Правовая определенность окончательных актов суда: доктрина и практика
Понятие и сущность принципа правой определенности в доктрине и правоприменительной практике. Гарантии действия принципа правовой определенности в кассационной и надзорной форме пересмотра судебных решений: нормативные условия, диалектические противоречия.
Рубрика | Государство и право |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 07.06.2017 |
Размер файла | 109,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет права
Бакалаврская работа
по направлению подготовки: Юриспруденция
образовательная программа «Юриспруденция»
Правовая определенность окончательных актов суда: доктрина и практика
Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические подходы к юридической природе принципа правовой определенности в российском и зарубежном праве
1.1 Понятие и сущность принципа правой определенности в доктрине и правоприменительной практике
1.2 Гарантии действия принципа правовой определенности в кассационной и надзорной форме пересмотра судебных решений: нормативные условия и диалектические противоречия
Глава 2. Имплементация принципа правовой определенности в обновленной процессуальной форме кассации и надзора по уголовным делам
2.1 Предмет и сроки кассационного и надзорного обжалования в процессуальной форме Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ
2.2 Инстанционный порядок кассации и надзора по уголовным делам в аспекте его соответствия стандартам res judicata
2.3 Правовая определенность оснований кассационных и надзорных жалоб (представлений) в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 322-ФЗ
Заключение
Список использованных источников
Введение
Актуальность темы исследования. 1 января 2013 г. вступил в силу в полном объёме Федеральный закон от 29 декабря 2010 № 433-ФЗ. Вобрав всю критику со стороны Европейского Суда по правам человека, законодатель предпринял попытку вступить на путь приведения процессуальной формы в соответствие с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод (и её протоколами). Апробированный более чем 50-тилетним негативным опытом, надзорный порядок производства по вступившим в силу судебным решениям уступил место принципиально новой «надзорно-кассационной» Прим.: термин «надзорно-кассационная форма» впервые была введена И.С. Дикаревым в диссертационном исследовании, посвященном теоретическим основам стадий кассации и надзора в уголовном процессе. См.: Дикарев И.С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных постановлений в уголовном процессе. С. 10. процессуальной форме. Главной целью нового порядка являлось приведение уголовного судопроизводства в соответствие с международными стандартами правовой определенности См.: Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс». , основной методологический базис которых в своей сути был выработан правоприменительной практикой ЕСПЧ. С момента введения в действие закона прошло уже более четырёх лет, в связи с этим нам представляется необходимым рассмотреть действующее правовое регулирование и сложившуюся практику применения норм на предмет реальной имплементации ценностных свойств принципа правовой определенности в российское уголовно-процессуальное законодательство. Особую важность настоящий анализ приобретает в связи с последовательной и, можно сказать, тенденциозной законодательной и правоприменительной политикой соответствующих государственных органов, направленной на реанимацию старых процессуальных институтов, которые ставят под сомнение суть и смысл реформы экстраординарных Прим.: экстраординарными формами в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод именуются неэффективные процессуальные стадии, прохождение которых не является обязательным условием для целей исчисления 6 месячного срока подачи жалобы в ЕСПЧ (См. напр.: Постановления от 24.07.2003 по делу «Рябых (Ryabykh) против Российской Федерации»). стадий уголовного судопроизводства. Учитывая, что каких-либо полномасштабных отдельных исследований, консолидирующих многообразие подходов и посвященных рассматриваемому вопросу, никто из ученых-специалистов не проводил, настоящую работу мы считаем своевременной.
Целью настоящего исследования является проведения системного анализа действующего правового регулирования кассационного и надзорного порядка производства по уголовным делам на предмет фактической имплементации законодателем фундаментального принципа правовой определенности в российский уголовно-процессуальный порядок (выявление противоречий правового регулирования; предложение путей их преодоления).
Задачи исследования:
Ш определить понятие и институциональные гарантии действия принципа правовой определенности в национальном законодательстве;
Ш выявить основные методологические (объективные) препятствия непосредственного действия принципа правовой определенности, при этом дать оценку действиям законодателя по их преодолению;
Ш рассмотреть на базе исследования положений Федерального закона от 29 декабря 2010 № 433-ФЗ (и последующих непосредственно связанных с ним правовых актов) насколько действующая процессуальная форма кассации и надзора по уголовным делам оптимизирована под международно-правовые стандарты справедливого судопроизводства (стандарты правовой определенности).
Объект - закономерности правового регулирования общественных отношений складывающихся при уголовно-процессуальной проверке вступивших в законную силу судебных решений.
Предмет - нормы уголовно-процессуального права, регулирующие порядок производства по вступившим в законную силу приговорам, определениям и постановлениям суда; правоприменительная практика соответствующих норм; совокупность научных воззрений ученых-правоведов, посвященных проблемной области исследования.
Теоретическая база. Имея весомую ценностную составляющую и важную для эффективного судопроизводства практическую обстоятельность, принцип правовой определенности привлекал в качестве полноценного объекта исследования, как ученых, представителей науки германо-романской правовой системы (в число которых мы конвенционально включаем российских ученых-юристов) Прим.: проблемой реализации/имплементации фундаментального принципа res judicata в российском законодательстве занимались Н.Н. Ковтун, И.С. Дикарев, Т.М. Алексеева, М.С. Борисов, А.Р. Султанов и др. , так и исследователей права англосаксонской юридической традиции См. напр.: Spencer Bower, Turner and Handley, The Doctrine of Res Judicata ( edn, London, 1996); Fleet J. Res Judicata: a Treatise on the Law of Former Adjudication. Indianapolis; Kansas City, 1895; Эндрюс Н. Система гражданского процесса Англии: судебное разбирательство, медиация и арбитраж М.: Инфотропик Медиа, 2012. .
Методологической основой настоящего исследования выступил диалектический метод, позволивший выявить объективно существующие нормативные противоречия действия принципа правовой определенности в уголовно-процессуальном законодательстве. В работе также широко применены общенаучные методы-операции, такие как абстрагирование, анализ, синтез, системный подход. Немаловажно также упомянуть о применении частно-научных юридических методов, включающих историко-правовой метод, логико-юридический метод, метод юридической интерпретации и метод сравнительно-правового исследования.
Научная новизна настоящего исследования. В работе представлен широкомасштабный анализ реформы проверочных производств уголовного процесса, реализованной Федеральным законом от 29 декабря 2010 № 433-ФЗ, на предмет имплементации фундаментального принципа правовой определенности судебного решения как непосредственно, так и с учетом новелл федеральных законов от 31 декабря 2014 г. № 518-ФЗ и от 3 июля 2016 № 322-ФЗ. Также, представлены объективные противоречия реализации принципа правовой определенности в российское уголовно-процессуальное законодательство. До настоящего момента исследователи обращали внимание исключительно на субъективные аспекты проблемного вопроса (нежелание законодателя; искаженное правосознание судей).
Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, включающие пять параграфов, заключения и списка использованных источников.
Глава 1. Теоретические подходы к юридической природе принципа правовой определенности в российском и зарубежном праве
1.1 Понятие и сущность принципа правой определенности в доктрине и правоприменительной практике
Ценностью и, в то же время важнейшими качествами правосудия как способа обеспечения определенности в правовом статусе участников юридических отношений являются такие свойства его результатов (правоприменительных актов), которыми правовой конфликт разрешён и окончательно определены права и обязанности сторон-участников спорного правоотношения. Полагаем, a priori невозможно достичь справедливости при отправлении правосудия в отсутствие механизмов, обеспечивающих реальную силу судебного акта и таких его важнейших качеств как неопровержимость, окончательность, преюдициальность. В связи с этим сущностная составляющая любого акта правосудия сводится к фундаментальному общепризнанному принципу правовой определенности, которую в российской доктрине традиционно относят к свойствам судебного решения, вступившего в законную силу См.: Вишневский Г.А. Действие принципа res judicata как необходимое условие обеспечения справедливости // Современное право. - 2013. - №11. - С. 77..
Принцип правовой определенности, учитывая весь плюрализм доктринальных подходов к определению его сущности, является категорией с довольно широким масштабом контекстов его употребления. В данной связи особую важность приобретает анализ всего многообразия применения ключевого для настоящего исследования принципа, на основе которого представляется необходимым выявить качества, имманентно присущие принципу правовой определенности как средству обеспечения стабильности вступивших в силу судебных решений. Для этой цели особую важность приобретают тезисы, сформулированные судебной практикой Европейского суда по права человека (далее - ЕСПЧ) и Конституционного Суда Российской Федерации (далее - КС РФ).
Анализ практики ЕСПЧ и КС позволяют говорить о двойственности понимания принципа правовой определенности. Системный подход к осознанию данного правового явления даёт возможность рассматривать его 1) как один из элементов содержательно более общей системы (концепции); и 2) как системно структурированный принцип, вбирающий в себя свои самостоятельные элементы. Рассмотрим особенности каждого их названных элементов.
В Постановлении Большой Палаты ЕСПЧ от 28 октября 1999 г. по делу «Бруманеску против Румынии», Европейский Суд, посредством толкования п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав и основных свобод в системе с её преамбулой, выдвинул тезис о том, что принцип правовой определенности является одним из аспектов верховенства права См.: Постановление ЕСПЧ от 28.10.1999 по делу «Брумареску (Brumarescu) против Румынии» (жалоба №28342/95) // СПС «КонсультантПлюс».. Согласно позиции ЕСПЧ, верховенство права, применительно к принципу правовой определенности, является исходным и системообразующим. К сожалению, ЕСПЧ ограничился только данным тезисом. Однако это не помешало представителям российской доктрины сделать аналогичный вывод, признавая принцип верховенства права в качестве всеобъемлющего наследия договаривающихся государств См.: Терехов В.В. Понятие и содержание категории «res judicata» в российском и зарубежном гражданском процессе // Российский юридический журнал. - 2014. - №5. - С. 203., включающий в себя совокупность конструирующих его элементов, в число которых конвенционально принято включать и принцип правовой определенности См.: Грачева С.А. Доктрина верховенства права и судебные правовые позиции // Журнал российского права. - 2014. - № 4. - С. 38; Липкина Н.Н. Толкование Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейским судом по правам человека и верховенство права // Журнал российского права. - 2015. - №4. - С. 136..
Конституционный Суд РФ определяет принцип правовой определенности как «возможность в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав и обязанностей»Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 № 2-П // СПС «КонсультантПлюс».. Такой подход, в своих ключевых аспектах, ещё ранее был свойственен ЕСПЧ. В Постановлении от 26 апреля 1979 г. «Санди Таймс против Соединенного Королевства» ЕСПЧ отметил: «норма не может считаться «законом», если она не сформулирована с достаточной степенью точности, позволяющей гражданину сообразовывать с ней свое поведение: он должен иметь возможность, …предвидеть, в разумной применительно к обстоятельствам степени, последствия, которые может повлечь за собой данное действие» Постановление ЕСПЧ от 26.04.1979 «Санди Таймс против Соединенного Королевства» (жалоба N 6538/74) // СПС «КонсультантПлюс»..
Несмотря на сходство отмеченных позиций, ЕСПЧ в своих постановлениях отличается меньшей согласованностью. В одних случаях, ссылаясь на принцип правовой определенности, ЕСПЧ указывает на необходимость точного и недвусмысленного изложения законодателем норм материального закона См.: Постановление ЕСПЧ от 27.06.2013 по делу «Плетменцев (Pletmentsev) против России» (жалоба N 4157/04). ; в других, указывает на несоответствие принципу правовой определенности фактов различного применения национальным верховным судом одного и того же закона См.: Постановление ЕСПЧ от 06.12.2007 по делу «Беян против Румынии» (жалоба N 30658/05). .
Так, некоторые противоречия вынуждают сделать вывод об отсутствии концептуального единства в понимании принципа правовой определенности. Поэтому методологически важно провести терминологическое разграничение между двумя наиболее отождествляемыми с правовой определенностью принципами res judicata и non bis in idem, а также институтом законной силы судебного решения, учитывая в ряде случаев их явно умышленное контекстуальное смешение, отсутствие единства в понимании соотношения указанных категорий в доктрине, а также безусловную важность решения данной задачи для выяснения юридической природы правовой определенности для целей исследования.
1. Правовая определенность и res judicata. Res judicata употребляется в нормах римского права в качестве термина, дословный перевод которого означает «разрешенное дело»; «дело, по которому вынесено решение» См.: Смбатян А.С. Принцип res judicata в международном публичном праве: современное прочтение // Международное публичное и частное право. - 2012. - №1. - С. 3.. Практическая составляющая этого принципа находит своё выражение в двух латинских максимах: «Interest reipublicae ut sit finis litium» (Общественный интерес требует, чтобы судебный процесс имел окончание) и «Nemo debet bis vexari prouna et eadem causa» (Никто не должен представать перед судом дважды по одному и тому же делу) См. напр.: Ковтун Н. Н. Res judicata реформированной российской кассации // Российский журнал правовых исследований. - 2015. - № 4(5). - С. 121-130; Постановление ЕСПЧ от 20.07.2004 по делу «Никитин (Nikitin) против Российской Федерации» (жалоба № 50178/99). . Последняя вбирает в себя и другое римское правило ne bis de eadem re sit actio, популяризованное в доктрине и судебной практике как принцип non bis in idem, материальное воплощение которого конвенционально отвечает целям res judicata (содержательно эти категории, однако, отличаются).
Научные воззрения исследователей общего права, при всей специфике англосаксонской правовой системы, радикально не отличаются от понимания res judicata в Европе или России. В частности, Дж. Спенсер Боуэр понимал сущностную составляющую res judicata как, своего рода, дихотомию публично-правовой и частноправовой теорий. Под первой, автор понимал общественный интерес, заключающийся в завершении споров и окончательности и определенности судебных решений. Вторая, состояла в том, что одно лицо должно быть защищено от бесконечных (правовых) требований со стороны другого лица.
Н. Эндрюс, анализируя прецедентную практику судов Великобритании, рассматривает идею res judicata через призму такой процессуальной категории (отвечающей целям res judicata) как запрет возражений (estoppel). Если конкретно, через единство двух её составляющих: запрета возражений в отношении основания иска (cause of action estoppel См. напр.: Brunsden v. Humphrey (1884) 14 QBD 141, CA; Letang v. Cooper [1965] 1 QB 232, 243, CA; Republic of India v. India Steamship Co Ltd [1993] AC 410, 419, HL; Brown v. KMR Services Ltd [1995] 4 All ER 598, 640, CA; Paragon Finance v. DB Thakerar & Co [1999] 1 All ER 400, 405-6, CA. - запрет тождества иска) и запрета возражений по решенному вопросу (issue estoppel См., напр.: Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd (N 2) [1967] 1 AC 853, HL; Arnold v. National Westminster Bank plc [1991] 2 AC 93, 105, HL; Phosphate Sewage Co v. Molleson (1879) 4 App Cas 801, 814, HL. - преюдициальность ранее установленных обстоятельств).
Истоки res judicata покоятся в древнеримском судопроизводстве, историю которого условно принято делить на три периода: 1) legis actions (легисакционный процесс), 2) actiones per formulas (формулярный процесс), 3) экстраординарный процесс См.: Рехтина И.В. Правовая определенность (res judicata) в истории права Древнего Рима // История государства и права. - 2011. - № 22. - С. 45.. Отличительный признак легисакционного и формулярного процессов состоял в абсолютном отсутствии возможности обжаловать решение, которым дело разрешено по существу. С момента вынесения sententia judicis производство по делу прекращалось, и процесс в безусловном порядке переходил на стадию исполнения. В экстраординарном процессе римскими законами была предоставлена возможность апелляционного обжалования вынесенного судебного акта. Решение становилось обязательным для сторон по истечении срока его обжалования во второй инстанции. Истечение срока ознаменовывало момент вступления судебного акта в законную силу, с чем связывалось приобретение им особых свойств исключительности, неопровержимости и окончательности, единство которых придавало решению статус res judicata; возможность преодоления последнего отсутствовалаРехтина И.В. Истоки принципа правовой определенности (res judicata) в законодательстве Древнего Рима // Вопросы современной юриспруденции: матер. XXVII межд. заочной науч.-практ. конф. (Новосибирск, 31 июля 2013 г.). Новосибирск: СибАК, 2013. С. 71..
Таким образом, понятие res judicata возникло в римском праве в рамках института законной силы судебного решения, и по верному замечанию И.С. Дикарева, представляет собой такой набор качеств окончательного судебного акта, когда активизируется весь комплекс заложенного в нём, как в акте правосудия, свойств - неопровержимость, общеобязательность, исключительность См.: Дикарев И.С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных постановлений в уголовном процессе. С. 120; Аналогично: Берестнев Ю.Ю., Виноградов М.В. Практика Европейского суда по правам человека: принцип правовой определенности или quod licet jovi, non licet bovi? // Российская юстиция. - 2006. - №11. - С. 66; и др..
Что касается соотношения принципа правовой определенности и res judicata, то, в частности, судебная практика ЕСПЧ, в целом, непротиворечива. Например, в контексте Постановления ЕСПЧ по делу «Королев против России» принципы правовой определенности и res judicata терминологически уравнены друг с другом См.: Ковтун Н.Н., Шунаев Д.М. Правовая определенность и res judicata в решениях Европейского Суда по правам человека // Российский судья. - 2014. - № 9. - С. 40.. Подобный подход ЕСПЧ в вопросах применения принципа правовой определенности позволяет говорить о его большей, относительно res judicata, смысловой содержательности. В связи с этим, полагаем обоснованным будет тезис о том, что принцип правой определенности концептуально является понятием более широким, нежели чем принцип res judicata. В подтверждении данного тезиса, обратимся к некоторым теоретическим наработкам относительно смыслообразующих факторов принципа правовой определенности.
Попытка разработки единой концепции понимания правовой определенности (её базовые общетеоретические аспекты) были предприняты Л.Л. Фуллером, который в исследуемую категорию включал: во-первых, недвусмысленность и однозначность нормы закона; во-вторых, последовательность изложения правовых норм и отсутствие противоречий (коллизий) между ними; в-третьих, их действие во времени должно быть до известной степени постоянными; в-четвертых, закон не должен требовать a priori неисполнимого и, в конце концов, правоприменительная практика не должна следовать по пути несоответствия смыслу закона См.: Lon L. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press, 2nd edn. 1969, ch. 2 .
Отдельным вопросом является форма и содержание рассматриваемого принципа, применительно к уголовному судопроизводству. Полагаем, наиболее оправданный перечень структурирующих правовую определенность факторов в уголовном процессе выделен Н.Н. Ковтуном См.: Ковтун Н.Н. Правовая определенность российского уголовно-процессуального права. С. 37.. Автор обращает внимание, что сугубо практический срез проблемы правовой определенности в российском уголовно-процессуальном законодательстве позволяет говорить о таких его сущностных аспектах, как: 1) определенность в системе источников права и их иерархии; 2) формальная определенность индивидуальных правовых предписаний; 3) определенность практики их применения; 4) окончательность актов суда и правового статуса субъектов, ими установленного. В свою очередь, под последним аспектом следует понимать правовую определенность судебного решения, т.е. совокупность его свойств, образующих res judicata.
Таким образом, res judicata, являясь самостоятельным межотраслевым принципом с уникальной смысловой наполняемостью, в то же время является частью принципа, стоящего на более высоком уровне научного обобщения, в доктрине известного как принцип правовой определенности. Учитывая давно сложившуюся в доктрине практику обозначения принципов res judicata и правовой определенности в качестве синонимичных понятий в контексте окончательности судебных решений, полагаем, что не следует считать терминологической ошибкой их контекстуальное смешение. В целом, оно абсолютно оправданно. Считаем, что к этому следует относиться как к уже давно закрепившемуся в научном и практическом обиходе обыкновению.
2. Правовая определенность и non bis in idem. В литературе указывается на довольно обширную нормативную интерпретацию принципа non bis in idem, в котором условно можно выделить две составляющие: материальную и процессуальную См.: Ковтун Н.Н., Зорин А.А. Принцип правовой определенности в системе правовых позиций и итоговых выводов Конституционного Суда РФ // Вестник ВолГУ. Сер. 5, Юриспруденция. - 2015. - №3 (28). - С. 145. . Первая, раскрыта Конституционным Судом в Постановлении от 19 марта 2003 г. № 3-П См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 № 3-П. Аналогично см.: Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 №1975-О; Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 № 862-О; и др.. Речь идет: 1) об исключении повторного осуждения и наказания лица за одно и то же преступление; 2) о запрете квалификации одного и того же преступного события по нескольким статьям уголовного закона, если содержащиеся в них нормы соотносятся между собой как общая и специальная или как целое и часть; 3) об исключении двойного учета одного и того же отягчающего обстоятельства одновременно при квалификации преступления и при определении вида и меры ответственности.
Уголовно-процессуальный аспект non bis in idem в целом имеет непосредственную взаимосвязь с его материальной составляющей и предполагает запрет повторного осуществления уголовного преследования лица, совершившего преступление, за которое это лицо уже было окончательно осуждено, или оправдано. Своё формальное воплощение процессуальный аспект данного принципа нашел в пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, по сути, запрещающей осуществление уголовного преследование в отношении лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления при наличии в отношении него вступившего в законную силу окончательного акта по тому же, повторно инкриминируемому деянию Данные нормы являются формой реализации ч. 1 ст. 50 Конституции РФ, декларирующей, что «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление»..
Рассматриваемый принцип получил широкое распространение в формулировках международно-правовых актов. В п. 1 ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) non bis in idem сформулирован следующим образом: «Никакое лицо не должно быть повторно судимо или наказано в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства за преступление за которое это лицо уже было окончательно оправдано или осуждено в соответствии с законом и уголовно-процессуальным законодательством этого государства» См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Бюллетень международных договоров. 2001. № 3.. В п. 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. говорится: «Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно-процессуальным правом каждой страны» Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. .
Практически правило non bis in idem реализуется не во всех случаях, когда в отношении лица имеется вступившее в силу судебное решение. Поскольку УПК РФ предусматривает возможность пересмотра уже вступивших в законную силу судебных актов, при наличии установленных законом оснований, допустима ситуация, когда, вступившее в законную силу судебное решение (res judicata) может быть отменено. В данном случае для исправления судебной ошибки, повлекшей вынесение неправосудного решения, потребуется восстановление пошатнувшейся справедливости процесса, в силу чего, казалось бы, уже завершенное уголовное преследование возобновляется вновь. Таким образом, одним из главных условий применения принципа non bis in idem является наличие неотмененного акта, которым дело разрешено по существу и которое вступило в законную силу.
На схожих позициях стоит ЕСПЧ. В Постановлении по делу «Никитин (Nikitin) против Российской Федерации» ЕСПЧ недвусмысленно указал, что при отсутствии иного сохраняющего юридическую силу решения, т.е. в случае отмены первоначального судебного решения, последующее будет являться единственным решением по уголовному делу Постановление ЕСПЧ от 20.07.2004 по делу «Никитин (Nikitin) против Российской Федерации» (жалоба №50178/99).. В связи с этим, важно оговорится: принцип non bis in idem, равно как и правовая определенность (res judicata) не предполагают абсолютного запрета осуществления уголовного преследования после вынесения акта, которым дело разрешено по существу. Оно может быть возобновлено по обстоятельствам чрезвычайного и исключительно юридического характера, когда серьезные законные соображения перевешивают принцип и следствия правовой определенности См. напр.: Решение ЕСПЧ от 09.03.2006 «По вопросу приемлемости жалобы № 72776/01 «Афанасий Семенович Братякин против Российской Федерации» (Afanasy Semenovich Bratyakin) // Российская юстиция. 2006. - № 11. - С. 76.. Иными словами, сам факт преодоления res judicata устраняет само основание применения принципа non bis in idem См.: Дикарев И.С. Указ. раб. - С. 137..
Таким образом, прямая взаимосвязь правовой определенности (res judicata) и non bis in idem заключается в их идентичном предназначении не допустить произвольный пересмотр судебных решений, которыми дело было рассмотрено по существу и определена фактическая сторона спора, тем самым являясь гарантами правовой определенности и справедливости судопроизводства. При данных обстоятельствах будет верным тезис, что в случаях, когда страдает non bis in idem, a priori происходит нарушение правовой определенности (res judicata), поскольку необоснованная повторная инициация уголовного преследования по одному уже решенному делу не допускается как в понимании non bis in idem, так и res judicata.
Однако категорично поставить знак равенства между анализируемыми явлениями не представляется возможным. Дело в том, что правило non bis in idem реализуется лишь в отношении фигуры осужденного, оправданного или лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. В свою очередь правовая определенность (res judicata) не исчерпывается гарантиями прав осужденных (оправданных) или лиц, в отношении которых дело прекращено, выступая в роли некого универсального обеспечителя, в том числе неимущественных и имущественных прав потерпевших, гражданских истцов, чей статус был окончательно определен судебным решением. К тому же, правовая определенность (res judicata), в отличие от non bis in idem, не ограничивается рамками уголовного судопроизводства. Имея непосредственную связь с общеотраслевым институтом судебного решения, принцип распространяет своё действие и на иные отрасли процессуального права, такие как гражданский процесс (в т. ч., арбитражный) и административный процесс. При этом non bis in idem не отличается подобным набором характеристик. Универсализируясь с фигурой осужденного (оправданного) лица non bis in idem ограничивает своё действие институтами уголовного процесса при этом не находя иного регулирования в других отраслях права Прим.: с определенными нюансами исключение составляет производство по делам об административных правонарушениях, где гарантии принципа non bis in idem действуют в той же мере, что и в уголовном процессе (См. напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 N 2-П). . В связи с предыдущими рассуждениями напрашивается вывод о том, что основания правовой определенности (res judicata) отнюдь не исчерпываются non bis in idem. Несмотря на то, что оба являются структурными составляющими принципа правовой определенности, всё же res judicata является более широким по своей сути принципом.
3. Правовая определенность и законная сила судебного решения. Под «законной силой судебного решения» понимается такой набор качеств, наделяющий судебное решение свойствами неизменности См.: Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. - М. - 1976. - С. 146-147., стабильности и исполнимости. См.: Курс советского гражданского процессуального права / Под ред. А.А. Мельникова. Т. 2. М. - 1981. - С. 226.; Масленникова Н.И. Законная сила судебного решения // Гражданский процесс / Отв. ред. К.И. Комиссаров, Ю.К. Осипов. М. - 1996. - С. 320. Науке известны и более широкие определения «законной силы судебного решения», в которых, помимо формальных аспектов, отражается функциональная составляющая рассматриваемого института. В частности, Т. Алиев рассматривает его как воплощение силы и авторитета судебной власти, наделяющее судебные акты такими характерными свойствами, как обязательность, исключительность, неопровержимость, преюдициальность и исполнимость См.: Алиев Т. Законная сила судебного решения // Арбитражный и гражданский процесс. - 2006. - № 9. - C. 26.. При этом автором подчеркивается, что при отсутствии отмеченных черт, решение суда осталось бы просто благим пожеланием, не имеющим под собой никаких правовых механизмов обеспечения его реальной силы Там же. .
Для того чтобы определиться в вопросе соотношения правовой определенности (res judicata) и такого института законной силы судебного решения, важно разобраться, что собой представляет каждый объективно. Научное сообщество единогласно сходится во мнении, что правовая определенность (res judicata) является базовым фундаментальным принципом реализации экстраординарных проверочных производств.
Цепкова Т.М. и Борисов М.С. приходят к выводу, что res judicata и законная сила судебного решения содержательно не совпадают, «…хотя бы по причине того, что первое наднациональный судебный орган (здесь подразумевается ЕСПЧ) именует принципом, а второе представляет собой институт отечественного процессуального права» См.: Цепкова Т.М., Борисов М.С. Соотношение законной силы судебного решения и принципа res judicata в свете постановлений Европейского суда по правам человека // Российская юстиция. - 2010. - N 8. - С. 55.. Однако, далее, авторами отмечается, что законная сила делает возможным существование res judicata в широком смысле, в связи с чем, как понятия взаимосвязанные res judicata и законная сила имеют точки соприкосновения, но не совпадают Там же.. Данный подход, по идее, упрочен Борисовым М.С. См.: Борисов М.С. Теоретические и практические проблемы законной силы судебного решения: Дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов. - 2010. - С. 121-122.
Такая позиция не представляется обоснованной, поскольку, как следствие, позволяет сделать противоречивый вывод, что не принцип порождает правовой институт, а конкретный институт порождает принцип. Признавать подобный вывод верным нельзя, учитывая, что правовой принцип стоит на более высоком уровне научного обобщения, нежели правовой институт, поэтому последний ни при каких обстоятельствах не может являться условием для первого. Имеется точка зрения, что категории правовая определенность (res judicata) и законная сила судебного постановления синонимичны См.: Загайнова С.К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе: теоретические и прикладные проблемы: Дис. ... д-ра юрид. наук. - Екатеринбург. - 2008. - С. 372-373..
Отвечая на поставленный вопрос, хотелось бы акцентировать, что объективно принцип res judicata и институт законной силы судебного решения действительно не совпадают, однако целевая и функциональная составляющие этих категорий представляются нам идентичными. Правовая определенность (res judicata), как фундаментальный принцип, имманентно присущий процессуальным формам экстраординарных проверочных производств, реализуется в соответствующих процессуальных нормах и призван не допустить произвольной отмены окончательных актов суда. Законная сила судебного решения, как правовой институт, в свою очередь является средством реализации res judicata, позволяя претворить в жизнь все её сущностные характеристики. Из изложенного следует, что институт законной силы судебного решения является правовым средством, резервуаром, где нормы, материализуя обеспечивающие правовую определенность (res judicata) элементы, служат предпосылкой для реального действия данного принципа в законодательстве.
Таким образом, совокупный анализ прецедентной практики ЕСПЧ, КС РФ, а также научные изыскания ученых-теоретиков позволяют нам говорить о правовой определенности окончательного судебного акта как о явлении со сложной внутренней смысловой структурой, что и обусловливает плюрализм доктринальных подходов к сущности рассматриваемой категории. Однако имплицитное единство с такими категориями как res judicata и non bis in idem дают возможность говорить о правовой определенности как о юридическом принципе, реализуемом в рамках института законной силы судебного решения, целью которого является обеспечение реальной юридической силы акта правосудия, вступившего в законную силу.
определенность кассационный судебный надзорный
1.2 Гарантии действия принципа правовой определенности в кассационной и надзорной форме пересмотра судебных решений: нормативные условия и диалектические противоречия
Системный анализ практики ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ, вкупе с доктриной См. напр.: Ковтун Н. Н. Res judicata реформированной российской кассации. С. 121-130; Терехов В.В. Понятие и содержание категории "res judicata" в российском и зарубежном гражданском процессе // Российский юридический журнал. - 2014. - № 5. - С. 203-209., позволяют нам выделить следующие гарантии действия принципа правовой определенности (res judicata) в уголовно-процессуальном законодательстве:
непосредственный предмет проверки и оценки суда кассационной, надзорной инстанции, к которому следует относить исключительно свойство законности окончательных актов суда, не позволяющее пересматривать фактические обстоятельства дела, дополнительно оценивать доказательства и справедливость вынесенного решения (ст. 401.1; ч. 2 ст. 412.1 УПК);
пресекательные сроки кассационного, надзорного обжалования, служащие гарантом стабильности, вступивших в законную силу приговоров, определений, постановлений суда, неизменности правового статуса лиц и определенности окончательно установленных правоотношений (ст. 401.6 УПК);
уникальная (экстраординарная) процессуальная форма кассационной и надзорной проверки судебных решений, исключительным качеством которой является наличие предварительного изучения кассационных, надзорных жалоб (ст. 401.7-401.11; ст. 412.5-412.8 УПК);
основания кассационных и надзорных жалоб, которые одновременно являются основаниями к отмене (изменению), вступивших в законную силу актов суда, нормативно разделенные на нарушения существенного и фундаментального характера (ст. 401.15; ст. 412.9 УПК);
Именно такая модель гарантирующих res judicata условий, обусловлена практикой ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ. Так, в отношении непосредственного предмета исследования экстраординарных судебных производств Европейский Суд, в Постановлении от 24 июля 2003 г. по делу «Рябых против Российской Федерации» выразил позицию, что полномочия вышестоящих судебных инстанций должны осуществляться исключительно в целях исправления судебных ошибок, неправильного отправления правосудия, тем самым, предотвращая повторное рассмотрение дела по существу.
О необходимости наличия ограниченных сроков обжалования вступивших в законную силу судебных решений, обеспечивающих соблюдение принципа правовой определенности (res judicata) в юрисдикциях Высоких Договаривающихся Государств, Европейский Суд изложил в Постановлении от 28 октября 1999 г. по делу «Брумареску против Румынии» Постановление Большой палаты ЕСПЧ по делу «Брумареску (Brumarescu) против Румынии» (жалоба N 28342/95). . Обращая внимание на полномочия Генерального прокурора Румынии требовать отмены окончательного и уже исполненного судебного решения вне всякой зависимости от процессуальных сроков, Суд подчеркнул, «… что осуществление этого права является неограниченным по времени и, таким образом, судебные решения могут подвергаться сомнению бесконечно». Согласно правовой позиции ЕСПЧ, подобная ситуация в аспекте res judicata является недопустимой.
Функциональная связь и взаимообусловленность оснований к отмене вступивших в законную силу судебных решений и принципа правовой определенности (res judicata) подробно раскрыта Конституционным Судом РФ. В Постановлении от 17 июля 2002 г. №13-П Суд обращает внимание, что, исходя из требований Конституции РФ и Конвенции о защите прав человека, законодатель, «…предусматривая возможность отмены вступившего в законную силу приговора и пересмотра уголовного дела, обязан сформулировать точные и четкие критерии и основания подобной отмены, с учетом того, что речь идет о таком решении судебной власти, которое уже вступило в законную силу и которым, следовательно, окончательно решены вопросы о виновности лица и мере наказания» Постановление Конституционного Суда РФ от 17.07.2002 N 13-П. // Собрание законодательства РФ. - 2002. - N 31. - Cт.3160. .
Интерес вызывает и институт предварительного изучения кассационных и надзорных жалоб (ст. 401.7-401.11; ст. 412.5-412.8 УПК РФ), единолично судьями судов субъектов и Верховного Суда РФ. Правовая природа этой процедуры раскрыта Конституционным Судом РФ в нескольких взаимосвязанных постановлениях. В Постановлении от 5 февраля 2007 № 2-П Суд отмечает, что «…введение данной предварительной процедуры, на которую не распространяются некоторые обязательные для иных судебных процедур процессуальные правила - об извещении и вызове сторон, о проведении судебного заседания и др., обусловлено целью обеспечить баланс публичного и частного интересов, не допустить превращение суда надзорной инстанции в обычную (ординарную) судебную инстанцию и исключить явно необоснованные обращения».
В Постановлении от 25 марта 2014 года № 8-П КС окончательно укоренил свою позицию, пояснив и дополнив, что анализируемая процедура призвана не допустить передачу в суд явно необоснованных обращений и выявить наличие фундаментальных нарушений закона, влекущих пересмотр вступивших в законную силу судебных решений См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25.03.2014 № 8-П. // Собрание законодательства РФ. - 2014. - N 14. - Cт.1690. .
Помимо проверки самой сути жалобы на предмет её приемлемости, доктрина, также, склонна располагать, что гарантии стабильности судебных актов на стадии предварительной проверки достигаются, в том числе, путем установления законодателем формальных требований к кассационным и надзорным жалобам Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко. - М.: Статут. - 2016. - 1278с.. К таковым следует относить: обязательное содержание жалобы (ст. 401.4; 412.3 УПК), наличие полномочий жалобщика (ч. 1 ст. 401.2, п. 2 ч. 1 ст. 412.4 УПК), условие инстанционности (ст. 401.3. УПК). В случае если эти требования не соблюдены, то, в зависимости от конкретной стадии применяются последствия ч. 2 ст. 401.5 или ч. 2 ст. 412.4 УПК РФ.
Из приведенного можно заключить, что выделенный перечень гарантий res judicata является не столько итогом доктринальных изысканий судей ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ, сколько объективным выражением обусловленных практикой факторов, требующих достижения справедливости судопроизводства, которое, как мы выяснили, невозможно без обеспечения неопровержимости судебных решений и стабильности правоотношений.
Римский афоризм гласит: «errare humanum est», что в переводе с латыни означает, что человеку свойственно ошибаться. Люди в судейских мантиях исключением не являются. Противоречивость человеческой деятельность и несовершенство разума должны учитываться законодателем для построения такой правовой материи, которая бы данные грани учитывала. Безусловно, принцип правовой определенности (res judicata) не является, своего рода, панацеей, безупречно обеспечивающей справедливость судопроизводства. Напротив, абсолютизация данного принципа (особенно, в его исконно-римской трактовке) предполагает полный запрет на обжалование вступивших в законную силу судебных решений, независимо от характера допущенных нарушений. Наличие такого радикализма в процессуальном законодательстве, помимо нивелирования международных стандартов, просто обезличивала бы гарантию обеспечения прав и законных интересов человека (ст. 2; ч. 1 ст. 17 Конституции РФ), в частности, гарантию права на судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ). К тому же, абсолютизация res judicata поставила бы под сомнение целесообразность существования таких процессуальных стадий как кассация и надзор, сводя на нет всю их функциональную составляющую. Следует напомнить и то, что именно судам кассационных и надзорной инстанций отводиться главная роль в обеспечении единства, корректировке и обобщении судебной практики (ст. 126 Конституции РФ; п. 1 ч. 7 ст. 2 ФКЗ от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»; п. 4 ч. 3 ст. 26 ФКЗ от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»). Данной функции, имеющей важное социально-политическое значение, просто бы не существовало, если бы правовая система распространяла действие res judicata на институты российского законодательства в его сугубо буквальной форме.
Именно поэтому, отправление правосудия испытывает влияние двух взаимосвязанных, но противоположных по направленности факторов. С одной стороны, судебный процесс должен привести к окончательному разрешению дела с тем, чтобы придать спорным отношениям необходимую стабильность См.: Мусин В.А. Принцип правовой определенности на современном этапе судебной реформы // Арбитражные споры. - 2015. - № 2. - С. 88.. В то же время, Конституцией РФ (ч. 1 ст. 46) гарантируется судебная защита прав и свобод человека, которая предполагает защиту, в том числе и от судебных ошибок и произвола См. например: Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.1998 N 5-П; Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.1998 № 20-П и др.. В связи с этим, заинтересованным лицам законодательно предоставляется возможность добиваться исправления допущенных судами ошибок. Посему мы согласны с суждением Конституционного Суда РФ, указавшим, что законодатель должен устанавливать такие институциональные и процедурные условия пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений, которые отвечали бы требованиям процессуальной эффективности, экономии в использовании средств правовой защиты и прозрачности осуществления правосудия См.: Постановление Конституционного Суда от 5 февраля 2007 г. № 2-П. // Собрание законодательства РФ. - 2007. - N 7. - Cт.932.. Иными словами, проблема состоит в установлении оптимального баланса между двумя диалектически взаимосвязанными идеями: принципа правовой определенности (res judicata) и конституционной гарантии права на судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ).
Первый закон диалектики (закон единства и борьбы противоположностей) предполагает, что универсальной причиной развития является наличие, обострение и конфликтное разрешение противоречий, которые возникают как взаимоотношение противоположностей некоторого единства См.: Килис Ю.А. Диалектические противоречия и гармония // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2006. - №2. - С. 16. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/dialekticheskie-protivorechiya-i-garmoniya (дата обращения: 07.08.2016).. Такой подход, на наш взгляд, хорошо отражает ключевую ипостась диалектики, как одного из важнейших элементов инструментария методологии науки. Кассационная (надзорная) процессуальная форма, предусмотренная законодателем для пересмотра вступивших в законную силу судебных решений, как раз и является той процедурой, нормативные положения которой должны служить средством разрешения объективно-сложившегося противоречия между принципом правовой определенности (res judicata) и конституционным правом на судебную защиту. При этом, поскольку это противоречие носит объективный характер (основываясь на предыдущих суждениях), полагаем, что заранее ошибочен вывод о возможности полного преодоления противоречия рассматриваемых категорий, в рамках экстраординарных процессуальных форм.
Исследуемые категории res judicata и права на судебную защиту, как мы уже выяснили, на определенных процессуальных стадиях взаимоисключают друг друга. Их формальное единство в кассационных и надзорных инстанциях для законодателя является определенным вызовом, разрешение которого должно явить такой нормативный консенсус, который, вобрав положительные свойства каждого, не допуская институциональных искажений, учитывал бы первостепенную важность прав и законных интересов личности (ст. 2 Конституции). При этом следует признать, что при всей противоречивости принципа правовой определенности (res judicata) и права на судебную защиту, они парадоксально обусловливают существование и реализацию друг друга. В этой связи, И.С. Дикарев справедливо подмечает, что «право на судебную защиту обеспечивает заинтересованным лицам возможность добиваться исправления судебных ошибок и восстановления нарушенной справедливости, тогда как принцип правовой определенности придаёт судебной защите реальный характер, гарантируя стабильность окончательных судебных решений, неизменность установленных судом правоотношений» См.: Дикарев И.С. Указ. раб. - С. 141.. Принципиальное отличие такого подхода выражается в том, что правовая определенность уже рассматривается не в качестве противопоставления конституционной гарантии права на судебную защиту, а как необходимое условие её реального действия. Именно поэтому целесообразность поиска консенсуса между двумя фундаментальными началами и должна вызывать насущную необходимость у законодателя. Не обеспечив одно, не получится достичь другого.
Казалось бы, законодатель встал на путь приведения процессуальной формы в соответствие с международными стандартами справедливого судопроизводства. Наряду с методологически идентичным Федеральным законом от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ Федеральный закон от 09.12.2010 N 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2010. - N 50. - Cт.6611., ФЗ от 29 декабря 2010 № 433-ФЗ ознаменовывал широкомасштабную реформу проверочных производств. В УПК РФ были внесены новые главы 45.1, 47.1 и 48.1, соответственно посвященные пересмотру судебных решений в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. Юридическим сообществом предполагалось, что новеллы, вобрав в себя неоднократную критику со стороны ЕСПЧ, кардинально реформируют процессуальную форму пересмотра судебных решений вступивших в законную силу, приведя её в соответствие с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (далее - ЕКПЧ) и актами её официального толкования.
Формально новации коснулись буквально каждого элемента ранее действующей процессуальной формы, включая: 1) предмет кассационного и надзорного разбирательства; 2) сроки обжалования; 3) основания к отмене судебных решений в экстраординарных порядках. В итоге ожидалось эволюционное возвращение к классической континентальной кассации, образцово демонстрирующей уважение к принципу res judicata и, полагаем, оптимально балансирующее с его практически антиномичной идеей гарантии судебной защиты.
Подобные документы
Особенность гарантий действия принципа правовой определенности в кассационной и надзорной форме пересмотра судебных решений. Имплементация системы законной обусловленности в обновленной процессуальной конфигурации кассации и надзора по уголовным делам.
дипломная работа [104,4 K], добавлен 01.10.2017Подходы к юридической природе принципа правовой определенности в российском и зарубежном праве. Имплементация принципа правовой определенности в обновленной процессуальной форме кассации и надзора по уголовным делам. Инстанционный порядок кассации.
дипломная работа [92,2 K], добавлен 10.06.2017Взаимосвязь принципа правовой определенности и права на справедливое судебное разбирательство. Отмена судебного постановления в порядке надзора. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Условия возобновления производства.
реферат [40,1 K], добавлен 13.06.2011Понятие и сущность пересмотра решений суда в гражданском процессуальном праве. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора; основания к пересмотру. Процессуальный порядок рассмотрения дела судом надзорной инстанции.
курсовая работа [48,3 K], добавлен 18.03.2010Влияние Европейского суда на арбитражное судопроизводство. Функционирование системы пересмотра судебных актов арбитражного суда, ее эффективность. Правовые основания и пределы влияния Европейского суда на пересмотр судебных актов по арбитражным делам.
курсовая работа [39,5 K], добавлен 15.03.2009Сущность института пересмотра судебных постановлений в порядке надзора в гражданском судопроизводстве. Право надзорного обжалования и порядок его реализации. Действия суда надзорной инстанции после поступления надзорной жалобы или представления.
дипломная работа [90,3 K], добавлен 16.07.2010Сущность и значение пересмотра судебных актов в порядке надзора. Реализация принципов гражданского процесса в суде надзорной инстанции Республики Казахстан. Субъекты права принесения надзорной жалобы, порядок ее подачи и рассмотрения; полномочия суда.
магистерская работа [110,0 K], добавлен 15.10.2015Сущность и место института пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в арбитражном процессе. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. Судебная ошибка как основание для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
курсовая работа [53,2 K], добавлен 29.03.2013Право надзорного обжалования, порядок его реализации. Действия суда надзорной инстанции после поступления надзорной жалобы или представления. Полномочия суда надзорной инстанции, основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
курсовая работа [38,8 K], добавлен 29.12.2014Понятие и сущность, правовая природа законной силы судебного решения. Соотношение принципа правовой определенности и законной силы судебного решения, особенности их проявления и анализ пределов в проверочных стадиях гражданского и арбитражного процесса.
курсовая работа [100,1 K], добавлен 21.03.2016