власть скоро забыла об отмене права наследования и достаточно полно урегулировала отношения наследования, предусмотрев почти все институты, которые свойственны наследственному праву буржуазных стран (хотя и в урезанном виде, например, при регулировании наследования по завещанию) Серебровский В.И. Указ. раб. - С.19. .
Институт наследования был вновь введён в России декретом от 22 мая 1922 года и предоставил гражданам РСФСР и иностранцам важные и своевременные в тех создавшихся исторических условиях, правовые гарантии осуществления наследственных прав.
В вышеназванном декрете конкретно указывалось, что «в целях установления точных взаимоотношений государственных органов с объединениями и частными лицами, которые принимают участие в развитии производительных сил страны, а также взаимоотношений частных лиц и их объединений между собой, и в целях предоставления вытекающих отсюда правовых гарантий, необходимых для осуществления имущественных прав граждан РСФСР и иностранцев.
Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г, и введённый в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву, В его нормах говорится о том, что «допускается наследование по закону и по завещанию согласно нижеследующим статьям в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10000 золотых рублей, за вычетом всех долгов умершего». При этом «если общая стоимость наследства превышает 10000 золотых рублей, то между государством в лице Народного комиссариата финансов и его органов и частными лицами, призываемыми к наследованию по закону или по завещанию, производится раздел или ликвидация наследственного имущества в части, превышающей предельную стоимость наследства, в пользу заинтересованных органов государства.
Если по характеру составных частей раздел наследственного имущества представляется хозяйственно-невыгодным и неудобным, то между органами государства и частными лицами устанавливается совместное владение или устанавливается право выкупа соответствующей части в пользу государства или частных лиц, если последнее допускается интересами государства».
Другим постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г. был установлен в интересах несовершеннолетних наследников институт обязательной наследственной доли» Серебровский В.И. Указ. раб. - С.49.. Оба эти постановления имели важное значение для укрепления семейных отношений.
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 года имело своей целью расширить свободу завещательных распоряжений: было предоставлено право завещать имущество государству и его органам, государственным учреждениям и предприятиям, партийным, профессиональным, кооперативным и другими общественным организациям.
Конституция РСФСР 1918 года и Конституция СССР 1924 года не предусматривали права наследования.
Во второй главной фазе развития Советского государства нормы советского гражданского права используются Советским государством для всемерной охраны общественной социалистической собственности и всестороннего развития хозяйства.
Во второй главной фазе развития Советского государства изменяется и природа наследования в СССР. «В первой фазе развития Советского государства по наследству могла переходить не только личная собственность граждан, но им мелкая трудовая частная собственность и даже ещё не ликвидированная окончательно капиталистическая частная собственность. С полной ликвидацией капиталистических элементов и уничтожение антогонистических классов наследование капиталистической частной собственности исключено. Личная же собственность, производная от социалистической собственности становится, по существу, единственным видом собственности, которая может переходить по наследству» Серебровский В.И. Указ. раб. - С.49..
Это положение и получило закрепление в Конституции 1936 года. «Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан, охраняется законом».
Исключительное значение имело издание ещё в условиях Великой Отечественной войны Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию».
В целях предоставления гражданам СССР возможности воспользоваться более широкими правами, чем это имело ранее, действия его распространено и «на наследства, открывшиеся до его издания, но не принятые наследниками и не перешедшие в собственность государству как вымороченные».
«На основе Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» были изданы указы президиумами верховных советов союзных республик (Указ Президиума Верховного Совета Грузинской ССР от 28 мая 1945 г. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1945 г. и др.), внесшие ряд дальнейших изменений и дополнений в ГК союзных республик» Серебровский В.И. Указ. раб. - С.50..
С принятием ГК РСФСР 1964 г. институт наследования приобретает более существенное значение, хотя нравила наследования весьма резко отличались от общемировых. Это было связано с тем, что принятие Кодекса проходило в условиях ограничения видов имущества и даже его количества, которое могло принадлежать гражданам на праве собственности и, следовательно, переходить но наследству. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года расширил круг возможностей наследования по закону, установленный ГК 1922г Лиманский Г.С. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года о наследовании [Текст].//Наследственное право.- 2006.- № 2.- С.12..
Завещание рассматривалось, как право гражданина завещать своё имущество по своему усмотрению. «Каждый гражданин может оставить по завещанию всё своё имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям», Раздел VII «Наследственное право» ГК РСФСР 1964 г. был принят в период, «когда экономическая, политическая и социальная структура общества, основы ностроения гражданского оборота принципиально отличались от тех, которые сложились в стране после экономических преобразований конца восьмидесятых - начала девяностых годов». Гущин В.В. , Дмитриев Ю.А. Указ. раб. - С..53.
С началом экономических нреобразований в 1990-е гг. и переходом к рыночной экономике появились новые формы собственности и различные организационно-правовые виды юридических лиц, произошли существенные изменения в основополагающих принципах построения гражданского оборота.
С 1 января 1995 г. была введена в действие ч.1 Гражданского кодекса РФ, а с 1 марта 1996 г. -2 часть. Однако в части наследственного права нродолжали применяться раздел VII ГК РСФСР, утверждённого Законом РСФСР от 11 июня 1964 г, и Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (в части, не противоречащей ГК РСФСР). С 1 марта 2002 г. введена в действие ч.3 ГК РФ, содержащая разд. V «Наследственное право».
Основным нормативным правовым актом, направленным на регулирование наследственных правоотношений, является ГК РФ (разд. V «Наследственное право», состоящий из пяти глав). В соответствие с гражданским законодательством Российской Федерации « при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правоприемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.
Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами». Нормы действующего ГК РФ во многом устраняют имевшиеся в прежнем законодательстве противоречия и пробелы и в большей степени соответствуют складывающейся в настоящее время системе имущественного оборота. Представляется необходимым указать на стремление законодателя отнести ведущую роль наследованию по завещанию как наиболее эффективному способу распоряжения собственника своим имуществом Березовская Е.А. Этапы и закономерности развития наследственного права России [Текст].//Юрист.- 2006.- № 12.- С.32..
Некоторые положения, касающиеся наследования, имеются в подзаконных актах Министерства юстиции РФ, а также в постановлениях Пленумов Верховных Судов Союза ССР, РСФСР и Российской Федерации.
Кроме того, при рассмотрении вопросов, связанных с наследованием, руководствуются положениями части первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской Федерации, в ряде случаев - нормами Земельного кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
1.2 Гражданско-правовая характеристика объектов наследования
Право частной собственности принадлежит каждому человеку и является одной из основ конституционного строя России. «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» Конституция Российской Федерации. Комментарий [Текст]./ Под общей редакцией Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, В.Г. Орехова. М., БЕК, 1994.- С.82..
Естественным для большинства людей является стремление обладать собственностью и иметь защищенное право на неё.
Содержание права частной собственности весьма широкое. Собственник вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, включая создание частных предприятий, фермерских хозяйств и другую экономическую деятельность. Собственник делает это свободно, без разрешения государственных органов (что не исключает последующей регистрации предприятия или хозяйства), если его действия противоречат закону и другим правовым актам и не нарушают прав и законных интересов других лиц.
«Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда». Тем не менее, нужно отметить, что судебные решения могут быть обжалованы в вышестоящий суд. «На решение или приговор суда может быть подана кассационная жалоба, которая влечёт обязательное рассмотрение дела судом второй инстанции».
В Конституции Российской Федерации также закреплено, что «принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения». Тем самым запрещается насильственная национализация и реприватизация без компенсации которая принята в тоталитарном государстве. Частная собственность может перейти в разряд государственной, а государственная - в разряд частной (приватизация), но только в соответствии с законом и с возмещением, определяемым по договору или рыночным ценам.
В Российской Федерации гарантией права частной собственности является также «право наследования».
Установление лица, к которому должно перейти после смерти собственника его имущество, может быть предопределено государством в законе: законом точно предусматривается круг тех лиц, к которым может перейти имущество умершего и порядок их признания к наследованию.
Это и есть так называемое наследование по закону.
Одни советские учёные наследование рассматривали как «переход имущества умершего к его правоприемникам (наследникам)» Большая Советская Энциклопедия [Текст]. /Главный редактор Введенский Б.А. М., Государственное научное издательство «Большая советская энциклопедия» 1954. Второе издание.Т.29. - С.194..
Другие считали, что «наследование, переход имуш;ества умершего (наследодателя) к его наследникам» Юридический энциклопедический словарь [Текст]. /Гл. ред. Сухарев А.Я. М., Юридическая литература, 1987. - С.239.. Нельзя оставить без внимания мнение, в котором наследование рассматривается как «правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя)» Серебровский В.И. Указ. раб. - С.48.. Более широкое определение права наследования включало «законодательное определение судьбы юридических отношений, переживающих его субъекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения» Мейер Д.И. Указ. раб. - С.408..
Очевидно, что данная дефиниция объединяет правопреемство наследников в отношении, как имущества наследодателя, так и принадлежащих ему на момент смерти имущественных прав, а также принятых им на себя и оставшихся неисполненными обязательств. Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. Данное определение включает в себя элементы, закреплённые в Гражданском кодексе Российской Федерации Папушой И.Л. Вопросы регулирования состава наследства [Текст].//Юрист.- 2007.- №4.- С.25..
«При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное». В гражданском законодательстве Российской Федерации закреплено, что «в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности». Важным представляется закрепление в Гражданском кодексе российской Федерации положения, согласно которому «не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право н на алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами». Также исключаются из состава наследства «личные неимущественные права и другие нематериальные блага», принадлежавшие умершему», к которым относятся «жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом».
Специалисты в области наследственного права определяют наследство неоднозначно. Наиболее распространена точка зрения, согласно которой «наследство или наследственное имущество - это единство прав (актив) и обязанностей, долгов (пассив), принадлежащих наследодателю на момент открытия наследства» Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Указ. раб.- С.57.. Переходящую к наследнику совокупность прав и обязанностей называют «наследством или наследственной массой, а также наследственным имуществом или просто имуществом» Там же. - С. 58.
По общему правилу, наследство переходит к наследникам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: «право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п.» Наследственное право: курс лекций. Ю.Н. Власов, В.В. Калинин. [Текст]. Изд.2-е. М., Норма, 2005. - С.7..
В наследственную массу в установленных законом случаях могут включаться «земельные участки, находившиеся в собственности либо наследуемом владении наследодателя, земельные акции (земельный пай), доля в стоимости производственных фондов колхозов (совхозов) или акции на сумму этой доли, владельцем которых являлся наследодатель, а также оставшееся после его смерти другое имущество, которое в силу ст.213 ГК РФ может являться объектом права собственности гражданина»'.
В Гражданском кодексе Российской Федерации регулируется наследование отдельных видов имущества. Это права, «связанные с участием в хозяйственных товариществах и производственных кооперативах (ст. 1176), в потребительских кооперативах (ст. 1177), наследование предприятий, земельных участков (ст.ст.1181,1178), фермерского хозяйства (ст. 1180), государственных наград (ст.1185)».
Приобретение несколькими нанимателями жилой площади в собственность квартиры Крылова 3. Особенности наследственного права в части третьей ГК РФ [Текст]. //Российская юстиция.- №3. - 2002. - С.34. порождает право собственности на квартиру каждого из них, и в случае смерти одного из собственников наследники вправе наследовать его долю». Если в состав входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживающие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счёт их наследственных долей этого жилого помещения».
К сожалению, в гражданском законодательстве Российской Федерации нет отдельного правила о наследовании квартир, кроме положений закреплённых в статье 1168 ч.3. Между тем на практике встречается серьёзные затруднения (в частности, при наследовании однокомнатных квартир, когда они переходят по наследству к различным семьям). Автор считает, что следовало бы законодательно, путём введения в ст. 1168 пункта 4,в которой установить справедливую компенсацию, определяемою судом.
Не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если «гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течении пяти лет» так как в указанном случае эти лица приобрели право собственности на имущество, принадлежавшее наследодателю. Данное положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в отношении его не имели.
Необходимо также отметить, что установление факта владения жилым домом на праве собственности недопустимо, если дом зарегистрирован на другое лицо. «Наследники, считающие проведённую регистрацию неправомерной, могут доказать принадлежность строения наследодателю, а после его смерти им только в исковом порядке» Наследственное право. Курс лекций. - С.9..
Учитывая, что в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях, «не подлежат передаче по наследству самовольно возведённые строения или пoмeщeния» Никифоров А.В. Наследство [Текст]. М., Юрайт, 2005. - С.8. в то же время «по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности, но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективному праву» Сергеев А.П., Толстой Ю.Н., Елисеев И.В. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, (постатейный) [Текст].Част третья. М., Проспект, 2002. - С.12..
К числу объектов неимущественного характера, переходящих по наследству, принадлежат некоторые права в области интеллектуальной собственности. «При наследовании авторских прав к наследникам переходят не все права автора, а лишь те, которые обеспечивают имущественные интересы наследников (право на подачи заявки, получение вознаграждения)» Никифоров А.В. Указ. раб. - С.9. Личные неимущественные права субъекта интеллектуальной собственности по наследству не переходят и погашаются смертью автора.
Имущественные требования наследодателя также переходят по наследству. «Эти требования могут вытекать из различных договоров (о выплате неполученной наследодателем заработной платы по трудовому договору, выплате долга по договору займа) или внедоговорных обязательств (о возмещении ущерба, причинённого имуществу наследодателя)» Там же. - С.9..
В состав наследства может входить и право наследодателя на вклад в банке. Он наследуется на общих основаниях, если наследодатель не сделал распоряжения о выдаче вклада определённому лицу, организации или государству. Хочется обратить внимание на тот факт, что в п. 1 статьи 1128 Кодекса оговаривается право завещания денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке. По усмотрению гражданина либо в порядке, предусмотренном статьями 1124 - 1127 настоящего Кодекса, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.
Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами настоящего Кодекса. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1174 настоящего Кодекса.
При этом в П.4 ст. 1128 оговаривается, что правила статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.
Учитывая тот факт, что право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан предоставлено не только банкам, но и соответствующим небанковских кредитным организациям, считаем целесообразным внести изменения в название и положения ст.1128 ГК РФ, к термину «банки» в названии и по тексту указанной статьи следует добавить термином «кредитные организации». В связи с внесенным уточнением предлагается извлечь п.4 из содержания ст. 1128 ГК РФ.
Суммы пенсий, недополученные в связи со смертью пенсионера, входят в состав наследственного имущества и наследуются в общем порядке. «В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» Собрание законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4831. эти денежные средства могут быть выплачены и до принятия наследства членами семьи умершего пенсионера, производящим похороны» Грудцына Л.Ю. Защита прав наследника и наследодателя [Текст]. М., Велби, 2005. - С.20. .
Согласно Федеральному закону от 24 мюля 1994 г.№125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» Собрание законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.3803. «суммы возмещения вреда, причитающиеся потерпевшему или гражданам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, и недополученные ими в связи со смертью, выплачиваются их наследникам на общих основаниях» Грудцына Л.Ю. Указ. раб. - С.20..
Членам семей умершего, производящим похороны, эти суммы выплачиваются и до получения свидетельства о праве на наследство.
В состав наследства включается и право требования, принадлежавшее наследодателю.
В состав наследства может входить имущество, находящееся за пределами Российской Федерации: «недвижимое или движимое имущество, права, вытекающие из договора банковского счёта с иностранным банком, и т.п.» Смолина Л.В. Наследственное право [Текст]. СПб. Юридический центр пресс, 2005. - С.26.. По общему правилу к такому наследованию применяется российское право.
Долги наследодателя переходят по наследству к его наследникам в порядке универсального правопреемства, так как нельзя получить по наследству только одно имущество и отказаться от ответственности по долгам наследователя. «Принимая наследственную массу, наследник одновременно отвечает и за долги наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Состав наследственной массы выясняется в процессе приобретения и раздела наследства» Там же. - С.26..
Всё изложенное выше указывает на то что имущество - это совокупность реальных ценностей, принадлежащих данному лицу. При наследовании от наследодателя к наследнику переходят принадлежащие наследодателю права на эти реальные ценности. Поэтому, с юридической точки зрения, наследственная масса, может рассматриваться как совокупность имущественных прав, принадлежащих гражданину (наследодателю), переходящих после его смерти к наследникам.
Определение точного состава и стоимости наследственного имущества имеет очень важное практическое значение. Только определив состав и стоимость наследственного имущества, можно указать размер доли наследника в наследственной массе, установить, какие именно предметы входят в эту долю. Действительной стоимостью наследственной массы ограничивается ответственность наследника по долгам, лежащим на наследстве. Предварительное определение состава и стоимости наследственной массы необходимо при уплате государственной пошлины в связи с получением в нотариальной конторе свидетельства о праве наследования, подтверждающего права данного лица как наследника.
Закон предусматривает некоторые преимущества наследникам, проживавшим совместно с умершим. Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счёт своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.
К домашней обстановке и обиходу относятся: мебель, посудадомашняя утварь и т.д. Не является предметами домашней обстановки и обихода вещи, служившие профессиональной деятельности умершего (швейная или пишущая машинка, компьютер, оборудование зубоврачебного кабинета и т.д., а также личные вещи). У наследодателя могут быть вещи большой ценности, не относящиеся к обычной домашней обстановке и характеризуемые как «предметы роскоши» (например, картины известных мастеров, редкий фарфор или хрусталь, дорогие ковры, антиквариат и т.п.). Эти вещи включаются в наследственное имущество и подлежат разделу между всеми наследниками. К глубокому сожалению, и автор считает это весьма существенным, в законе нет чёткого определения, что следует считать предметами роскоши, не дано хотя бы примерного их перечня. Поэтому на практике не всегда можно определить, какое имущество остаётся совместно проживавшему с наследодателем наследнику, а какое подлежит разделу Казанцева А.Е. Понятие наследства (наследственного имущества) [Текст]. // Нотариус.- 2005.- № 6.- С.20..
Возможно, что переход имущества домашней обстановки и обихода к другим наследникам, если доля совместно проживавшего с умершим наследника окажется меньше стоимости домашнего имущества, может отразиться на интересах совместно проживающего наследника. У него могут забрать предметы домашнего обихода, которыми он привык пользоваться, например стиральную или посудомоечную машину, пылесос и т.д.
В Гражданском кодексе Российской Федерации неоднократно подчёркивается, что имущество по наследству переходит к наследникам в равных долях. На самом деле наследственные доли не всегда равны. «Так, переживший супруг имеет право на половину доли в совместно нажитом имуществе и наследует наравне с другими наследниками во второй половине, так что у супруга доля обычно больше. Внуки и племянники, наследующие по праву представления (ст. 1146), получают долю своего отца или матери, умерших до открытия наследства. Поэтому, если их более одного, они получают соответствующую долю своего родителя, поделенную по числу внуков или племянников. Поэтому не все наследники имеют равные доли» Крылова 3. Новеллы наследственного права в части третьей ГК РФ [Текст].//Российская юстиция.- №3.-2002. - С.16..
Следует отметить, что тот факт, что в завещании чаще всего указываются конкретные вещи, вовсе не означает переход к наследнику только этих вещей, наследник вместе с вещами передаёт и определённые обязанности (за исключением отношений в завещательном отказе).
Довольно часто встречаются менее категоричные взгляды на наследственное имущество. Многие учёные понятие «наследственное имущество» отожествляют с общим понятием «имущество»: «в составе наследственного имущества к наследнику переходят вещи, различные права, а вместе с ними и долги (обязанности) умерщего» Власов Ю.Н. Наследственное право в Российской Федерации; Общие положения, правовые основы, образцы типовых документов [Текст]: Учеб-метод. Пособие. М., Норма, 1998. - С.12..
Такая «смещанная» концепция наследственной массы базируется на неоднозначном использовании термина «имущество» в законодательстве, когда «имущество» именуется и вещью, и правом на вещь, и тем и другим одновременно Гаджиев В.А.Актуальные проблемы открытия наследства: вопросы теории и практики [Текст].//Российский судья.- 2006.- № 8.- С.17. .
При определении наследственной массы важно учитывать, что в её состав входит только то имущество, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства (этот день определяется по правилам ст.1113 и 1114 ГК РФ) Так, если договор дарения имущества наследодателю был заключён после его смерти представителем, то подаренное имущество не станет наследственной массой (а сам договор дарения будет ничтожным).
Подводя итог, отметим, что общий случай правопреемства согласно ГК РФ определяется как универсальное, в результате которого происходит переход всей совокупности прав и обязанностей наследодателя к наследнику. Приняв наследство, наследник становится носителем прав и обязанностей, переходящих независимо от времени фактического принятия наследства, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
ГЛАВА 2. ПРАВОМОЧИЯ НАСЛЕДНИКА
2.1 Правомочие принятия наследства
Правовое значение принятия наследства состоит в получении наследником статуса приобретателя и триады правомочий, присущих такому приобретателю, как собственнику Тархов В.А., Рыбаков В.А., Агапова В.В. Приобретение права собственности по наследству[Текст]. // Наследственное право. - 2006. - № 1. - С. 22.. Исключением является наследование выморочного имущества, когда государство признается приобретателем наследства, не принимая его.
Субъективное право на принятие наследства возникает на основании события - открытия наследства, т.е. смерти физического лица, и не зависит от волеизъявления субъекта, а вызвано объективными обстоятельствами. Право на принятие наследства реализуется в двух правомочиях наследника: принять наследство или отказаться от него. Это право является абсолютным, т.к. все прочие субъекты гражданского права обязаны не препятствовать наследнику в осуществлении его правомочий, а на некоторых из них возлагаются обязанности помогать и содействовать наследнику. Акт принятия наследства носит универсальный характер. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Если наследник, находясь по месту открытия наследства в Москве, принял по наследству автомобиль, то такой наследник также считается принявшим, например, квартиру наследодателя, находящуюся в Барнауле и дом, расположенный в Мурманске. Наследник может не знать всего круга наследников, призываемых к наследству. В этом случае принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает, что и все остальные, призываемые к наследованию наследники, также приняли наследство. Таким образом, принятие наследства по своим правовым последствиям и характеру - односторонняя сделка, где для возникновения или прекращения (изменения) прав и обязанностей наследника достаточно только его волеизъявления. Для совершения акта принятия наследства конкретным наследником согласия или волеизъявления других наследников (за исключением случая пропуска срока на принятие наследства) не требуется, а волеизъявления наследодателя уже быть не может. В односторонней сделке невозможно выразить волеизъявление за тех лиц, которые не являются стороной по сделке. Указание одним наследником на условие принятия наследства всеми наследниками будет ничтожным. Односторонняя сделка по принятию наследства не может быть условной, т.е. этот юридический акт носит безоговорочный характер. При принятии наследства нельзя установить какие-либо оговорки или отказаться от какой-то части наследственной массы.
Решением Чапаевского городского суда частично удовлетворены исковые требования Н. о признании факта принятия наследства и права доли собственности дома.
Судебная коллегия по гражданским делам решение отменила, части отказа Н. от иска, в связи с неправильным толкованием и применением материального закона, с постановлением в этой части нового решения.
Судом установлено, и это не оспаривалось сторонами в суде и заседании судебной коллегии, что Н. после смерти дедушки и бабушки фактически вступила в права наследства.
Кроме Н. наследников после смерти бабушки и дедушки не имеется, а мать и дядя истицы на наследство, в том числе и спорный дом родителей не претендуют.
Указанные обстоятельства подтвердили допрошенные в суде свидетели и заинтересованные лица.
С учетом указанных обстоятельств, а также требований ст. ст. 1142, 1153, 218 ГК РФ суд пришел к правильному выводу, что истица фактически приняла наследство после смерти деда и обоснованно установил этот факт, признав право собственности за Н. на 7/25 доли в спорном доме.
Между тем, отказывая в иске Н. в части установления факта принятия ею наследства после смерти дедушки и бабушки, суд сослался на то, что наследники 1 очереди в соответствии со ст. 1157 ГК РФ не оформили свой отказ от наследства в нотариальной конторе после смерти в 1999 г. их матери.
Подобные документы
Открытие и принятие наследства. Правовые способы соблюдения прав и интересов субъектов права. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Виды наследования и их правовые особенности. Особые меры защиты наследственных прав несовершеннолетних.
дипломная работа [59,9 K], добавлен 20.10.2016Анализ основных понятий наследственного права. Субъекты наследственных правоотношений. Изучение особенностей наследования отдельных видов имущества, раздела наследства. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Недействительность завещания.
дипломная работа [86,5 K], добавлен 24.10.2014Становление и развитие института гражданско-правовой ответственности наследников по долгам наследодателя в российском дореволюционном и советском гражданском праве. Исследование порядка удовлетворения требований кредиторов завещавшего физического лица.
дипломная работа [64,4 K], добавлен 18.08.2017Правовые отношения как особый вид общественных отношений. Виды и формы правовых отношений, возникающих и функционирующих в обществе между индивидуумами и их объединениями. Субъективные права и юридические обязанности сторон (субъектов) правоотношения.
презентация [49,5 K], добавлен 26.04.2012Общие положения, понятие и субъекты наследования. Время и место открытия наследства. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Очереди наследников. Право на обязательную долю в наследстве. Порядок и срок принятия наследства.
курсовая работа [30,0 K], добавлен 01.02.2009Роль и место, социальная юридическая ценность института наследования и отказа от наследства в защите прав наследодателя и наследников. Порядок осуществления отказа от наследства и его юридические последствия. Оформление наследственных прав в суде.
курсовая работа [79,7 K], добавлен 13.08.2017Понятие и значение наследования. Субъекты наследственных правоотношений. Раздел наследства между наследниками: основные положения, основание для отсрочки, особенности правового регулирования. Юридическая характеристика приращения наследственных долей.
реферат [35,0 K], добавлен 17.12.2014Общая характеристика обеспечения прав наследования в дореволюционном и послереволюционном праве России. Анализ правомочий наследодателя на распоряжение своим имуществом как элемент права наследования. Особенности принятия наследства и отказа от него.
дипломная работа [85,1 K], добавлен 24.07.2010Участники наследственных правоотношений, их права и обязанности. Порядок, место и время открытия наследства. Общие правовые принципы наследования по закону. Понятие и юридические признаки завещания. Круг наследников первой и второй очереди по закону.
реферат [34,0 K], добавлен 14.09.2013Обзор положений о приобретении наследства в гражданском законодательстве. Анализ перехода прав на наследное имущество к наследникам, наследственной трансмиссии. Изучение проблем, связанных с охраной наследства и ответственностью по долгам наследодателя.
дипломная работа [96,4 K], добавлен 06.01.2012