Договор хранения
Хранение как один из самых распространенных видов услуг. Обеспечение сохранности имущества. Права и обязанности сторон договора, его отличие от смежных. Рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства относительно норм о хранении.
Рубрика | Государство и право |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.07.2015 |
Размер файла | 45,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Костанайский социально-технический университет имени академика З. Алдамжар
факультет ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Курсовая работа
по дисциплине ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)
ТЕМА: ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ
Выполнил:
Ситканов Куаныш
Костанай
Содержание
Введение
1. Общие положения о договоре хранения
1.1 Понятие и значение договора хранения
1.2 Отличие договора хранения от смежных договоров
2. Правовое регулирование договора хранения
2.1 Стороны в договоре хранения
2.2 Порядок заключения договора хранения
2.3 Права и обязанности сторон по договору хранения
Заключение
Список использованных источников
Введение
Актуальность исследования договора хранения обоснована в первую очередь, потребностью общества в обеспечении сохранности имущества, бурным развитием имущественных отношений, возникающих в связи с оказанием услуг. Хранят вещи граждан гостиницы, санатории, дома отдыха, ломбарды, камеры хранения транспортных организаций и другие предприятия бытового обслуживания.
Хранение как особый вид услуг нуждается в самостоятельной правовой защите. Обязательства хранения регулируются Гражданским Кодексом Республики Казахстан (ГК РК) [1] и другими нормативными правовыми актами, которые будут рассматриваться в рамках дипломной работы. Необходимо отметить, что некоторые правовые нормы, касающиеся обязательств хранения, изложены в законодательстве не совсем ясно, двояко, что, в свою очередь, ведет к их различному толкованию и пониманию и, как следствие - неверному применению. Не являются редкостью случаи, когда подзаконные акты противоречат нормам ГК РК. Все это ведет к судебным ошибкам при квалификации тех или иных обязательств хранения. На практике встречаются случаи, когда суды освобождают тех или иных хранителей от имущественной ответственности за утрату вещей, зачастую смешиваются отношения по хранению с обязательствами, возникающими из причинения вреда.
По гражданскому законодательству, участниками договора могут быть граждане, юридические лица, Республика Казахстан и административно-территориальные единицы. Основанием возникновения договора, как правило, является соглашение сторон, однако, в случаях, прямо предусмотренных законом, и при наступлении указанных в нем обстоятельств, договор заключается на основании закона. Договор относится к числу наиболее распространенных юридических фактов и является основным средством, регулирующим отношения участников экономической деятельности. Договор придает отношениям сторон юридическую силу, устанавливает права и обязанности сторон, определяет меру и степень их ответственности.
Кроме того, актуальность темы исследования обусловлена появлением новых видов услуг по хранению, но, к большому сожалению, в праве они еще недостаточно урегулированы. Так, в особенной части ГК РК не предусмотрены решения по некоторым спорным вопросам, посвященным хранению на товарном складе и специальным видам хранения. Недостаточно исследованными остаются правила о хранении ценностей в банке. Кроме того, проблематичным остается характер регулирования отношений, возникающих при помещении вещей граждан в автоматические камеры хранения самообслуживания, а также при хранении автомототранспортных средств на платных автостоянках. Кроме того, есть и другие затруднения, которые возникают при применении соответствующих норм ГК РК о хранении.
Вопросам, связанным с рассмотрением договора хранения в сфере бытовых услуг, обязательствам хранения и законодательства в этой части, посвящены отдельные публикации в газетах и журналах, монографии таких ученых, как Тулеугалиева Г.И., Мауленова К.С., Сарсембаева М.А., Р.С. Джимова, Л.А. Антонова, Н.А. Баринов, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А.Ю. Кабалкин, Ю.Х. Калмыков, А.А. Шамшов и др.
Однако в целом исследование названных проблем недостаточно полно и всесторонне. В частности, нуждаются в уточнении разграничения отношений по хранению и аренде (использование камер хранения транспортных организаций), существует проблема занижения или завышения стоимости передаваемой на хранение вещи. Не достаточно исследованным являются основания и условия имущественной ответственности, как хранителя, так и поклажедателя. Все эти обстоятельства свидетельствуют о необходимости изучения правоотношений, вытекающих из обязательств по хранению, поиску пробелов и неточностей в законодательстве, совершенствованию действующей нормативно-правовой базы и порядка ее применения в судебной практике.
Цель курсовой работы заключается в том, чтобы на основе всестороннего анализа теоретических исследований и материалов выявить несоответствия и противоречия, имеющиеся в гражданском законодательстве по вопросам договора хранения и практики его применения, определить пробелы в законодательстве, разработать некоторые предложения по совершенствованию имеющихся норм о хранении.
Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
1. Проанализировать гражданское законодательство и исследовать определение договора хранения.
2. Определить правовую природу договора хранения; выявить и исследовать особенности отличия договора хранения от смежных видов договоров.
3. Исследовать особенности прав и обязанностей сторон по договору хранения, ответственности сторон.
4. Проанализировать и дать правовую характеристику отдельных видов договора хранения.
5. Выработать рекомендации и предложения по совершенствованию гражданского законодательства относительно норм о хранении.
В процессе исследования норм о хранении в ГК РК, использовались методы научного познания: диалектический, формально-логический, метод сравнительного анализа, синтеза, и другие методы.
Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых, юристов по теме исследования. При написании дипломной работы использовалось действующее гражданское законодательство Республики Казахстан, нормативно-правовые акты: положения Конституции Республики Казахстан [2], Гражданского Кодекса Республики Казахстан [1], Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей» [3], Законов «О банках и банковской деятельности» [4], «О лицензировании» [5], иные нормативные правовые акты.
Курсовая работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка использованных источников.
1. Общие положения о договоре хранения
1.1 Понятие и значение договора хранения
Хранение - один из самых распространенных видов услуг, который в конечном счете, имеет целью спасение вещи от порчи и хищения. За услугами этого вида обращаются в равной мере для удовлетворения как индивидуально-бытовых потребностей -- от зрителя, оставляющего верхнюю одежду в гардеробе при посещении театра, и до пассажира, сдающего свой багаж в камеру хранения на вокзале, -- так и потребностей предпринимательских, тесно связанных с движением материальных ценностей в гражданском обороте. Хранят вещи граждан гостиницы, санатории, дома отдыха, ломбарды и другие предприятия бытового обслуживания [6, с.3]. У тех и других одна и та же цель - сберечь и сохранить принадлежащее им имущество.
Общественные отношения по поводу хранения имущества являются одними из древнейших. Рассматривая исторический аспект обязательств по хранению отмечаем, что, например, в докапиталистический период рассматриваемые отношения носили в основном лично-доверительный характер, т. е. были распространены на бытовом уровне. В связи с чем, такой признак как безвозмездность был весьма характерен для хранения. С переходом к рыночным отношениям хранение как непосредственно услуга, в первую очередь начинает перерастать в одну из сфер предпринимательской деятельности, которая все больше стала приобретать коммерческий характер.
Обязательство хранения (depositum) было известно еще римскому частному праву. Договором хранения или поклажи (depositum) назывался реальный контракт, по которому лицо, получившее от другого лица индивидуально-определенную вещь (поклажеприниматель, депозитарий), обязалось безвозмездно хранить ее в течении определенного срока или до востребования и по окончании хранения возвратить в целости и сохранности лицу, передавшему вещь на хранение (поклажедателю, депоненту) [7, с.158].
В числе первых это обязательство (под названием "поклажа") появилось и в праве Древней Руси. С изданием Свода Законов Российской Империи правила о хранении были сведены в Свод Гражданских Законов (т. X ч. 1) [8, с.109].
В советском гражданском праве нормы о хранении получили законодательное нормативное закрепление. К таким нормативным документам относились: постановление ЦИК и СНК СССР от 4 сентября 1925 г. «О документах, выдаваемых товарными складами в приеме товаров на хранение»; Типовой устав городского ломбарда, утвержденный постановлением СНК РСФСР от 15 декабря 1939 г. и т.д. Гражданский Кодекс КазССР 1964 г. содержал отдельную 37 главу, посвященную обязательству хранения (ст. ст. 422 - 433) [8, с.110].
В настоящее время обязательства хранения регулируются ГК РК и другими нормативными правовыми актами. Однако встречаются правовые нормы, которые допускают различное, двоякое толкование того или иного вопроса, что связано в первую очередь с не совсем ясным их изложением. Зачастую подзаконные акты противоречат, не соответствуют, идут в разрез с нормами ГК РК. И как следствие всего вышеперечисленного наблюдается тенденция увеличения в настоящее время ошибок при квалификации обязательств хранения.
В главе 39 ГК РК «Хранение» содержится три параграфа.
Параграф 1 предусматривает общие положения о хранении, об ответственности хранителя, особенности правового регулирования хранения, осуществляемого в качестве предпринимательской деятельности, и другие вопросы общего характера.
В параграфе 2 содержаться нормы о хранении в ломбарде, в банке, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах организаций, в гостинице, а также нормы о хранении вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
В параграфе 3 предусмотрены нормы о хранении на товарном складе, а также урегулированы вопросы обращения особой разновидности ценных бумаг в виде складских документов. При этом необходимо иметь в виду, что общие положения о хранении могут применяться к отдельным видам хранения, если иные правила не предусмотрены нормами ГК РК или другими законодательными актами.
Следовательно, для хранения установлен приоритет специального правового регулирования отдельных видов хранения перед общими положениями о хранении [9, с.378].
Понятие договора хранения, дается в ст. 768 ГК РК «по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем) и возвратить эту вещь в сохранности» [1].
Такое определение выражает реальный характер договора. Следовательно, исходя из определения договора хранения, можно сделать вывод о том, что обязательство хранения является гражданско-правовым отношением, т.е. отношением, где одна сторона (хранитель) обязуется хранить определенное имущество, которое передается ей во временное владение другой стороной, и возвратить его в сохранности.
В пункте 1 ст. 768 ГК РК содержатся самые общие признаки данного договора. Исходя из этого определения основными, конструирующими договор хранения являются следующие признаки:
во-первых, передаваемым на хранение может быть только такое имущество, которое возможно передать хранителю для размещения в помещениях хранителя, на территории, находящейся в его пользовании и т.п.;
во-вторых, хранитель обязан сохранить переданное ему имущество. Сохранность зависит от свойств сохраняемого имущества и других обстоятельств и может заключаться в обеспечении либо только сохранения имущества, либо сохранности также и его свойств;
в-третьих, имущество, переданное на хранение, подлежит возврату поклажедателю. Поэтому объектом договора хранения могут быть обычно индивидуально определенные вещи, или индивидуализируемые по какому-то признаку вещи, или совокупность (партия) вещей.
Наконец, по договору хранения к хранителю переходит только право владения имуществом. Переход к хранителю права пользования возможен, однако, лишь в случае включения этого условия в договор. Поклажедатель остается собственником (доверительным управляющим) переданного на хранение имущества [10, с.29].
Договор хранения является по общему правилу реальным договором: права и обязанности сторон возникают лишь по сдаче подлежащих хранению вещей хранителю.
Обязанность профессионального хранителя принять на хранение имущество, если она не основана на законе или обязательном для хранителя предписании, возникает, лишь в случаях, когда она прямо оговорена в договоре. Договор является в таких случаях консенсуальным[11, с.63].
Предполагается, что договор хранения безвозмездный. Даже в тех случаях, когда поклажедатель по безвозмездному договору возмещает хранителю необходимые для сохранения имущества расходы, договор не превращается в возмездный, поскольку хранитель восстанавливает лишь прежнее положение.
Однако законом или договором может быть предусмотрена обязанность поклажедателя уплатить хранителю вознаграждение за хранение. Вознаграждение за хранение законом обычно предусмотрено для хранителей, для которых хранение является одной из целей деятельности, так называемых профессиональных хранителей [11, с.64].
Пункт 1 ст. 768 ГК РК предполагает, что договор хранения является односторонним. Однако и при безвозмездном характере договор хранения не является строго односторонним: сдавший вещи на хранение несет обязанности, предусмотренные главой 39 ГК РК.
Возмездный договор хранения принадлежит к числу двусторонних договоров. Договор хранения может быть признан двусторонним, исходя из распределения прав и обязанностей субъектов.
Поклажедатель в любое время вправе требовать от хранителя возврата переданного на хранение имущества; по возмездному договору он обязан уплатить хранителю вознаграждение за хранение, а при безвозмездном хранении возместить расходы, необходимые для сохранения имущества, принять обратно переданное на хранение имущество и т.д.
Хранитель обязан сохранить переданное ему на хранение имущество и возвратить его поклажедателю; по возмездному договору он вправе получить вознаграждение за хранение, а по безвозмездному договору вправе требовать возмещения необходимых для сохранения имущества расходов и т.п. [12, с.380]
Объектом исследуемого обязательства являются действия обязанного лица, услуги по хранению имущества [13, с.44]. Некоторые ученые-цивилисты разграничивают объекты на материальные и юридические. Так, О.С. Иоффе под материальным объектом понимает непосредственно переданное на хранение имущество, а под юридическим объектом - деятельность хранителя по сохранности этого имущества [14, с.19].
Под имуществом в первую очередь понимаются вещи, но иногда и ценные бумаги (например, передача на хранение их в банк (ст. 768 ГК РК)[1]. Как правило, предметом договора хранения является индивидуально-определенная вещь, и ее индивидуально-определенные признаки четко определяются в договоре. В то же время хранение допустимо и в отношении вещей, определенных родовыми признаками, например, зерно, стройматериалы и т.д. (ст.771 ГК РК) [1]. Аналогичная ситуация возможна и в случаях, когда сданные индивидуально-определенные вещи определены в договоре только родовыми признаками, например, приобретая в магазине партию товара в виде двух компьютеров, покупатель оставляет их на хранение в магазине.
Режим хранения вещей, определяемых родовыми признаками, неоднозначен и зависит от того, обособляются ли эти вещи от однородных и идентичных по качеству вещей хранителя или иных поклажедателей. Если поклажедатель не имеет интереса в возврате конкретно сданных вещей, определяемых родовыми признаками, то имеет место хранение с обезличиванием, при котором допускается смешение принятых на хранение вещей с вещами того же рода и качества других поклажедателей или вещей хранителя с возложением на хранителя обязательства по возврату равного или обусловленного договором количества вещей того же рода и качества (п.1 ст. 771 ГК)[1].
В случае же обособления сданных на хранение вещей, определенных родовыми признаками, договор хранения не будет иметь особенностей по сравнению с договором хранения индивидуально-определенных вещей.
По общему правилу хранитель не должен предпринимать меры по обособлению вещей при хранении с обезличиванием. Обязанность хранителя по обособлению вещей, определенных родовыми признаками, может быть предусмотрена в договоре или правилах по осуществлению отдельных видов хранения, установленных законодательными актами (п.2 ст. 771 ГК) [9, с. 381].
Целью обязательства хранения является «...сохранение стоимости, которая существует в товаре как в продукте, как в потребительной стоимости и которая поэтому может быть сохранена только посредством сохранения продукта, сохранения самой потребительской стоимости» [14, с.21]. Самым важным здесь является сбережение переданного на хранение имущества.
Наиболее распространенным основание возникновения обязательства хранения является договор. В то же время необходимо признать, что обязательство хранения может возникнуть в силу законодательного акта, и в этих случаях правила гл. 39 ГК РК применяются и к такому обязательству хранения постольку, поскольку иное не предусмотрено ГК и законодательными актами. Правила ГК РК должны применяться к обязательству, возникшему в силу законодательного акта, если только законодательным актом не предусмотрены иные правила [9, с.393].
Учитывая вышеуказанное можно сказать, что Гражданским законодательством предусмотрено два вида договора хранения.
Первый направлен на сохранение уже переданных вещей. Это - реальный договор. Правоотношения сторон возникают с момента передачи вещи с согласия хранителя.
Второй договор - соглашение, содержанием которого является обязательство хранителя принять вещь на хранение в будущем. Это - консенсуальный договор, т.к. права и обязанности сторон возникают в момент заключения договора. Заключение этого договора предусмотрено законом только для хранителей, которыми являются организации, и только для тех из них, кто осуществляет хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности.
Договор хранения предполагается безвозмездным. Вознаграждение хранителю должно быть специально предусмотрено в законе или договоре. Возмездным чаще всего является договор, в котором хранителем выступает организация, занимающаяся хранением чужих вещей в качестве профессиональной деятельности.
1.2 Отличие договора хранения от смежных договоров
Хранение соприкасается с довольно широким кругом гражданско-правовых договоров. Прежде всего, речь может идти об аренде и ссуде (безвозмездном пользовании). Общим для обоих этих договоров, с одной стороны, и хранения - с другой является то, что все три относятся к числу договоров возмездного оказания услуг и вместе с тем служат основанием передачи вещей, как правило, во владение контрагенту с последующим их возвратом.
Различие между указанными договорами состоит, прежде всего, в том, что для аренды и безвозмездного пользования их признаком, включенным в легальное определение (ст. 540 и 604 ГК РК), является временный переход непременно двух правомочий собственника - владения и пользования, при этом именно переход второго выражает цель договора.
Иное дело - договор хранения, применительно к которому хранитель приобретает право пользоваться вещью только с согласия поклажедателя либо при наличии иных, прямо указанных в ст. 768 ГК РК обстоятельств. Обычный договор хранения преобразуется в смешанный договор.
Существует и более значимый разграничительный признак. Если при аренде и ссуде это будет сторона, которой принадлежит вещь, то при хранении в указанной роли выступает тот из контрагентов, который принимает вещь. По указанной причине, при заключении возмездного договора хранения, вознаграждение выплачивает тот, кто передал вещь.
Отличием аренды от хранения может служить пример, приведенный Д.И. Мейером. "Точно так же, - полагал он, - как имущество отдается на сохранение лицу, у него может быть нанято помещение, и в это помещение сложено имущество, но разница между обоими договорами, что приниматель имущества обязывается его хранить"[15, с.37].
Сходство хранения с займом состоит в том, что на основе обоих договоров происходит вначале передача, а затем возврат переданной вещи. При этом, если речь идет об иррегулярном хранении, указанное сходство расширяется, поскольку подобно хранителю заемщик должен возвратить не те же вещи, а лишь равное количество других таких же, "того же рода и качества", вещей (ст. 771 ГК РК)[1]. У собственника может возникнуть интерес к тому, чтобы попытаться прикрыть договор займа договором хранения, в частности с целью избежать растворения требований поклажедателей среди таких же требований других кредиторов [15, с.32-33].
Задача судов в подобных случаях будет состоять в том, чтобы определить подлинную волю стороны: на заключение какого именно договора, займа или хранения, она направлена. В частности, должен учитываться характер соответствующей услуги: представляет ли ее тот, кому передана вещь, или тот, кто ее передал, и соответственно кто и кому должен платить за оказанную услугу.
Сходство договора хранения и договора охраны состоит в их направленности. Оба договора на оказание услуг, имеющих, в конечном счете, одну и ту же цель: сбережение имущества.
В этой связи и последствия нарушения обоих видов договоров могут оказаться одними и теми же: возмещение стоимости утерянного или поврежденного имущества. Основное различие между указанными договорами состоит в том, что при хранении, вещь передается во владение, в то время как при охране никакой передачи каких-либо вещных правомочий не происходит.
Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 г. N 85-II Об охранной деятельности [16] определяя ее основные задачи, выделяет среди них, прежде всего защиту охраняемых объектов от противоправных посягательств.
По договору охраны его объект продолжает находиться во владении у того, кто обратился за услугой (прежде всего у собственника имущества). В подобных случаях договор заключается, как правило, без осмотра и описи имущества и в целом отсутствует стадия приема вещи, без которой договор хранения существовать не может.
Никакой иной связи между деятельностью лица, которое охраняет вещь, и того, кто ее для этой цели передал, нет. Как подчеркивал О.С. Иоффе, "охрана предполагает выполнение только технических функций, необходимых для того, чтобы сберечь имущество от опасности физического уничтожения, порчи или утраты, которые могут угрожать ему со стороны стихийных сил или действий неправомочных лиц" [17, с.496]. При этом автор проводит весьма тонкое различие между указанными двумя договорами на определенном примере. "Поскольку, - указывает он, - имущество, охраняемое сторожем, не считается находящимся в его владении, то если бы сторож продал его третьему лицу, следовало говорить о хищении, которое дает собственнику право на виндикацию даже в споре с добросовестным приобретателем. Но если бы тот, же акт совершил хранитель, признаваемый владельцем вещи, добросовестный приобретатель мог бы защищаться против виндикационного иска личного собственника ссылкой на выбытие вещи из обладания истца по его воле" [17, с.496].
При договоре охраны отсутствует конститутивный признак хранения - принятие вещей хранителем, а равно то, что в обязанности клиента по договору хранения входит обычно предварительное оборудование объекта своими силами, материалами и др. В договоре хранения, в отличие от этого, все, что относится к обеспечению хранения как такового, составляют по общему правилу исключительно обязанности хранителя.
Отмеченные особенности договоров хранения и охраны позволяют определить правовую природу отношений между пассажиром и транспортной организацией. Имеется в виду, что Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года № 284-II «О торговом мореплавании» [18] разграничивает багаж (любой предмет или любая автомашина, перевозка которых осуществляется по договору морской перевозки) и каютный багаж (багаж, который находится в каюте пассажира либо иным образом находится в его владении, под его охраной или контролем). При этом на перевозчика возлагается ответственность за утрату или повреждение не только обычного, но и каютного багажа. Аналогичные отношения возникают и при воздушных перевозках. Имеется в виду, что на перевозчика возлагается ответственность за сохранность находящихся при пассажире вещей [19].
В обоих случаях договор перевозки пассажиров включает элементы договора именно охраны вещей, а не их хранения. Отмеченное обстоятельство учитывается при определении оснований и размера ответственности перевозчика.
Вопрос о разграничении хранения со смешанными договорами приобретает значение и в области оборота ценных бумаг [20].
2. Правовое регулирование договора хранения
2.1 Стороны в договоре хранения
Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. Термин "Поклажедатель" перешел в ГК из дореволюционного законодательства, в котором хранение называлось поклажей, а стороны договора назывались поклажедателем и поклажепринимателем. ГК РК сохранил термин только для поклажедателя [6, с.13].
В качестве поклажедателя чаще всего выступает сам собственник имущества, либо лицо, которое осуществляет законное владение этим имуществом.
В качестве поклажедателей могут выступать любые лица, в том числе недееспособные. Такая сделка не должна признаваться ничтожной, если она совершена к выгоде недееспособного (ст. 158, 159 ГК РК). Поклажедатель может не быть собственником имущества. На хранение могут передаваться и чужие вещи, и для этого не требуется согласия или доверенности собственника вещи. Однако последний сохраняет возможность истребовать свою вещь у хранителя на основании виндикационного иска (ст. 260, 261 ГК РК) [21].
Хранителем могут быть как граждане и юридические лица, не являющиеся предпринимателями, так и организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Он должен быть дееспособным лицом. Хранитель может заниматься хранением в качестве профессиональной деятельности или в единичных случаях, чаще всего в качестве товарищеской услуги.
В п. 2 ст. 768 ГК РК выделена возможность заключать договор с тем, кто отвечает указанным в этой статье признакам «профессионального хранения».
Профессиональным хранителем может быть юридическое лицо - коммерческая или некоммерческая организация. Для одних хранение является основной целью деятельности, для других - вспомогательной деятельностью (например, хранение ценностей клиентов в банковских сейфах).
Профессиональными хранителями являются, например: ломбарды, гостиницы, больницы, транспортные организации (железная дорога и др.), банки, холодильники.
В тех случаях, когда хранение осуществляет профессиональный хранитель, для которого хранение представляет одну из целей деятельности, к нему предъявляются максимальные требования по сохранению имущества.
Эти предприятия оказывают услуги по хранению возмездно и обязаны проводить целый комплекс действий и мер, применять специальные технические средства, способы, аппаратуру для создания условий, исключающих даже случайную утрату, порчу или недостачу имущества.
Их обязательства предполагают сохранение внутренних и внешних свойств вещей. Из процесса хранения имущество должно выйти таким, каким оно было принято на хранение. Эти хранители обязаны совершать действия, направленные на то, чтобы свести к минимуму снижение свойств и качеств предметов хранения [12, с.381].
В виде общего правила субъектный состав договора хранения не ограничен. Однако это правило знает и определенные исключения.
Прежде всего, речь идет о консенсуальном договоре хранения. Он представляет собой разновидность договоров, рассчитанных на участие в них предпринимателей, что нашло прямое отражение в установленном в ГК для указанного договора правовом режиме [21]. Соответственно п. 2 ст. 768 ГК называет в качестве возможного участника консенсуального договора со стороны хранителя коммерческую организацию.
Таким образом, в роли хранителя могут участвовать в договорах как коммерческие организации - юридические лица (хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и казенные предприятия), так и граждане-предприниматели.
Соответствующий вывод следует из п. 3 ст. 10 ГК, который предусматривает, что правила Гражданского Кодекса, регулирующие деятельность юридических лиц - коммерческих организаций, распространяются на предпринимательскую деятельность граждан без образования юридического лица [21].
В силу п. 2 ст. 768 ГК хранителем в консенсуальном договоре хранения может выступать и некоммерческая организация, но лишь при условии, если хранение составляет одну из целей ее профессиональной деятельности (профессиональный хранитель) [1]. Соответствующее ограничение связано с общими нормами, закрепленными в п. 1 ст. 35 ГК РК, из которых можно сделать вывод, что некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью [21].
Из этого вытекает, что прием вещей на хранение в виде определенной деятельности должен служить достижению целей, ради которых названные организации созданы, и соответствовать этим целям.
Поскольку государственные и казенные предприятия хотя и относятся к числу организаций коммерческих, но, подобно организациям некоммерческим, также должны обладать специальной правоспособностью; возможность осуществлять деятельность по хранению, а значит, и участвовать в консенсуальных договорах хранения, зависит от того, укладывается ли хранение в такую специальную правоспособность организации.
В самом законе (или ином правовом акте) могут содержаться дополнительные ограничения для участия в договоре в качестве хранителя. Так, Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 214-III «О лицензировании» [22] такой лицензируемой деятельностью признается хранение химического оружия, взрывчатых материалов промышленного назначения, хранение нефти, газа и продуктов их переработки, деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки.
Существуют и иные специальные нормы, направленные на ограничение участия в договорах на стороне хранителя применительно к отдельным предметам (вещам). Примером может служить Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 279-I «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» [23], которым установлено, что в роли хранителя вправе выступать лишь имеющие лицензию юридические лица. Статья 20 указанного Закона запрещает их хранение в любых количествах в целях, не предусмотренных данным законом.
Аналогично заниматься осуществлением депозитарной деятельности, представляющей собой оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, могут только специальные виды организаций - депозитарии [20]. Хранение сертификатов ценных бумаг, осуществляется по договорам, заключенным с депозитарием, роль которого может выполнять только юридическое лицо, которое имеет разрешение (лицензию) на осуществление соответствующей деятельности.
Особая ситуация складывается при передаче собственнику на хранение принадлежащей ему вещи, связанная с тем, что в качестве собственника лицо обладает правомочиями владения, пользования и распоряжения по отношению к соответствующему имуществу, а в качестве хранителя - только правомочием по владению им, к тому же производным от прав поклажедателя.
Аналогичная ситуация складывается при передаче наследственного имущества нотариусом на хранение. Выступая в таких случаях в качестве стороны по договору, нотариус вправе избрать в качестве контрагента любое лицо, в том числе и наследника, т.е. того, кто уже с самого момента открытия наследства стал собственником соответствующего имущества [24].
В соответствии с Законом «О нотариате» для охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого имущества и передает его на хранение наследникам или другим лицам [24].
Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки. При этом лица, "которым передано на хранение наследственное имущество... вправе получить от наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества", но только при условии, "если они не являются наследниками" [24].
Существует и еще одна ситуация, которая прямо предусмотрена в ГК РК. Речь идет об оставлении предмета залога у залогодателя, к тому же под замком и печатью залогодержателя либо с наложением знаков, свидетельствующих о залоге (п.2 ст.303 ГК РК) [21]. Цель передачи вещи на хранение собственнику состоит в ограничении возможности распоряжаться вещью и ее сбережениями [12, с.384].
Таким образом, в рассматриваемых случаях происходит вытеснение вещных отношений обязательственными. В приведенных примерах подобное вытеснение предусмотрено законом, однако, очевидно, оно не должно быть препятствием для использования той же конструкции и при отсутствии специального упоминания в законе.
2.2 Порядок заключения договора хранения
В гл. 39 ГК РК содержится определенное число норм, посвященных как порядку заключения, так и форме рассматриваемого договора. В них конкретизируется сфера применения изданных на этот счет общих, относящихся ко всем договорам норм либо устанавливаются изъятия из этих общих норм.
Договор хранения, как и любой другой, совершается по согласованной воле обеих сторон. В определенных случаях на хранение распространяется режим публичных договоров. В ГК названы публичными только три вида договоров хранения: договор складского хранения, заключенный товарным складом общего пользования (ст. 792 ГК); договор хранения ломбардом вещей, принадлежащих гражданам (ст. 784 ГК), и договор хранения вещей в камерах хранения транспортных организаций общего пользования (ст. 787 ГК) [1].
Однако такими же публичными являются и некоторые другие договоры, соответствующие признакам, указанным в ст. 387 ГК [21]. Имеется в виду, что хранителем в них выступает коммерческая организация, которая по характеру своей деятельности должна оказывать соответствующие услуги в отношении каждого, кто к ней обратится.
Отказ от заключения договора может последовать, как вытекает из ст. 387 ГК, только при отсутствии возможности предоставить соответствующую услугу. Так, Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2005 года № 51 «Об утверждении Правил организации и осуществления перевозок неделимых крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Республики Казахстан» не допускают сдачи на хранение ручной клади, денег, облигаций, документов и других ценностей при отсутствии специализированной камеры хранения [25].
Во всех других, не подпадающих под этот признак случаях при уклонении хранителя от заключения договора потребитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении хранителя заключить договор (ст. 387 ГК). Кроме того, исключается возможность оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме отдельных условий договора (ст. 387 ГК), случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Статья 387 ГК допускает отступления от этой нормы, которые могут содержаться в законе или в иных правовых актах.
Как и для всех других договоров (ст. 393 ГК), существенным условием договора хранения является его предмет [21]. В данном случае имеется в виду условие, которым определено, "чего и сколько", применительно к вещам, передаваемым на хранение.
По общему правилу, ГК предусматривает письменную форму договора хранения. К письменной форме заключения договора хранения приравнивается удостоверение заключения договора хранителем посредством выдачи поклажедателю сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного письменного документа, подписанного хранителем [1].
Исключением из правила о письменной форме договора хранения являются:
1) хранение вещей в специализированных организациях, в частности, камерах хранения, гардеробах вокзалов, музеев, учреждений и т.п., с выдачей хранителем поклажедателю в подтверждение заключения договора номеров, жетонов и других легитимационных (правоудостоверяющих) знаков, что, по общему правилу, в соответствии с п. 3 ст. 151 ГК признается заключением сделки в устной форме [21];
2) хранение в виде бытовой услуги, заключение договора о котором допускается в устной форме (пп.1, 2, 3 ст. 772 ГК) [1].
Несоблюдение требуемой простой письменной формы договора о хранении влечет общие последствия несоблюдения письменной формы сделки, предусмотренной ст. 153 ГК, с некоторыми особенностями. В частности, одной из таких особенностей является допустимость свидетельских показаний при возникновении спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращаемой хранителем. В то же время тождество вещи, безусловно, относится к содержанию и исполнению сделки хранения, и по общему правилу несоблюдение требуемой простой письменной формы договора хранения не дает возможности в случае спора доказывать этот вопрос свидетельскими показаниями (п.4 ст. 772 ГК) [1].
Другой особенностью последствий несоблюдения простой письменной формы договора хранения, предусмотренной ст. 772 ГК РК для обязательства хранения, является возможность доказательства свидетельскими показаниями факта совершения договора при отсутствии ее письменной формы для случаев сдачи вещей на хранение при чрезвычайных обстоятельствах, в частности, землетрясении, пожаре и т.п. (п.5 ст. 772 ГК) [1].
Хотелось бы обратить внимание и на то, что срок не является существенным условием для договора хранения. Договор хранения заключается, как правило, на определенный срок, по истечении которого поклажедатель обязан забрать хранимую вещь.
Возможно заключение договора хранения до востребования - например, камеры хранения на вокзалах. В то же время отсутствие срока не влияет на действительность договора, так как ГК предусматривает восполняющую норму на случай заключения бессрочного договора хранения либо договора хранения до востребования.
В случае отсутствия срока хранения либо в случае хранения до востребования, хранитель наделяется правом (но не обязанностью) потребовать принятия поклажедателем вещи обратно по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения. При определении "обычного при данных обстоятельствах срока хранения" должны быть приняты во внимание все обстоятельства конкретного случая хранения - цель договора хранения, свойства вещи или ее срок годности, истечение которого может нанести ущерб хранителю, и т.д. (п.1 ст. 773 ГК) [1]. Право потребовать принятия поклажедателем вещи обратно в то же время налагает на хранителя обязанность предоставить поклажедателю разумный срок, достаточный для принятия вещи, который также должен определяться с учетом всех обстоятельств конкретного случая хранения. Также необходимо отметить, что при определении "обычного при данных обстоятельствах срока хранения" и "разумного срока, достаточного для принятия вещи обратно" необходимо применение общих правил срока исполнения обязательства, предусмотренного ст. 277 ГК [21].
Поклажедатель вправе прекратить договор хранения в любое время, несмотря на предусмотренный договором срок (п.2 ст. 773 ГК). Отсутствие срока хранения либо условия хранения до востребования безусловно предполагает возможность хранителя потребовать вещь обратно в любое время. Это является общим правилом для обязательства хранения, вытекающим из природы этого обязательства. Хранение возникает в интересах поклажедателя, поэтому нельзя обязывать хранить вещь, когда такая потребность у поклажедателя отпала. Осуществление хранения в интересах поклажедателя является сущностью этого вида обязательства, поэтому для возврата вещи хранителем неприменимы правила о льготном или ином сроке исполнения обязательства, и вещь должна быть немедленно отдана обратно по первому требованию поклажедателя [12, c.384].
В целях же защиты интересов хранителя на поклажедателя возлагается, по общему правилу, ответственность по возмещению убытков, возникших у хранителя при досрочном прекращении договора хранения. Несомненно, ответственность за досрочное прекращение договора может быть возложена на поклажедателя только в случае, если договор предусматривал срок хранения (п.2 ст. 773 ГК) [1].
В то же время необходимо отметить, что норма ГК об ответственности поклажедателя за убытки, вызванные досрочным прекращением договора хранения, является восполняющей на случай, если договором не установлены иные последствия досрочного прекращения срочного договора хранения.
В частности, договором может быть предусмотрено как полное освобождение поклажедателя от ответственности за досрочное прекращение хранения, так и ограничение его ответственности, например, уплата только неустойки (штрафа), ограничение размера убытков определенным пределом и т.д.
Цена не является существенным условием договора хранения. По понятным причинам она служит условием лишь возмездного договора хранения, но ее отсутствие и в нем восполняется в соответствии со ст. 385 ГК РК: при отсутствии определенной или определимой цены в возмездном договоре применяется цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги, товары, работы [21].
Новеллой ГК является презумпция возмездности хранения, согласно которой договор хранения является возмездным и хранитель вправе потребовать вознаграждение, если только соглашением сторон или нормами законодательных актов для отдельных видов хранения прямо не предусмотрена безвозмездность хранения (п.1 ст. 774 ГК). При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить только фактически произведенные расходы хранителя, реально необходимые для сохранения вещи (п.2 ст. 774 ГК) [1].
Размер вознаграждения, по общему правилу, определяется по соглашению сторон при заключении договора хранения. В предусмотренных законодательными актами случаях для отдельных видов хранения либо отдельных субъектов имущественного оборота, осуществляющих хранение как вид предпринимательской деятельности или осуществляющих хранение в ходе своей предпринимательской деятельности, размер вознаграждения может устанавливаться или регулироваться уполномоченными на то государственными органами в виде такс, ставок, тарифов и т.д.
Примером регулирования размера вознаграждения уполномоченным государственным органом является установление расценок по согласованию с антимонопольным комитетом за предоставляемые услуги железнодорожными перевозчиками - естественными монополистами, в том числе и расценок по хранению товара на железнодорожных складах.
В то же время теоретически возможно предположить ситуацию, когда по отдельным редким видам хранения либо по хранению отдельных видов имущества, например, изъятых из оборота радиоактивных веществ, невозможно по аналогии определить размер вознаграждения, и в этом случае цена будет относиться к существенным условиям, требующим обязательного соглашения сторон и влияющим на действительность договора.
По общему правилу, вознаграждение выплачивается по окончании договора хранения. Договором или законодательными актами для отдельных видов хранения может быть предусмотрен иной порядок оплаты вознаграждения - по истечении определенных периодов (например, поквартально), предоплата 100% при заключении договора и т.д.
При прекращении договора хранения, предусматривающего определенный срок, до окончания предусмотренного срока действия, хранитель имеет право на получение соразмерной истекшему сроку части предусмотренного договором вознаграждения, например, по истечении половины срока действия договора хранения хранитель вправе требовать уплаты половины предусмотренной договором суммы вознаграждения и т.п. (п.3 ст. 774 ГК) [1].
Истечение срока, предусмотренного договором хранения, возлагает на поклажедателя обязанность забрать вещь обратно со всеми вытекающими при неисполнении договора неблагоприятными последствиями в связи с просрочкой кредитора. В то же время хранитель, помимо права требовать возмещения возможных убытков в связи с неисполнением поклажедателем обязанности забрать вещь по истечении срока действия договора хранения, вправе требовать уплаты поклажедателем вознаграждения в прежнем размере, предусмотренном договором, до момента фактической передачи ему хранимой вещи (п.4 ст. 774 ГК) [1].
С правовым регулированием вознаграждения тесно связаны вопросы о возмещении расходов хранителю. Как правило, реально необходимые расходы по хранению вещи должны включаться в сумму вознаграждения. В то же время последнее правило является восполняющим на случай, если договором этот вопрос не урегулирован по-другому. Например, договором может быть предусмотрено, что необходимые расходы на хранение оплачиваются отдельно сверх суммы вознаграждения (п.5 ст. 774 ГК) [1]. В сумму вознаграждения либо отдельно предусмотренного договором размера реально необходимых для хранения расходов не включаются, по общему правилу, непредвиденные, чрезвычайные расходы, возникшие в ходе хранения вещи, в частности, в связи со спасением вещи при стихийных ситуациях, пожаре и т.п.
Исключение чрезвычайных расходов из предусмотренных договором вознаграждения или иных расходов продиктовано тем, что эту категорию расходов невозможно предусмотреть при заключении договора. В то же время возможна ситуация, когда в силу договора такого вида расходы могут быть прямо взяты на себя хранителем, договором может быть предусмотрено включение такого вида расходов в сумму вознаграждения и т.д.
2.3 Права и обязанности сторон по договору хранения
Пределы и объем обязанностей сторон во многом зависят от условий договора хранения, в особенности от условий о возмездности или безвозмездности. Соблюдение условий договора, безусловно, обязательно во всех случаях. Поэтому для предотвращения каких-либо коллизий по вопросам обязанностей сторон договора хранения предпочтительно максимально подробно определять эти обязанности.
Для отдельных видов хранения законодательными актами или договором могут также предусматриваться обязанности хранителя по принятию специальных мер по обеспечению сохранности имущества от хищений, порчи, повреждения, сырости и т.д.
При реальном договоре хранения права и обязанности сторон возникают лишь после передачи вещи.
При консенсуальном договоре отношения сторон порождаются самим соглашением между ними. В таком договоре можно четко разделить права и обязанности, возникшие между контрагентами в связи с передачей вещей на хранение, и те, для возникновения которых необходима передача вещи.
Последние совпадают с теми правами и обязанностями, которые в реальном договоре хранения связывают стороны с момента его заключения.
Обязанности хранителя.
1. Обязанность принять вещь на хранение
Пункт 2 ст. 769 ГК РК, характеризуя особенности консенсуального договора, ограничивается указанием лишь на обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок. Однако последний в этот же предусмотренный договором срок должен передать вещь на хранение. Подтверждает такую обязанность ст. 773 ГК срок хранения.
1. Если вещь сдана на хранение до востребования или без указания срока, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать принятия поклажедателем вещи обратно, но обязан предоставить поклажедателю разумный срок, достаточный для принятия вещи.
2. Поклажедатель вправе в любое время потребовать вещь от хранителя, даже если по договору был предусмотрен иной срок хранения. Однако в этом случае поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, вызванные досрочным прекращением обязательства, если договором не предусмотрено иное [1].
Порядок исполнения стороной обязанности принять вещь, а также последствия нарушения указанной обязанности определяются общими нормами обязательственного права ГК. Из этого, в частности, вытекает, что хранитель должен возместить поклажедателю убытки, причиненные отказом принять от него вещь на хранение, если иное не предусмотрено законом или договором.
Границей такой ответственности в силу п. 3 ст. 401 ГК служит действие непреодолимой силы, а равно и вина самого поклажедателя (например, им передан товар, требующий особых мер хранения, о чем в договоре не было предусмотрено, создавший невозможность исполнения обязательства хранителем).
Статья 769 ГК применительно к обязанности поклажедателя прежде всего выделяет ситуацию, при которой вещь вообще не была передана. Последствием такого несостоявшегося хранения служит, если иное не предусмотрено законом или договором, возникновение у хранителя права требовать возмещения причиненных убытков [1].
Еще одно последствие допущенного поклажедателем нарушения его обязанностей закреплено в п. 4 ст. 769 ГК. Оно состоит в том, что если иное не предусмотрено договором, хранитель освобождается от необходимости принять вещь на хранение в случае, когда в установленный договором срок она не будет ему передана [1]. Таким образом, нарушение поклажедателем обязательства передать вещь влечет за собой наступление обычной гражданско-правовой ответственности. Хранитель, осуществляющий хранение в силу своей предпринимательской деятельности, не вправе отказать в принятии вещи на хранение при наличии технических возможностей, если иное не установлено законодательными актами. В таких случаях договоры хранения признаются публичными (статья 770 ГК РК).
2. Обязанности хранителя по обеспечению сохранности вещи
1. Хранитель обязан принять все предусмотренные договором, а также другие необходимые меры для обеспечения сохранности переданной ему вещи.
2. Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи, как о своей вещи.
3. Вещь должна быть возвращена в том состоянии, в котором она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения или естественной убыли.
4. Хранитель не вправе пользоваться вещью, за исключением случаев, когда это предусмотрено договором, а также если пользование вещью необходимо для обеспечения ее сохранности.
5. Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и доходы, полученные за время ее хранения, если иное не предусмотрено договором (Статья 775 ГК РК).
По общему правилу, хранитель обязан принимать все меры для обеспечения сохранности переданной на хранение вещи, как предусмотренные, так и не предусмотренные договором хранения, соответствующие обычаям делового оборота и существу рассматриваемого обязательства, в том числе и свойствам переданной на хранение вещи (п.1 ст. 775 ГК) [1].
Подобные документы
Отличие договора хранения от смежных договоров. Права и обязанности поклажедателя и хранителя. Обеспечение сохранности имущества. Совокупность общественных отношений, связанных с договором хранения в гражданском праве РФ. Степень ответственности.
курсовая работа [67,7 K], добавлен 31.01.2014Хранение вещи, принадлежащей другому лицу как вид оказания фактических услуг. Содержание и стороны договора хранения: поклажедатель и хранитель, их права, обязанности и ответственность. Ограничения при хранении отдельных видов имущества; цена и сроки.
презентация [91,6 K], добавлен 27.01.2016Понятие договора хранения, его общая характеристика, признаки и соотношение с другими договорами. Порядок заключения и содержание договора хранения. Права и обязанности сторон, прекращение, ответственность. Правовое регулирование отдельных видов хранения.
дипломная работа [832,3 K], добавлен 03.08.2012Предмет и стороны договора хранения, форма его заключения. Содержание договора хранения и ответственность сторон за нарушение договорных обязательств. Права и обязанности хранителя и поклажедателя. Хранение на товарном складе и специальные виды хранения.
курсовая работа [82,2 K], добавлен 28.08.2011Форма и стороны договора хранения. Гражданский кодекс Российской Федерации в новейшей истории. Права и обязанности хранителя и поклажедателя. Разграничение договора хранения, охраны и смежных договоров. Хранение на товарном складе. Складские документы.
курсовая работа [43,2 K], добавлен 03.11.2013Порядок заключения договоров. Специфика предмета договора. Договор найма жилого помещения и его разновидности (социальный найм). Договор хранения и его сроки. Возмездность договора. Обеспечение сохранности имущества. Образец договора поставки.
контрольная работа [32,2 K], добавлен 28.08.2008Способ правового урегулирования отношений в связи с передачей одним лицом вещей другому лицу для обеспечения их сохранности. Деньги, ценные бумаги, документы как предмет хранения. Реальный и консенсуальный договоры хранения, права и обязанности сторон.
контрольная работа [31,7 K], добавлен 06.02.2010Правовая природа договора хранения, его предмет, существенные и обычные условия. Понятие, элементы, признаки, порядок заключения и прекращение договора хранения. Права и обязанности поклажедателя и хранителя. Анализ судебной практики по искам сторон.
реферат [38,7 K], добавлен 19.11.2016Понятие, виды и элементы договора хранения. Характеристика отдельных видов договора хранения. Договор складского хранения. Проблемы, возникающие при заключении и исполнении договора хранения. Специфика объекта хранения, срочность оказываемых услуг.
курсовая работа [33,2 K], добавлен 26.10.2010Письменное соглашение сторон, по которому одна сторона обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной, и возвратить эту вещь в сохранности. Объект договора хранения. Несоблюдение простой письменной формы договора хранения и его последствия.
презентация [253,9 K], добавлен 06.11.2013